22 Cdo 1057/2003
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího
Spáčila, CSc., a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Františka Baláka ve věci žalobce
L. M., zastoupeného advokátkou, proti žalované P. M., zastoupené advokátkou, o
vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, vedené u Okresního soudu v
Olomouci pod sp. zn. 14 C 32/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského
soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 21. ledna 2003, č. j. 40 Co
245/2002-92, takto:
I. Dovolání se zamítá.
II. Žalované se nepřiznává právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Okresní soud v Olomouci (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 25.
června 2002, č. j. 14 C 32/2001-75, zamítl žalobu „na vypořádání společného
jmění manželů žalobce L. M., nar. 10. 6. 1955, a žalované P. M., nar. 16. 7.
1955, zaniklého dne 9. 2. 1998,“ a rozhodl o nákladech řízení. Vyšel z obsahu
spisu téhož soudu sp. zn. 22 C 105/97 týkajícího se rozvodového řízení
účastníků a dospěl k závěru, že právní moc rozsudku ze dne 14. ledna 1998, č.
j. 22 C 105/97-15, jímž bylo manželství účastníků rozvedeno, nenastala 25. 2.
1998, jak je nesprávně uvedeno na doložce, jíž je tento rozsudek opatřen, ale
už 9. 2. 1998. Účastníci se totiž po vyhlášení rozsudku vzdali práva odvolání
proti němu, což též potvrdili svými podpisy na protokolu o jednání, a tak
rozsudek nabyl – v souladu s § 159 odst. 1 OSŘ, podle nějž je pravomocný
rozsudek, který byl řádně doručen a nelze jej napadnout odvoláním – právní moci
doručením jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou nynějšího žalobce, tj.
9. 2. 1998. Dnem právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků zaniklo i
jejich společné jmění a současně začala běžet tříletá lhůta podle § 150 odst. 4
občanského zákoníku, v níž bylo možno buď vypořádat toto zaniklé společné jmění
dohodou nebo podat návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu. Žaloba na
vypořádání však byla podána až 21. 2. 2001, tedy po uplynutí uvedené lhůty, a
tak platí domněnka vypořádání uvedená ve zmíněném ustanovení. Proto byla
žaloba jako opožděná zamítnuta.
K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci jako soud
odvolací rozsudkem ze dne 21. ledna 2003, č. j. 40 Co 245/2002-92, potvrdil
rozsudek soudu prvního stupně ve znění, že se zamítá žaloba „na vypořádání
bezpodílového spoluvlastnictví manželů žalobce L. M., narozeného 10. 6. 1955 a
žalované P. M., narozené 16. 7. 1955, zaniklého dne 9. 2. 1998“, rozhodl o
nákladech odvolacího řízení a vyslovil, že „proti tomuto rozsudku je dovolání
přípustné“. Ztotožnil se plně se závěry soudu prvního stupně ohledně data
právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků a i když vzhledem k tomu,
že tato právní moc nastala (a tedy bezpodílové spoluvlastnictví účastníků
zaniklo) před 1. 8. 1998, kdy nabyla účinnosti novela občanského zákoníku
provedená zákonem č. 91/1998 Sb., věc posoudil – na rozdíl od soudu prvního
stupně – podle občanského zákoníku ve znění před touto novelou, souhlasil i s
jeho závěry právními. Nesprávná aplikace § 150 odst. 4 občanského zákoníku v
současném znění totiž nemění nic na tom, že právní posouzení věci je ve svém
výsledku správné, když prakticky totožná právní úprava byla obsažena v § 149
odst. 4 ve znění před 1. 8. 1998 (dále jen „ObčZ“). Podle § 148 odst. 1 ObčZ
zánikem manželství zanikne i bezpodílové spoluvlastnictví manželů (dále jen
„BSM“). BSM nezaniká dnem, který je vyznačen na doložce právní moci rozsudku o
rozvodu manželství, nýbrž skutečným dnem právní moci. Proto nesprávné
vyznačení data právní moci v doložce nemá vliv na počátek běhu hmotněprávní
tříleté lhůty uvedené v § 149 odst. 4 ObčZ. V daném případě BSM účastníků
zaniklo 9. 2. 1998 a pokud žaloba byla podána až 21. 2. 2001, stalo se tak po
uplynutí lhůty uvedené v § 149 odst. 4 ObčZ, k tomuto dni již BSM neexistovalo,
neboť nastoupila nevyvratitelná domněnka stanovená v tomto ustanovení, a není
proto možné domáhat se žalobou vypořádání již neexistujícího BSM. Připuštění
dovolání v této věci odvolací soud odůvodnil tím, že „právní otázka, zda
nesprávně uvedený den v doložce právní moci, vyznačené na originále písemného
vyhotovení rozhodnutí, je určující pro počátek běhu hmotněprávních lhůt, nebyla
dosud vyřešena v rozhodování dovolacího soudu“.
Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání, jehož přípustnost dovozoval z
toho, že právní otázka, kterou tento rozsudek řeší, nebyla dosud vyřešena v
rozhodování dovolacího soudu, a tak jde o rozhodnutí po právní stránce
zásadního významu. V něm pak namítl, že toto rozhodnutí spočívá na nesprávném
právním posouzení věci. Podle jeho názoru je rozhodující, že v písemném
vyhotovení rozvodového rozsudku byli účastníci poučeni o možnosti podat proti
němu odvolání a že také v souladu s tímto poučením byla jak na originále
rozsudku ve spisu, tak na stejnopisech, jež byly doručeny účastníkům, vyznačena
právní moc dnem 25. února 1998. Žalobce je přesvědčen, že za této situace
manželství zaniklo až právní mocí rozsudku o rozvodu tak, jak byla na
rozsudcích vyznačena, tedy 25. 2. 1998, a až od tohoto dne začala běžet tříletá
lhůta pro vypořádání BSM. Proto žaloba podaná 21. 2. 2001 je žalobou včasnou.
Žalobce navrhl, aby byl rozsudek odvolacího soudu zrušen a věc vrácena tomuto
soudu k dalšímu řízení.
Žalovaná ve svém vyjádření k dovolání uvedla, že není možné, aby
administrativní chyba při vyznačení doložky právní moci měnila počátek běhu
zákonné hmotněprávní lhůty a důsledky § 159 odst. 1 občanského soudního řádu.
Bez ohledu na formální vyznačení právní moci na doložce nabyl rozsudek o
rozvodu manželství účastníků právní moci 9. 2. 1998, a tak ke dni podání žaloby
již nastala zákonem předvídaná domněnka vypořádání. Za této situace byla žaloba
správně zamítnuta. Žalovaná navrhla odmítnutí dovolání jako zjevně
bezdůvodného, případně jeho zamítnutí z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu
je správné.
Podle § 236 odst. 1 občanského soudního řádu ve znění novely provedené zákonem
č. 30/2000 Sb. (dále jen „OSŘ“), jímž se Nejvyšší soudu ČR v souladu s částí
dvanáctou, hlavou I, bodem 17. zmíněného zákona při projednání dovolání žalobce
řídil, lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to
zákon připouští. Proto se dovolací soud po zjištění, že dovolání bylo podáno
včas řádně zastoupeným účastníkem řízení a že splňuje náležitosti uvedené v §
241 a § 241a odst. 1 OSŘ, zabýval především otázkou jeho přípustnosti. V této
souvislosti je třeba poznamenat, že s ohledem na den, kdy byl vydán rozsudek
soudu prvního stupně, odvolací soud projednal odvolání žalobce a rozhodl o něm
správně podle OSŘ v současném znění (část dvanáctá, hlava I, bod 15. zákona č.
30/2000 Sb.). Pak ovšem nemá žádnou relevanci výrok, jímž připustil proti
svému rozsudku dovolání, neboť takovéto rozhodnutí bylo možno vydat podle § 239
odst. 1 občanského soudního řádu v tehdejším znění jen do 31. 12. 2000, zatímco
od účinnosti zmíněné novely už procesní předpisy odvolacímu soudu takovéto
rozhodnutí neumožňují.
Přípustnost dovolání proti meritorním rozhodnutím je upravena v § 237 OSŘ.
