Nejvyšší soud Usnesení občanské

20 Cdo 2487/2010

ze dne 2012-08-16
ECLI:CZ:NS:2012:20.CDO.2487.2010.1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v

exekuční věci oprávněné ALLKON, s. r. o., se sídlem v Meziboří, Okružní 350,

identifikační číslo osoby 25008196, zastoupené Mgr. Markétou Švambergovou,

advokátkou se sídlem v Praze 8, Prvního pluku 320/17, proti povinné JANÁK BROS.

spol. s r. o., se sídlem v Plzni, Ledecká 19, identifikační číslo osoby 648 33

593, zastoupené JUDr. Janem Kocinou, Ph.D., advokátem se sídlem v Plzni, Malá

6, pro částku 3.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-

Město pod sp. zn. 73 Nc 1420/2009, o dovolání oprávněné proti usnesení

Krajského soudu v Plzni ze dne 10. února 2010, č. j. 12 Co 12/2010-165, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Oprávněná je povinna zaplatit povinné na nákladech dovolacího řízení 2

737,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejího zástupce.

Usnesením ze dne 5. listopadu 2009, č. j. 73 Nc 1420/2009-132, okresní soud

zastavil exekuci nařízenou usnesením z 1. července 2009, č. j. 73 Nc

1420/2009-21. Vycházel ze skutkového zjištění, že ve smlouvě o dílo z 13. září

2005 uzavřené mezi oprávněnou jako zhotovitelem a povinnou jako objednatelem

bylo dohodnuto, že konečná cena díla bude závislá na „odsouhlasených

vícepracích a méněpracích“. Smlouvou z 27. ledna 2006 si strany dohodly, že

oprávněná poskytne povinné slevu z ceny díla ve výši 3.000.000,- Kč za splnění

odkládací podmínky, že povinná ji zaplatí dosud nezaplacené částky z ceny díla

ve výši 59.219,20 Kč a 240.000,- Kč. Tyto částky povinná oprávněné skutečně 28.

května 2009, tedy po vydání rozhodčího nálezu z 21. dubna 2009, zaplatila a

dále doložila i zaplacení částky 183.045,- Kč představující úrok z prodlení,

došlo tedy ke splnění odkládací podmínky, v důsledku čehož nabyla účinnosti

dohoda o narovnání, jíž se oprávněná zavázala povinné poskytnout slevu z ceny

díla ve výši 3.000.000,- Kč (tedy v částce přiznané rozhodčím nálezem a nyní

exekučně vymáhané). Rozhodci podle soudu prvního stupně vydali nález v souladu

s ustanovením § 154 odst. 1 o. s. ř., podle něhož je pro rozhodnutí (a tedy i

pro rozhodčí nález) určující stav v době jeho vyhlášení, neboť ke dni vydání

exekučního titulu v důsledku nenaplnění odkládací podmínky nenabyla ještě

účinnosti dohoda o narovnání, podle níž měla oprávněná poskytnout povinné

slevu. Protože k naplnění této podmínky a tím i k nabytí účinnosti dohody o

narovnání (a o slevě) došlo po vydání exekučního titulu, tímto okamžikem

zaniklo právo oprávněné na zaplacení ceny víceprací v částce 3.000.000,-

přiznané exekučním titulem; proto soud prvního stupně shledal důvod pro

zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř. Okresní soud je názoru,

že tímto rozhodnutím nebyl popřen institut formální a materiální právní moci,

jelikož nemožnost napadnout rozhodnutí opravným prostředkem, ani jeho závaznost

a nezměnitelnost neznamená, že by nárok vyplývající z hmotného práva a přiznaný

pravomocným a vykonatelným rozhodnutím nemohl po vydání rozhodnutí zaniknout

jinak. Není pochyb, že k zániku takového nároku přiznaného rozhodnutím může

dojít na základě úkonu nebo skutečnosti, k nimž dojde po vydání exekučního

titulu, přičemž k zániku takového nároku může dojít i na základě úkonů

účastníků učiněných před vydáním rozhodnutí, avšak s účinky nastalými (např.,

jak je tomu v souzené věci, v důsledku naplnění podmínky) teprve po jeho

vydání. Zákon totiž nestanoví, že by účinky právních úkonů účastníků, učiněné

před vydáním soudního rozhodnutí, jeho vydáním zanikaly (pokud se ovšem

nejedná, a o takový případ jde v souzené věci, o rozhodnutí konstitutivní).

