Nejvyšší soud Rozsudek občanské

21 Cdo 5138/2007

ze dne 2009-12-08
ECLI:CZ:NS:2009:21.CDO.5138.2007.1

21 Cdo 5138/2007

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v

právní věci žalobkyně M. V., zastoupené advokátem, proti žalovanému J. N.,

zastoupenému advokátem, o 60.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního

soudu v Opavě pod sp. zn. 7 C 179/2003, o dovolání žalovaného proti rozsudku

Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. května 2007 č.j. 57 Co 631/2006-135, takto:

I. Dovolání žalovaného se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Žalobkyně se domáhala, aby jí žalovaný zaplatil 60.000,- Kč s 23% úrokem z

prodlení z částky 55.000,- Kč od 1.9.1998 do zaplacení a s 12% úrokem z

prodlení z částky 5.000,- Kč od 8.8.1999 do zaplacení. Žalobu zdůvodnila

zejména tím, že žalovaný dne 20.7.1998 v N. \"vylákal od žalobkyně a jejího

bývalého manžela P. V.\" půjčku ve výši 60.000,- Kč, která měla být splacena do

šesti týdnů, tj. do 31.8.1998, a ze které žalovaný vrátil jen 5.000,- Kč, že

žalobkyně je oprávněna \"podle § 145 odst.4 občanského zákoníku vymáhat celou

částku 55.000,- Kč\" a že \"její bývalý manžel s podáním této žaloby souhlasí

\". Žalovaný dále \"přesně nezjištěného dne v měsíci červenci 1999\" od

žalobkyně \"vylákal\" další půjčku ve výši 5.000,- Kč, která měla být vrácena

do týdne. Žalovaný byl pro své jednání \"trestně stíhán u OS v Opavě sp. zn. 1

T 51/2002, jeho stíhání bylo však usnesením ze dne 23.5.2003 zastaveno, neboť

soud považoval za dostatečné dřívější odsouzení žalovaného rozsudkem OS Liberec

ze dne 11.3.2003 sp. zn. 5 T 920/2000, který nabyl právní moci 11.3.2003\".

Žalobkyně dovozuje, že jí žalobce odpovídá za škodu ve výši 60.000,- Kč, neboť,

i když \"žalobkyně při jednání se žalovaným měla úmysl uzavřít s ním půjčku,

žalovaný naopak jednal v podvodném úmyslu, tj. se záměrem peníze vylákat a

nevrátit\".

Žalovaný namítl, že si od žalobkyně žádné peníze nepůjčil. Pouze v červenci

1999 od ní převzal 5.000,- Kč jako peněžní odměnu za to, že u něho mohla do

23.12.1999 bydlet a na jeho náklady se stravovat, že částku 60.000,- Kč si od

žalobkyně půjčila její známá E. R. a že za ni žalobkyni zaplatil částku

29.000,- Kč.

Okresní soud v Opavě rozsudkem ze dne 23.6.2006 č.j. 7 C 179/2003-116 žalobě

vyhověl, a rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit \"ČR na účet Okresního

soudu v Opavě\" soudní poplatek ve výši 2.400,- Kč a že žalovaný je povinen

zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení 16.620,- Kč k rukám advokáta. Z

