Nejvyšší soud Rozsudek

2 Cdon 603/97

ze dne 1998-11-26
ECLI:CZ:NS:1998:2.CDON.603.97.1

Smlouva o budoucí kupní smlouvě se v obchodních vztazích řídí ustanovením § 289 a násl. obchodního zákoníku, i když se týká nemovitosti.

v o d n í h o s o u d u pro Prahu 6 ze dne 25. 7. 1996 v odvoláním napadeném zamítavém výroku, kterým byl zamítnut návrh, aby

žalovanému byla uložena povinnost uzavřít s žalobcem kupní smlouvu, jejímž

předmětem by byl pozemek parc. č. 1826 v katastrálním území B. o výměře 21 677

metrů2, vedený u Katastrálního úřadu P. na listu vlastnictví číslo 2063. Rozsudek soudu prvního stupně pak byl potvrzen též ve výroku o náhradě nákladů

řízení. Soud druhého stupně dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Ve

výroku tohoto rozhodnutí odvolací soud nerozhodl o tom, že se připouští

dovolání proti tomuto rozhodnutí, ač žalobce již ve svém odvolání proti

rozsudku soudu prvního stupně dne 24. 9. 1996 učinil v tomto smyslu příslušný

návrh. Soud druhého stupně při svém rozhodování vycházel především z úvah a

zjištění, že účastníci uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí podle ustanovení §

289 a násl. obchodního zákoníku a zejména si v ní ujednali i to, že se právní

vztahy účastníků řídí ustanoveními tohoto zákona. Účastníci tak uzavřeli

obchodní závazkový vztah, jehož předmětem byla věc, která pro svůj charakter

jím být ani nemohla. Odvolací soud se proto ztotožnil s rozhodnutím soudu

prvního stupně, pokud dovodil, že právní úkon, o který žalobce opírá svůj nárok

na plnění, je absolutně neplatný. Tento právní úkon nemohl být ani částečně

neplatný podle ustanovení § 41 (nesprávně uvedeno § 43) občanského zákoníku,

neboť z povahy smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené podle obchodního zákoníku

nelze toto ujednání oddělit od ostatního obsahu, protože celý úkon byl

účastníky podřazen pod ustanovení obchodního zákoníku. Účastníci neuzavřeli

smlouvu o smlouvě budoucí jako účastníci občanskoprávního vztahu, ale jako

podnikatelé, kteří uzavřeli obchodní závazkový vztah. Řízení před odvolacím

soudem pravomocně skončilo dne 19. 2. 1997. Proti tomuto rozsudku Městského soudu v Praze podal žalobce dne 13. 3. 1997 dovolání, jehož přípustnost dovozuje z ustanovení § 239 odst. 2 o. s. ř. V

dovolání odvolacímu soudu vytýká nedostatky v právním posouzení věci ve smyslu

ustanovení § 241 odst. 3 písm. d) o. s. ř. s tím, že rozhodnutí odvolacího

soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V dovolání se poukazuje na

skutečnost, že teprve po podání žaloby vydal Vrchní soud v Praze rozsudek,

kterým danou problematiku řešil rozsudkem ze dne 23. 2. 1996 pod sp. zn. 11 Cmo

1/96, podle něhož smlouva o budoucí smlouvě, týkající se převodu nemovitostí,

musí vyhovovat požadavkům ustanovení § 50a obč. zák. Dovolatel připomíná, že

to, zda smlouva vyhovuje požadavkům citovaného ustanovení, je nutno zkoumat

zejména podle obsahu smlouvy, tedy nikoliv podle toho, zda si strany sjednaly

doložku působnosti obchodního zákoníku. Dovolatel nesouhlasí s názorem

odvolacího soudu, podle kterého vůle účastníků smlouvy o smlouvě budoucí

spočívala především v úmyslu uzavřít smlouvu podle obchodního zákoníku a

nikoliv smlouvu o budoucí koupi nemovitosti, takže není možno oddělit ujednání

o působnosti obchodního zákoníku od ostatního obsahu.

