21 Cdo 2088/2000
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.
Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Zdeňka Novotného v
právní věci žalobců A) V. M., B) M. M., obou zastoupených advokátem,
proti žalovaným 1) M. G., 2) R. G., 3) P. G., všem zastoupeným advokátem, o
určení neúčinnosti právních úkonů, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod
sp. zn. 14 C 285/97, o dovolání žalovaných proti rozsudku Městského soudu v
Praze ze dne 27. ledna 2000 č.j. 25 Co 405/99-63, takto:
Rozsudek městského soudu se (s výjimkou výroku, kterým byl rozsudek soudu
prvního stupně potvrzen) zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací Městskému soudu
v Praze k dalšímu řízení.
Žalobci se domáhali, aby bylo určeno, že dohoda o vypořádání bezpodílového
spoluvlastnictví (dále též jen \"BSM\"), uzavřená mezi žalovanou 1) a jejím
manželem E. G., a darovací smlouva, uzavřená mezi E. G. a žalovanými
2) a 3), na jejichž základě \"provedl katastrální úřad P. svým
rozhodnutím č.j. V7 2306/95, V12 4978/95 a V12 4978/95 vklad
vlastnického práva\", je vůči nim právně neúčinná a že žalobci jsou oprávněni
požadovat uspokojení své pohledávky z prodeje \"nemovitosti domu čp. 3094 se
stavební parcelou číslo 3856/2 a pozemkovou parcelou číslo 3856/1, zapsané na
listu vlastnictví 2020 pro katastrální území S. u katastrálního úřadu P.\".
Žalobu odůvodnili tím, že uvedené právní úkony, které byly učiněny v roce 1995,
zkracují uspokojení jejich pohledávky ve výši 640.380,- Kč, kterou mají vůči
ing. E. G. a která jim byla přiznána pravomocným rozsudkem Obvodního soudu pro
Prahu 10 ze dne 21.6.1995 sp. zn. 14 C 196/94.
Obvodní soud pro Prahu 10 rozsudkem ze dne 12.5.1999 č.j. 14 C 285/97-36 žalobu
zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Při rozhodování o věci samé vycházel ze zjištění, že na základě žaloby, podané
u soudu dne 11.11.1994, bylo rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne
21.6.1995 sp.zn. 14 C 196/94, který nabyl právní moci dnem 6.2.1996, uloženo
E. G., aby zaplatil žalobcům 600.000,- Kč a na náhradě nákladů řízení 40.380,-
Kč. Návrhem podaným u soudu dne 11.11.1994 se žalobci domáhali, aby bylo
nařízeno předběžné opatření, kterým by E. G. a žalované 1) bylo
uloženo \"zdržet se dispozice s domem čp. 3094 se stavební parcelou
č. 3856/2 a poz. p. č. 3856/1, zapsané na LV č. 2020 pro kat. území S. u Kat. úřadu P.\"; usnesením ze dne 14.12.1994 Obvodní soud pro Prahu 10 požadované
předběžné opatření nařídil, Městský soud v Praze však usnesením ze dne
31.3.1995 usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že návrh na nařízení
předběžného opatření zamítl. Na návrh, podaný žalovanou 1) u soudu dne
31.1.1995, rozhodl Obvodní soud pro Prahu 10 rozsudkem ze dne 15.2.1995 sp.zn. 14 C 25/95 o zrušení bezpodílového spoluvlastnictví E. G. a žalované 1). Dne
22.3.1995 uzavřeli E. G. a žalovaná 1) dohodu o vypořádání
BSM, podle které se jejich bezpodílové spoluvlastnictví k \"domu čp. 3094 s příslušenstvím a pozemky v k.ú. S., P.\" změnilo na podílové
spoluvlastnictví s tím, že každý z nich se stává majitelem jedné poloviny
nemovitostí\"; podle této dohody byl rozhodnutím Katastrálního úřadu P. č.j. V7-2306/95 povolen vklad práva s tím, že právní účinky vkladu vznikly dnem
3.4.1995. Darovací smlouvou ze dne 9.6.1995 daroval E. G. svou polovinu
nemovitostí žalovaným 2) a 3) [svým synům], kteří současně zřídili v jeho
prospěch věcné břemeno spočívající v užívání jedné místnosti v domě čp. 3094 a
ve společném užívání \"příslušenství\" (tj. koupelny, WC, předsíně, chodby,
sklepu, pozemků a oplocení); podle těchto smluv byl rozhodnutím Katastrálního
úřadu P. č.j. V3, 12 - 4978/95 povolen vklad práva s tím, že právní účinky
vkladu vznikly dnem 23.6.1995. Na základě skutkových zjištění soud prvního
stupně dovodil, že dohodu o vypořádání BSM ze dne 22.3.1995 nelze považovat za
odporovatelný právní úkon, neboť se v jejím důsledku nezmenšil majetek