provedeného dokazování (zejména z \"trestního spisu sp. zn. 1 T 51/2002\" a

\"rozvodového spisu sp. zn. 7 C 254/2000\") dovodil, že žalovaný převzal od

žalobkyně a P. V. v době trvání jejich manželství půjčku 60.000,- Kč, na úhradu

které žalovaný vrátil \"k rukám žalobkyně\" částku 5.000,- Kč, a že si od

žalobkyně půjčil dalších 5.000,- Kč, které dosud nevrátil. Námitce žalovaného o

tom, že žalobkyně není k podání žaloby aktivně legitimována, neboť její

manželství s P. V. bylo před podáním žaloby pravomocně rozvedeno, soud prvního

stupně odmítl s odůvodněním, že \"manželé jsou solidárními věřiteli\", že

\"žalobu ve věci pohledávky vzniklé za trvání manželství může podat i jen jeden

z manželů\" a že \"žalovaný neprokázal, že mezi žalobkyní a P. V. nedošlo po

zániku jejich manželství k vypořádání společného jmění manželů a že tedy

veškerý majetek i dluhy mají tito v podílovém spoluvlastnictví, a že ke dni

podání žaloby (16.6.2003) dosud fikce o vzniku podílového spoluvlastnictví

nenastala, když rozsudek o rozvodu manželství nabyl právní moci dne

21.3.2001\". Navíc měl soud prvního stupně za to, že \"to byla právě žalobkyně,

která jednala se žalovaným o poskytnutí předmětné částky, případně o jejím

vrácení, a proto se zde uplatní předpoklad, že se bývalí manželé vypořádali

ohledně této pohledávky podle stavu, v jakém každý z nich věci (pohledávky a

závazky) ze společného jmění manželů pro svou potřebu výlučně jako vlastník

užívá\". Podle soudu prvního stupně žalovaný neprokázal své tvrzení, že částka

5.000,- Kč, kterou mu předala žalobkyně, by byla platbou za to, že žalobkyně

mohla u žalovaného do 23.12.1999 bydlet, ani že předal žalobkyni částku

24.000,- Kč a ani tvrzení, že žalobkyně půjčila předmětných 60.000,- Kč E. R.,

která je dala žalovanému. Soud vyhověl žalobkyni rovněž ohledně úroků z

prodlení, neboť žalobkyně prokázala, že žalovaný měl vrátit částku 60.000,- do

šesti týdnů od poskytnutí půjčky a půjčku 5.000,- Kč do jednoho týdne od jejího

poskytnutí.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 15.5.2007 č.j. 57

Co 631/2006-135 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žalovaný

je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů odvolacího řízení 9.850,- Kč k

rukám advokáta. Souhlasil se závěry soudu prvního stupně, že za trvání svého

manželství žalobkyně a P. V. poskytli žalovanému dne 20.7.1998 půjčku 60.000,-

Kč, která byla splatná do 31.8.1998 a z níž žalovaný vrátil pouze 5.000,- Kč, a

v červenci 1999 další půjčku 5.000,- Kč, která měla být vrácena do týdne a

kterou žalovaný dosud nevrátil. Pro právní posouzení žalobou uplatněných nároků

a otázky aktivní legitimace žalobkyně je podle odvolacího soudu rozhodující, že

P. V. - jak bylo v řízení prokázáno - zmocnil žalobkyni, aby vymáhala celou

pohledávku z obou půjček \"vlastním jménem\"; žalobkyně je proto aktivně

legitimována k vymáhání pohledávek z titulu půjček patřících do zaniklého

společného jmění žalobkyně a jejího bývalého manžela P. V. na základě hmotně

právní plné moci podle ustanovení § 32 odst. 1 občanského zákoníku, aniž by

bylo významné, zda vůbec, kdy a jakého obsahu byla mezi bývalými manžely

uzavřena dohoda o vypořádání společného jmění ohledně jejich společných

pohledávek vzniklých za trvání jejich manželství (takováto dohoda, byla-li by

uzavřena, by měla právní účinky jen mezi bývalými manžely a pro vztah mezi

věřitelem a dlužníkem by ani nebyla právně významná). K námitce promlčení,

kterou vznesl žalovaný v odvolacím řízení, dovodil, že \"za situace, kdy

odvolací řízení v této věci probíhá v systému tzv. neúplné apelace, a žalovaný

byl před soudem prvního stupně řádně poučen podle § 119a občanského soudního

řádu, se jí odvolací soud nemohl zabývat, neboť posouzení její důvodnosti by

vyžadovalo doplnění nových skutečností a důkazů, k nimž odvolací soud v režimu

neúplné apelace vzhledem k omezením daným ustanoveními § 205a a § 211a

občanského soudního řádu by nemohl přihlédnout\". Žalovaným nebyly v řízení

před soudem prvního stupně tvrzeny žádné skutečnosti ani navrhovány žádné

důkazy rozhodné pro běh a délku promlčecí doby, a z obsahu trestního spisu je

zřejmé, že se žalobkyně a její bývalý manžel v trestním řízení připojili s

nárokem na náhradu škody, která jim vznikla poskytnutím půjček.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání. Nesouhlasí s

