Nejvyšší soud Usnesení občanské

22 Cdo 2054/2000

ze dne 2002-05-06
ECLI:CZ:NS:2002:22.CDO.2054.2000.1

22 Cdo 2054/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve

věci žalobce P. P., družstva, zastoupeného advokátem, proti žalovanému P. D.,

správci konkurzní podstaty Č. D. s., a. s., zastoupenému JUDr. J. P., o určení

vlastnictví k půdní nástavbě, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn.

10 C 76/98, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne

29. března 2000, č. j. 12 Co 627/99-132, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Obvodní soud pro Prahu 5 (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne

24. června 1999, č. j. 10 C 76/98-101, zamítl žalobu, aby bylo určeno, že půdní

nástavba na třetím podlaží o rozloze 779,66 m2 domu č. p. 18 na parc. č. 2981 v

městské části P., v kat. úz. S., zapsaném na LV č. 2778, t. j. půdní nástavba

dvaceti projektových ateliérů o rozloze 512,64 m2 a příslušenství, sestávající

z příručního archivu, dvou WC a koupelen, planografie, telefonní ústředny,

kotelny, rozvodny, úklidové komory a chodby, je ve vlastnictví žalobce. Dále

zamítl návrh na nařízení předběžného opatření a rozhodl o náhradě nákladů

řízení. Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že vlastníkem domu č. p. 18,

zapsaného na LV č. 2778, obec P., městská část P., kat. úz. S., je žalovaný.

Rozhodnutím odboru územního plánování a architektury Národního výboru h. m. P.

z 10. 7. 1969 bylo vydáno územní rozhodnutí na vestavbu projektových ateliérů v

půdním prostoru označeného domu. O přípustnosti stavby bylo rozhodnuto

rozhodnutím Obvodního národního výboru v P. ze 26. 5. 1969. Stavebníkem byl

Projektový ústav S. v. d. Rozhodnutím odboru výstavby Obvodního národního

výboru v P. z 1. 11. 1972, č. j. Výst. SM 801-18-147 73/72, které nabylo právní

moci 22. 11. 1972, byly projektové ateliéry vybudované v půdním prostoru v domě

č. p. 18 v P. ode dne 1. listopadu 1972 uvedeny do trvalého užívání.

Rozhodnutím odboru bytového hospodářství Národního výboru h. m. P. z 1. 3.

1974, č. j. 151/74-D 33-18-Sou, byly Projektovému ústavu Českého svazu

výrobních družstev se sídlem v P., přiděleny nebytové prostory o celkové výměře

779,66 m2, vybudované vlastním nákladem v označeném domě, a to čtrnáct

projekčních místností, čtyři kancelářské místnosti, archiv, zasedací síň,

telefonní ústředny a telefonní kabina, kuchyňka, úklidová komora, kotelna,

sociální zařízení (2 WC) s koupelnou a přilehlá chodba. Soud prvního stupně se

především zabýval otázkou, zda žalobce má naléhavý právní zájem na požadovaném

určení, a dospěl k závěru, že jej nemůže mít, poněvadž ten by mohl být dán jen

tam, kde je žalováno právo k věci v právním slova smyslu, která je způsobilá

být předmětem vlastnictví. V daném případě o takovou věc nejde, neboť podle

dříve platných i současně platných právních předpisů nejde o nástavbu, ale šlo

o stavební úpravy v půdním prostoru, které se staly součástí již existujícího

domu č. p. 18. Navíc žalobce se nestal universálním sukcesorem po Projektovém

ústavu – družstevním podniku, ani po Projektovém ústavu Č. s. v. d.

Městský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobce rozsudkem ze

dne 29. března 2000, č. j. 12 Co 627/99-132, rozsudek soudu prvního stupně v

zamítavém výroku o určení vlastnictví potvrdil, návrh na připuštění dovolání

zamítl a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud se

ztotožnil s právními závěry soudu prvního stupně s tím, že „v daném případě

půdní vestavbu, či nástavbu, jak ji nazval žalobce, nelze za samostatnou věc,

která je způsobilou být samostatným předmětem vlastnictví, považovat. Jedná se

o součást původního domu č. p. 18 a jako jeho součást sdílí to, co se po právní

stránce týká věci hlavní (viz též R 3/1992). Je-li tedy v katastru nemovitostí

zapsán jako vlastník domu, v němž byla sporná stavba realizována, žalovaný,

náleží mu jednoznačně i vlastnictví k této stavbě, neboť jej nelze od

vlastnictví domu jakkoli oddělovat.“ Žalobce nemůže mít naléhavý právní zájem

na požadovaném určení také proto, že sporná stavba není ani způsobilá pro zápis

do katastru nemovitostí. Rozhodnutí Státní arbitráže pro h. m. P. z 29. 5. 1991

řešilo ve svém výroku otázku vyklizení nebytových prostor, nikoli otázku

vlastnictví, o níž se zmiňuje pouze v odůvodnění rozhodnutí, které však pro

soud není závazné. Námitku žalobce, že soud prvního stupně při rozhodování

vypustil slovo „družstevní“, nepovažoval odvolací soud za důvodnou s tím, že

tato skutečnost neměla vliv na správnost rozhodnutí. Kromě toho „předmětem

tohoto vlastnictví v době, kdy bylo právním řádem upraveno, nemohlo být nic

jiného, než to, co mohlo být předmětem ostatních forem vlastnictví, a nyní

platná právní úprava institut družstevního vlastnictví nezná“.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jehož