Konečně dovolatel

uzavírá, že předmětnou smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou účastníky, která

obsahuje všechny náležitosti pro uzavření kupní smlouvy a bez výhrad vyhovuje

požadavkům občanského zákoníku, není možno považovat za absolutně neplatnou

jako takovou (v celém rozsahu), ale pouze ve smyslu ustanovení § 41 obč. zák. v

části, pokud obsahuje doložku o tom, že pokud není uvedeno jinak, řídí se tato

smlouva ustanoveními obchodního zákoníku. Žalovaný se k dovolání žalobce nevyjádřil. Dovolací soud uvážil, že dovolání bylo podáno oprávněnou osobou,

účastníkem řízení, řádně zastoupeným advokátem podle ustanovení § 241 odst. 1

o. s. ř., stalo se tak ve lhůtě stanovené ustanovením § 240 odst. 1 o. s. ř. a

nese obsahové i formální znaky, požadované ustanovením § 241 odst. 1 a opírá se

o možný dovolací důvod podle ustanovení § 241 odst. 3 písm. d) o. s. ř.,

přičemž přípustnost dovolání je odvozována z ustanovení § 239 odst. 2 o. s. ř. Zde je třeba připomenout, že - jak již bylo uvedeno - odvolací soud ve výroku

napadeného rozsudku nerozhodl podle ustanovení § 239 odst. 1 o. s. ř. o tom, že

by proti tomuto rozhodnutí bylo dovolání přípustné, avšak žalobce ještě předtím

ve svém odvolání o připuštění dovolání požádal. Nejde-li o případ vad řízení

uvedených v ustanovení § 237 o. s. ř., je nutno v případě, že je dovoláním

napaden rozsudek odvolacího soudu, zkoumat otázku přípustnosti dovolání proti

takovému rozhodnutí podle ustanovení § 238 odst.1 o. s. ř. a § 239 odst. 1 a 2

téhož zákona. V označené věci nepřichází v úvahu možnost přípustnosti dovolání

podle ustanovení § 238 odst. 1 o. s. ř., resp. podle ustanovení § 239 odst. 1

o. s. ř. Podle ustanovení § 239 odst. 2 téhož zákona však, nevyhoví-li odvolací

soud návrhu účastníka na vyslovení přípustnosti dovolání, který byl učiněn

nejpozději před vyhlášením potvrzujícího rozsudku nebo před vyhlášením

(vydáním) usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, je dovolání podané

tímto účastníkem přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že

napadené rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam. Zde

se připomíná, že předpokladem přípustnosti dovolání ve smyslu výše citovaného

ustanovení, za splnění podmínek v něm uvedených, je závěr dovolacího soudu, že

rozhodnutí odvolacího soudu (popřípadě konkrétní v něm řešená právní otázka) má

po právní stránce zásadní význam. Otázku, zda dovoláním napadené rozhodnutí

odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam, dovolací soud řeší jako

otázku předběžnou (nevydává ohledně ní žádné rozhodnutí) a jeho kladně

vyjádřeným závěrem v této otázce se podané dovolání stává přípustným. O

rozhodnutí odvolacího soudu, které má po právní stránce zásadní význam, se pak

jedná tehdy, je-li v něm řešena právní otázka významná nejen pro rozhodnutí v

dané konkrétní věci, ale určujícím současně je i to, že tato otázka není dosud

řešena jednotně v rozhodovací praxi soudů. Naopak za otázku zásadního právního

významu nelze považovat takovou otázku, která byla v napadeném rozhodnutí

řešena v souladu s konformní soudní praxí.

Jinými slovy, rozhodnutí odvolacího

soudu má zpravidla po právní stránce zásadní význam tehdy, jestliže řeší

takovou právní otázku, která judikaturou vyšších soudů nebyla dosud vyřešena

nebo jejíž výklad se v judikatuře těchto soudů dosud neustálil, nebo jestliže

odvolací soud posoudil určitou právní otázku jinak, než je řešena v konstantní

judikatuře vyšších soudů. Nesprávné právní posouzení věci může pak být

způsobilým dovolacím důvodem jen tehdy, bylo-li rozhodující pro výrok

rozhodnutí odvolacího soudu. Právě pak o takový případ se jedná v posuzované

věci. N e j v y š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil

mu ho k dalšímu řízení.