názorem odvolacího soudu, že by nedostatek dohody o vypořádání společného jmění

manželů V. byl pro rozhodování ve věci nepodstatný, a dovozuje naopak, že

\"byla v daném případě nezbytným předpokladem pro náležitou kvalifikaci

předmětného závazkového vztahu, jeho subjektů i jeho obsahu\" a že \"je třeba

se její existencí zabývat\". Aktivní legitimace žalobkyně ohledně celé

pohledávky by mohla být dána zejména v případě, kdyby došlo k řádnému

postoupení pohledávky na žalobkyni, když pouhá plná moc ve smyslu občanského

zákoníku nemohla zmocnit žalobkyni, aby v řízení před soudy úspěšně žalovala

svým jménem nároky z pohledávky jiné osoby. Žalobkyně nebyla podle názoru

žalovaného \"aktivně legitimována k žalobě celé částky\", a proto jsou

rozhodnutí soudů nesprávná. Žalovaný rovněž nesouhlasí s názorem odvolacího

soudu, že by posouzení námitky promlčení až v odvolacím řízení vyžadovalo

doplnění nových skutečností a důkazů, k nimž odvolací soud v režimu neúplné

apelace nemůže přihlédnout. Uvedl, že v řízení bylo prokázáno, kdy došlo k

počátku běhu promlčecí doby, že ze spisu také vyplývá, kdy došlo k uplatnění

práva příslušnou žalobou, a že \"žalovaný není povinen další skutečnosti

vztahující se k běhu promlčecí doby tvrdit ani prokazovat, protože stavění běhu

promlčecí doby je povinna tvrdit a prokazovat žalobkyně, která to však

neučinila\". Odvolací soud měl proto k námitce promlčení vznesené žalovaným

přihlédnout. Žalovaný navrhl, aby dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu

zrušil a aby mu věc vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního

řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

účinném do 30.6.2009 (dále jen \"o.s.ř.\"), neboť dovoláním je napaden rozsudek

odvolacího soudu, který byl vydán před 1.7.2009 (srov. Čl. II bod 12 zákona č.

7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a

další související zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku

odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě

uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř., se nejprve zabýval otázkou

přípustnosti dovolání.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Podmínky přípustnosti dovolání proti rozsudku odvolacího soudu jsou obsaženy v

ustanovení § 237 o.s.ř.

Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, jímž bylo změněno

rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [§ 237 odst.1 písm.a) o.s.ř.],

jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně

rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl

vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [§ 237

odst.1 písm.b) o.s.ř.], nebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního

stupně, jestliže dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm.

b) o.s.ř. a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci

samé po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst.1 písm.c) o.s.ř.].

Žalovaný napadá dovoláním rozsudek odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek

soudu prvního stupně ve věci samé. Podle ustanovení § 237 odst.1 písm.b) o.s.ř.

dovolání není přípustné, a to již proto, že ve věci samé nebylo soudem prvního

stupně vydáno rozhodnutí, které by bylo odvolacím soudem zrušeno. Dovolání

žalovaného proti rozsudku odvolacího soudu tedy může být přípustné jen při

splnění předpokladů uvedených v ustanovení § 237 odst.1 písm.c) o.s.ř.

Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam ve smyslu

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. zejména tehdy, řeší-li právní otázku,

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je

odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li

právní otázku v rozporu s hmotným právem [§ 237 odst.3 o.s.ř.].

Dovolací soud je při přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu zásadně vázán

uplatněnými dovolacími důvody (srov. § 242 odst.3 o.s.ř.); vyplývá z toho mimo

jiné, že při zkoumání, zda napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve smyslu

ustanovení § 237 odst.3 o.s.ř. ve věci samé po právní stránce zásadní právní

význam, může posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatel v dovolání

označil.

Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst.1 písm.c) o.s.ř. není založena

již tím, že dovolatel tvrdí, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve věci

samé po právní stránce zásadní význam. Přípustnost dovolání nastává tehdy,

jestliže dovolací soud za použití hledisek, příkladmo uvedených v ustanovení §

237 odst.3 o.s.ř., dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu ve

věci samé po právní stránce zásadní význam skutečně má.

V projednávané věci bylo mimo jiné zjištěno (správnost zjištění soudů v tomto

směru dovolatel nezpochybňuje a ani přezkumu dovolacího soudu nepodléhá - srov.

