Z ustanovení § 14 odst. 2 zák. práce, jež vylučuje, aby jiného zastupoval ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastupovaného, lze analogicky dovodit, že statutární orgán nemůže jménem společnosti jednat, jsou-li jeho zájmy v rozporu se zájmy společnosti.
al (žalobou změněnou se souhlasem soudu prvního
stupně), aby mu žalovaná zaplatila částku 94 500 Kč. Žalobu odůvodnil zejména
tím, že u žalované byl zaměstnán na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 6. 1993
jako úředník, a že podle platového výměru s účinností od 1. 5. 1994 mu byl
stanoven měsíční plat 10 500 Kč. Žalovaná však počínaje 1. 11. 1994 žalobci
mzdu nevyplácí, takže mu za 9 měsíců dluží 94 500 Kč. Žalovaná namítala, že žalobce jako jediný jednatel žalované se při
sepisu pracovní smlouvy s vlastní osobou dopustil excesu, neboť tento úkon
podléhal, ve smyslu § 18 odst. 4 společenské smlouvy o založení žalované,
schválení valnou hromadou. V činnosti žalobce navíc žalovaná neshledává žádné
úkony plynoucí z pracovní smlouvy s funkčním zařazením úředníka. O k r e s n í s o u d v Rychnově nad Kněžnou rozsudkem ze dne 11. 4. 1996, č. j. 5 C 65/95 - 55, žalobě vyhověl a rozhodl, že žalovaná je povinna
zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení 5667 Kč "na účet” zástupkyně žalobce
a České republice soudní poplatek 3780 Kč na účet Okresního soudu v Rychnově
nad Kněžnou, v obou případech do tří dnů od právní moci rozsudku. Vycházel
přitom z toho, že pracovní smlouva mezi žalobcem a žalovanou ze dne 1. 6. 1993 je platná, neboť “tím, že žalobce uzavřel svou pracovní smlouvu i za
žalovanou, tj. vystupoval na obou smluvních stranách, nepřekročil své oprávnění
jediného jednatele společnosti vykonávat zaměstnavatelská práva podle § 18
odst. 2 písm. c) společenské smlouvy ze dne 18. 5. 1993”, že žalobce vykonával
pro žalovanou práce, které “přesahovaly jeho povinnosti jednatele (dané režimem
mandátní smlouvy)”, a že bylo povinností žalované platit mu mzdu podle
platového výměru z 29. 4. 1994. K odvolání žalované K r a j s k ý s o u d v Hradci Králové
rozsudkem ze dne 28. 1. 1997, č. j. 20 Co 476/96 - 70, rozsudek soudu prvního
stupně změnil tak, že žalobu zamítl, a rozhodl, že žalobce je povinen nahradit
žalované náklady řízení před soudem prvního stupně v částce 7356 Kč a před
odvolacím soudem v částce 6980 Kč, vše do tří dnů od právní moci rozsudku, k
rukám advokáta JUDr. P. Š. Po zopakování listinných důkazů dospěl k závěru, že
pracovní smlouva mezi žalobcem a žalovanou ze dne 1. 6. 1993 je neplatná. Vycházel přitom z toho, že práce, které žalobce uvedl jako činnosti vykonávané
v rámci pracovního poměru, jsou totožné s těmi činnostmi, které měl podle
společenské smlouvy z 18. 5. 1993 vykonávat jako jednatel, a z toho, že za
situace, kdy “žalobce jako budoucí pracovník uzavíral pracovní smlouvu se
subjektem (žalovanou), kterou sám jako jednatel zastupoval a jednal za ni,
dochází ke kolizi zájmů mezi společností a jejím statutárním orgánem. Takto
uzavřený právní úkon se příčí zájmům společnosti a je proto podle § 242 odst. 1
písm. a) zák. práce neplatný”. V dovolání žalobce namítá, že rozsah prací, které pro společnost konal,
jednoznačně přesahuje úkony jednatele jako jediného statutárního orgánu
oprávněného jednat za společnost. Zastupování společnosti navenek bylo jen
nepatrnou částí výkonu činnosti žalobce pro žalovanou.
