Nejvyšší soud Rozsudek občanské

21 Cdo 313/2001

ze dne 2002-01-23
ECLI:CZ:NS:2002:21.CDO.313.2001.1

21 Cdo 313/2001

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Zdeňka Novotného v

právní věci žalobkyně České republiky - České správy sociálního zabezpečení,

Okresní správy sociálního zabezpečení v Táboře, Bílkova č. 2924, proti

žalovanému J. T., zastoupenému advokátem, o určení neúčinnosti právního úkonu,

vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 6 C 62/99, o dovolání žalobkyně

proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne

27. září 2000 č.j. 15 Co 568/2000-85, takto:

Rozsudek krajského soudu se zrušuje a věc se vrací Krajskému soudu v Českých

Budějovicích k dalšímu řízení.

Žalobkyně se domáhala, aby bylo určeno, že darovací smlouva a smlouva o zřízení

věcného břemene, uzavřené mezi žalovaným aj. T., nar. 30.4.1951, dne 24.9.1999,

jsou vůči ní právně neúčinné. Žalobu zdůvodnila tím, že má vůči J. T. st. (otci

žalovaného) pohledávku na pojistném na sociální zabezpečení, která činí včetně

penále ke dni 30.6.1999 6.354.408,- Kč. J. T. st. byl vlastníkem nemovitostí

zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v T. na listu

vlastnictví č. 3284 (\"garáže stojící na parcele parc. č. 315,

zastavěné plochy parcelní číslo 315, objektu bydlení v K. čp. 109

stojícího na parcele parc. č. 317, zastavěné plochy parcelní číslo 317 a

zahrady parcelní číslo 318/1\"), které darovací smlouvou ze dne 24.9.1997

převedl žalovanému a současně byla mezi nimi uzavřena dohoda o zřízení věcného

břemene. Přestože tímto převodem vlastnického práva došlo ke zkrácení věřitele

v možnosti domoci se uspokojení uvedené vymahatelné pohledávky (dosavadní

výkony rozhodnutí nevedly k uspokojení pohledávky), jsou uvedené smlouvy vůči

žalobkyni právně neúčinné.

Okresní soud v Táboře rozsudkem ze dne 11.11.1999 č.j. 6 C 62/99-15 žalobě

vyhověl a rozhodl, že žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení a že

žalovaný je povinen zaplatit České republice \"na účet Okresního soudu v Táboře

\" soudní poplatek ve výši 1.000,- Kč. Při svém rozhodování vycházel ze

zjištění, že žalobkyně je ve věci aktivní legitimována, neboť má vůči J. T. st.

pohledávku na pojistném na sociálním zabezpečení, která ke dni 22.9.1997 činila

4.008.926,- Kč \"bez penalizačních sankcí\", že žalovaný je ve věci pasivně

legitimován, že smlouvy ze dne 24.9.1999 byly uzavřeny mezi osobami blízkými a

že jimi došlo ke zkrácení věřitele. Žalovaný pak v řízení neprokázal, že by

úmysl J. T. zkrátit věřitele i při náležité pečlivosti nemohl poznat. Podle

názoru soudu prvního stupně v tomto směru nepostačuje tvrzení žalovaného, že se

o \"zadluženost\" svého otce J. T. st. nikdy nezajímal, ačkoliv s ním bydlel v

jednom domě, byl u něj zaměstnán a investoval do domu značné finanční

prostředky. Skutečnosti, že otec žalovaného se odmítl podílet na rekonstrukci

domu pro nedostatek peněz a že se dostával do druhotné platební neschopnosti,

měly vést žalovaného k tomu, aby se o úmysl J. T. st. při uzavření

smluv blíže zajímal. Blízkost žalovaného a J. T. st. a jejich společné soužití

podle soudu prvního stupně předurčuje, že žalovanému \"mohly a měly být poměry

otce známy\" a že \"mohl rozpoznat úmysl otce zkrátit věřitele\".

K odvolání žalovaného Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře

usnesením ze dne 24.2.2000 č.j. 15 Co 8/2000-41 rozsudek soudu prvního stupně

zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Odvolací soud dovodil, že

nejsou dostatečné důkazy pro závěr, že žalovaný jako syn dlužníka a tedy

jako osoba dlužníkovi blízká neprokázal, že otcův úmysl zkrátit věřitele i při

náležité pečlivosti nemohl poznat, vytknul soudu prvního stupně, že náležitě

nevyhodnotil provedené důkazy, a uložil mu, aby ve věci provedl další

dokazování.