§ 241a odst.2 a § 242 odst.3 o.s.ř.), že žalobkyně a P. V. v době trvání jejich

manželství půjčili žalovanému dne 20.7.1998 částku 60.000,- Kč, kterou měl

vrátit do šesti týdnů (do 31.8.1998) a z níž vrátil jen 5.000,- Kč, a že

žalobkyně v měsíci červenci 1999 půjčila žalovanému další částku 5.000,- Kč,

která měla být vrácena do jednoho týdne, ale kterou žalovaný dosud nevrátil.

Pro uvedený skutek byl žalovaný trestně stíhán; usnesením Okresního soudu v

Opavě ze dne 23.5.2003 č.j. 1 T 51/2002-47 bylo trestní stíhání žalovaného

zastaveno s odůvodněním, že jeho odsouzení, které bylo provedeno trestním

příkazem Okresního soudu v Liberci ze dne 17.4.2002 sp. zn. 5 T 920/2000, je

\"trestem dostatečným i ve vztahu k žalovanému jednání\". Manželství žalobkyně

a P. V. bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v Opavě ze dne 5.3.2001 č.j. 7

C 254/2000-9, který nabyl (podle potvrzení ve spise) právní moci dnem

21.3.2001. Žalobkyně se domáhá se souhlasem P. V. po žalovaném zaplacení celé

dlužné částky 60.000,- Kč s příslušenstvím.

Za tohoto skutkového stavu bylo pro rozhodnutí sporu mimo jiné významné

vyřešení právní otázky, zda, popř. za jakých podmínek žalobkyně může požadovat

po žalovaném zaplacení celé peněžní částky, kterou mu půjčila spolu se svým

manželem za trvání manželství. Vzhledem k tomu, že uvedená právní otázka dosud

nebyla v rozhodování dovolacího soudu vyřešena, představuje napadený rozsudek

odvolacího soudu rozhodnutí, které má ve věci samé po právní stránce zásadní

význam; dovolací soud proto dospěl k závěru, že dovolání žalovaného je

přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm.c) o.s.ř.

Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o.s.ř.,

které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.), Nejvyšší soud ČR

dospěl k závěru, že dovolání není opodstatněné.

Odvolací soud při řešení uvedené právní otázky dovodil, že žalobkyně je

oprávněna vymáhat vrácení půjček v celém rozsahu sama, neboť P. V. ji zmocnil,

aby požadovala celou pohledávku z obou půjček, patřící do jejich (již

zaniklého) společného jmění manželů, \"vlastním jménem\". Pro závěr, zda tímto

\"zmocněním\" byla opravdu pro žalobkyni založena aktivní věcná legitimace k

vrácení obou půjček v plném rozsahu, bylo potřebné se nejprve zabývat tím, zda

na základě smluv o půjčce ze dne 20.7.1998 a z července 1999 vznikla vůči

žalovanému pohledávka oběma manželům (žalobkyni a P. V.) a v jaké podobě.

Podle ustanovení § 143 občanského zákoníku ve znění účinném do 31.7.1998 (v

období, v němž byla poskytnuta v pořadí první půjčka ve výši 60.000,- Kč) je v

bezpodílovém spoluvlastnictví manželů vše, co může být předmětem vlastnictví a

co bylo nabyto některým z manželů za trvání manželství, s výjimkou věcí

získaných dědictvím nebo darem, jakož i věcí, které podle své povahy slouží

osobní potřebě nebo výkonu povolání jen jednoho z manželů a věcí vydaných v

rámci předpisů o restituci majetku jednomu z manželů, který měl vydanou věc ve

vlastnictví před uzavřením manželství anebo jemuž byla věc vydána jako právnímu

nástupci původního vlastníka.

Podle ustanovení § 145 odst. 2 občanského zákoníku ve znění účinném do

31.7.1998 z právních úkonů týkajících se společných věcí jsou oprávněni a

povinni oba manželé společně a nerozdílně.

