Nejvyšší soud Rozsudek

21 Cdo 1876/98

ze dne 1999-01-19
ECLI:CZ:NS:1999:21.CDO.1876.98.1

Jestliže soud při jednání, při kterém došlo jen k vyhlášení rozsudku (§ 156 odst. 2 o.s.ř.), zasedal v jiném složení senátu, než ve kterém věc naposledy projednal u jednání, jež rozsudku předcházelo, jde o vadu řízení podle § 237 odst. 1 písm. g) o.s.ř., neboť soud byl nesprávně obsazen.

Dopisem ze dne 19. 4. 1994 sdělil “předseda Správní rady okresní

pobočky pojišťovny” řediteli žalované, že “Správní rada okresní pobočky

pojišťovny” navrhuje “odvolání ředitelky pobočky z funkce pro neschopnost

spolupráce se zdravotnickými zařízeními, neschopnost spolupráce se správní

radou a neutěšenou personální situaci na pobočce”. Dopisem ze dne 13. 7. 1994

ředitel žalované sdělil žalobkyni, že ji “dnem 15. července 1994 odvolává z

funkce ředitelky okresní pojišťovny”. Dopisem ze dne 18. 10. 1994 sdělila

žalovaná žalobkyni, že “v návaznosti na zrušení” jejího “pověření k řízení

pobočky”, které “nabylo účinnosti dnem 29. 9. 1994”, jí “bylo nabídnuto podle §

65 odst.3 zák. práce další pracovní zařazení”, které odmítla; “v důsledku toho

je dán výpovědní důvod podle § 46 odst. 1 písmeno c) zák. práce, tj. pro

nadbytečnost”, a pracovní poměr žalobkyně “skončí dnem 31. 1. 1995”. Žalobkyně se domáhala určení, že “návrh Správní rady okresní pobočky ze

dne 19. 4. 1994 na odvolání z funkce ředitelky je v celém rozsahu neplatný”, že

“odvolání z funkce ředitelky pobočky dnem 15. 7. 1994 podle § 65 zák. práce je

neplatné” a že neplatná je i “výpověď ze dne 18. 10. 1994 podle § 46 odst. 1

písm. c) zák. práce s ukončením pracovního poměru dnem 31. 1. 1995, kterou

žalovaná podala v návaznosti na neplatné odvolání z funkce a neplatného návrhu

správní rady okresní pobočky”. Žalobu odůvodnila zejména tím, že se nedopustila

“žádného závažného přestupku, který by mohl být podkladem” k jejímu odvolání z

funkce ředitelky okresní pojišťovny žalované; “Správní rada okresní pobočky

podala návrh na její odvolání, který však sama nedokázala podložit

přesvědčivými důkazy”. Odvolání z funkce ze dne 13. 7. 1994 dnem 15. 7. 1994 je

neplatné, neboť “listinu o odvolání z funkce” žalobkyně převzala až dne 20. 7. 1994. Dále uvedla, že důvod k výpovědi z pracovního poměru nebyl dán, neboť

nabídnutou funkci vedoucí ekonomického odboru neodmítla; pouze žádala, aby

listiny předložené jí žalovanou (pracovní smlouvu, jmenování do funkce,

pracovní náplň a platový výměr) jí byly “ponechány alespoň do druhého dne nebo

do konce pracovní doby k důkladnému pročtení a zvážení” a dále “poukázala na

to, že dosud neobdržela zprávu dozorčí rady okresní pobočky”. U jednání

konaného u soudu prvního stupně dne 20. 9. 1995 žalobkyně “upravila petit

rozsudku” tak, že se domáhala určení, že “výpověď z pracovního poměru daná

žalobkyni žalovaným dne 18. 10. 1994 je neplatná”. U jednání konaného dne 15. 11. 1995 znovu “upřesnila petit rozsudku” tak, že se kromě určení neplatnosti

výpovědi domáhala určení, že “pracovní poměr žalobkyně u žalované trvá”. O k r e s n í s o u d v Hradci Králové rozsudkem ze dne 28. 12. 1995 “návrh žalobkyně ze dne 23. 3. 1995 ve znění změny ze dne 15. 11. 1995,

aby bylo určeno, že výpověď z pracovního poměru daná žalobkyni žalovaným dne

18. 10.