Podle názoru soudu prvního stupně v zákonné úpravě není podklad pro názor –

ostatně argumentačně ničím nepodložený, pouze ústavním soudcem zpravodajem

bezezbytku přejatý od předsedy rozhodčího senátu bez jakéhokoli právního

zhodnocení – vyslovený v usneseních Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 174/02 a IV.

ÚS 435/02, že rozhodce právo nenalézá, ale že tvoří závazkový vztah v

zastoupení stran. Naopak z ustanovení zákona č. 216/94 Sb. o rozhodčím řízení a

o výkonu rozhodčích nálezů, zejména z jeho ustanovení § 19 odst. 2 věty druhé,

podle níž rozhodci vedou rozhodčí řízení tak, aby bez zbytečných formalit a při

poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn

skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu, vyplývá, že rozhodci při

výkonu své funkce právo nalézají, spory tedy skutečně rozhodují, že vydávají

pro strany závazná rozhodnutí, z čehož dále plyne, že tak rozhodně netvoří v

zastoupení stran nový závazkový vztah, že nevystupují jako zástupci stran, ale

jako subjekt nad stranami, povolaný k rozhodnutí jejich věci (byť k rozhodování

povolaný z jejich vůle, tzn. nevystupující jako orgán veřejné moci), který musí

zjišťovat skutkový stav potřebný pro rozhodnutí sporu a který se při

rozhodování řídí hmotným právem pro spor rozhodným. Vzhledem k uvedenému ani v

souzené věci vydáním rozhodčího nálezu představujícího exekuční titul nedošlo

ke zrušení závazku vyplývajícího z dohody o slevě z ceny díla z 27. ledna 2006,

která má skutečně povahu narovnání.

Není pochyb o tom, že rozhodčí nález, který již nelze přezkoumat, nabývá dnem

doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a že je tedy soudně

vykonatelný; ne všechna pravomocná a vykonatelná soudní rozhodnutí však jsou

právními skutečnostmi ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 občanského zákoníku.

Takovými skutečnostmi jsou zejména konstitutivní rozhodnutí zakládající, rušící

nebo měnící určitý právní vztah; naopak jimi nejsou rozhodnutí deklaratorní,

tedy pouze ukládající povinnost k plnění, ale nevytvářející nový občanskoprávní

vztah. Ve výroku takového rozhodnutí je pouze vyjádřen nárok vyplývající z

občanskoprávního vztahu, který existuje bez ohledu na vydání či nevydání

rozhodnutí, jež jako institut procesního práva pouze slouží k tomu, aby se

nositel občanskoprávního nároku, který nebyl dlužníkem dobrovolně uspokojen,

mohl svého nároku domoci instituty práva procesního, tj. i mocenskými

prostředky. Povahu takového deklaratorního rozhodnutí má podle soudu prvního

stupně i vykonávaný rozhodčí nález.

Napadeným rozhodnutím krajský soud usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Ztotožnil se se závěrem soudu prvního stupně, že názor Ústavního soudu na