přípustnost opřel o § 239 odst. 2 OSŘ ve znění před novelou provedenou zákonem

č. 30/2000 Sb., z důvodu nesprávného právního posouzení věci [§ 241 odst. 3

písm. d) OSŘ ve znění před novelou č. 30/2000 Sb.]. Podle žalobce rozsudek

odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam, protože „dosud nebyl v

soudní judikatuře řešen spor o určení vlastnictví, v němž byla vydána

pravomocná rozhodnutí Státní arbitráže České republiky, která jako listiny

vydané jinými státními orgány osvědčují ve smyslu § 134 o. s. ř. k nástavbě

nemovitosti vlastnické právo pro jiný právní subjekt, než pro vlastníka, který

je zapsán jako vlastník celé nemovitosti v katastru nemovitostí“. Vytýká

odvolacímu soudu, že pominul rozhodnutí o přípustnosti stavby z 26. 5. 1969,

podle kterého se jednalo o stavbu ve smyslu tehdy platného § 4 písm. d)

vyhlášky č. 144/1959 Sb., tak i ve smyslu právním, a nelze proto tuto stavbu

kvalifikovat odlišně podle předpisů správního práva a podle tehdy platného

hospodářského zákoníku. V době, kdy sporná stavba vznikla, bylo účinné

ustanovení § 11 odst. 4 hospodářského zákoníku. V souladu s tímto ustanovením

koresponduje rozhodnutí Státní arbitráže pro h. m. P. z 29. 5. 1991, podle

něhož stavba je kvalifikována jako družstevní vlastnictví, přitom je

nerozhodné, zda současná platná právní úprava zná nebo nezná institut

družstevního vlastnictví. Nesporný právní závěr tohoto rozhodnutí je, že se

jednalo o vlastnictví jiného právního subjektu než státu, který byl v tehdejší

evidenci nemovitostí nesprávně zapsán jako výlučný vlastník nemovitosti.

Odvolací soud tedy vůbec nevzal v úvahu ustanovení § 134 OSŘ a s uvedeným

rozhodnutím státní arbitráže se nevypořádal. Setrval na stanovisku, že stavba

kanceláří v domě č. p. 18 realizována ve formě půdní nástavby je samostatnou

nemovitou věcí, která je ve vlastnictví žalobce. Podáním osobně podaným soudu

prvního stupně 26. 5. 2000 žalobce uplatnil dovolací důvod podle § 241 odst. 3

písm. c) OSŘ ve znění před novelou č. 30/2000 Sb. s tím, že odvolací soud v

rozporu s rozhodnutím bývalého Nejvyššího soudu ČR ze 30. 4. 1992, sp. zn. Cz

18/92, publikovaném v Bulletinu Vrchního soudu v Praze pod č. 1, sešit 1,

ročník 1993, si nevyžádal ve smyslu § 85 stavebního zákona odborné stanovisko

stavebního úřadu o tom, zda konkrétní část stavby je samostatnou věcí. Navrhl,

aby dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu i soudu prvního stupně a věc

vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaný se k dovolání nevyjádřil.

Nejvyšší soud jako soud dovolací podle bodu 17. hlavy první části

dvanácté zákona č. 30/2000 Sb. projednal a rozhodl o dovolání podle zákona č.

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č.

30/2000 Sb. (dále jen „OSŘ“).

Po zjištění, že dovolání proti rozsudku odvolacího soudu bylo podáno

oprávněnou osobou včas, nejprve zkoumal, zda jde o dovolání přípustné.

Podle § 236 odst. 1 OSŘ lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 237 odst. 1 OSŘ je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí

odvolacího soudu, pokud řízení trpí vadami v tomto ustanovení vyjmenovanými (s

výjimkou rozhodnutí uvedených v odstavci 2 téhož ustanovení).

Dovolatel nenamítá, že v řízení došlo k vadám uvedených v § 237 odst. 1

OSŘ, a ani z obsahu spisu nevyplývá, že by k některé z uvedených vad došlo.

Dovolání v této věci může tak být přípustné jen podle § 239 odst. 2

OSŘ, když předpoklady přípustnosti dovolání proti rozsudku odvolacího soudu,

jímž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně, uvedené v § 238 odst. 1 písm.

b) anebo v § 239 odst. 1 OSŘ nebyly naplněny.