Jak již bylo uvedeno, odvolací soud své rozhodnutí zbudoval v zásadě

výlučně na právní úvaze, že jestliže účastníci uzavřeli smlouvu o smlouvě

budoucí podle ustanovení § 289 a násl. obch. zák., “uzavřeli obchodní závazkový

vztah, jehož předmětem byla věc, která pro svůj charakter jím být ani nemohla”. Odvolací soud proto souhlasil se závěry soudu prvního stupně, že právní úkon, o

který žalobce opírá svůj nárok na plnění je absolutně neplatný. Zde pak je

zřejmé, že jde o otázku vztahu ustanovení § 261 a § 289 a násl. obch. zák. a §

50a obč. zák. ve spojení s § 588 a násl. obč. zák. Z napadeného rozsudku pak

vcelku přehledně vyplývá, že pro právní úvahy soudů obou stupňů byl nesporným

inspiračním zdrojem rozsudek sp. zn. 11 Cmo 1/96 Vrchního soudu v Praze. Nutno

si však uvědomit, že jak v právní teorii, tak i praxi aktuálně neexistuje

jednotný názor na řešení dané otázky, když sám dovolací soud zastává stanovisko

odlišné od toho, jaké zaujal soud druhého stupně v daném řízení. Dovolací soud

přitom této právní otázce přisuzuje zásadní právní význam. Má proto zato, že v

dané věci došlo k naplnění předpokladů přípustnosti dovolání ve smyslu

ustanovení § 239 odst. 2 o. s. ř. Proto dovolací soud po této úvaze přezkoumal

v souladu s ustanovením § 242 odst. 1 až 3 o. s. ř. napadený rozsudek Městského

soudu v Praze a dospěl k závěru, že podané dovolání je ve své podstatě důvodné,

když s dovoláním napadeným rozsudkem se neztotožňuje (§ 243b odst. 1 o. s. ř.). Podle ustanovení § 261 odst. 1 obch. zák. třetí část tohoto zákona

upravuje především závazkové vztahy mezi podnikateli, jestliže při jejich

vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich

podnikatelské činnosti. Podle šestého odstavce téhož zákoníku smlouvy mezi

osobami uvedenými v již zmíněném odstavci 1 (ale také v odstavci 2), které

nejsou upraveny v hlavě druhé této části zákona a jsou upraveny jako smluvní

typ v občanském zákoníku, se řídí pouze ustanoveními občanského zákoníku,

přičemž však směnná smlouva související s podnikáním stran se řídí tímto

zákonem a použijí se na ni přiměřeně ustanovení tohoto zákona o kupní smlouvě;

při plnění závazku dodat zboží má každá ze stran postavení prodávajícího a při

převzetí zboží postavení kupujícího. Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy se zavazuje jedna nebo obě smluvní

strany uzavřít ve stanovené době budoucí smlouvu s předmětem plnění, jenž je

určen alespoň obecným způsobem. Smlouva vyžaduje písemnou formu (§ 289 obch. zák.). Význam a účel smlouvy o smlouvě budoucí tak, jak ho má na mysli

ustanovení § 289 a násl. obch. zák., je chápán ve funkci zachytit v pevné a

závazné formě dosaženou dohodu stran o tom, že chtějí uzavřít určitou smlouvu

konkrétního typu nebo v základě vymezený inominátní kontrakt s určitým obsahem. Je zdůrazňováno, že jejím předmětem proto není ještě konkrétní plnění, když

předmětem této smlouvy je "pouze" závazek uzavřít v určité době příslušnou

smlouvu, která bude vlastním podkladem plnění, o něž ve své podstatě účastníkům

jde.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy je chápána jako samostatný smluvní typ,