Po provedení dalších důkazů Okresní soud v Táboře rozsudkem ze dne 19.5.2000

č.j. 6 C 62/99-65 žalobě znovu vyhověl a rozhodl, že žalobkyně nemá právo na

náhradu nákladů řízení a že žalovaný je povinen zaplatit České republice \"na

účet Okresního soudu v Táboře\" soudní poplatek ve výši 1.000,- Kč. Soud

prvního stupně dovodil, že žalobkyně prokázala, že má vůči J. T. st.

vymahatelnou pohledávku ve výši 6.354.408,- Kč a že dlužník v posledních

třech letech převedl na žalovaného nemovitosti, které by jinak mohly být

předmětem výkonu rozhodnutí k vymožení pohledávky žalobkyně. Za této situace

bylo na žalovaném, aby prokázal, že nemohl ani při vynaložení náležité

pečlivosti rozpoznat úmysl dlužníka zkrátit napadeným právním úkonem žalobkyni.

O náležité pečlivosti žalovaného nesvědčí podle soudu prvního stupně to, že

sjednal \"právní zastoupení\" až v souvislosti s tímto sporem a nikoli v době

uzavření darovací smlouvy a že ještě před darováním nemovitostí vkládal své

prostředky \"do majetku jiného\". Pro rozhodnutí věci není významné, že

korespondence otci žalovaného byla doručována na adresu bydliště žalovaného, a

zda nebo kdy byly \"zpožďovány\" výplaty zaměstnancům \"firmy\" J. T. st., ale

\"co jiného žalovaný aktivně vykonal, aby zjišťoval, zda a nakolik nemůže být

odporovatelný úkon zkrácením věřitele\". Z dokazování vyplynulo, že žalovaný v

tomto směru \"nevyvíjel žádnou aktivitu\"; svého otce, s nímž byl v

\"normálních vztazích\", se na jeho majetkové a finanční poměry neptal a o

informace nikdy nežádal ani účetní \"firmy\". Vzhledem k tomu, že žalovaný ani

\"formou dotazů\" nevyvinul takové jednání, které by bylo možné \"podřadit pod

pojem náležité pečlivosti\", nemůže být jeho obrana ve smyslu ustanovení § 42a

odst.2 obč. zák. úspěšná.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře

rozsudkem ze dne 27.9.2000 č.j. 15 Co 568/2000-85 rozsudek soudu prvního stupně

změnil tak, že žalobu zamítl, a rozhodl, že žalovanému se nepřiznává náhrada

nákladů řízení před soudy obou stupňů. Podle odvolacího soudu pro

rozhodnutí věci - vzhledem k tomu, že otázka věcné legitimace účastníků je

nepochybná a že byla prokázána existence vymahatelné pohledávky žalobkyně a

\"splnění tříleté lhůty\" - zůstala sporná otázka výkladu pojmu \"náležité

pečlivosti\" žalovaného \"ve vztahu k důkaznímu břemenu na jeho straně, která

předpokládala prokázat, že nemohl poznat úmysl svého otce zkrátit převodem

nemovitosti žalobkyni jako svého věřitele\". Při posouzení, zda žalovaný

důkazní břemeno v tomto smyslu unesl, odvolací soud v první řadě poukázal na

to, že žalovaný v roce 1995 uzavřel se svým otcem nájemní smlouvu na nemovitost

na dobu určitou v trvání 50 let, v níž se smluvní strany dohodly na

\"bezúplatném nájmu\" z důvodu, že žalovaný jako nájemce investuje do

nemovitosti 450.000,- Kč, která byla sepsána advokátem, a na skutečnost, že

smlouva o postupu při výstavbě garáže a skladu nářadí z roku 1993

a dopis o záměně stavebníka z června 1996 svědčí o tom, že \"byly sepisovány

osobou s jistou právní erudicí, což nelze předpokládat ani u žalovaného ani

u jeho otce\". Žalovanému z tohoto důvodu nelze vytýkat, že

by k zastupování advokátem přistoupil až v souvislosti s

tímto sporem, naopak \"jednal poučeně a prozíravě\", což není v příbuzenských

vztazích běžné. V neprospěch žalovaného nelze vykládat ani to, že investoval

své prostředky do předmětné nemovitosti, neboť ji měl pronajatou; odmítnutí

otce podílet se na investicích pak \"vyvolala potřebu řešit celou situaci jinak

než pronájmem nemovitosti\". Odvolací soud rovněž nesouhlasí s názorem soudu

prvního stupně, že obrana žalovaného nemůže být z hlediska ustanovení § 42a

odst.2 obč. zák. úspěšná, neboť nevyvíjel žádnou aktivitu, aby zjistil finanční

situaci svého otce. Podle odvolacího soudu zákon v ustanovení § 42a obč. zák.