Podle § 239 odst. 2 OSŘ je dovolání přípustné tehdy, nevyhoví-li

odvolací soud návrhu účastníka na vyslovení přípustnosti dovolání, který byl

učiněn nejpozději před vyhlášením potvrzujícího rozsudku nebo před vyhlášením

(vydáním) usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, jestliže dovolací soud

dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce

zásadní význam.

V daném případě dovolatel při jednání před odvolacím soudem 29. 3. 2000

navrhl, aby bylo připuštěno dovolání pro vyřešení otázky zásadního právního

významu, a to „ zda k půdní vestavbě mohlo vzniknout družstevní vlastnictví

žalobce“.

Formuloval-li dovolatel právní otázku, ve vztahu k níž navrhl, aby

dovolání bylo připuštěno, a odvolací soud tomuto návrhu nevyhověl, dovolací

přezkum podle § 239 odst. 2 OSŘ přichází v úvahu jen pro posouzení této

konkrétní právní otázky, pro níž je současně podáno dovolání. K tomu srov.

rozhodnutí publikovaná v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaném

nakladatelstvím C. H. Beck (dále jen „Soubor“), pod C 212, svazek 2, a C 253,

svazek 3. Dovolání podané z důvodu nesprávného posouzení jiné právní otázky je

v takovém případě nepřípustné.

Nejvyšší soud v rozhodnutí publikovaném v Souboru pod C 23, svazek 1, dovodil,

že „o rozhodnutí odvolacího soudu po právní stránce zásadního významu jde nejen

tehdy, jestliže odvolací soud posuzoval právní otázku, která v projednávané

věci měla pro rozhodnutí ve věci zásadní význam, nýbrž rozhodnutí musí současně

mít po právní stránce zásadní význam z hlediska rozhodovací činnosti soudů

vůbec. Rozhodnutí odvolacího soudu má z tohoto pohledu zásadní význam zpravidla

tehdy, jestliže řeší takovou právní otázku, která judikaturou vyšších soudů

nebyla vyřešena nebo jejíž výklad se v judikatuře těchto soudů dosud neustálil,

nebo jestliže odvolací soud posoudil určitou právní otázku jinak, než je řešena

v konstantní judikatuře vyšších soudů“. Obdobný právní názor zaujal v

rozhodnutí publikovaném v tomtéž Souboru pod C 71. Naopak za otázku zásadního

právního významu nelze považovat takovou otázku, která byla v napadeném

rozhodnutí řešena v souladu s ustálenou soudní praxí.

V projednávané věci nejde o rozhodnutí zásadního právní významu.

Odvolací soud postavil své rozhodnutí na právním závěru, že aby sporná

půdní nástavba mohla být předmětem vlastnictví, musela by být i nyní

samostatnou věcí, že ji za samostatnou věc nelze považovat, neboť se „jedná o

součást původního domu č. p. 18“ a jako taková „sdílí to, co se po právní

stránce týká věci hlavní“. Tyto právní závěry odvolacího soudu jsou v souladu s

judikaturou Nejvyššího soudu.

Nejvyšší soud v rozhodnutí publikovaném v Soudních rozhledech č.

12/1998 pod č. 105 uvedl, že „stavbou v občanskoprávním smyslu se rozumí

výsledek stavební činnosti, tak jak ji chápe stavební zákon a jeho prováděcí

předpisy, pokud výsledkem této činnosti je věc v právním smyslu, tedy způsobilý

předmět občanskoprávních vztahů včetně práva vlastnického (nikoliv tedy součást

jiné věci). Stavba jako věc v právním smyslu je přitom věcí nemovitou nebo

movitou.“. V rozhodnutí publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek, ročník 1992, pod č. 4, Nejvyšší soud dovodil, že „součást věci není

způsobilým předmětem občanskoprávního vztahu, pokud není zákonem stanoveno

jinak. Součást věci sdílí to, co se po právní stránce týká věci hlavní.“.

Za této situace, kdy odvolací soud se neodchýlil o judikatury řešící

spornou otázku, a kdy rozhodnutí odvolacího soudu neřeší právní otázku, která

by měla pro rozhodnutí zásadní význam i z hlediska rozhodovací činnosti vůbec,

napadené rozhodnutí odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam.

Z uvedeného vyplývá, že dovolání není přípustné ani podle § 239 odst. 2

OSŘ. Dovolací soud proto podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. c) OSŘ

dovolání odmítl jako nepřípustné.

Dovolacími důvody podle § 241 odst. 3 písm. b) a c) OSŘ by se dovolací

soud mohl zabývat jen za předpokladu přípustného dovolání.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že žalobce

byl neúspěšný a úspěšnému žalovanému náklady řízení nevznikly (§243b odst. 4, §

224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 OSŘ).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. května 2002

JUDr. František Balák,v.r.

předseda senátu