Podle ustanovení § 143 odst. 1 občanského zákoníku ve znění účinném od 1.8.1998

(v období, v němž byla poskytnuta v pořadí druhá půjčka ve výši 5.000,- Kč)

společné jmění manželů tvoří:

a) majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání

manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého

jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela,

jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z

manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z

manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo

jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka,

b) závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za

trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží

výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou

majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

Podle ustanovení Čl. VIII bodu 2 věty první a druhé zákona č. 91/1998 Sb.,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších

předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů, věci, které ke dni 1.8.1998

tvořily bezpodílové spoluvlastnictví manželů, se stávají součástí společného

jmění manželů, a pohledávky a dluhy, které vznikly před 1. srpnem 1998 a které

se podle tohoto zákona považují za součást společného jmění manželů, se stávají

jeho součástí.

Podle ustanovení § 145 odst. 4 občanského zákoníku ve znění účinném od 1.8.1998

z právních úkonů týkajících se společného jmění manželů jsou oprávněni a

povinni oba manželé společně a nerozdílně.

Podle ustanovení § 512 odst. 1 občanského zákoníku má-li dlužník splnit dluh

více věřitelům a jde-li o plnění dělitelné, může každý věřitel požadovat jen

svůj díl; není-li jiné dohody, je dlužník oprávněn plnit každému z věřitelů

stejný díl.

Podle ustanovení § 513 občanského zákoníku je-li dlužník zavázán ke stejnému

plnění několika věřitelům, kteří jsou podle zákona, podle rozhodnutí soudu nebo

podle smlouvy vůči němu oprávněni společně a nerozdílně, může kdokoli z

věřitelů žádat celé plnění a dlužník je povinen splnit v celém rozsahu tomu,

kdo o plnění požádá první.

Podle ustanovení § 514 občanského zákoníku splnil-li dlužník celý závazek

jednomu z věřitelů, kteří jsou vůči němu oprávněni společně a nerozdílně,

nemohou již ostatní od něj nic žádat.

Z ustanovení § 512 odst.1 a § 513 občanského zákoníku mimo jiné vyplývá, že,

poskytlo-li půjčku (na základě smlouvy o půjčce) více věřitelů, může každý z

věřitelů požadovat po dlužníku jen svůj díl (každý z věřitelů má stejný díl,

nebyl-li dohodou stanoven v jiné výši), ledaže by věřitelé byli podle zákona,

rozhodnutí soudu nebo smlouvy vůči dlužníku oprávněni společně a nerozdílně,

kdy může kterýkoliv z věřitelů žádat vrácení celé půjčky a dlužník je povinen

půjčku vrátit v celém rozsahu tomu, kdo o plnění požádal jako první.

Jsou-li věřitelé z půjčky manželé, je tu otázka, zda jim oprávnění požadovat po

dlužníku vrácení půjčky společně a nerozdílně neposkytuje zákon v ustanovení §

145 odst. 2 občanského zákoníku ve znění účinném do 31.7.1998 a nyní ustanovení

§ 145 odst.4 občanského zákoníku. Podle názoru dovolacího soudu na tuto otázku

nelze odpovědět kladně.

Nehledě k tomu, že ustanovení § 145 odst.2 občanského zákoníku ve znění účinném

do 31.7.1998 se týká jen \"společných věcí\", musí být v první řadě přihlédnuto

k tomu, že z právních úkonů (zejména ze smluv) vznikají závazkové právní vztahy

(srov. § 489 občanského zákoníku) a že vznik smluv, kterými se zakládají

závazkové právní vztahy, se řídí - jak se uvádí v ustanovení § 490 občanského

zákoníku - ustanoveními § 43 a násl. občanského zákoníku. Z úpravy obsažené v

ustanoveních § 43 a násl. občanského zákoníku plyne jako základní princip

promítající se do závazkových právních vztahů zásada pacta sunt servanda

(smlouvy se mají dodržovat), která se může - jak plyne z povahy věci - uplatnit

jen mezi účastníky smlouvy.