\"neklade rovnítko mezi aktivním jednáním osoby blízké a z toho plynoucí

náležitou pečlivost\", a proto nemůže platit závěr, že \"pasivita rovná se

nedostatek náležité pečlivosti a z toho plynoucí vědomost o dlužníkově úmyslu

zkrátit věřitele\". Náležitou pečlivost je třeba posuzovat vždy ve spojení s

konkrétními okolnostmi případu a nelze ji vykládat tak, že vždy vyžaduje

aktivní jednání nabyvatele z odporovaného právního úkonu, neboť by

to \"ve svých důsledcích znamenalo nerovnoprávné postavení těchto osob\". Ze

zjištěného skutkového stavu odvolací soud uzavřel, že nebyly prokázány žádné

okolnosti, které \"by v době předmětného úkonu či před ním

mohly u žalovaného vzbudit dojem, pochybnost o tom, zda dlužník

nemá úmysl zkrátit věřitele, což by znamenalo, že by měl vyvinout nějaké

aktivní jednání ve vztahu k dlužníku či jiným osobám\". Protože \"nelze říci,

že by žalovaný své důkazní břemeno neunesl\", nemůže být žaloba důvodná.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání. Namítá v

první řadě, že odvolací soud se náležitě nezabýval všemi provedenými důkazy.

Podle žalobkyně bylo prokázáno, že žalobce v některých případech převzal

zásilky adresované jeho otci, a je pochybné jeho tvrzení, že je nečetl; to

platí zejména o zásilce, v níž byl otec žalovaného urgován o zaplacení dlužného

pojistného, kterou žalovaný převzal dne 23.9.1997. V

návaznosti na tuto urgenci, v níž bylo upozornění na zahájení soudního výkonu

rozhodnutí, byla dne 24.9.1997 sepsána odpůrčí žalobou napadená darovací

smlouva, což svědčí o úmyslu otce žalovaného \"zkrátit žalobkyni na jejích

právech\". Tvrzení žalovaného o tom, že investoval do nemovitosti své

prostředky \"v dobré víře\", považuje žalobkyně jen za účelové. Vzhledem k

tomu, že již v roce 1996 vyplácel otec žalobce mzdy \"se zpožděním\" nebo v

nižší výši, muselo být žalovanému jasné, proč k tomu dochází. Podle názoru

žalobkyně \"aktivní a kvalifikovaný přístup k převodu nemovitosti mezi

příbuznými\" je vyjádřen tím, že nebudou mít před sebou \"žádné tajnosti\" a že

se budou pravdivě informovat a projednají i možnosti, které by mohly v budoucnu

nastat. Proto zákon připouští, že \"znalost úmyslu dlužníka a vědomost druhé

strany o tomto úmyslu lze předpokládat\", a nemá na mysli situaci, že by

dlužník musel obdarovaného o úmyslu zkrátit věřitele jednoznačně informovat;

tvrzení typu \"nic jsem neviděl, nic jsem neslyšel, na nic jsem se nikdy nikoho

neptal, o nic jsem se nezajímal\" (jak je za řízení uváděl žalovaný) proto

nelze považovat za prokázání nevědomosti žalovaného o úmyslu jeho otce převodem

nemovitosti zkrátit žalobkyni v uspokojení její pohledávky. Žalobkyně navrhla,

aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a aby mu věc vrátil k

dalšímu řízení.

Žalovaný navrhl, aby dovolací soud dovolání žalobkyně zamítl. Uvedl, že její

námitky \"jsou jednostranné, vytržené z řetězce události, které započaly v roce

1995 a vyvrcholily dne 24.9.1997 uzavřením darovací smlouvy\"; tento \"krok\"

nebyl reakcí na \"urgenci výkazu nedoplatku z 23.9.1997, nýbrž logickým

završením dlouhodobého procesu převodu rodinného majetku z otce na syna\".