1994 je neplatná, a že pracovní poměr žalobkyně u žalované trvá”,

zamítl, rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, a

uložil žalobkyni povinnost “uhradit České republice na účet okresního soudu

soudní poplatek 500 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku”. Vycházel ze zjištění,

že žalobkyně odmítla funkci vedoucí ekonomického odboru, kterou jí žalovaná

nabídla po odvolání z funkce ředitelky okresní pojišťovny žalované ve smyslu

ustanovení § 65 odst. 3 zák. práce. Tato funkce byla žalobkyni podle názoru

soudu prvního stupně “nabídnuta zcela řádně” a “ona ji pouze účelově nepřijala,

evidentně ve snaze dosáhnout změny rozhodnutí o jejím odvolání z funkce

ředitelky”. Žalobkyně “jednala způsobem, který nevzbuzoval pochybnosti o tom,

že nechtěla tuto nabízenou funkci přijmout”; “účelově totiž protahovala okamžik

podpisu pracovní smlouvy s tím, že k tomuto potřebuje materiály dozorčí rady,

pro podpis takovéto pracovní smlouvy zcela irelevantní”. Soud prvního stupně

proto dospěl k závěru, že výpověď z pracovního poměru, která je “určitá a

srozumitelná”, byla žalobkyni “dána řádně” a že její pracovní poměr u žalované

skončil dne 31. 1. 1995. K odvolání žalobkyně K r a j s k ý s o u d v Hradci Králové

rozsudkem ze dne 24. 3. 1998 rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že

určil, že “výpověď z pracovního poměru daná žalobkyni žalovanou dne 18. 10. 1994 je neplatná”; současně rozhodl, že žalovaná je povinna “nahradit žalobkyni

náklady řízení před okresním soudem v částce 1650 Kč a dále náklady odvolacího

řízení v částce 2150 Kč, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku a k rukám

advokáta žalobkyně”. Odvolací soud vycházel ze zjištění, že zástupce ředitele

okresní pojišťovny žalované žalobkyni dne 18. 10. 1994 předal výpověď z

pracovního poměru, aniž by jí poskytl “jakoukoli lhůtu na prostudování

předložených dokladů a zvážení celé záležitosti”. Podle názoru odvolacího soudu

z dokazování provedeného soudem prvního stupně “v žádném případě nelze dovodit,

že žalobkyně nabízenou práci po odvolání z funkce ředitelky okresní pobočky

pojišťovny odmítla, a není tudíž důvod pro aplikaci § 65 odst. 3 zák. práce,

neboť výpovědní důvod podle § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce nenastal, resp. žalovaná neprokázala, že by nastal”. Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání z

důvodů uvedených v § 241 odst. 3 písm. c) a d) o. s. ř. Namítá, že odvolací

soud dovodil, že žalobkyni “nebyla dána dostatečná lhůta k prostudování nabídky

práce”, aniž by “jakkoli odůvodnil, z jakých důkazů - kromě výpovědi žalobkyně

- vyšel”. Soud prvního stupně přitom provedl důkazy svědčící o tom, že

žalobkyně měla dostatek času, aby se seznámila s “předanou nabídkou”. “Dokumenty, které již jednou četla, a věděla tedy naprosto přesně, jaká práce

je jí nabízena”, žalobkyně “studovala” 20 minut, což byla doba, kterou si sama

vyžádala. “Požadavek žalobkyně na další přiměřený čas k prostudování dokumentů

a rozmyšlení celé věci” byl podle dovolatelky “požadavkem šikanózním”. “Šikanózní” byly podle názoru dovolatelky i “požadavky žalobkyně na předložení

dalších materiálů (např.

