Nejvyšší soud Usnesení občanské

20 Cdo 1827/2006

ze dne 2006-12-01
ECLI:CZ:NS:2006:20.CDO.1827.2006.1

20 Cdo 1827/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.

Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve

věci výkonu rozhodnutí oprávněného Ing. F. H., zastoupeného advokátem, proti

povinné S. v. a. s., zastoupené advokátkou, pro 625.000,- Kč s příslušenstvím,

prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 21 E

1621/2001, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne

30. 9. 2005, č.j. 10 Co 1087/2005-253, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne

28. 7. 2005, č.j. 21 E 1621/2001-233, jímž okresní soud zamítl návrh povinné na

zastavení výkonu rozhodnutí. Odvolací soud dospěl k závěru, že výkon rozhodnutí

lze vést proti povinné, ačkoli exekuční titul směřuje proti osobě od ní

odlišné, neboť právní úkon, kterým osoba zavázaná z exekučního titulu převedla

předmětné nemovitosti na povinnou, byl prohlášen vůči oprávněnému za neúčinný

(§ 42a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

dále jen „obč. zák.“). Exekuční titul byl doručen právnímu zástupci povinné dne

16. 5. 2001, a je tedy vykonatelný. K námitce povinné, že nemovitosti byly

vloženy jako základní kapitál do její firmy, nelze přihlížet; oprávněným

zvolený způsob výkonu rozhodnutí nelze považovat za nevhodný vzhledem k době

vydání podkladového rozhodnutí a výši vymáhané pohledávky včetně příslušenství.

Zástavní právo na nemovitostech může být zohledněno v rámci dražebního jednání.

Námitku promlčení vymáhané pohledávky shledal odvolací soud neopodstatněnou.

V dovolání namítá povinná nesprávné právní posouzení věci. Je přesvědčena, že

předmětné nemovitosti jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny (§ 268 odst. 1 písm.

d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších

předpisů, dále jen „o.s.ř.“), neboť je potřebuje ke své podnikatelské činnosti

(proto byly také vloženy do jejího základního kapitálu). Povinná není přímým

dlužníkem oprávněného; oprávněný navíc nedoložil, že se neúspěšně domáhal

uspokojení pohledávky vůči svému přímému dlužníku. Výkon rozhodnutí byl nařízen

v rozsahu širším, než jaký stačí k uspokojení oprávněného, neboť jím bylo

postiženo několik nemovitostí, jejichž hodnota je ve zřejmém nepoměru k výši

vymáhané pohledávky; cena nemovitostí byla určena chybně a v rozporu se

zásadami oceňování nemovitostí. Navrhla, aby usnesení soudů obou stupňů byla

zrušena a věc byla vrácena odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Oprávněný se k dovolání nevyjádřil.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném od

1. 4. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb.).

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná

rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. – jež podle § 238a

odst. 2 o.s.ř. platí obdobně, a podle něhož je přípustnost dovolání nutno v

předmětné věci posuzovat vedle ustanovení § 238a odst. 1 písm. d) o.s.ř. – je

dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu, jemuž nepředcházelo

kasační rozhodnutí, přípustné jen, dospěje-li dovolací soud k závěru, že

napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam; ten je

dán zejména tehdy, řeší-li rozhodnutí odvolacího soudu právní otázku, která v

rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími

soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li ji v rozporu s

hmotným právem (§ 237 odst. 3 o.s.ř.).

Námitka, že dovolatelka není přímým dlužníkem oprávněného z exekučního titulu,

přípustnost dovolání založit nemůže, neboť ji odvolací soud vyřešil v souladu s

ustálenou soudní praxí. Ta dovodila, že byl-li právní úkon dlužníka prohlášen

vůči věřiteli neúčinným (§ 42a obč. zák.), může se věřitel na základě

exekučního titulu vydaného proti dlužníku domáhat nařízení výkonu rozhodnutí

postižením toho, co odporovaným právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku, a to

nikoli proti dlužníku, nýbrž proti osobě, v jejíž prospěch byl právní úkon

učiněn (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 2 Cdon

1703/96, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 4, ročník

2000 pod č. 26).

Zásadní právní význam napadeného rozhodnutí nemůže založit ani námitka, že

oprávněný před nařízením výkonu rozhodnutí nedoložil, že se neúspěšně domáhal

pohledávky vůči svému přímému dlužníku. Míní-li dovolatelka „neúspěšným

vymáháním pohledávky“ její vymáhání v nalézacím řízení, mýlí se, neboť

oprávněný v nalézacím řízení pohledávku již vymáhal; rozsudek Krajského soudu v

Ostravě ze dne 4. 12. 1998, č.j. 11 Co 712/98-90, jímž mu tato pohledávka byla

pravomocně přiznána, byl ostatně podmínkou vyhovění odpůrčí žalobě. Má-li

dovolatelka zato, že oprávněný měl pohledávku vůči svému dlužníku vymáhat ještě

výkonem rozhodnutí, mýlí se rovněž, neboť právo věřitele uvedené v § 42a odst.

4, části věty před středníkem, obč. zák. na tuto podmínku vázáno není.

Přesto je dovolání podle § 238a odst. 1 písm. d) a odst. 2 o.s.ř. ve

spojení s § 237 odst. 1 písm. c) a odst. 3 o.s.ř. přípustné, neboť napadené

rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam; ten se připíná k otázce, jejíž

řešení dovolatelka prostřednictvím způsobilého dovolacího důvodu podle § 241a

odst. 2 písm. b) o.s.ř. (implicitně) zpochybnila, tedy k otázce, zda při

výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí vedeném proti osobě, jež od dlužníka

oprávněného nabyla nemovitosti neúčinným právním úkonem (§ 42a obč. zák.), lze

použít ustanovení § 322 odst. 3 o.s.ř. Tuto otázku Nejvyšší soud dosud ve své

rozhodovací praxi neřešil.

Podle § 42a odst. 4 obč. zák. právní úkon, kterému věřitel s úspěchem

odporoval, je vůči němu neúčinný potud, že věřitel může požadovat uspokojení

své pohledávky z toho, co odporovatelným právním úkonem ušlo z dlužníkova

majetku; není-li to dobře možné, má právo na náhradu vůči tomu, kdo měl z

tohoto úkonu prospěch.

Podle § 322 odst. 3 o.s.ř. je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon

rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k

výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech

zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto

zástavním právem zajištěna.

S (implicitně vyjádřeným) názorem odvolacího soudu, že ustanovení § 322

odst. 3 o.s.ř. nelze použít při exekučním výkonu práva věřitele domáhat se

uspokojení pohledávky z toho, co odporovatelným úkonem ušlo z dlužníkova

majetku, je třeba se ztotožnit. Zkrátí-li dlužník uspokojení pohledávky svého

věřitele tím, že své nemovitosti neúčinným úkonem převede na třetí osobu, v

jejíchž poměrech jsou tyto nemovitosti těmi, na které dopadá ustanovení § 322

odst. 3 o.s.ř., pak mělo-li by být k této okolnosti přihlédnuto, bylo by právo

věřitele podle § 42a odst. 4 obč. zák. fakticky nerealizovatelné; věřitel by se

totiž nemohl uspokojit ani z neúčinně převedených nemovitostí, ani z majetku

svého přímého dlužníka (nedostatek jeho majetku k plnému uspokojení pohledávky

byl ostatně podmínkou, aby odpůrčí žalobě mohlo být vůbec vyhověno). Jelikož

faktická realizace věřitelova práva podle § 42a odst. 4 obč. zák. nemůže být

závislá na tom, zda se v poměrech povinného nejedná o věci uvedené v §

322 odst. 3 o.s.ř., je třeba dospět k závěru, že toto ustanovení se na výkon

rozhodnutí vedený podle § 42a odst. 4 obč. zák. nevztahuje. Ostatně bylo-li

odpůrčí žalobě vyhověno, znamená to, že v řízení o této žalobě byla prokázána

vědomost nabyvatele o dlužníkově úmyslu zkrátit věřitele (nebo – šlo-li o osoby

blízké – minimálně nedostatek náležité pečlivosti při ověřování, zda takový

úmysl není dán); za těchto okolností musí ovšem nabyvatel počítat s tím, že

věřitel se bude domáhat uspokojení své pohledávky z převedených nemovitostí.

Dovolatelce je však třeba přisvědčit v tom, že i ve výkonu rozhodnutí

vedeném na základě § 42a odst. 4 obč. zák. se uplatní zásada, že jej nelze

nařídit v rozsahu širším, než jaký stačí k uspokojení oprávněného (§ 263 odst.

1 o.s.ř.). Tak je tomu zejména v případech, kdy neúčinným úkonem bylo na

povinného převedeno více majetkových hodnot, nicméně k uspokojení oprávněného

stačí již zpeněžení části z nich. Činí-li však v souzené věci vymáhaná

pohledávka 625.000,- Kč s 17 % ročním úrokem od 1. 7. 1995 do zaplacení a na

nákladech nalézacího řízení 90.437,50 Kč, nelze – vzhledem k výsledným cenám

postižených nemovitostí – závěru odvolacího soudu o přiměřenosti rozsahu

nařízeného výkonu nic vytknout (srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne

25. 5. 2006, sp. zn. 20 Cdo 751/2006).

Jen pro úplnost lze dodat, že i o vhodnosti navrženého způsobu výkonu

ve smyslu § 264 odst. 1 o.s.ř. lze ve výkonu rozhodnutí vedeném podle § 42a

odst. 4 obč. zák. uvažovat jen v mezích hodnot, jež povinný neúčinným právním

úkonem nabyl. Nepoměr výše pohledávky a ceny předmětu, z něhož má být jejího

uspokojení dosaženo, by vedl k závěru o nevhodnosti navrženého způsobu výkonu

pouze tehdy, jestliže neúčinným úkonem byly na povinného převedeny i jiné

hodnoty (např. movité věci), z nichž by bylo možno v přiměřené době pohledávku

oprávněného uspokojit (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2002, sp.

zn. 20 Cdo 1919/2001). Jiný (než neúčinným úkonem nabytý) majetek povinného tu

významný není, neboť z něj se věřitel uspokojit nemůže.

Jelikož dovolatelce se prostřednictvím uplatněného dovolacího důvodu

správnost napadeného usnesení zpochybnit nepodařilo, Nejvyšší soud dovolání

podle § 243b odst. 2, části věty před středníkem, o.s.ř. zamítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst.

5, větu první, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť povinná na jejich

náhradu právo nemá a procesně neúspěšnému oprávněnému náklady v této fázi

řízení (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. prosince 2006

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á ,

v. r. předsedkyně senátu