Do výrazu “úředník”
obsaženého jako náplň práce v textu pracovní smlouvy byly zahrnuty činnosti
spojené s řízením výroby, vedením pravidelných obchodních a účetních operací,
jakož i řízení dodávek a odbytu. Skutečnost, že osoba ve funkci jednatele
uzavírá pracovní smlouvu “sama se sebou”, je obvyklým postupem v právní praxi u
všech větších společností. Společníci o pracovním poměru žalobce věděli, neboť
tento pracovní poměr byl zahrnut v souhrnu počtu zaměstnanců, jak tyto údaje
byly společníkům předestřeny. Nebyl-li takový úkon vyhrazen do výlučné
pravomoci valné hromady, byl k uzavření pracovní smlouvy povolán žalobce jako
jediný jednatel. Dovolatel navrhl, aby rozsudek odvolacího soudu byl zrušen a
aby mu věc byla vrácena k dalšímu řízení. N e j v y š š í s o u d České republiky jako soud dovolací (§ 10a
o.s.ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu
bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. a že je proti
němu dovolání přípustné i podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. a) o.s.ř.,
přezkoumal ve smyslu ustanovení § 242 o.s.ř. napadený rozsudek odvolacího soudu
bez jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o.s.ř.) a dospěl k závěru, že dovolání
je opodstatněné. Zrušil proto rozhodnutí odvolacího soudu a věc mu vrátil k
dalšímu řízení.
Projednávanou věc je třeba posuzovat i v současné době - vzhledem k
tomu, že sporná pracovní smlouva byla uzavřena v červnu 1993 - podle ustanovení
zákoníku práce a předpisů jej provádějících ve znění účinném do 31. 5. 1994
(t.j. před dnem, kdy nabyl účinnosti zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a
doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony) - dále jen “zák. práce”. Podle ustanovení § 242 odst. 1 písm. a) zák. práce neplatný je právní
úkon, který se svým obsahem nebo účelem příčí zákonu nebo jej obchází nebo se
jinak příčí zájmům společnosti. Z citovaného ustanovení vyplývá, že neplatný není pouze právní úkon,
který je v přímém rozporu se zákonem, ale i takový právní úkon, který sice v
přímém rozporu se zákonem není, ale svými účinky a zejména svým účelem zákon,
jeho cíl a smysl, obchází. Společnost s ručením omezeným je obchodní společností, která se zakládá
zpravidla za účelem podnikání (srov. § 56 odst. 1 obch. zák.). Tato společnost
jako právnická osoba (srov. § 56 odst.1 obch. zák., § 18 odst. 2 písm.a/ o. z.)
má samostatnou způsobilost mít práva a povinnosti. Společnost s ručením
omezeným je jako osoba zapsaná v obchodním rejstříku (srov. § 3 odst. 1 písm. a/ obch. zák.) podnikatelem; to platí i tehdy, byla-li založena za jiným účelem
než je podnikání (srov. § 2 odst. 2 písm. a/ obch. zák.). Svoji činnost
(zpravidla podnikání) tato společnost provádí vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost. Práva a povinnosti společníků společnosti s ručením omezeným jsou stanoveny
zákonem (zejména ustanoveními § 113 až § 123 obch. zák.), společenskou
smlouvou, popřípadě též stanovami společnos-ti. Práva týkající se řízení
společnosti a kontroly její činnosti vykonávají společníci pouze
prostřednictvím orgánu společnosti (valné hromady) nebo rozhodováním mimo
valnou hromadu (§ 130 obch. zák.), a to v rozsahu a způsobem uvedeným ve
společenské smlouvě, popřípadě ve stanovách. Z uvedeného plyne, že jde o samostatný subjekt práva, který nelze
ztotožňovat (zaměňovat) s jejími společníky (s fyzickými nebo právnickými
osobami, které ji založily nebo které do ní později vstoupily např. na základě
smlouvy o převodu obchodního podílu, z titulu dědictví apod.). Společnost s ručením omezeným jako právnická osoba může zaměstnávat
občany (fyzické osoby) v pracovněprávních vztazích. Právní úkony v
pracovněprávních vztazích činí jménem právnické osoby především její
statutární orgán (srov. § 9 odst. 1 zák. práce). Statutárním orgánem
společnosti s ručením omezeným, je jednatel ( srov. § 133 odst. 1 obch. zák.), kterého jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických
osob ( srov. § 133 odst. 3 obch. zák.). Činnost statutárního orgánu nevykonává fyzická osoba v pracovním
poměru, a to ani v případě, že není společníkem. Funkce statutárního orgánu
společnosti totiž není druhem práce ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) zák. práce a vznik a zánik tohoto právního vztahu není upraven
pracovněprávními předpisy; řídí se ustanoveními obchodního zákoníku a
obsahem společenské smlouvy.
