22 Cdo 1509/2007
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy
JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila,
CSc., ve věci žalobkyně M. H., zastoupené advokátem, proti žalovaným: 1) J. K.
a 2) P. M., zastoupeným advokátem, o zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 9 C 28/95, o
dovolání žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. listopadu
2006, č. j. 62 Co 285/2006-287, takto:
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. listopadu 2006, č. j. 62 Co
285/2006-287, a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 22. listopadu 2005,
č. j. 9 C 28/95-267, se zrušují a věc se vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 6 k
dalšímu řízení.
Obvodní soud pro Prahu 6 (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne
22. listopadu 2005, č. j. 9 C 28/95-267, pod bodem I. výroku zrušil podílové
spoluvlastnictví účastníků k domu č. p. 345 na pozemku parc. č. 2557/82,
zapsanému u Katastrálního úřadu P. pro kat. území B. Pod bodem II. označený dům
přikázal do podílového spoluvlastnictví žalovaných, a to každému z nich v
rozsahu jedné ideální poloviny. Pod bodem III. uložil žalovaným, aby žalobkyni
zaplatili částku 2 723 549,- Kč. Dále rozhodl o nákladech řízení a soudním
poplatku.
Soud prvního stupně učinil tato skutková zjištění: Účastníci jsou
podílovými spoluvlastníky označeného domu, a to žalobkyně na základě darovací
smlouvy registrované bývalým Státním notářstvím pro Prahu 6 z 16. 10. 1992 v
rozsahu jedné ideální poloviny, žalovaní podle rozhodnutí Státního notářství
pro P. z 2. 7. 1992, č. j. 6 D 666/91-35, každý v rozsahu jedné ideální
čtvrtiny. Pozemek parc. č. 2557/82, na němž se dům nachází, je ve vlastnictví
obce P. Dům užívají žalovaní, kteří brání žalobkyni v jeho užívání. Ze
znaleckého posudku Ing. J. M. z 22. 4. 2004 soud zjistil, že dům není ze
stavebně technického hlediska reálně dělitelný a nebylo by vhodné ani rozdělení
domu na bytové jednotky. Obvyklá cena ke dni rozhodnutí činila 6 000 000,- Kč.
S ohledem na to, že žalobkyně se stala spoluvlastnicí domu v roce 1992, soud
prvního stupně se zabýval zhodnocením domu žalovanými od roku 1992 do
rozhodnutí soudu. Neuvažoval proto se zhodnocením domu přístavbou garáže a
obytných místností nad garáží, které proběhly v roce 1975. Znalec ocenil
hodnotu provedené vestavby podkroví žalovanými ke dni rozhodnutí částkou 588
249,- Kč a rekonstrukce plotu částkou 28 202,- Kč. Další zhodnocení domu se
podle názoru soudu prvního stupně žalovaným nepodařilo prokázat. Žalovaní tak
zhodnotili dům o 616 451,- Kč. Ze znaleckého posudku téhož znalce ze 6. 9.
2005, jeho doplňku z 10. 10. 2005 a výpovědi znalce soud zjistil, že obvyklé
měsíční nájemné předmětného domu by činilo 20 900,- Kč. Pokud žalovaní soudu
předložili k důkazu listinu nazvanou „Stanovení obecné pronajímatelnosti v
rodinném domě č. p. 345“ a odhad obvyklé ceny domu, vypracované Ing. I. Z.,
soud prvního stupně z těchto listin nevycházel, neboť z doplňku znaleckého
posudku Ing. J. M. zjistil, že Ing. I. Z. se při vypracování těchto listin
dopustila chyb a nepřesností. Soud prvního stupně podílové spoluvlastnictví
účastníků k předmětnému domu zrušil a ten přikázal do podílového
spoluvlastnictví žalovaných, každému z nich v rozsahu jedné ideální poloviny,
neboť dům nelze reálně rozdělit a žalovaní s takovým rozhodnutím souhlasili.
Při stanovení přiměřené náhrady za spoluvlastnický podíl žalobkyně soud vyšel z
obvyklé ceny domu stanovené znalcem ve výši 6 000 000,- Kč. Od vypořádacího
podílu ve výši 3 000 000,- Kč pak odečetl částku 616 451,- Kč, o kterou
žalovaní nemovitost zhodnotili. Z titulu bezdůvodného obohacení žalobkyni
přiznal částku 340 000,- Kč, představující úhradu za užívání spoluvlastnického
podílu žalobkyně žalovanými za dobu od ledna 2003 do rozhodnutí soudu po 10
000,- Kč měsíčně. Žalovaným tak uložil, aby žalobkyni zaplatili celkem částku 2
723 549,- Kč (3 000 000 - 616 451 = 2 383 549 + 340 000).
Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 3. listopadu
2006, č. j. 62 Co 285/2006-287, rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé ve
výrocích I. až III. potvrdil a dále rozhodl o soudním poplatku a nákladech
řízení. Odvolací soud se zcela ztotožnil se skutkovými zjištěními soudu prvního
stupně i s jeho právním posouzením věci a pro stručnost na odůvodnění rozsudku
tohoto soudu odkázal. Námitky vznesené žalovanými v odvolání neshledal důvodné.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podali žalovaní dovolání z důvodů, že
řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve
věci, a že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Rozhodnutí
odvolacího soudu je podle názoru žalovaných v rozporu s hmotným právem.
Namítli, že darovací smlouvou, kterou žalobkyně nabyla spoluvlastnický podíl,
žalobkyně současně zřídila dárcům právo doživotního užívání nemovitosti, „a to
zjevně v takovém rozsahu, v jakém ji dárci dosud užívali. Soudy pominuly, že
obsahem věcného břemene je užívání nemovitosti „v rozsahu nikoli jedné
poloviny, ale jedné třetiny tehdejšího rozsahu“. Bylo prokázáno, že v době
darování spoluvlastnického podílu žalobkyni nemovitost neměla dokončenou
přístavbu nad garáží, ani vestavěné podkroví a že tyto části nemovitosti byly
dostavěny bez jakékoliv účasti žalobkyně. Obsah věcného břemene je odrazem
dohody o způsobu užívání nemovitosti mezi právními předchůdci žalobkyně a
žalovaných. K přístavbě nemovitosti nad garáží došlo za trvání spoluvlastnictví
žalobkyně a právní předchůdkyně žalovaných. Žalovaní jsou toho názoru, že
žalobkyně náleží „vypořádací podíl nikoli poloviny současné velikosti a hodnoty
nemovitosti, nýbrž ve výši, odpovídající dnešní ceně po přepočtu podle cenových
tabulek, jedné poloviny z jedné třetiny nynější hodnoty a rozsahu nemovitosti“,
a pokud by jí snad měl náležet nárok na náhradu za nemožnost užívat nemovitost,
„tedy opět maximálně ve výši jedné třetiny obecné hodnoty pronajímatelnosti
nemovitosti“. Žalobkyně tedy bylo přisouzeno více, než odpovídá jejímu reálnému
nároku, omezenému stavem nemovitosti v okamžiku nabytí a rozsahem smlouvy o
užívání nemovitosti. Pokud jde o vady řízení, namítli, že odvolací soud pominul
výtky žalovaných týkající se znaleckých posudků a nevypořádal se ani s vadami
hodnocení důkazů soudem prvního stupně.
Žalobkyně se k dovolání nevyjádřila.
Nejvyšší soud České republiky (dále „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací po
zjištění, že dovolání proti rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnými
osobami včas, nejprve zkoumal, zda jde o dovolání přípustné.
Podle § 236 odst. 1 občanského soudního řádu (dále „OSŘ“) lze dovoláním
napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu je přípustné za
splnění předpokladů stanovených v ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) a c), odst.
3 OSŘ. Protože předpoklad stanovený v § 237 odst. 1 písm. b) OSŘ nebyl naplněn,
přicházela v úvahu přípustnost dovolání jen podle ustanovení § 237 odst. 1
písm. c), odst. 3 OSŘ, podle nichž je dovolání přípustné proti rozsudku
odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno
rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena
b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po
právní stránce zásadní význam. Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce
zásadní význam tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího
soudu dosud nebyla řešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem
rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem.
Dovolací soud dospěl k závěru, že rozhodnutí odvolacího soudu má ve věci samé
po právní stránce zásadní význam, neboť rozsudek odvolacího soudu, pokud jím
byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně v části týkající se povinnosti
zaplatit žalobkyni na vypořádání podílového spoluvlastnictví částku 2 723 549,-
Kč, je v rozporu s hmotným právem a judikaturou Nejvyššího soudu. Dovolání je
tak přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ.