návrh na odvolání žalobkyně z funkce vypracovaný

dozorčí radou apod.)”, které ani “nemají pro úvahy o odmítnutí práce právní

relevanci”. Z hlediska “právního zhodnocení celé věci” považuje dovolatelka za

nejdůležitější “odpověď na otázku”, zdali žalobkyně “odmítla nabízenou práci ve

smyslu ustanovení § 65 zák. práce”. Odvolací soud se podle jejího názoru

“právní podstatou sporu” vůbec “nezabýval a nevysvětlil, co by právně

relevantním odmítnutím již bylo a co nikoli, a už vůbec neodpověděl na otázku,

proč tento konkrétní vztah posoudil tak, že žalobkyně práci neodmítla”. Žalobkyně “po několika málo minutách přesně věděla, že je jí nabízena stejná

práce jako 14 dnů předtím”; “jestliže za těchto okolností požadovala další

materiály (materiály z dozorčí rady) a podepsání smlouvy tímto podmiňovala, je

nutno uzavřít tak, že nabízenou práci odmítla”. Dovolatelka navrhla, aby

dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil. Žalobkyně navrhla, aby dovolací soud dovolání žalované zamítl. Uvedla,

že “odvolací soud správně rozhodl, že na straně žalované nebyl důvod pro

aplikaci § 65 odst. 3 zák. práce, neboť výpovědní důvod podle § 46 odst. 1

písm. c) zák. práce nenastal, resp. žalovaná neprokázala, že by nastal”. Ačkoliv žalovaná měla pro žalobkyni odvolanou z funkce ředitelky jinou práci,

tuto žalobkyni “řádně nenabídla” a “účelově pak tvrdila odmítnutí nabídky ze

strany žalobkyně”. Tímto odmítnutím “zajisté nebylo a ani nemohlo býti jednání

žalobkyně dne 18. 10. 1994, kdy žalobkyně nepodepsala dokumenty (pracovní

smlouvu, pracovní náplň a platový výměr) předložené zástupcem ředitele z toho

důvodu, že požadoval jejich okamžitý podpis, aniž by vyhověl zcela legitimnímu

a jistě ne neobvyklému požadavku žalobkyně, aby jí bylo před podpisem těchto

listin umožněno jejich prostudování”. Požadavek žalobkyně “týkající se

předložení materiálů z dozorčí rady pobočky týkající se odvolání žalobkyně z

funkce ředitelky pobočky” byl “pouze podružným a nikoliv zásadním” a žalobkyně

nepodmiňovala “podpis předložených pracovněprávních dokumentů předložením

těchto materiálů, ale možností řádně si tyto dokumenty prostudovat”. N e j v y š š í s o u d jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po

zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno

ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. a že jde o rozsudek,

proti kterému je i podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř. dovolání

přípustné, přezkoumal napadený rozsudek bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1,

věta první, o. s. ř.) a dospěl k závěru, že řízení předcházející jeho vydání je

postiženo vadou uvedenou v ustanovení § 237 odst. 1 písm. g) o. s. ř. Proto

rozsudky soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu

řízení.

Podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. g) o. s. ř. dovolání je přípustné

proti rozhodnutí odvolacího soudu, jestliže rozhodoval vyloučený soudce nebo

byl soud nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát. Podle ustanovení § 36, věty první, o. s. ř. v řízení před soudem jedná

a rozhoduje senát nebo předseda senátu jako jediný soudce (samosoudce). Podle ustanovení § 36a odst. 1 písm. a) o. s. ř. v řízení před okresním

soudem ve věcech pracovních jedná a rozhoduje senát. Podle ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a

soudcích, ve znění pozdějších předpisů, senáty okresního soudu se skládají ze

soudce a dvou přísedících. Řízení o žalobách na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru

výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou (§ 64 zák. práce) a na určení trvání pracovního poměru, popřípadě na určení jiného

právního vztahu nebo práva vyplývajících z pracovního poměru (§ 80 písm. c/ o. s. ř.), je řízením ve věcech pracovních; v řízení o takových žalobách proto

před okresním soudem jako soudem prvního stupně jedná a rozhoduje senát složený

ze soudce (předsedy senátu) a dvou přísedících. V posuzovaném případě soud prvního stupně - jak vyplývá z obsahu spisu