Právní předpisy ani povaha společnosti s ručením
omezeným však nebrání tomu, aby jiné činnosti pro tuto obchodní společnost
vykonávaly fyzické osoby na základě pracovněprávních vztahů. Skutečnost, že fyzická osoba je společníkem společnosti s ručením
omezeným nebo že byla ustavena statutárním orgánem společnosti
(jednatelem), sama o sobě nebrání tomu, aby navázala s touto společností
pracovní poměr nebo jiný pracovněprávní vztah, pokud jeho náplní není výkon
činnosti statutárního orgánu. I když je fyzická osoba, jako statutární
orgán společnosti, oprávněna za ni jednat, jde - jak výše uvedeno - o rozdílné
subjekty práva, mezi nimiž může být uzavřena smlouva směřující ke vzniku
pracovněprávního vztahu; pracovní smlouva může např. vymezit druh práce
společníka ve společnosti nebo stanovit další práva a povinnosti toho, kdo
byl ustaven statutárním orgánem společnosti (jednatele), a takový právní
úkon není neplatným podle ustanovení § 242 odst. 1 písm. a) zák. práce,
neboť se svým obsahem ani účelem nepříčí zákonu, neobchází jej a ani se jinak
nepříčí zájmům společnosti. Podstatné však je, že obsah takového
pracovněprávního vztahu nemůže být shodný s obsahem činnosti jednatele, ale
může se týkat jen činností od práce jednatele odlišných. V projednávané věci bylo z hlediska skutkového stavu mimo jiné zjištěno
(správnost skutkových zjištění v tomto směru dovolatel nenapadá), že žalobce
uzavřel dne 1. 6. 1993 s žalovanou pracovní smlouvu, podle které se zavázal
pracovat u žalované jako “úředník” za žalovanou tuto smlouvu podepsal rovněž
žalobce, který v té době byl jediným jednatelem žalované. Pro posouzení
platnosti citované pracovní smlouvy je významné posouzení otázky, zda žalobce
mohl za žalovanou podepsat pracovní smlouvu, kterou žalovaná uzavírala právě s
žalobcem. Samotná okolnost, že žalobce byl jednatelem žalované, nebrání tomu, aby
s ním byla uzavřena pracovní smlouva. Není ani vyloučeno (a zákon s takovou
skutečností i počítá), aby jednatel za společnost uzavíral smlouvu, při níž
druhou smluvní stranou je sám tento jednatel jako fyzická osoba (srov. např. §
132 odst. 3 obch. zák. ve znění po účinnosti zák. č. 142/1996 Sb.). V každém
konkrétním případě je však třeba vždy zkoumat, zda nedochází ke střetu zájmů
mezi společností a jejím statutárním orgánem. I když zákoník práce v tomto
směru výslovné ustanovení nemá, z ustanovení § 14 odst. 2 zák. práce, jež
vylučuje, aby jiného zastupoval ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy
zastoupeného, lze analogicky dovodit, že také v případě, jedná-li statutární
orgán jménem společnosti, nemůže za společnost jednat tehdy, jsou-li jeho zájmy
v rozporu se zájmy společnosti. Pracovní smlouva jako dvoustranný právní úkon je výsledkem smluvního
jednání, do něhož obě smluvní strany vstupují s vlastními představami o jeho
obsahu a výsledku. Přitom základní východiska jsou odlišná, neboť pracovník i
organizace chtějí sjednat pracovní smlouvu pro svou stranu co nejvýhodnější
(druh práce, místo výkonu práce, pracovní dobu, odměnu za práci a pod.).