povahu rozhodčího nálezu jako narovnání není pro soudy v jiných řízeních

závazný. Závěr Ústavního soudu přijatý v usneseních, jichž se oprávněná

dovolává, že totiž rozhodnutí rozhodce či rozhodčího soudu je narovnáním, nebyl

dosud nijak odůvodněn, nesdílí jej právní praxe a nelze jej dovodit ani ze

zákona č. 216/94 Sb. Odvolací soud se ztotožňuje s jurisdikční teorií, z níž

zákon o rozhodčím řízení vychází a podle které nález rozhodce či rozhodčího

soudu není pouze deskripcí stran a narovnáním; naopak rozhodce právo nalézá

tak, jak to činí i soudce. Odvolací soud souhlasí také se závěrem, že rozhodčí

nález nezakládá mezi stranami nový závazek, jelikož má pouze deklaratorní

povahu. Původní závazek vyplývající pro účastníky ze smlouvy o narovnání (a o

slevě) z 27. ledna 2006 tedy oprávněnou i povinnou nadále vázal. Povinná podle

důkazů provedených při odvolacím jednání oprávněné zaplatila po vydání

rozhodčího nálezu doplatek ceny díla, tím splnila odkládací podmínku a vzniklo

jí dohodnuté právo na slevu z ceny díla v částce 3.000.000,- Kč, čímž zaniklo

právo oprávněné na zaplacení vymáhané částky představující právě slevu z ceny

díla. Povinná prokázala, že uhradila i příslušenství z této částky za dobu od

21. dubna 2009 (data vydání exekučního titulu) do zaplacení ceny díla a

uhradila také náklady rozhodčího řízení. Tím zaniklo po vydání exekučního

titulu právo oprávněné na zaplacení titulem přiznané a nyní vymáhané částky

3.000.000,- Kč a soud prvního stupně proto právem návrhu povinné na zastavení

exekuce podle § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř. vyhověl.

V dovolání, jehož přípustnost dovozuje z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.

s. ř. (zásadní právní význam napadenému rozhodnutí přisuzuje s odůvodněním, že

to je v rozporu s judikaturou Ústavního soudu, a že dovolací soud se povahou

rozhodčího nálezu ve své rozhodovací praxi dosud nezabýval), oprávněná namítá

nesprávné právní posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.), jež

spatřuje v závěru odvolacího soudu o charakteru rozhodčího nálezu jako

deklaratorního rozhodnutí, nikoli jako právní skutečnosti tvořící (eventuálně

napevno stavící, vyjasňující, případně narovnávající) závazkový vztah v

zastoupení stran. Dovolatelka zdůrazňuje, že Ústavní soud se povahou rozhodčího

řízení zabýval opakovaně. Podle jeho usnesení sp. zn. IV. ÚS 435/02 mají

rozhodci, resp. stálý rozhodčí soud povahu odborné organizace zprostředkující

služby pro osoby, které chtějí, aby rozhodce jejich vztah vyjasnil a napevno

postavil. Podle usnesení sp. zn. IV. ÚS 174/02 rozhodce narozdíl od soudu právo

nenalézá, nýbrž narovnává závazkový vztah v zastoupení stran. Stálý rozhodčí

soud je soudem jen pouze názvu, do soustavy soudů však nepatří a není proto

orgánem veřejné moci.

Povinná navrhla odmítnutí dovolání.

Nejvyšší soud, jenž věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění

účinném od 1.7.2009 (čl. II Přechodných ustanovení, bod 12, zákona č. 7/2009

Sb.), se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání a v tomto ohledu dospěl