Napadeným rozsudkem odvolacího soudu byl potvrzen prvý rozsudek, který v této
věci soud prvního stupně vydal, a tak dovolání nemůže být přípustné podle odst.
1 písm. a) ani b) uvedeného ustanovení. Zbývá tedy přípustnost podle § 237
odst. 1 písm. c) OSŘ, podle něhož je dovolání přípustné proti rozsudku
odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno
rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena
b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po
právní stránce zásadní význam. Podle § 237 odst. 3 OSŘ má rozhodnutí odvolacího
soudu po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku,
která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je
odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li
právní otázku v rozporu s hmotným právem. Žalobci i odvolacímu soudu lze
přisvědčit, že základní právní otázka, kterou bylo nutno řešit, tedy zda může
mít nesprávné vyznačení data právní moci rozhodnutí soudu v doložce, jíž je
toto rozhodnutí opatřeno, vliv na počátek běhu hmotněprávních lhůt, jež se od
právní moci rozhodnutí odvíjejí, je otázkou v rozhodování dovolacího soudu
dosud neřešenou, a tak je dovolání žalobce skutečně přípustné podle § 237 odst.
1 písm. c) OSŘ.
Nejvyšší soud ČR tedy přezkoumal napadený rozsudek podle § 242 odst. 1 a 3 OSŘ.
Jelikož žalobce netvrdí, že řízení trpí vadami uvedenými v § 242 odst. 3 větě
druhé OSŘ, a ani z obsahu spisu nic takového nevyplývá, zabýval se dovolací
soud toliko výslovně uplatněným dovolacím důvodem, t. j. tvrzeným nesprávným
právním posouzením věci, a dospěl k závěru, že dovolání není opodstatněné.
Samotná doložka právní moci, jak připouštějí i publikovaná rozhodnutí, jež
budou zmíněna níže, není právní skutečností, která by měla vliv na právní
vztahy účastníků řízení. Takovýto vliv má pouze právní moc rozhodnutí jako
taková, která nastane – nezávisle na vůli soudu či účastníků řízení – v
okamžiku, kdy jsou splněny zákonné podmínky, tedy (pro případ rozvodového
rozsudku účastníků ve smyslu § 159 odst. 1 OSŘ ve znění účinném v únoru 1998)
kdy je rozsudek řádně doručen a kdy jej již nelze napadnout odvoláním. Soudy
obou stupňů zcela správně uzavřely, že pokud se účastníci vzdali práva odvolání
proti rozsudku, jímž bylo jejich manželství rozvedeno, nebylo již možno
odvolání podat, a tak rozsudek nabyl právní moci dnem, kdy byl v souladu s
procesními předpisy doručen tomu z účastníků, který jej obdržel později, t. j.
nynějšímu žalobci. Na tomto závěru nic nemění ani nesprávné poučení, jehož se
účastníkům v rozsudku dostalo, tedy že proti němu lze podat odvolání, neboť i
kdyby některý z účastníků odvolání podal, musel by je odvolací soud jako podané
někým, kdo k němu není oprávněn, odmítnout a takovéto rozhodnutí odvolacího
soudu by se právní moci rozsudku soudu prvního stupně nikterak nedotklo. K
zániku manželství účastníků (a tedy i k zániku jejich BSM ve smyslu § 148 odst.