Vznikne-li závazkový právní vztah, může se dotýkat právní sféry jen těch, kdo

jsou jeho účastníky, a v podobě vyplývající ze smlouvy (nebo jiné právní

skutečnosti), kterou byl založen. Na tomto závěru nic nemůže změnit ani

ustanovení § 145 odst.2 občanského zákoníku ve znění účinném do 31.7.1998, ani

nyní platné ustanovení § 145 odst.4 občanského zákoníku. Představa, že by ze

smlouvy mohl být oprávněn někdo, kdo nebyl jejím účastníkem (jen proto, že je

manželem věřitele), nebo že by smlouva měla dostat (zčásti) jiný obsah (jen

proto, že věřitel má manžela), by nutně vnášela nejistotu do závazkových

právních vztahů vzniklých na základě smluv, a to nejen na straně věřitele, ale

i dlužníka, a představovala by nepřípustné popření zásady, že ze závazkového

právního vztahu vzniklého ze smlouvy jsou oprávněny a povinny jen strany

smlouvy (a jejich právní nástupci), že obsah závazkového právního vztahu je

určován zásadně smluvními stranami a že plnění ze závazkového právního vztahu

může požadovat jen účastník smlouvy (na straně věřitele). Právní úprava uvedená

v ustanovení § 145 odst.2 občanského zákoníku ve znění účinném do 31.7.1998 a

nyní v ustanovení § 145 odst.4 občanského zákoníku nemůže \"modifikovat\" okruh

účastníků, obsah závazkových právních vztahů nebo jejich plnění a nutně dopadá

jen na vzájemné vztahy manželů, zejména při jejich vypořádání ohledně majetku a

závazků, které tvoří jejich společného jmění.

Na uvedeném závěru nic nemění ani to, že podle ustanovení § 513 občanského

zákoníku mohou být věřitelé oprávněni vůči dlužníku společně a nerozdílně též

podle zákona. Ustanovení § 513 občanského zákoníku tu nutně - jak plyne z výše

uvedeného - má na mysli zákon, který se týká úpravy příslušného závazkového

právního vztahu, z něhož oprávnění vzniklo, a nikoliv úpravu vzájemných vztahů

jen mezi věřiteli. Nelze proto úspěšně dovozovat, že by v ustanovení § 145

odst.2 občanského zákoníku ve znění účinném do 31.7.1998 nebo nyní ustanovení §

145 odst.4 občanského zákoníku mohlo zakládat solidaritu mezi věřiteli jen

proto, že jsou manželé.

Z uvedených důvodů dospěl Nejvyšší soud ČR k závěru, že pohledávku z půjčky je

oprávněn požadovat po dlužníku jen ten z manželů, který je podle smlouvy o

půjčce věřitelem, a že manželé jsou jako věřitelé oprávněni vůči dlužníku

půjčky společně a nerozdílně jen tehdy, bylo-li to sjednáno ve smlouvě nebo

stanoveno v rozhodnutí soudu; to platí bez ohledu na to, zda pohledávka patří

do společného jmění manželů (srov. též právní názor vyjádřený v obdobné věci v

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 12.9.2007 sp. zn. 31 Odo 677/2005, který byl

uveřejněn pod č. 24 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2008).

V projednávané věci nebylo prokázáno a ani tvrzeno, že by při \"vylákání půjčky

\" ze dne 20.7.1998 bylo mezi účastníky půjčky (stranami smlouvy o půjčce)

sjednáno, že by věřitelé (žalobkyně a P. V.) byli oprávněni požadovat po

žalovaném vrácení půjčky společně a nerozdílně. Protože nebylo tvrzeno a

prokázáno ani to, jakou část měl žalovaný podle dohody stran smlouvy o půjčce

vrátit každému z věřitelů, je odůvodněn závěr, že - i když se jednalo o

pohledávku, která byla poskytnuta ze společných prostředků žalobkyně a P. V. a

která se dnem 1.8.1998 stala součástí jejich společného jmění - šlo o

pohledávku dílčí povahy a že žalovaný ji měl uspokojit oběma věřitelů stejným

dílem (polovinou). Půjčka z července 1999 byla \"vylákána\" pouze od žalobkyně;

i když jde o pohledávku, která se stala součástí jejího společného jmění s P.

V., byla její věřitelkou výlučně ona a žalobkyně také je oprávněna požadovat

její vrácení v celém rozsahu.

Za tohoto stavu věci byla žalobkyně oprávněna vymáhat díl půjčky ze dne

20.7.1998 připadající na P. V., jen jestliže k tomu měla jiný právní (zákonem

stanovený) důvod, než který by byl odvozován od jejich společného jmění, popř.

od vypořádání jejich společného jmění, které má právní význam jen mezi

(bývalými) manželi a které se nedotýká právní sféry třetích osob.