k závěru, že dovolání přípustné je, jelikož napadené rozhodnutí má ve věci samé

po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 1 písm. c/ ve spojení s

ustanovením § 238a odst. 1 písm. d/, odst. 2 o. s. ř.), daný tím, že jím má

být zodpovězena judikaturou dovolacího soudu dosud nevyřešená otázka (§ 237

odst. 3 o. s. ř.), zda – jak to dovozuje Ústavní soud v usneseních, na něž

poukazuje dovolatelka – rozhodce právo nenalézá, nýbrž tvoří (eventuálně

napevno staví, vyjasňuje, tedy narovnává) závazkový vztah v zastoupení stran,

a zda tedy rozhodčí nález jako výsledek rozhodčí činnosti je kvalifikovanou

formou závazku, či – jak naopak dovozuje odvolací soud v napadeném usnesení –

zda rozhodce při výkonu své funkce právo nalézá, „spory skutečně rozhoduje,

vydává pro strany závazná rozhodnutí, takže netvoří v zastoupení stran nový

závazkový vztah, jelikož nevystupuje jako jejich zástupce, ale jako subjekt nad

stranami, povolaný (byť z jejich vůle, tzn. nevystupující jako orgán veřejné

moci) k rozhodnutí jejich věci, který musí zjišťovat skutkový stav potřebný pro

rozhodnutí sporu, a který se při rozhodování řídí hmotným právem.“

Jelikož vady podle § 229 odst. 1, odst. 2 písm. a/, b/ a odst. 3 o. s. ř.,

které by řízení činily zmatečným ani jiné vady řízení (§ 241a odst. 2 písm. a/

o. s. ř.), k nimž je dovolací soud – je-li dovolání přípustné – povinen

přihlédnout z úřední povinnosti (§ 242 odst. 3 věta druhá, o. s. ř.), v

dovolání namítány nejsou a nevyplývají ani z obsahu spisu, a protože jinak je

dovolací soud uplatněným dovolacím důvodem včetně jeho obsahového vymezení

vázán (§ 242 odst. 3 věta první o. s. ř.), je předmětem dovolacího přezkumu

závěr odvolacího soudu, vycházejícího (oproti Ústavnímu soudu, jenž zastává

teorii smluvní) z tzv. jurisdikční teorie, že rozhodce právo nalézá, že tedy

skutečně ve sporech vydává pro strany závazné (soudem vykonatelné) rozhodnutí,

že tudíž netvoří v zastoupení stran nový (narovnaný) závazkový vztah, a z toho

pro souzenou věc rezultující závěr, že účinky před vydáním exekučního titulu

uzavřené dohody z 27. ledna 2006 o narovnání a o slevě splněním suspenzívní

podmínky po vydání rozhodčího nálezu nastaly, v důsledku čehož je namístě

exekuci podle § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř. zastavit.

Právní posouzení věci je nesprávné, jestliže odvolací soud věc posoudil podle

právní normy (a to nejen hmotného práva, ale i – a o takový případ jde v

souzené věci – práva procesního), jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo

právní normu – sice správně určenou – nesprávně vyložil, případně ji na daný

skutkový stav nesprávně aplikoval (z podřazení skutkového stavu hypotéze normy

vyvodil nesprávné závěry o právech a povinnostech účastníků).

Předně, pokud jde o judikaturu Ústavního soudu, ta oproti době (roku 2002)

vydání usnesení, na něž poukazuje dovolatelka (vztahujících se ovšem zejména k

výkladu čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy České republiky, a to z hlediska

/ne/existence pravomoci Ústavního soudu rozhodovat o ústavní stížnosti proti

pravomocnému rozhodnutí rozhodčího soudu, a řešících otázku, zda je rozhodce

orgánem veřejné moci), doznala nikoli nevýznamné změny, a to změny spočívající

v posunu od smluvní teorie směrem ke koncepci jurisdikční, chápající rozhodčí

řízení jako nalézání práva soukromoprávním subjektem, analogické a ekvivalentní

řízení soudnímu. Podle nálezu Ústavního soudu z 8. března 2011, sp. zn. I. ÚS

3227/07 (viz jeho právní věta pod bodem I.) projednání věci v rozhodčím řízení

neznamená vzdání se právní ochrany, nýbrž představuje její přesunutí na jiný

rozhodující orgán, jenž nalézá právo. V bodě 19. odůvodnění svého nálezu pak

Ústavní soud zaujal názor, že rozhodčí řízení je druhem civilního procesu. Základní rozdíl oproti procesu civilnímu, odehrávajícímu se v soudním řízení

(tj. v civilním řízení soudním), spočívá ve vymezení toho, kdo plní funkci

řídícího a rozhodující orgánu; zatímco v civilním soudním procesu je jím soud,

v rozhodčím řízení je to rozhodce či stálý rozhodčí soud (dále jen „rozhodce“). Pravomoc rozhodce projednat a rozhodnout spor se zakládá na shodné vůli

sporných stran, projevené v rozhodčí smlouvě. Touto procesní dohodou sporné

strany derogují (s ohledem na ustanovení § 106 odst. 1 o. s. ř. pouze

podmíněně) pravomoc soudu a zakládají pravomoc rozhodce. Na základě

dobrovolného jednání stran tedy rozhodce nahrazuje (státní) soud, který by

jinak měl věc projednat a rozhodnout. Dispoziční oprávnění stran však jdou

ještě dále a umožňují procesním stranám určovat kupř. takové otázky, jako jsou

osoby rozhodců, procesní pravidla, místo konání rozhodčího řízení, ústní či

písemný způsob projednání věci nebo dokonce hlediska, podle nichž má být

posouzena věc sama (§ 25 odst. 3 ZRŘ). Rozhodčí řízení vylučuje, aby v téže

věci probíhalo paralelně civilní řízení; přiznání účinků pravomocného soudního

rozhodnutí rozhodčím nálezu (§ 28 odst. 2 ZRŘ) rovněž zakládá překážku věci

pravomocně rozhodnuté pro opětovné projednání téže věci soudem. Právním řád v

souladu se zásadou autonomie vůle svobodně projevenou vůli stran směřující k

projednání a rozhodnutí sporu rozhodcem respektuje, a proto soudům umožňuje do

rozhodčího řízení zasahovat pouze v těch úzce vymezených případech, které

stanoví ZRŘ. To však na druhou stranu neznamená, že by účelem rozhodčího řízení

mělo být vyloučení či snížení úrovně ochrany, která by se stranám dostala v

civilním řízení soudním; jeho účelem, stejně jako v civilním soudním procesu,

je nastolení právního míru mezi stranami. Strany pouze z nějakého důvodu (např. vyšší rychlosti projednání věci či důvěrnosti projednávaných informací)