Pohledávka z důvodu zaplacení přiměřené náhrady za spoluvlastnický podíl (§ 142
odst. 1 ObčZ) vzniká teprve právní mocí rozsudku, jímž se podílové
spoluvlastnictví zrušuje a vypořádává, tudíž je třeba vycházet z rozsudku
Nejvyššího soudu ze dne 31. března 1989, sp. zn. 3 Cz 9/89, publikovaného ve
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 46, ročník 1991, podle kterého
„o vypořádání zrušovaného podílového spoluvlastnictví, prováděném soudem jako
vypořádání v širším smyslu na návrh účastníka anebo na podkladě vzájemného
návrhu účastníka, rozhoduje soud samostatným výrokem rozsudku, nikoli jen v
rámci rozhodování o náhradě za spoluvlastnický podíl“. Běžná soudní praxe z
právního názoru prezentovaného uvedenou právní větou vychází a dovolací soud
neshledává žádný důvod ke změně judikatury. V usnesení ze dne 27. září 2005,
sp. zn. 22 Cdo 2248/2004, pak Nejvyšší soud vyložil, že domáhá-li se účastník v
rámci širšího vypořádání podílového spoluvlastnictví (i vzájemným návrhem)
uspokojení samostatného majetkového nároku vyčíslitelného v penězích, je v
takovém případě náležitostí návrhu (vzájemného návrhu) výše peněžité částky,
kterou požaduje zaplatit. To znamená, že účastník musí uvést konkrétní částku,
kterou uplatňuje a která je pak předmětem řízení. V případě, že by tento
nedostatek návrhu nebyl ani k výzvě odstraněn, musel by být návrh odmítnut. I
pro vzájemný návrh stejně jako pro žalobu také platí, že musí obsahovat
skutkové vylíčení okolností, z nichž vyplývá důvodnost a výše požadovaného
plnění. Pokud jde o právo spoluvlastníka na vypořádání investic do podílového
spoluvlastnictví učiněných bez souhlasu druhého spoluvlastníka, nelze
přehlédnout závěry přijaté v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. června 2001,
sp. zn. 22 Cdo 599/99, publikovaném v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, C.
H. Beck, pod C 583, podle nichž „povinnost vydat bezdůvodné obohacení v
souvislosti s vynaložením nákladů na nutnou opravu nebo údržbu vzniká za trvání
spoluvlastnického vztahu vynaložením těchto nákladů; nejde-li o náklady na
nutnou opravu nebo údržbu, vzniká tato povinnost při zániku podílového
spoluvlastnictví, a to ve výši zhodnocení jeho podílu“. Je tedy třeba
rozlišovat mezi náklady na nutnou opravu nebo údržbu a investicemi jinými než
na nezbytné opravy a údržbu nemovitost zhodnocujícími. Přitom nelze pominout,
že investicemi zhodnocujícími nemovitost se zhodnocuje nejen podíl
neinvestujícího účastníka.
Z uvedeného vyplývá, že soud prvního stupně nepostupoval správně, když o návrhu
žalobkyně na zaplacení náhrady za neužívání nemovitostí a o vzájemném návrhu
žalovaných na zaplacení investic do nemovitostí rozhodl jedním výrokem v rámci
částky, kterou uložil žalovaným zaplatit žalobkyni na vypořádání podílového
spoluvlastnictví. Odvolací soud pak nepostupoval správně, když tento nesprávný
rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Již to samo o sobě bylo důvodem pro
zrušení jak rozsudku odvolacího soudu, tak i rozsudku soudu prvního stupně, a
vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení [§ 241a odst. 2 písm. b), §
243b odst. 2 a 3 OSŘ].
K dalším námitkám žalovaných dovolací soud poznamenává:
Pokud se žalovaní domáhali, aby vypořádací podíl žalobkyně činil méně než činí
polovina obecné ceny společného domu z důvodu jimi vynaložených investic či
jiných okolností, nejsou tyto námitky opodstatněné. Okolnosti, týkající se
užívání společné věci či investic na ni vynaložených, mohou být zohledněny při
rozhodování o tom, zda podílové spoluvlastnictví zrušit či kterému z účastníků
věc po takovém zrušení přikázat za náhradu, nebo rozhodování o návrhu některého
z účastníků na tzv. širší vypořádání podílového spoluvlastnictví. Tyto
okolnosti by se však zásadně neměly promítat do výroku o přiměřené náhradě
podle § 142 odst. 1 věty třetí ObčZ .
K námitce významu skutečnost, že žalobkyně zřídila ve prospěch třetích osob na
nemovitosti věcné břemeno jejího užívání, pro rozhodnutí v dané věci dovolací
soud pouze poznamenává, že nejen z dovolání, ale ani z rozsudku odvolacího
soudu ani z jemu předcházejícího rozsudku soudu prvního stupně není jasné, kdy
konkrétně mělo uvedené břemeno zaniknout.
Dovolateli uplatněnými námitkami procesních vad se s ohledem na jejich povahu a
výsledek dovolacího řízení bude nejprve zabývat ve znovu otevřeném řízení soud
prvního stupně.
Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 6. května 2008
JUDr. František B a l
á k , v. r.
předseda senátu