Rozsudek odvolacího soudu žalovaný považuje za správný.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc projednal

podle Občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000 - dále jen

\"o.s.ř.\" (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému

rozsudku odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení §

240 odst. 1 o.s.ř. a že jde o rozsudek, proti kterému je podle ustanovení § 238

odst. 1 písm.a) o.s.ř. dovolání přípustné, přezkoumal napadený rozsudek bez

jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.) a dospěl k závěru, že dovolání je

opodstatněné.

Podle ustanovení § 42a odst.1 obč. zák. se věřitel může domáhat, aby soud

určil, že dlužníkovy právní úkony, pokud zkracují uspokojení jeho vymahatelné

pohledávky, jsou vůči němu právně neúčinné; toto právo má věřitel i tehdy,

je-li nárok vůči dlužníkovi z jeho odporovatelného úkonu již vymahatelný anebo

byl-li již uspokojen.

Podle ustanovení § 42a odst.2 obč. zák. odporovat je možné právním úkonům,

které dlužník učinil v posledních třech letech v úmyslu zkrátit své věřitele,

musel-li být tento úmysl druhé straně znám, a právním úkonům, kterými byli

věřitelé dlužníka zkráceni a k nimž došlo v posledních třech letech mezi

dlužníkem a osobami jemu blízkými (§ 116 a § 117 obč. zák.), nebo které dlužník

učinil v uvedeném čase ve prospěch těchto osob, s výjimkou případu, když druhá

strana tehdy dlužníkův úmysl zkrátit věřitele i při náležité pečlivosti nemohla

poznat.

Podle ustanovení § 42a odst.3 obč. zák. právo odporovat právním úkonům lze

uplatnit vůči osobě, v jejíž prospěch byl právní úkon učiněn, nebo které vznikl

z odporovatelného úkonu dlužníka prospěch.

Podle ustanovení § 42a odst.4 obč. zák. právní úkon, kterému věřitel s úspěchem

odporoval, je vůči němu neúčinný potud, že věřitel může požadovat uspokojení

své pohledávky z toho, co odporovatelným úkonem ušlo z dlužníkova majetku; není-

li to dobře možné, má právo na náhradu vůči tomu, kdo měl z tohoto úkonu

prospěch.

Smyslem žaloby podle ustanovení § 42a obč. zák. (odpůrčí žaloby) je -

uvažováno z pohledu žalujícího věřitele - dosáhnout rozhodnutí soudu,

kterým by bylo určeno, že je vůči němu neúčinný dlužníkem učiněný právní úkon,

jenž zkracuje uspokojení jeho vymahatelné pohledávky. Rozhodnutí soudu, kterým

bylo odpůrčí žalobě vyhověno, pak představuje podklad k tomu, že se věřitel

může na základě titulu způsobilého k výkonu rozhodnutí (exekučního titulu),

vydaného proti dlužníku, domáhat nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce)

postižením toho, co odporovaným (právně neúčinným) právním úkonem ušlo z

dlužníkova majetku, a to nikoliv proti dlužníku, ale vůči osobě, s níž nebo v

jejíž prospěch byl právní úkon učiněn. V případě, že uspokojení věřitele z

tohoto majetku není dobře možné, musí se věřitel - místo určení neúčinnosti

právního úkonu - domáhat, aby mu ten, komu z odporovatelného právního úkonu

dlužníka vznikl prospěch, vydal takto získané plnění. Odpůrčí žaloba je tedy

právním prostředkem sloužícím k uspokojení vymahatelné pohledávky věřitele v

řízení o výkon rozhodnutí (exekučním řízení), a to postižením věcí, práv nebo

jiných majetkových hodnot, které odporovaným právním úkonem ušly z dlužníkova

majetku, popřípadě vymožením peněžité náhrady ve výši odpovídající prospěchu

získanému z odporovatelného právního úkonu (srov. též rozsudek Nejvyššího soudu

ze dne 27.5.1999 sp. zn. 2 Cdon 1703/96, uveřejněný pod č. 26 ve Sbírce

soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2000).

K odpůrčí žalobě je aktivně věcně legitimován (§ 42a odst.1 obč. zák.) věřitel,

jehož pohledávka za dlužníkem je vymahatelná (srov. též rozsudek Krajského

soudu v Hradci Králové ze dne 13.11.1996 sp.zn. 15 Co 714/95, uveřejněný pod č.