- věc projednal při jednáních, která se konala ve dnech 20. 9. 1995, 15. 11. 1995 a 20. 12. 1995; posléze uvedené jednání pak bylo odročeno “za účelem

vyhlášení rozsudku” na den 29. 12. 1995, kdy došlo - aniž by věc byla

projednávána - pouze k vyhlášení rozsudku soudu prvního stupně. Při jednáních

soudu prvního stupně konaných ve dnech 20. 9. 1995 a 15. 11. 1995 věc

projednávala předsedkyně senátu JUDr. I. H. spolu s přísedícími J. B. a ing. D. J. a při jednání konaném dne 20. 12. 1995 soud prvního stupně jednal v senátě

složeném z předsedkyně JUDr. I. H. a přísedících E. F. a ing. D. J. Vyhlášení

rozsudku soudu prvního stupně dne 29. 12. 1995 se zúčastnili spolu s

předsedkyní senátu JUDr. I. H. přísedící B. M. a E. F. Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském

soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných

zájmů účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, k čestnému plnění

povinností a k úctě k právům spoluobčanů (srov. § 1 o. s. ř.). Účel občanského

soudního řízení se naplňuje především v rozhodnutí soudu ve sporu nebo v jiné

právní věci. Základem pro rozhodnutí soudu je dokazováním zjištěný skutkový stav

věci (srov. § 153 odst. 1 o. s. ř.). Náležité zjištění skutkového stavu věci v

první řadě předpokládá, že soud zhodnotil důkazy podle své úvahy (každý důkaz

jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti) a že pečlivě

přihlédl ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci

(srov. § 132 o. s. ř.).

Má-li být těmto požadavkům na rozhodovací činnost soudu

(včetně zhodnocení celého průběhu řízení) vyhověno, je potřebné, aby - ve

věcech, o nichž zákon stanoví, že soud má být obsazen senátem - se na ní

podílel celý senát; nejen předseda senátu, ale i ostatní jeho členové (soudci

nebo přísedící) musí proto mít o celém průběhu řízení včetně provedeného

dokazování takové poznatky, které jim umožní věc náležitě posoudit (po stránce

skutkové a v návaznosti na ni i po stránce právní). Posouzení všech

rozhodujících skutečností soudem nemůže být řádné a úplné, jestliže by věc

projednávali jiní soudci nebo přísedící než ti, kteří o ní nakonec rozhodli,

aniž by byli před přijetím rozhodnutí seznámeni s dosavadním průběhem řízení

(zejména s přednesy účastníků a s provedenými důkazy) alespoň způsobem uvedeným

v ustanovení § 119 odst. 2 o. s. ř. (podle tohoto ustanovení na počátku nového

jednání sdělí předseda senátu obsah přednesů a provedených důkazů; výsledky

dosavadního řízení tak zůstávají zachovány a provedené důkazy jsou v dalším

jednání použitelné zásadně i tehdy, změní-li se složení soudu). V takovém

případě totiž skutkovým podkladem rozhodnutí nejsou a nemohou být výsledky

dokazování přijaté senátem, který o věci rozhodoval, ale jen názor těch jeho

členů, kteří se na projednávání věci podíleli a měli pro její rozhodování

vlastní poznatky. O vadu řízení podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. g) o. s. ř. spočívající v tom, že “byl soud nesprávně obsazen”, jde nejen v případě, že o

přijetí rozsudku nebo usnesení rozhodl namísto senátu předseda senátu jako

jediný soudce (samosoudce). Nesprávně obsazeným soudem ve smyslu ustanovení §

237 odst. 1 písm. g) o. s. ř. je i soud, který o věci rozhodl v jiném složení

senátu, než ve kterém ji projednal, aniž by byl senát před přijetím rozsudku

nebo usnesení seznámen s dosavadním průběhem řízení (zejména s přednesy

účastníků a s provedenými důkazy) alespoň postupem uvedeným v ustanovení § 119

odst. 2 o. s. ř. Podle ustanovení § 156 odst. 2 o. s. ř. rozsudek se vyhlašuje zpravidla

hned po skončení jednání, které rozsudku předcházelo; není-li to možné, soud k

vyhlášení rozsudku odročí jednání nejdéle na dobu deseti kalendářních dnů. Ustanovení § 119 odst. 2 se v tomto případě nepoužije. Z citovaného ustanovení § 156 odst. 2 o. s. ř. vyplývá, že rozsudek