1 ObčZ) proto došlo v okamžiku skutečné právní moci rozsudku, v daném případě
dne 9. února 1998, a právě tento den, nikoli (jak tvrdí žalobce v dovolání)
den, který byl vyznačen v doložce právní moci, je rozhodující pro počátek běhu
tříleté lhůty pro vypořádání BSM či pro podání návrhu u soudu. Jestliže v této
lhůtě nebylo BSM vypořádáno dohodou ani nebyl podán návrh, nastaly jejím marným
uplynutím důsledky předpokládané v § 149 odst. 4 ObčZ, tedy nastoupila
nevyvratitelná domněnka vypořádání BSM způsobem, který z uvedeného ustanovení
vyplývá. Úvaha odvolacího soudu, že po uplynutí lhůty podle § 149 odst. 4 ObčZ
se nelze domáhat „vypořádání již neexistujícího BSM“, není zcela přesná, neboť
pomíjí, že BSM přestalo existovat již v okamžiku zániku manželství účastníků a
nadále už trvalo pouze v podobě BSM zaniklého a nevypořádaného. Spíše by bylo
namístě konstatovat, že po uplynutí zmíněné lhůty se již nelze domáhat
„vypořádání vypořádaného“ (byť jen na základě zákonné domněnky) BSM. V každém
případě však je správný závěr soudů obou stupňů, že žaloba byla podána po
uplynutí tříleté lhůty uvedené v § 149 odst. 4 ObčZ. Jelikož ovšem není sporu o
tom, že se tak stalo jenom v důsledku mylného vyznačení data právní moci na
rozsudku o rozvodu manželství účastníků, zabýval se dovolací soud i otázkou,
zda může mít tato skutečnost vliv na posuzování včasnosti žaloby.
Otázkou vlivu nesprávnosti doložky právní moci na posuzování včasnosti dovolání
se zabývaly jak Ústavní soud ČR ve svém nálezu z 2. 4. 1998, sp. zn. III. ÚS
456/97, uveřejněném pod č. 43 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu České
republiky, ročník 1998, svazek 10, tak dovolací soud v usnesení z 19. 6. 2001,
sp. zn. 26 Cdo 1291/99, publikovaném v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu,
vydávaném nakladatelstvím C. H. Beck, svazku 6, pod č. C 557. Oba tyto soudy
vyšly z toho, že doložka právní moci, byť sama není právní skutečností, která
zakládá, mění či ruší právní vztahy, je úředním osvědčením o právní skutečnosti
– nabytí právní moci. Jako takové jí svědčí presumpce správnosti a účastník
soudního řízení není povinen si správnost tohoto úředního osvědčení ověřovat.
Proto pokud bylo podáno dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu v zákonem
stanovené lhůtě počítané ode dne, který byl (nesprávně) vyznačen v doložce
právní moci, je nutno na toto dovolání pohlížet jako na včasné, i když –
počítáno od data skutečné právní moci – bylo toto dovolání podáno až po
uplynutí dovolací lhůty. Tento závěr, opírající se o úvahu, že neprojednáním
takto podaného dovolání by došlo k porušení práva dovolatele vyplývajícího z
článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, však podle přesvědčení
dovolacího soudu nelze použít v případě, kdy je na okamžik právní moci
rozhodnutí soudu vázán počátek běhu hmotněprávní lhůty, jejíž marné uplynutí má
za následek vznik, změnu či zánik právního vztahu. Zatímco s marným uplynutím
lhůty k podání dovolání spojuje občanský soudní řád jen procesní důsledky, tedy
„ztrátu“ této lhůty, takže její „navrácení“ odůvodněné ústavněprávními principy
nemá samo o sobě (tedy bez následného zrušovacího rozhodnutí dovolacího soudu)
žádný vliv na právní vztahy účastníků řízení vytvořené již dříve pravomocným
rozhodnutím, je vznik, změna či zánik právního vztahu okamžitým, přímým a
neodvratitelným zákonným důsledkem marného uplynutí shora uvedené hmotněprávní
lhůty. „Navrácení“ takovéto lhůty, ať už z jakéhokoli důvodu, by bez dalšího
znamenalo zásah do nově vzniklých právních vztahů a tedy porušení principu
právní jistoty, který vyplývá z postavení České republiky jako právního státu
(článek 1 Ústavy ČR).
Z toho, co bylo shora uvedeno, plyne, že odvolací soud rozhodl správně, když
zamítavý rozsudek soudu prvního stupně s poukazem na opožděné podání žaloby
potvrdil. Proto bylo dovolání žalobce podle § 243b odst. 2 věty před středníkem
OSŘ zamítnuto.
Při rozhodování o nákladech dovolacího řízení bylo přihlédnuto k okolnostem,
které zapříčinily opožděné podání žaloby a které nespočívaly na straně
neúspěšného žalobce. Proto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 150 OSŘ
nebylo žalované právo na náhradu nákladů dovolacího řízení přiznáno.
Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 26. srpna 2003
JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.
předseda senátu