Na
rozdílnosti zájmů při sjednávání pracovní smlouvy nic nemění ani skutečnost, že
případně dojde i k bezvýhradné akceptaci učiněné nabídky. Vždy jde pouze o
odraz aktuální situace na trhu práce. Uvedený závěr bude většinou platit i v
případě, že pracovní smlouva bude sjednána v souladu s podmínkami v místě a
čase obvyklými. Výsledek jednání totiž nic nevypovídá o rozdílností zájmů obou
stran při sjednávání pracovní smlouvy (tento závěr se musí časově vztahovat
před okamžik uzavření pracovní smlouvy). Lze tedy uzavřít, že rozdílnost zájmů
smluvních stran při sjednávání pracovní smlouvy zpravidla vylučuje, aby za
organizaci (zaměstnavatele) sjednala a podepsala pracovní smlouvu tatáž osoba -
budoucí pracovník (zaměstnanec), která je druhým účastníkem takové pracovní
smlouvy. Zda tomu tak skutečně bylo, nutno vždy dovodit z konkretních
okolností, za nichž k uzavření pracovní smlouvy došlo. Vyšel-li odvolací soud z předpokladu, že smlouva mezi žalobcem a
žalovanou ze dne 1. 6. 1993 je neplatná, aniž se při tom zabýval skutečnostmi,
jež jsou pro posouzení její platnosti ze shora uvedených důvodů rozhodné, je
jeho závěr o neplatnosti pracovní smlouvy ze dne 1. 6. 1993 nesprávný. Sama okolnost, že nebyla platně uzavřena pracovní smlouva však ještě
neznamená, že organizaci (zaměstnavateli) nemůže vzniknout povinnost peněžitého
plnění vůči fyzické osobě. Není-li totiž platně sjednána pracovní smlouva, ale
fyzická osoba již začala pro organizaci (zaměstnavatele) s jeho souhlasem
pracovat, vznikne tzv. faktický pracovní poměr, tedy právní vztah, kde oběma
účastníkům vzniknou povinnosti posuzované podle zákoníku práce. Protože však
nejde o pracovní poměr, neplatí pro něj ustanovení o skončení pracovního
poměru, o délce výpovědních dob apod. Fyzické osobě však vždy musí být vydán
neoprávněný majetkový prospěch (bezdůvodné obohacení), který organizaci
(zaměstnavateli) vznikl tím, že přijala od fyzické osoby plnění z neplatného
právního úkonu (srov. § 243 odst. 1, 2 zák. práce). Rozsah takového plnění musí odpovídat tomu, v jaké výši neoprávněný
majetkový prospěch (bezdůvodné obohacení) organizaci (zaměstnavateli) vznikl. Výše neoprávněného majetkového prospěchu (bezdůvodného obohacení) odpovídá
tomu, co by organizace (zaměstnavatel) musela plnit fyzické osobě za skutečně
vykonanou práci v případě, že by pracovní smlouva byla uzavřena platně. Toto
plnění proto musí odpovídat mzdovým podmínkám platným v organizaci (u
zaměstnavatele) v době, kdy byla práce vykonána (srov. část druhou zákona č. 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ve znění
zákonů č. 590/1992 Sb., č.10/1993 Sb., č. 37/1993 Sb. a č. 74/1994 Sb.). Z tohoto pohledu (zda vůbec, které konkrétní práce a v jakém rozsahu
mimo výkonu činnosti jednatele, žalobce pro žalovanou vykonával ) se ale
odvolací soud věcí nezabýval. Zabýval se pouze tím, zda práce, o nichž žalobce
tvrdí, že je pro žalovanou vykonával, odpovídaly práci “úředníka”, uvedené ve
smlouvě ze dne 1. 6. 1993. Řízení je tak postiženo jinou vadou, která mohla mít
za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.
Z uvedeného vyplývá, že napadený rozsudek odvolacího soudu není
správný. Nejvyšší soud České republiky jej proto ve smyslu ustanovení § 243b
odst. 1, části věty za středníkem, o.s.ř. zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v
Hradci Králové k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2, věta první, o.s.ř.).