jehož funkce se projevuje v první, relativně samostatné části kontraktačního

procesu. Tomu odpovídá i systematika vřazení ustanovení týkajících se této

smlouvy do organismu obchodního zákoníku již v první hlavě jeho třetí části

obsahující obecná ustanovení týkající se obchodních závazkových vztahů. To však

nikterak neznamená, že by okolnost, že tento smluvní typ není zařazen v hlavě

druhé třetí části obchodního zákoníku, mohla mít případný význam při aplikaci

ustanovení § 261 odst. 6 obch. zák. - například v tom zcela nepravděpodobném

smyslu, že jestliže obchodní zákoník neobsahuje v hlavě druhé části třetí

úpravu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy, že by v daném případě z tohoto

důvodu bylo třeba aplikovat ustanovení § 50a obč. zák., týkající se smlouvy o

smlouvě budoucí. To ostatně v dané věci také žádný ze soudů obou stupňů nečiní. Na druhé straně právě specifický charakter a postavení smlouvy o uzavření

budoucí smlouvy podle ustanovení § 289 obch. zák. jako samostatného smluvního

typu na bázi úpravy zmiňovaného zákoníku, která představuje právně závazný

základ pro uzavření v takové smlouvě předpokládaných budoucích smluv ve

vztazích mezi podnikateli, resp. v dalších vztazích podřízených úpravě

obchodního zákoníku, činí neodůvodněným právní závěry o absolutní neplatnosti v

dané věci uzavřené smlouvy podle ustanovení § 289 obch. zák., resp. o tom, že

bylo namístě uzavřít smlouvu podle ustanovení § 50a obč. zák., resp. smlouvu,

která by vyhovovala požadavkům zmíněného ustanovení občanského zákoníku. Právě

totiž z právní úpravy podávané obchodním zákoníkem ani z jiného právního

předpisu nevyplývá, že by možnost uzavřít smlouvu o uzavření smlouvy budoucí ve

smyslu ustanovení § 289 obch. zák. byla omezována jen např. na možnost

budoucích smluv, jejichž základem by byla úprava obsažená v části třetí hlavě

druhé obchodního zákoníku, apod. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy tak může v

rámci výše vymezených vztahů sloužit pro přípravu uzavření jakékoliv (zákonem

umožňované) smlouvy. Je tak použitelná pro účely uzavření smlouvy určitého

zákonem předpokládaného druhu nebo k uzavření smlouvy inominátní. V případě

zmíněných smluv určitého druhu pak smlouva o uzavření budoucí smlouvy může

předcházet smlouvě, jež je podřízena obchodnímu zákoníku, nebo smlouvě, jež má

své druhové zakotvení v občanském zákoníku. Z žádného zákonného ustanovení pak

nevyplývá, že pokud by se vlastní smlouva měla řídit příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku, pak předcházející smlouva o uzavření budoucí smlouvy

(resp. smlouva o smlouvě budoucí), by se též - pod sankcí absolutní neplatnosti

- nezbytně musela spravovat ustanoveními občanského zákoníku (§ 50a obč. zák.)

a nikoliv tedy ustanovením § 289 obch. zák. Lze proto uzavřít, že soudy obou stupňů akcentovaná úvaha, že smlouva o

uzavření budoucí smlouvy, jde-li o koupi nemovitosti ve vztazích, které podle

svého charakteru spadají pod vztahy uvedené v § 261 obch. zák., musí odpovídat

ustanovení § 50a obč.

zák., postrádá právní argumentaci, pokud by se měla

vypořádat s vymezením vztahu mezi úpravou obchodního zákoníku a občanského

zákoníku. Protože tedy - jak již bylo vyloženo - odvolací soud své rozhodnutí

zbudoval na odlišném právním názoru, není možno se s tímto jeho rozhodnutím

ztotožnit. Rozhodnutí odvolacího soudu je tak skutečně poznamenáno vadou ve

smyslu ustanovení § 241 odst. 2 písm. d) o. s. ř. Nejvyšší soud jako soud

dovolací proto, aniž nařídil jednání, (243a odst. 1 o. s. ř.) podle ustanovení

§ 243b odst. 1 a 2 o. s. ř. toto rozhodnutí zrušil a vrátil věc odvolacímu

soudu k dalšímu řízení.