dlužníka E. G. do té míry, že by nestačil k uspokojení pohledávky žalobců;
ideální polovina nemovitostí totiž měla hodnotu 1.293.550,- Kč a postačovala k
uspokojení pohledávky žalobců. Darovací smlouva ze dne 9.6.1995 byla uzavřena
mezi osobami blízkými, a bylo proto na žalovaných, aby prokázali, že úmysl
dlužníka zkrátit věřitele nemohli rozpoznat ani při vyvinutí náležité
pečlivosti. Soud prvního stupně v tomto směru přihlédl k tomu, že v době
uzavření smlouvy žalovaní 2) a 3) studovali, že \"o pracovních záležitostech
otce se doma nehovořilo\", že o dluhu otce nevěděli a že již dříve
otec \"pojal úmysl\" nemovitosti na syny převést.
Protože \"darování podílu na
nemovitosti zletilým synům jedním z rodičů není ve společnosti tak mimořádným
úkonem, aby nutila darovaného rozpoznávat skryté úmysly dárce\", není důvodná
ani žaloba na určení neúčinnosti darovací smlouvy ze dne 9.6.1995.
K odvolání žalobců Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 27.1.2000 č.j. 25 Co
405/99-63 rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že určil, že dohoda o
vypořádání BSM uzavřená mezi E. G. a žalovanou 1) dne 22.3.1995 a darovací
smlouva uzavřená mezi E. G. a žalovanými 2) a 3) dne 9.6.1995 jsou vůči
žalobcům právně neúčinné, a že žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně
zaplatit žalobcům na náhradě nákladů řízení 5.375,- Kč \"na účet\" advokáta;
současně rozhodl, že \"jinak\" (tj. ve výroku, kterým byla zamítnuta žaloba, že
žalobci jsou oprávněni požadovat uspokojení své pohledávky z prodeje
\"nemovitosti domu čp. 3094 se stavební parcelou číslo 3856/2 a pozemkovou
parcelou číslo 3856/1, zapsané na LV 2020 pro katastrální území S. u
Katastrálního úřadu P.\") se rozsudek soudu prvního stupně potvrzuje a že
žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobcům na náhradě
nákladů odvolacího řízení 3.625,- Kč \"na účet\" advokáta. Odvolací soud
doplnil dokazování a s poukazem na rozpornost výpovědi žalované 1) a časovou
posloupnost jednotlivých kroků žalobců, které směřovaly k uspokojení jejich
pohledávky vůči E. G., a kroků manželů G., směřujících ke zrušení jejich BSM a
jeho vypořádání, dospěl k závěru, že žalovaná podala návrh na zrušení BSM po
dohodě s manželem proto, aby zabránila možnému postižení celého společného
majetku v souvislosti se závazky E. G., a že zrušení a vypořádání BSM bylo
jedním z předpokladů pro to, aby E. G. zcela pozbyl vlastnictví k
nemovitostem, aniž by rodina byla \"jakkoli finančně zatížena\" a aniž by E. G. \"získal jiný postižitelný majetek a přesto by vlastnictví nemovitostí
zůstalo v rodině zachováno\". Názor soudu prvního stupně, že
dohoda o vypořádání BSM ze dne 22.3.1995 není odporovatelným
právním úkonem, neboť se v jejím důsledku nezmenšil majetek E. G. do té míry,
že by nestačil k uspokojení pohledávky žalobců, odvolací soud odmítl s
odůvodněním, že dohodu o vypořádání BSM ze dne 22.3.1995 a darovací smlouvu ze
dne 9.6.1995 je třeba posuzovat \"jako celek a nelze je oddělit\", neboť
darovací smlouva představovala poslední z \"postupných kroků, jehož výsledkem
bylo zmenšení majetku E. G. takovou měrou, že již z něho nelze pohledávku
žalobců uspokojit\". Odvolací soud dále dovodil, že žalovaní neprokázali, že by
úmysl dlužníka E. G. zkrátit věřitele při náležité pečlivosti nemohli poznat. Žalovaní totiž v tomto směru nenavrhli žádný důkaz a omezili se jen na tvrzení,
že o podnikání E. G. a ani o jeho závazcích z podnikání nic
nevěděli. Tvrzení žalované 1) v tomto směru považoval odvolací soud za
\"poněkud nepravděpodobné\", neboť žalovaná 1) uváděla, že \"fungovali jako
normální rodina a vše, co se rodiny týkalo, dělali jen po vzájemné dohodě\", a
ke zrušení BSM a jeho vypořádání přistoupila v době, kdy \"prokazatelně\"
věděla o závazcích E. G. k žalobcům a o jejich úmyslu domoci se splnění těchto
závazků \"případným výkonem rozhodnutí prodejem sporných nemovitostí\".
U
žalovaných 2) a 3) rovněž nelze mít za prokázané, že úmysl svého otce nemohli
při náležité pečlivosti rozpoznat, neboť \"darování nemovitostí zejména jen
jedním z rodičů není v normálně fungující rodině tak běžnou
záležitostí, aby se již dospělí obdarovaní nezajímali o důvod, který dárce
k tomu vede\". Protože byly splněny i ostatní předpoklady odporovatelnosti
podle ustanovení § 42a obč. zák., dospěl odvolací soud k závěru, že dohoda o
vypořádání BSM ze dne 22.3.1995 a darovací smlouva ze dne 9.6.1995 jsou vůči
žalobcům neúčinnými právními úkony.
91
Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu ve výroku, kterým byl rozsudek soudu
prvního stupně ve věci samé změněn, podali žalovaní dovolání. V první řadě
namítají, že vypořádání BSM je \"zákonným požadavkem důsledku zániku BSM\".
Podle ustanovení § 147 občanského zákoníku ve znění účinném do 31.7.1998 mohla
být pohledávka jen jednoho z manželů uspokojena z majetku v BSM pouze
tehdy, jestliže BSM bylo vypořádáno. Podle ustanovení § 42a obč. zák. se
věřitel může domáhat uspokojení své pohledávky z toho, co odporovatelným
právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku. Žalovaní dovozují, že dohodou o
vypořádání BSM neušlo z dlužníkova majetku nic, z čeho by se žalobci mohli
domáhat uspokojení své pohledávky; do majetku žalované podle ní přešlo to, co
by jí stejně připadlo \"zákonnou fikcí podle § 150 odst.4 obč. zák.\", a proto
dohodě o vypořádání BSM ze dne 22.3.1995 nelze úspěšně odporovat. Žalovaní dále
nesouhlasí s názorem odvolacího soudu, že neunesli důkazní břemeno o tom, že
úmysl dlužníka zkrátit věřitele nemohli rozpoznat ani při náležité pečlivosti.
Poukazují na to, že E. G. o vypořádání BSM a o darování svého podílu na
nemovitostech žalovaným 2) a 3) hovořil již od roku 1992, že je \"zcela běžnou
záležitostí, že pokud jeden z manželů podniká, převádí majetek na členy své
domácnosti, aby existenci této domácnosti majetkově zabezpečil\" (tento stav
předvídala právní úprava již v době vzniku zákona o soukromém podnikání občanů,
kdy byl do občanského zákoníku doplněn institut zrušení bezpodílového
spoluvlastnictví manželů z důvodu zahájení podnikání jedním z
manželů), že synové připravující se vysokoškolským studiem na své povolání
hovoří se svým otcem o jeho práci jen \"rámcově\" a \"bez bližších podrobností
\" a že žádný z podnikatelů nepředkládá své rodině účetní závěrky svého
podnikání a neprobírá v ní jednotlivé obchodní případy. Žalovaní odvolacímu
soudu vytýkají, že nepřihlédl k tomu, že darovací smlouva byla uzavřena dne
9.6.1995, kdy žalovaní 2) a 3) nejenom nemohli vědět o dluhu dárce, ale kdy ani
o tomto dluhu nebylo pravomocně rozhodnuto, a že v čl. IV smlouvy dárce
výslovně prohlásil, že \"na darovaných nemovitostech neváznou žádné dluhy,
věcná břemena, zástavní práva ani jiné povinnosti\". Žalovaní nesouhlasí ani se
závěrem odvolacího soudu, že by E. G. neměl žádný majetek, ze kterého by mohla
být pohledávka žalobců uspokojena. E. G. je zaměstnán a může být vůči němu
uplatněn výkon rozhodnutí srážkami z jeho mzdy. Odvolací soud podle názorů
žalovaných nepřihlédl ani k tomu, že předmětem právních úkonů, kterým žalobci
odporují, je rodinný domek, který slouží k bydlení dlužníka a jeho rodiny a
který je proto vyloučen podle ustanovení § 322 o.s.ř. z výkonu rozhodnutí;
právními úkony týkajícími se této nemovitosti i z tohoto důvodu nemohla
být zkrácena vymahatelnost pohledávky žalobců. Žalovaní navrhli, aby dovolací
soud rozsudek odvolacího soudu v napadeném výroku zrušil a aby mu
věc v tomto rozsahu vrátil k dalšímu řízení.
Žalobci navrhli, aby dovolací soud dovolání zamítl. Uvedli, že dokazováním bylo
zjištěno, že dlužník E. G. se dohodou o vypořádání BSM ze dne
22.3.1995 a darovací smlouvou ze dne 9.6.1995 zbavil veškerého
exekučně postižitelného majetku s úmyslem zkrátit svého věřitele -
žalobce. Dohoda o vypořádání BSM neupravuje pouze poměry bývalých bezpodílových
spoluvlastníků, ale také - a tak tomu bylo i v tomto případě - zmenšuje rozsah
majetku, z něhož by bylo možné uspokojit pohledávku žalobců. Názor odvolacího
soudu, že žalovaní neprokázali, že by dlužníkův úmysl zkrátit věřitele nemohli
poznat i při náležité pečlivosti, považují žalobci za správný. I když je v
rodinách podnikatelů převod majetku na základě zrušení BSM běžnou záležitostí,
lze jej využít z důvodu zahájení podnikání jedním z manželů; v posuzovaném
případě však E. G. začal podnikat již v roce 1991 a návrh na zrušení BSM byl
podán až dne 31.1.1995, tedy v době, kdy se žalobci domáhali, aby G. a
žalované 1) bylo zakázáno nakládat s jejich nemovitostmi.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc projednal
podle Občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000 - dále jen
\"o.s.ř.\" (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb.,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému
rozsudku odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení §
240 odst. 1 o.s.ř. a že jde o rozsudek, proti kterému je podle ustanovení § 238
odst. 1 písm.a) o.s.ř. dovolání přípustné, přezkoumal napadený rozsudek bez
jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.) a dospěl k závěru, že rozsudek
odvolacího soudu zčásti spočívá na nesprávném právním posouzení věci.
Podle ustanovení § 42a odst.1 obč. zák. se věřitel může domáhat, aby soud
určil, že dlužníkovy právní úkony, pokud zkracují uspokojení jeho vymahatelné
pohledávky, jsou vůči němu právně neúčinné; toto právo má věřitel i tehdy,
je-li nárok vůči dlužníkovi z jeho odporovatelného úkonu již vymahatelný anebo
byl-li již uspokojen.
Podle ustanovení § 42a odst.2 obč. zák. odporovat je možné právním úkonům,
které dlužník učinil v posledních třech letech v úmyslu zkrátit své věřitele,
musel-li být tento úmysl druhé straně znám, a právním úkonům, kterými byli
věřitelé dlužníka zkráceni a k nimž došlo v posledních třech letech mezi
dlužníkem a osobami jemu blízkými (§ 116 a § 117 obč. zák.), nebo které dlužník
učinil v uvedeném čase ve prospěch těchto osob, s výjimkou případu, když druhá
strana tehdy dlužníkův úmysl zkrátit věřitele i při náležité pečlivosti nemohla
poznat.
Podle ustanovení § 42a odst.3 obč. zák. právo odporovat právním úkonům lze
uplatnit vůči osobě, v jejíž prospěch byl právní úkon učiněn, nebo které vznikl
z odporovatelného úkonu dlužníka prospěch.
Podle ustanovení § 42a odst.4 obč. zák. právní úkon, kterému věřitel s úspěchem
odporoval, je vůči němu neúčinný potud, že věřitel může požadovat uspokojení
své pohledávky z toho, co odporovatelným úkonem ušlo z dlužníkova majetku; není-
li to dobře možné, má právo na náhradu vůči tomu, kdo měl z tohoto úkonu
prospěch.
92
Smyslem žaloby podle ustanovení § 42a obč. zák. (odpůrčí žaloby) je -
uvažováno z pohledu žalujícího věřitele - dosáhnout rozhodnutí soudu,
kterým by bylo určeno, že je vůči němu neúčinný dlužníkem učiněný právní úkon,
jenž zkracuje uspokojení jeho vymahatelné pohledávky. Rozhodnutí soudu, kterým
bylo odpůrčí žalobě vyhověno, pak představuje podklad k tomu, že se věřitel
může na základě titulu způsobilého k výkonu rozhodnutí (exekučního titulu),
vydaného proti dlužníku, domáhat nařízení nebo provedení výkonu rozhodnutí
(exekuce) postižením toho, co odporovaným (právně neúčinným) právním úkonem
ušlo z dlužníkova majetku, a to nikoliv proti dlužníku, ale vůči osobě, s níž
nebo v jejíž prospěch byl právní úkon učiněn. V případě, že uspokojení věřitele
z tohoto majetku není dobře možné, musí se věřitel - místo určení neúčinnosti
právního úkonu - domáhat, aby mu ten, komu z odporovatelného právního úkonu
dlužníka vznikl prospěch, vydal takto získané plnění. Odpůrčí žaloba je tedy
právním prostředkem sloužícím k uspokojení vymahatelné pohledávky věřitele v
řízení o výkon rozhodnutí (exekučním řízení), a to postižením věcí, práv nebo
jiných majetkových hodnot, které odporovaným právním úkonem ušly z dlužníkova
majetku, popřípadě vymožením peněžité náhrady ve výši odpovídající prospěchu
získanému z odporovatelného právního úkonu (srov. též rozsudek Nejvyššího
soudu ze dne 27.5.1999 sp. zn. 2 Cdon 1703/96, uveřejněný pod č. 26 ve Sbírce
soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2000).
Určením právní neúčinnosti právního úkonu ve smyslu ustanovení § 42a obč. zák.
(vyhověním odpůrčí žalobě) nastává stav tzv. relativní bezúčinnosti dotčeného
právního úkonu. Odporovatelný právní úkon zůstává platným právním úkonem a
vyvolává právní následky, avšak v poměrech účastníků se na něj hledí tak, jako
by nenastaly jeho účinky. V případě, že právní úkon je neplatný (ať
absolutně nebo relativně), jeho právní účinky vůbec nenastávají (práva a
povinnosti z neplatného právního úkonu nemohou vzniknout); na právní vztahy se
hledí stejně, jako by vůbec nebyl učiněn. Z uvedeného mimo jiné vyplývá, že
pouze platný právní úkon může být úspěšně napaden odpůrčí žalobou; právní úkon,
který není platný a který tedy nevyvolává žádné právní účinky, nemůže naplnit
jeden ze základních předpokladů odporovatelnosti, tj. zkrácení uspokojení
pohledávek dlužníkových věřitelů. Neplatnost právního úkonu má přednost před
jeho odporovatelností také proto, že působí proti všem, zatímco odporovatelnost
se týká pouze poměrů účastníků, ohledně nichž byla vyslovena pravomocným
rozhodnutím soudu. Protože odporovat lze pouze platnému právnímu úkonu, má
případné zjištění o tom, že právní úkon je neplatný, mimo jiné za následek, že
odpůrčí žalobě nemůže být vyhověno.
Podle ustanovení § 39 obč. zák. je neplatný právní úkon, který svým obsahem
nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.
V projednávané věci odvolací soud - jak vyplývá z odůvodnění jeho rozsudku -
dovodil, že žalovaná podala návrh na zrušení BSM po dohodě s manželem proto,
aby zabránila možnému postižení celého společného majetku v souvislosti se
závazky E. G., že zrušení a vypořádání BSM bylo jedním z předpokladů pro to,
aby E. G. zcela pozbyl vlastnictví k nemovitostem, aniž by rodina byla
\"jakkoli finančně zatížena\" a aniž by E. G. \"získal jiný
postižitelný majetek a přesto by vlastnictví nemovitostí zůstalo v rodině
zachováno\", a že společným výsledkem dohody o vypořádání BSM ze dne 22.3.1995
a darovací smlouvy ze dne 9.6.1995 bylo \"zmaření možnosti věřitelů domoci se
uspokojení jejich pohledávky vůči dlužníkovi E. G.\". V případě, že žalovaná
1) a její manžel E. G. skutečně uzavřeli dohodu o vypořádání BSM ze dne
22.3.1995 se záměrem (úmyslem) zmařit uspokojení pohledávky žalobců (tím, že
E. G. pozbude veškerý majetek, z něhož by mohla být pohledávka žalobců
uspokojena cestou výkonu rozhodnutí) a že obdobný záměr (úmysl) měli žalovaní
2) a 3) a E. G. při uzavření darovací smlouvy ze dne 9.6.1995, pak účel dohody
o vypořádání BSM a darovací smlouvy odporuje zákonu (a poškozování věřitele je
podle ustanovení § 256 tr. zák. trestným činem) a obě tyto dohody (smlouvy) by
byly ve smyslu ustanovení § 39 obč. zák. neplatnými právními úkony. Byl-li
tímto způsobem určen účel dohody o vypořádání BSM a darovací smlouvy oběma
jejich účastníky (oběma smluvními stranami), je to důvodem neplatnosti dohody
(smlouvy) podle ustanovení § 39 obč. zák. a současně nemohou být splněny
podmínky odporovatelnosti podle ustanovení § 42a obč. zák., který - má-li být
právní úkon jen vůči věřiteli právně neúčinný - předpokládá, že úmysl zkrátit
věřitele má jen dlužník a že druhá strana právního úkonu o tomto úmyslu věděla
(byl jí znám) nebo musela vědět (musel jí být znám). Za tohoto stavu věci - jak
uvedeno výše - ovšem nemohlo být odpůrčí žalobě žalobce vyhověno.
S názorem odvolacího soudu, že dohodě o vypořádání BSM lze s úspěchem
odporovat, dovolací soud souhlasí. Věřitel může odporovat - jak vyplývá z
ustanovení § 42a obč. zák. - každému právnímu úkonu dlužníka, kterým se
zkracuje uspokojení jeho vymahatelné pohledávky a který dlužník učinil v úmyslu
zkrátit své věřitele. Je nepochybné, že takovým právním úkonem může být i
dohoda o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, neboť po jejím
uzavření nebo, týká-li se nemovitosti, po její účinnosti, nemůže věřitel
dosáhnout (bez pomoci odpůrčí žaloby) uspokojení své pohledávky z majetku,
který připadl manželu (bývalému manželu) dlužníka. Okolnost, zda dohoda o
vypořádání BSM odpovídá \"zásadám\", na nichž je vypořádání podle zákona
založeno, popřípadě jaký by byl dopad domněnky vypořádání bezpodílového
spoluvlastnictví manželů podle ustanovení § 149 odst.4 občanského zákoníku ve
znění účinném do 31.7.1998, není v tomto směru sama o sobě významná.
S odvolacím soudem však nelze souhlasit v tom, že při posouzení, zda jsou
dohoda o vypořádání BSM ze dne 22.3.1995 a darovací smlouva ze dne
9.6.1995 ve smyslu ustanovení § 42a obč. zák. neúčinnými právními úkony, je
třeba oba tyto právní úkony považovat za jediný celek a nelze je oddělit. I
kdyby dlužník E. G. oběma těmito úkony sledoval záměr zkrátit uspokojení
pohledávky věřitele a přestože uzavření dohody o vypořádání BSM bylo
právním předpokladem k tomu, aby mohl svůj podíl na nemovitostech darovat
žalovaným 2) a 3), musí být přihlédnuto k tomu, že dlužníkovy právní úkony
zkracují pohledávku věřitele zejména tehdy, jestliže vedou ke zmenšení majetku
dlužníka a jestliže v důsledku nich nastalé zmenšení majetku má současně za
následek, že věřitel nemůže dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku
dlužníka, ačkoliv - nebýt těchto úkonů - by se z majetku dlužníka uspokojil. Ke
zkrácení pohledávky věřitele tedy nemůže dojít, vlastní-li dlužník navzdory
odporovanému právnímu úkonu a dalším svým dluhům takový majetek, který
postačuje k tomu, aby se z něj věřitel uspokojil.
V posuzovaném případě soud prvního stupně zjistil, že cena ideální poloviny
nemovitostí, kterou nabyl E. G. podle dohody o vypořádání BSM ze dne
22.3.1995, činí 1.293.550,- Kč. Vzhledem k tomu, že takový majetek postačoval k
uspokojení pohledávky žalobců, neměla dohoda o vypořádání BSM ze dne 22.3.1995
za následek zkrácení pohledávky žalobců a nemůže být proto úspěšně napadena
odpůrčí žalobou. Zkrácení pohledávky žalobců v tomto směru mohla mít za
následek až darovací smlouva ze dne 9.6.1995, kterou E. G. převedl svou
ideální polovinu nemovitostí na žalované 2) a 3).
Názor žalovaných, že v řízení prokázali, že jako osoby blízké dlužníku E. G.
nemohli dlužníkův úmysl zkrátit věřitele i při náležité pečlivosti poznat, není
správný.
93
V řízení o odpůrčí žalobě je - jak vyplývá z ustanovení § 42a odst.2 obč. zák.
- žalující věřitel povinen tvrdit a prokázat (má-li být jeho žaloba úspěšná),
že dlužníkův odporovaný právní úkon (právní úkon napadený odpůrčí žalobou)
zkracuje uspokojení jeho vymahatelné pohledávky a současně že žalovanému (druhé
straně odporovaného právního úkonu) musel být úmysl dlužníka odporovaným
právním úkonem zkrátit věřitele znám, tedy že žalovaný o tomto úmyslu
dlužníka při právním úkonu (v době, kdy byl učiněn) věděl nebo musel vědět.
Jde-li však o právní úkon mezi dlužníkem a osobou jemu blízkou nebo o právní
úkon učiněný dlužníkem ve prospěch osoby jemu blízké, nemusí žalující věřitel
tvrdit ani prokazovat, že žalovanému musel být úmysl dlužníka odporovaným
právním úkonem zkrátit věřitele znám; zákon v tomto případě předpokládá, že
žalovaný o úmyslu dlužníka zkrátit odporovaným právním úkonem věřitele,
žalujícím věřitelem v řízení prokázaném, věděl, ledaže žalovaný prokáže, že v
době právního úkonu dlužníkův úmysl zkrátit věřitele i při náležité péči nemohl
poznat.
Z ustanovení § 42a odst.2 obč. zák. tedy vyplývá, že v případě právního úkonu
mezi dlužníkem a osobou jemu blízkou nebo právního úkonu učiněného dlužníkem ve
prospěch osoby jemu blízké je odpůrčí žaloba důvodná, bude-li v řízení
prokázáno, že žalovaná dlužníkovi blízká osoba o jeho úmyslu zkrátit
odporovaným právním úkonem věřitele věděla nebo musela vědět; i když tu zákon
žalujícímu věřiteli neukládá povinnost tvrdit a prokazovat, že žalovanému byl
nebo musel být znám úmysl dlužníka odporovaným právním úkonem zkrátit věřitele,
procesní aktivitu mu v tomto směru nezakazuje a nebrání mu, aby tímto způsobem
vyloučil úspěch případné obrany žalovaného o tom, že úmysl dlužníka zkrátit
věřitele nemohl i při náležité pečlivosti poznat. Nebude-li v řízení prokázáno,
že žalovaná dlužníkovi blízká osoba o jeho úmyslu zkrátit odporovaným právním
úkonem věřitele věděla nebo musela vědět, nebo zjistí-li se, že o tomto úmyslu
dlužníka nevěděla ani nemusela vědět, nepostačuje to samo o sobě k úspěšné
obraně proti odpůrčí žalobě. Žalovaná dlužníkovi blízká osoba se za této
situace odpůrčí žalobě ubrání, jen jestliže prokáže, že úmysl dlužníka zkrátit
odporovaným právním úkonem věřitele nemohla i při náležité pečlivosti poznat.
Úspěšná obrana žalované dlužníkovi blízké osoby podle ustanovení § 42a odst.2
obč. zák. tedy spočívá nejen v jejím tvrzení, že o úmyslu dlužníka zkrátit
odporovaným právním úkonem věřitele nevěděla a ani nemohla vědět, ale také v
tvrzení a prokázání toho, že o tomto úmyslu nevěděla a ani nemohla vědět,
přestože vyvinula \"pečlivost\" k poznání tohoto úmyslu dlužníka a šlo o
\"náležitou pečlivost\".
Vynaložení náležité pečlivosti přepokládá, že osoba dlužníkovi blízká
vykonala s ohledem na okolnosti případu a s přihlédnutím k obsahu
právního úkonu dlužníka takovou činnost (aktivitu), aby úmysl dlužníka zkrátit
věřitele, který tu v době odporovaného právního úkonu objektivně vzato musel
být, z jejích výsledků poznala (tj. aby se o tomto úmyslu dozvěděla). Jestliže
se jí to při vynaložení náležité pečlivosti nepodařilo, pak se může ve smyslu
ustanovení § 42a odst.2 obč. zák. ubránit odpůrčí žalobě. Zákon po dlužníkovi
blízké osobě požaduje, aby se při právních úkonech s dlužníkem nebo při
právních úkonech, které dlužník učinil v její prospěch, tímto způsobem
přesvědčila, že právní úkon nezkracuje věřitele dlužníka, a vede ji k tomu, aby
nečinila právní úkony (nepřijímala podle nich plnění) na újmu práv věřitelů
dlužníka; v případě, že se tak nezachová, musí být srozuměna s tím, že věřitel
může požadovat uspokojení své pohledávky také z majetku, který na základě
takového právního úkonu od dlužníka nabyla.
V posuzovaném případě žalovaní 2) a 3) v průběhu řízení před soudy
tvrdili a v dovolání tvrdí, že o případném úmyslu E. G. zkrátit
věřitele nevěděli, neboť se o podnikatelskou činnost dlužníka nezajímali a ani
dlužník je o ní neinformoval; současně považují to, že na ně převáděl majetek,
aby majetkově zabezpečil domácnost, za \"zcela běžnou záležitost\". Pro
rozhodnutí této věci však nebyla významná tato tvrzení, ale především to, zda a
jakou vyvinuli v době darovací smlouvy ze dne 9.6.1995 činnost (aktivitu), aby
úmysl E. G. zkrátit touto smlouvou věřitele poznali (mohli poznat), a zda tato
činnost (aktivita) představovala s ohledem na okolnosti případu \"náležitou
pečlivost\". Nic takového však žalovaní 2) a 3) v řízení dosud netvrdili; v
případě, že žádnou takovou činnost (aktivitu) v době darovací smlouvy
nevyvinuli nebo že vyvinutá činnost (aktivita) nepředstavovala \"náležitou
pečlivost\", nemohlo být uzavřeno, že úmysl dlužníka zkrátit věřitele i při
náležité pečlivosti nemohli poznat.
K námitkám dovolatelů, že pohledávka žalobců může být uspokojena výkonem
rozhodnutí srážkami ze mzdy E. G., neboť je zaměstnán, a že předmětné
nemovitosti jsou ve smyslu ustanovení § 322 o.s.ř. vyloučeny z výkonu
rozhodnutí, dovolací soud nemohl přihlédnout. Uvedené tvrzení totiž žalovaní v
průběhu řízení před soudy neuplatnili. Dovolací řízení má přezkumnou povahu,
neprovádí se v něm dokazování o věci samé (srov. § 243a odst.2 o.s.ř.) a je
proto vyloučeno, aby správnost rozhodnutí odvolacího soudu byla hodnocena s
přihlédnutím k novým skutečnostem, které nebyly tvrzeny či nevyšly najevo před
soudem prvního stupně nebo před soudem odvolacím a které odvolací soud ani
nemohl učinit podkladem svých úvah.
Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není ve výroku, kterým byl
rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé změněn, správný. Nejvyšší soud České
republiky proto tento rozsudek v napadeném výroku, jakož i v akcesorických
výrocích o náhradě nákladů řízení, zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil
Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení (§ 243b odst. 1 část věty za
středníkem, § 243b odst. 2 věta první o.s.ř.).
Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci
rozhodne soud nejen o náhradě nákladů, vzniklých v novém řízení a v dovolacím
řízení, ale znovu i o nákladech původního řízení (§ 243b odst. 1 věta druhá a
třetí o.s.ř.).
Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
V Brně 22. června 2001
JUDr. Ljubomír D r á p a l
předseda senátu