12 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1998), jestliže

dlužníkovy právní úkony zkracují její uspokojení. Věřitelem je ten, kdo má za

dlužníkem pohledávku (ať splatnou či nesplatnou, popř. budoucí). Vymahatelnou

se rozumí taková pohledávka, jejíž splnění lze vynutit cestou výkonu rozhodnutí

(exekuce), tj. pohledávka, která byla věřiteli přiznána vykonatelným

rozhodnutím nebo jiným titulem, podle kterého lze nařídit výkon rozhodnutí

(exekuci). Dlužníkovy právní úkony zkracují pohledávku věřitele zejména tehdy,

jestliže vedou ke zmenšení majetku dlužníka a jestliže v důsledku

nich nastalé zmenšení majetku má současně za následek, že věřitel nemůže

dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku dlužníka, ačkoliv - nebýt těchto

úkonů - by se z majetku dlužníka alespoň zčásti uspokojil.

Pasivní věcná legitimace je upravena v ustanovení § 42a odst.3 obč. zák.

Žaloba o určení, že dlužníkův právní úkon je vůči věřiteli neúčinný,

může být úspěšná jen tehdy, byla-li podána vůči osobě, s níž nebo v jejíž

prospěch byl právní úkon učiněn. Žaloba o zaplacení peněžité náhrady, která je

opodstatněná - jak plyne z ustanovení § 42a odst.4 obč. zák. - tehdy, není-li

dobře možné uspokojení věřitele z toho, co odporovatelným právním úkonem

ušlo z dlužníkova majetku (např. proto, že osobě, v jejíž prospěch

dlužník odporovaný právní úkon učinil, již takto nabyté věci, práva nebo jiné

majetkové hodnoty nepatří), musí směřovat vůči osobě, které vznikl z

odporovatelného právního úkonu dlužníka prospěch.

Podmínky, za nichž věřitel může právním úkonům dlužníka odporovat, uvádí

ustanovení § 42a odst.2 obč. zák.

Z toho, jak ustanovení § 42a odst.2 obč. zák. vymezuje podmínky

odporovatelnosti právním úkonům dlužníka, nevyplývá, že by předpokladem

odporovatelnosti muselo být zkrácení uspokojení již vymahatelné pohledávky

věřitele nebo splatné pohledávky věřitele. Protože je možné odporovat právním

úkonům dlužníka, které zkracují věřitele (učiněným v úmyslu zkrátit

věřitele), postačuje, aby dlužník sledoval svým jednáním zkrácení jakékoliv

pohledávky svého věřitele; není vůbec rozhodné, zda šlo o pohledávku splatnou

či nesplatnou, popřípadě budoucí, nebo zda pohledávka byla vymahatelnou. Pro

uplatnění odporu je z tohoto hlediska významné jen to, že věřitel skutečně má

vůči dlužníku pohledávku (tedy že je jeho věřitelem) a že dlužník učinil právní

úkon v úmyslu zkrátit její uspokojení, tj. že svým právním úkonem úmyslně

nastolil takový stav, který věřiteli znemožňuje nebo ztěžuje uspokojení jeho

pohledávky z dlužníkova majetku. Požadavek, aby žalující věřitel měl

vymahatelnou pohledávku, je otázkou věcné legitimace; k tomu, aby žalující

věřitel byl věcně legitimován, postačuje, aby jeho pohledávka za dlužníkem byla

vymahatelnou alespoň v době rozhodnutí soudu o jím podané odpůrčí žalobě (srov.

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.5.1999 sp. zn. 31 Cdo 1704/98, uveřejněný

pod č. 27 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2000).

Odporovatelným je - jak dále vyplývá z ustanovení § 42a odst.2 obč. zák. -

takový právní úkon dlužníka, který učinil v posledních třech letech v úmyslu

zkrátit své věřitele, musel-li být tento úmysl druhé straně znám; břemeno

tvrzení a důkazní břemeno v tomto směru nese věřitel. Prokázání úmyslu dlužníka

cum animo fraudandi není podmínkou odporovatelnosti tehdy, jestliže \"druhou

stranou\" jsou osoby dlužníkovi blízké (například osoby uvedené v ustanovení §

116 obč. zák.); úmysl dlužníka zkrátit jeho věřitele v takovémto případě zákon

předpokládá a je na osobách dlužníkovi blízkých, aby prokázaly, že úmysl

dlužníka zkrátit věřitele tehdy (tj. v době právního úkonu) nemohly i při

náležité pečlivosti poznat.