Jedním z právních důvodů, na základě kterého byla žalobkyně oprávněna

\"vlastním jménem\" vymáhat po žalovaném díl půjčky P. V., je smlouva o

obstarání věci (§ 733 a násl. občanského zákoníku), bylo-li jejím předmětem

tzv. nepřímé zastoupení objednatele obstaravatelem. Odvolací soud ze skutkových

zjištění dovodil, že P. V. tímto způsobem \"zmocnil\" žalobkyni k vymáhání

pohledávek z půjček \"vlastním jménem\", tedy formou tzv. nepřímého zastoupení;

v souladu se zákonem proto dovodil též to, že žalobkyně byla aktivně věcně

legitimována k vymáhání pohledávek z titulu předmětných půjček patřících do

zaniklého společného jmění žalobkyně a jejího bývalého manžela P. V.

Odvolací soud rovněž správně nepřihlédl k námitce promlčení, uplatněné

žalovaným teprve v odvolacím řízení; v souladu s ustálenou judikaturou soudů

dovodil, že žalovaný sice mohl až v odvolacím řízení vznést námitku promlčení,

avšak za situace, kdy odvolací řízení v uvedené věci probíhá v systému tzv.

neúplné apelace, a žalovaný byl před soudem prvního stupně řádně poučen podle §

119a o.s.ř., nemohl se odvolací soud touto námitkou promlčení zabývat, neboť

posouzení její důvodnosti by vyžadovalo doplnění nových skutečností a důkazů, k

nimž odvolací soud v režimu neúplné apelace vzhledem k omezením daným

ustanoveními § 205a a § 211a o.s.ř. by nemohl přihlédnout (srov. rozsudek

Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.10.2003, sp. zn. 32 Odo 879/2003, uveřejněný pod

č. 45 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2004). K námitce

promlčení vznesené teprve v průběhu odvolacího řízení podléhajícího režimu

neúplné apelace lze přihlédnout jen tehdy, vyplývá-li ze skutečností, jež vyšly

najevo nebo byly zjištěny před soudem prvního stupně, nebo ze zjištění

učiněného na základě důkazů navržených před soudem prvního stupně, že právo je

skutečně promlčeno. Platí-li, že účastník řízení může vznést námitku promlčení

v odvolacím řízení s tím, že ji nemůže založit na nových skutečnostech a

důkazech, dopadá tato zásada i pro obranu druhého účastníka řízení, který se

této námitce promlčení brání. Proto nemůže být v neprospěch žalobce, který

důkazní břemeno nenese ve vztahu k promlčení práva, vznese-li žalovaný až v

průběhu odvolacího řízení námitku promlčení a z okolností ve spise a skutkových

zjištění soudu prvního stupně nevyplývá, že marně uplynula promlčecí doba. Soud

nemůže k námitce vznesené v odvolacím řízení přihlédnout, nelze-li bez dalších

skutečností a důkazů posoudit její důvodnost (srov. rozsudek Nejvyššího soudu

ČR ze dne 27.5.2008, sp. zn. 32 Cdo 4291/2007, uveřejněný pod č. 101 ve Sbírce

soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2008). Tvrzení, že byla pohledávka

promlčena s odvoláním na její splatnost a uplatnění práva příslušnou žalobou u

soudu nemůže postačovat, neboť v řízení před soudem prvního stupně bylo možné

zjišťovat další skutečnosti ohledně uplatněné pohledávky, např. zda byla

uznána, zda došlo ke stavění běhu promlčecí doby aj.

Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu je - i když ne ze zcela

přiléhavých důvodů - z pohledu uplatněných dovolacích důvodů správný. Protože

nebylo zjištěno, že by rozsudek odvolacího soudu byl postižen některou z vad,

uvedených v ustanovení § 229 odst.1 o.s.ř., § 229 odst.2 písm.a) a b) o.s.ř.

nebo v § 229 odst.3 o.s.ř. anebo jinou vadou, která by mohla mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci, Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného

podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty před středníkem o.s.ř. zamítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b

odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem

o.s.ř., neboť žalovaný s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů

nemá právo a žalobkyni, která měla v dovolacím řízení plný úspěch a která by

tak měla právo na náhradu účelně vynaložených nákladů tohoto řízení (srov. §

142 odst. 1 o.s.ř.), v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. prosince 2009

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu