20 Cdo 1827/2006
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.
Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve
věci výkonu rozhodnutí oprávněného Ing. F. H., zastoupeného advokátem, proti
povinné S. v. a. s., zastoupené advokátkou, pro 625.000,- Kč s příslušenstvím,
prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 21 E
1621/2001, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne
30. 9. 2005, č.j. 10 Co 1087/2005-253, takto:
I. Dovolání se zamítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne
28. 7. 2005, č.j. 21 E 1621/2001-233, jímž okresní soud zamítl návrh povinné na
zastavení výkonu rozhodnutí. Odvolací soud dospěl k závěru, že výkon rozhodnutí
lze vést proti povinné, ačkoli exekuční titul směřuje proti osobě od ní
odlišné, neboť právní úkon, kterým osoba zavázaná z exekučního titulu převedla
předmětné nemovitosti na povinnou, byl prohlášen vůči oprávněnému za neúčinný
(§ 42a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů,
dále jen „obč. zák.“). Exekuční titul byl doručen právnímu zástupci povinné dne
16. 5. 2001, a je tedy vykonatelný. K námitce povinné, že nemovitosti byly
vloženy jako základní kapitál do její firmy, nelze přihlížet; oprávněným
zvolený způsob výkonu rozhodnutí nelze považovat za nevhodný vzhledem k době
vydání podkladového rozhodnutí a výši vymáhané pohledávky včetně příslušenství.
Zástavní právo na nemovitostech může být zohledněno v rámci dražebního jednání.
Námitku promlčení vymáhané pohledávky shledal odvolací soud neopodstatněnou.
V dovolání namítá povinná nesprávné právní posouzení věci. Je přesvědčena, že
předmětné nemovitosti jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny (§ 268 odst. 1 písm.
d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších
předpisů, dále jen „o.s.ř.“), neboť je potřebuje ke své podnikatelské činnosti
(proto byly také vloženy do jejího základního kapitálu). Povinná není přímým
dlužníkem oprávněného; oprávněný navíc nedoložil, že se neúspěšně domáhal
uspokojení pohledávky vůči svému přímému dlužníku. Výkon rozhodnutí byl nařízen
v rozsahu širším, než jaký stačí k uspokojení oprávněného, neboť jím bylo
postiženo několik nemovitostí, jejichž hodnota je ve zřejmém nepoměru k výši
vymáhané pohledávky; cena nemovitostí byla určena chybně a v rozporu se
zásadami oceňování nemovitostí. Navrhla, aby usnesení soudů obou stupňů byla
zrušena a věc byla vrácena odvolacímu soudu k dalšímu řízení.
Oprávněný se k dovolání nevyjádřil.
Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném od
1. 4. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb.).
Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná
rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. – jež podle § 238a
odst. 2 o.s.ř. platí obdobně, a podle něhož je přípustnost dovolání nutno v
předmětné věci posuzovat vedle ustanovení § 238a odst. 1 písm. d) o.s.ř. – je
dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu, jemuž nepředcházelo
kasační rozhodnutí, přípustné jen, dospěje-li dovolací soud k závěru, že
napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam; ten je
dán zejména tehdy, řeší-li rozhodnutí odvolacího soudu právní otázku, která v
rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími
soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li ji v rozporu s
hmotným právem (§ 237 odst. 3 o.s.ř.).
Námitka, že dovolatelka není přímým dlužníkem oprávněného z exekučního titulu,
přípustnost dovolání založit nemůže, neboť ji odvolací soud vyřešil v souladu s
ustálenou soudní praxí. Ta dovodila, že byl-li právní úkon dlužníka prohlášen
vůči věřiteli neúčinným (§ 42a obč. zák.), může se věřitel na základě
exekučního titulu vydaného proti dlužníku domáhat nařízení výkonu rozhodnutí
postižením toho, co odporovaným právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku, a to
nikoli proti dlužníku, nýbrž proti osobě, v jejíž prospěch byl právní úkon
učiněn (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 2 Cdon
1703/96, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 4, ročník
2000 pod č. 26).
Zásadní právní význam napadeného rozhodnutí nemůže založit ani námitka, že
oprávněný před nařízením výkonu rozhodnutí nedoložil, že se neúspěšně domáhal
pohledávky vůči svému přímému dlužníku. Míní-li dovolatelka „neúspěšným
vymáháním pohledávky“ její vymáhání v nalézacím řízení, mýlí se, neboť
oprávněný v nalézacím řízení pohledávku již vymáhal; rozsudek Krajského soudu v
Ostravě ze dne 4. 12. 1998, č.j. 11 Co 712/98-90, jímž mu tato pohledávka byla
pravomocně přiznána, byl ostatně podmínkou vyhovění odpůrčí žalobě. Má-li
dovolatelka zato, že oprávněný měl pohledávku vůči svému dlužníku vymáhat ještě
výkonem rozhodnutí, mýlí se rovněž, neboť právo věřitele uvedené v § 42a odst.
4, části věty před středníkem, obč. zák. na tuto podmínku vázáno není.
Přesto je dovolání podle § 238a odst. 1 písm. d) a odst. 2 o.s.ř. ve
spojení s § 237 odst. 1 písm. c) a odst. 3 o.s.ř. přípustné, neboť napadené
rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam; ten se připíná k otázce, jejíž
řešení dovolatelka prostřednictvím způsobilého dovolacího důvodu podle § 241a
odst. 2 písm. b) o.s.ř. (implicitně) zpochybnila, tedy k otázce, zda při
výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí vedeném proti osobě, jež od dlužníka
oprávněného nabyla nemovitosti neúčinným právním úkonem (§ 42a obč. zák.), lze
použít ustanovení § 322 odst. 3 o.s.ř. Tuto otázku Nejvyšší soud dosud ve své
rozhodovací praxi neřešil.
Podle § 42a odst. 4 obč. zák. právní úkon, kterému věřitel s úspěchem
odporoval, je vůči němu neúčinný potud, že věřitel může požadovat uspokojení
své pohledávky z toho, co odporovatelným právním úkonem ušlo z dlužníkova
majetku; není-li to dobře možné, má právo na náhradu vůči tomu, kdo měl z
tohoto úkonu prospěch.
Podle § 322 odst. 3 o.s.ř. je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon
rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k
výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech
zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto
zástavním právem zajištěna.
S (implicitně vyjádřeným) názorem odvolacího soudu, že ustanovení § 322
odst. 3 o.s.ř. nelze použít při exekučním výkonu práva věřitele domáhat se
uspokojení pohledávky z toho, co odporovatelným úkonem ušlo z dlužníkova
majetku, je třeba se ztotožnit. Zkrátí-li dlužník uspokojení pohledávky svého
věřitele tím, že své nemovitosti neúčinným úkonem převede na třetí osobu, v
jejíchž poměrech jsou tyto nemovitosti těmi, na které dopadá ustanovení § 322
odst. 3 o.s.ř., pak mělo-li by být k této okolnosti přihlédnuto, bylo by právo
věřitele podle § 42a odst. 4 obč. zák. fakticky nerealizovatelné; věřitel by se
totiž nemohl uspokojit ani z neúčinně převedených nemovitostí, ani z majetku
svého přímého dlužníka (nedostatek jeho majetku k plnému uspokojení pohledávky
byl ostatně podmínkou, aby odpůrčí žalobě mohlo být vůbec vyhověno). Jelikož
faktická realizace věřitelova práva podle § 42a odst. 4 obč. zák. nemůže být
závislá na tom, zda se v poměrech povinného nejedná o věci uvedené v §
322 odst. 3 o.s.ř., je třeba dospět k závěru, že toto ustanovení se na výkon
rozhodnutí vedený podle § 42a odst. 4 obč. zák. nevztahuje. Ostatně bylo-li
odpůrčí žalobě vyhověno, znamená to, že v řízení o této žalobě byla prokázána
vědomost nabyvatele o dlužníkově úmyslu zkrátit věřitele (nebo – šlo-li o osoby
blízké – minimálně nedostatek náležité pečlivosti při ověřování, zda takový
úmysl není dán); za těchto okolností musí ovšem nabyvatel počítat s tím, že
věřitel se bude domáhat uspokojení své pohledávky z převedených nemovitostí.
Dovolatelce je však třeba přisvědčit v tom, že i ve výkonu rozhodnutí
vedeném na základě § 42a odst. 4 obč. zák. se uplatní zásada, že jej nelze
nařídit v rozsahu širším, než jaký stačí k uspokojení oprávněného (§ 263 odst.
1 o.s.ř.). Tak je tomu zejména v případech, kdy neúčinným úkonem bylo na
povinného převedeno více majetkových hodnot, nicméně k uspokojení oprávněného
stačí již zpeněžení části z nich. Činí-li však v souzené věci vymáhaná
pohledávka 625.000,- Kč s 17 % ročním úrokem od 1. 7. 1995 do zaplacení a na
nákladech nalézacího řízení 90.437,50 Kč, nelze – vzhledem k výsledným cenám
postižených nemovitostí – závěru odvolacího soudu o přiměřenosti rozsahu
nařízeného výkonu nic vytknout (srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne
25. 5. 2006, sp. zn. 20 Cdo 751/2006).
Jen pro úplnost lze dodat, že i o vhodnosti navrženého způsobu výkonu
ve smyslu § 264 odst. 1 o.s.ř. lze ve výkonu rozhodnutí vedeném podle § 42a
odst. 4 obč. zák. uvažovat jen v mezích hodnot, jež povinný neúčinným právním
úkonem nabyl. Nepoměr výše pohledávky a ceny předmětu, z něhož má být jejího
uspokojení dosaženo, by vedl k závěru o nevhodnosti navrženého způsobu výkonu
pouze tehdy, jestliže neúčinným úkonem byly na povinného převedeny i jiné
hodnoty (např. movité věci), z nichž by bylo možno v přiměřené době pohledávku
oprávněného uspokojit (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2002, sp.
zn. 20 Cdo 1919/2001). Jiný (než neúčinným úkonem nabytý) majetek povinného tu
významný není, neboť z něj se věřitel uspokojit nemůže.
Jelikož dovolatelce se prostřednictvím uplatněného dovolacího důvodu
správnost napadeného usnesení zpochybnit nepodařilo, Nejvyšší soud dovolání
podle § 243b odst. 2, části věty před středníkem, o.s.ř. zamítl.
Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst.
5, větu první, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť povinná na jejich
náhradu právo nemá a procesně neúspěšnému oprávněnému náklady v této fázi
řízení (podle obsahu spisu) nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. prosince 2006
JUDr. Miroslava J i r m a n o v á ,
v. r. předsedkyně senátu