V řízení o odpůrčí žalobě je - jak vyplývá z výše uvedeného - žalující věřitel

povinen tvrdit a prokázat (má-li být jeho žaloba úspěšná), že dlužníkův

odporovaný právní úkon (právní úkon napadený odpůrčí žalobou) zkracuje

uspokojení jeho vymahatelné pohledávky a současně že žalovanému (druhé straně

odporovaného právního úkonu) musel být úmysl dlužníka odporovaným právním

úkonem zkrátit věřitele znám, tedy že žalovaný o tomto úmyslu dlužníka při

právním úkonu (v době, kdy byl učiněn) věděl nebo musel vědět. Jde-li však o

právní úkon mezi dlužníkem a osobou jemu blízkou nebo o právní úkon učiněný

dlužníkem ve prospěch osoby jemu blízké, nemusí žalující věřitel tvrdit ani

prokazovat, že žalovanému musel být úmysl dlužníka odporovaným právním úkonem

zkrátit věřitele znám; zákon v tomto případě předpokládá, že žalovaný o úmyslu

dlužníka zkrátit žalujícím věřitelem v řízení prokázaným odporovaným právním

úkonem věřitele věděl, ledaže žalovaný prokáže, že v době právního úkonu

dlužníkův úmysl zkrátit věřitele i při náležité péči nemohl poznat.

Z ustanovení § 42a odst.2 obč. zák. tedy vyplývá, že v případě právního úkonu

mezi dlužníkem a osobou jemu blízkou nebo právního úkonu učiněného dlužníkem ve

prospěch osoby jemu blízké je odpůrčí žaloba důvodná, bude-li v řízení

prokázáno, že žalovaná dlužníkovi blízká osoba o jeho úmyslu zkrátit

odporovaným právním úkonem věřitele věděla nebo musela vědět; i když tu zákon

žalujícímu věřiteli neukládá povinnost tvrdit a prokazovat, že žalovanému byl

nebo musel být znám úmysl dlužníka odporovaným právním úkonem zkrátit věřitele,

procesní aktivitu mu v tomto směru nezakazuje a nebrání mu, aby tímto způsobem

vyloučil úspěch případné obrany žalovaného o tom, že úmysl dlužníka zkrátit

věřitele nemohl i při náležité pečlivosti poznat. Nebude-li v řízení prokázáno,

že žalovaná dlužníkovi blízká osoba o jeho úmyslu zkrátit odporovaným právním

úkonem věřitele věděla nebo musela vědět, nebo zjistí-li se, že o tomto úmyslu

dlužníka nevěděla ani nemusela vědět, nepostačuje to samo o sobě k úspěšné

obraně proti odpůrčí žalobě. Žalovaná dlužníkovi blízká osoba se za této

situace odpůrčí žalobě ubrání, jen jestliže prokáže, že úmysl dlužníka zkrátit

odporovaným právním úkonem věřitele nemohla i při náležité pečlivosti poznat.

Úspěšná obrana žalované dlužníkovi blízké osoby podle ustanovení § 42a odst.2

obč. zák. tedy spočívá nejen v jejím tvrzení, že o úmyslu dlužníka zkrátit

odporovaným právním úkonem věřitele nevěděla a ani nemohla vědět, ale také v

tvrzení a prokázání toho, že o tomto úmyslu nevěděla a ani nemohla vědět,

přestože vyvinula \"pečlivost\" k poznání tohoto úmyslu dlužníka a šlo o

\"náležitou pečlivost\". Vynaložení náležité pečlivosti přepokládá, že osoba

dlužníkovi blízká vykonala s ohledem na okolnosti případu a s

přihlédnutím k obsahu právního úkonu dlužníka takovou činnost (aktivitu), aby

úmysl dlužníka zkrátit věřitele, který tu v době odporovaného právního úkonu

objektivně vzato musel být, z jejích výsledků poznala (tj. aby se o tomto

úmyslu dozvěděla). Jestliže se jí to při vynaložení náležité pečlivosti

nepodařilo, pak se může ve smyslu ustanovení § 42a odst.2 obč. zák. ubránit

odpůrčí žalobě. Zákon po dlužníkovi blízké osobě požaduje, aby se při právních

úkonech s dlužníkem nebo při právních úkonech, které dlužník učinil v její

prospěch, tímto způsobem přesvědčila, že právní úkon nezkracuje věřitele

dlužníka, a vede ji k tomu, aby nečinila právní úkony (nepřijímala podle nich

plnění) na újmu práv věřitelů dlužníka; v případě, že se tak nezachová, musí

být srozuměna s tím, že věřitel může požadovat uspokojení své pohledávky také z

majetku, který na základě takového právního úkonu od dlužníka nabyla (srov.