považují za vhodnější, aby věc byla projednána rozhodcem.

Projednání věci v

rozhodčím řízení z tohoto hlediska neznamená vzdání se právní ochrany, nýbrž

představuje spíše její přesunutí na jiný rozhodující orgán, jenž nalézá právo;

jinak by ostatně bylo pojmově nemyslitelné považovat rozhodčí řízení ve vztahu

k řízení soudnímu za alternativní způsob řešení sporů.

Týž nebo obdobný názor zastávala již před vydáním citovaného nálezu významná

část literatury (srov. např. Růžička, K., K otázce právní povahy rozhodčího

řízení. Bulletin advokacie, 2003, č. 5, s. 32 – 40, Pecha, R., K právní povaze

rozhodčích nálezů, táž publikace, s. 41 a násl., Bělohlávek, A., Pezl, T.,

Postavení rozhodčího řízení v systému ochrany práv a ústavního pořádku České

republiky a dalších zemí. Právní rozhledy, 2004, č. 7, s. 256 až 261,

Bělohlávek, A., Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo: Interakce

tuzemského a mezinárodního práva soukromého a veřejného. Praha: C.H. Beck,

2008, marg. 202 – 298, Bělohlávek, A., Řezníček, T., Dopady rozhodnutí o úpadku

a insolvenčního řízení na majetek účastníka a dopady na probíhající rozhodčí

řízení v tuzemské a mezinárodní praxi ve světle aktuální judikatury některých

obecných a rozhodčích soudů. Obchodně právní revue, 2010, č. 9, s. 253 a násl.).

Z pohledu citovaného nálezu Ústavního soudu se jeví jako správný názor soudů

obou stupňů v souzené věci, že není-li rozhodčí nález výsledkem činnosti

rozhodce (v zastoupení stran sporu), jímž by byl nově vytvořen (případně

napevno postaven, vyjasněn, narovnán) závazkový vztah účastníků, zůstala v

účinnosti smlouva z 27. ledna 2006 o narovnání, jejíž součástí byla dohoda o

slevě z ceny díla; podle této smlouvy pak zaplacením dohodnutých částek

59.219,20 Kč a 240.000,- Kč došlo k naplnění suspenzívní podmínky, v důsledku

čehož oprávněné vznikl závazek poskytnout povinné slevu z ceny díla v částce

3,000.000,- Kč, přisouzené pak oprávněné (v době, kdy ještě podmínka splněna

nebyla) rozhodčím nálezem. Logickým důsledkem tohoto stavu je pak zánik

povinnosti povinné k zaplacení této nyní vymáhané pohledávky.

Protože z uvedeného plyne, že napadené rozhodnutí, jímž byla exekuce z výše

uvedených důvodů pro zánik přiznaného práva po vydání titulu podle § 268 odst.

1 písm. g) o. s. ř. zastavena, je správné, Nejvyšší soud bez jednání (§ 243a

odst. 1 věta první o. s. ř.) dovolání jako nedůvodné podle § 243b odst. 2 části

věty před středníkem, odst. 6 o. s. ř. zamítl.

Povinná byla v dovolacím řízení úspěšná, proto má právo na náhradu nákladů

řízení (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 142 odst. 1 o. s. ř.). Náklady tvoří

odměna advokáta 2 000,- Kč (§ 12 odst. l písm. b/ vyhlášky č. 484/2000 Sb. po

snížení podle § 18 odst. 1 téže vyhlášky), náhrada hotových výdajů 300,- Kč (§

13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.) a daň z přidané hodnoty 437,- Kč, celkem

tedy 2 737,- Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. srpna 2012

JUDr. Vladimír Mikušek

předseda senátu