soud vyhlašuje buď bezprostředně po skončení předcházejícího jednání nebo -

není-li to možné (např. z důvodu delší porady senátu) - u jednání k tomuto

účelu (a jen k tomuto účelu) odročeného. V obou případech se na rozsudku

podílejí pouze členové senátu, kteří se účastnili jednání, jež vyhlášení

rozsudku předcházelo, neboť jen ti mohou mít o celém průběhu řízení včetně

provedeného dokazování poznatky pro náležité posouzení věci. Z toho důvodu též

zákon stanoví, že v případě odročení jednání k vyhlášení rozsudku se ustanovení

§ 119 odst. 2 o. s. ř. nepoužije. Z uvedeného vyplývá, že rozhodl-li soud rozsudkem o věci, v níž jedná a

rozhoduje senát (tedy i o pracovní věci), u jednání odročeného k vyhlášení

rozsudku podle ustanovení § 156 odst. 2 o. s. ř.

v jiném složení senátu, než ve

kterém ji projednal u jednání, jež rozsudku předcházelo, jde o vadu řízení

podle § 237 odst. 1 písm. g) o. s. ř., neboť soud byl nesprávně obsazen. V posuzovaném případě šlo vzhledem k předmětu řízení o věc pracovní,

kterou soud prvního stupně správně projednával v senátě. Rozsudek však vydal v

jiném složení senátu, než ve kterém ji projednal u jednání, které rozsudku

předcházelo, a které odročil jen k jeho vyhlášení. Přísedící B. M., který se

podílel na přijetí rozsudku, se předcházejícího jednání nezúčastnil

(nezúčastnil se žádného z jednání soudu prvního stupně, u kterých byla věc

projednávána), a proto pro její posouzení nemohl mít žádné poznatky. Při rozhodování věci byl tedy soud nesprávně obsazen a odvolací soud

toto pochybení způsobem vyplývajícím z ustanovení § 221 odst. 1 písm. b) a §

221 odst. 2 o. s. ř. neodstranil. Dovolací soud k této vadě řízení podle

ustanovení § 237 odst. 1 písm. g) o. s. ř. přihlédl, i když nebyla v dovolání

uplatněna (§ 242 odst. 3, věta druhá, o. s. ř.). Odvolacímu soudu je též třeba vytknout, že nerozhodl o celém předmětu

odvolacího řízení. Tím byla - vzhledem k výroku rozsudku soudu prvního stupně a

obsahu odvolání žalobkyně proti němu - nejen žaloba o určení neplatnosti

výpovědi z pracovního poměru, o které odvolací soud rozhodl, ale i návrh

žalobkyně, aby bylo určeno, že její pracovní poměr u žalované trvá. Odvolací

soud rovněž nesprávně ponechal bez povšimnutí okolnost, že soud prvního stupně

nerozhodl o návrhu žalobkyně na určení neplatnosti “návrhu Správní rady okresní

pobočky ze dne 19. 4. 1994 na odvolání z funkce ředitelky” a “odvolání z funkce

ředitelky okresní pobočky dnem 15. 7. 1994 podle § 65 zák. práce”, přestože z

obsahu spisu není zřejmé, že by žalobkyně svou žalobu vzala v této části zpět

(§ 96 odst. 1 o. s. ř.). Naproti tomu soud prvního stupně rozhodl o návrhu

žalobkyně na určení, že její pracovní poměr u žalované trvá, uplatněném

žalobkyní u jednání konaného dne 15. 11. 1995, aniž by tuto změnu žaloby

usnesením připustil (§ 95 odst. 1 o. s. ř.). Protože rozsudek odvolacího soudu není správný, Nejvyšší soud jej -

aniž by se mohl zabývat námitkami dovolatelky ve věci samé - podle ustanovení §

243b odst. 1, části věty za středníkem, o. s. ř., zrušil. Vzhledem k tomu, že

důvody, pro které byl zrušen rozsudek odvolacího soudu, platí i na rozsudek

soudu prvního stupně, byl zrušen i tento rozsudek a věc byla vrácena okresnímu

soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2, věta druhá, o. s. ř.).