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.5.2001 sp. zn. 21 Cdo 1912/2000, uveřejněný

pod č. 72 v časopise Soudní judikatura, roč. 2001).

V projednávané věci - jak bylo soudy zjištěno - je žalovaný synem dlužníka J.

T. st.; darovací smlouva ze dne 24.9.1997 a smlouva o zřízení věcného břemene z

téhož dne tedy představují právní úkony, k nimž došlo mezi dlužníkem a osobou

jemu blízkou. I kdyby žalovaný nevěděl nebo nemusel vědět o úmyslu

dlužníka J. T. st. zkrátit těmito smlouvami věřitele, mohl se ubránit odpůrčí

žalobě, jen kdyby v řízení před soudy tvrdil a prokázal, že úmysl dlužníka J.

T. st. zkrátit odporovaným právním úkonem věřitele nemohl i při náležité

pečlivosti poznat.

Pro posouzení toho, zda žalovaný při uzavření darovací smlouvy a smlouvy o

zřízení věcného břemene ze dne 24.9.1997 nemohl poznat úmysl dlužníka J. T. st.

zkrátit jeho věřitele i při vynaložení náležité pečlivosti, nebylo významné, za

jakých okolností si předmětné nemovitosti od dlužníka v roce 1995 pronajal, zda

a proč do nich investoval své prostředky, zda věděl o tom, že se dlužník jako

zaměstnavatel \"zpožďuje\" s výplatou mezd, a proč a kdy \"sjednal své právní

zastoupení\", zda znal obsah poštovních zásilek určených dlužníku, které

převzal, popřípadě že uzavření uvedených smluv představovalo \"logické završení

dlouhodobého procesu převodu rodinného majetku z otce na syna\", neboť tyto

okolnosti nevypovídají nic o tom, zda žalovaný vynaložil při uzavření darovací

smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 24.9.1997 náležitou

pečlivost k poznání úmyslu dlužníka J. T. st. zkrátit těmito smlouvami svého

věřitele; námitkami dovolatelky ve vztahu k těmto okolnostem proto nebylo

potřebné se zabývat. Rozhodující z tohoto hlediska - jak vyplývá z výše

uvedeného - bylo, zda a jakou vyvinul žalovaný v době darovací smlouvy a

smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 24.9.1997 činnost (aktivitu), aby

úmysl dlužníka J. T. st. zkrátit těmito smlouvami věřitele poznal (mohl

poznat), a zda tato činnost (aktivita) představovala s ohledem na okolnosti

případu \"náležitou pečlivost\".

Soud prvního stupně - jak vyplývá z odůvodnění jeho rozsudku ze dne 19.5.2000

č.j. 6 C 62/99-65 - dovodil, že žalovaný ke zjištění úmyslu dlužníka J. T.

st. zkrátit odporovanými smlouvami věřitele nevyvinul žádnou činnost

(aktivitu); z provedených důkazů zjistil, že ani \"formou dotazů na poměry otce

nevyvíjel běžnou či obvyklou pečlivost\". Odvolací soud veden chybným právním

názorem, že \"náležitou pečlivost\" nelze vykládat tak, že vždy vyžaduje

aktivní jednání nabyvatele z odporovaného právního úkonu, se pak věcí z

tohoto hlediska nezabýval. Jeho závěr, že odpůrčí žaloba není důvodná, proto

nemůže obstát.

Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není správný. Nejvyšší soud

České republiky proto tento rozsudek ve věci samé, jakož i v akcesorických

výrocích o náhradě nákladů řízení, zrušil a věc vrátil Krajskému

soudu v Českých Budějovicích k dalšímu řízení (§ 243b odst. 1 část

věty za středníkem, § 243b odst. 2 věta první o.s.ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů, vzniklých v novém řízení a v dovolacím

řízení, ale znovu i o nákladech původního řízení (§ 243b odst. 1 věta druhá a

třetí o.s.ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. ledna 2002

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu