22 Cdo 2345/2003
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.
Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Víta Jakšiče ve věci
žalobce P. J., zastoupeného advokátem, proti žalovaným: 1) J. J., a 2) T. J.,
zastoupeným advokátem, o určení nemovitosti jako součásti nevypořádaného
společného jmění manželů, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 16 C
64/98, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25.
března 2003, č. j. 21 Co 356/2001-65, takto:
I. Dovolání se zamítá
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Městský soud v Brně (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 28.
února 2001, č. j. 16 C 64/98-52, zamítl žalobu, aby soud určil, že nemovitosti
zapsané u Katastrálního úřadu B. na LV č. 2343 pro obec B., kat. území L., a to
objekt bydlení č. p. 1515 na pozemku parc. č. 600 a pozemek parc. č. 600 o
výměře 130 m2, jsou součástí dosud nevypořádaného společného jmění rozvedených
manželů žalobce a žalované 1). Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.
Soud prvního stupně na podkladě provedeného dokazování vzal za
prokázané, že manželství žalobce a žalované 1) zaniklo rozvodem 1. 4. 1997. Za
trvání tohoto manželství uzavřela 26. 4. 1996 žalovaná 1) jako kupující s J.
Š. jako prodávající kupní smlouvu, jejímž předmětem byly sporné nemovitosti. V
katastru nemovitostí je jako vlastník sporných nemovitostí vedena žalovaná 1).
Kupní cena nemovitostí byla zaplacena z hypotečního úvěru, poskytnutého bankou
žalované 1), který však byl splácen z výlučných prostředků žalovaného 2) (syna
žalobce a žalované) a jeho manželky. Darovací smlouvou z 23. 2. 2001 žalovaný
2) a jeho manželka P. J. jako dárci darovali, popř. potvrdili, že již darovali,
všechny finanční prostředky až dosud jimi v minulosti postupně zaplacené na
hypoteční úvěr včetně úroků žalované 1) jako obdarované, která dar přijala.
Podle názoru soudu prvního stupně sporné nemovitosti nemohou být předmětem
bezpodílového spoluvlastnictví žalobce a žalované 1), neboť nebyly pořízeny z
jejich společných finančních prostředků.
Krajský soud v Brně jako soud odvolací k odvolání žalobce rozsudkem ze
dne 25. března 2003, č. j. 21 Co 356/2001-65, rozsudek soudu prvního stupně
změnil tak, že určil, že sporné nemovitosti jsou součástí dosud nevypořádaného
společného jmění rozvedených manželů žalobce a žalované 1). Dále rozhodl o
náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů. Podle odvolacího soudu výčet
věcí, které jsou vyloučeny ze společného jmění manželů, uvedený v § 143 odst. 1
písm. a) ObčZ, je taxativní a nelze je žádným způsobem rozšiřovat, nebyla-li
mezi manžely uzavřena smlouva o rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění
manželů podle § 143a ObčZ. Existenci takové smlouvy účastníci netvrdili.
Zakoupila-li žalovaná 1) nemovitosti z peněz získaných hypotékou, není tento
způsob nabytí nemovitostí ve smyslu § 143 odst. 1 písm. a) ObčZ vyloučen jako
nabývací způsob věcí, které do společného jmění manželů nepatří. Pro posouzení,
zda věc náleží do společného jmění manželů či nikoli, není rozhodující, kterým
z manželů byl úvěr splácen a zda byl splácen ze společných prostředků nebo
výlučných prostředků jen jednoho z nich. Odvolací soud dospěl k závěru, že
předmětné nemovitosti patří do dosud nevypořádaného společného jmění žalobce a
žalované 1) bez ohledu na tvrzení žalobce, že na zaplacení kupní ceny byly
použity i jejich společné finanční prostředky.
Proti rozsudku odvolacího soudu, a to do všech výroků, podali žalovaní
dovolání z důvodu nesprávného právního posouzení věci. Namítají, že žalovaná 1)
uzavřela kupní smlouvu z 26. 4. 1996 s výslovným souhlasem žalobce s tím, že
žalobce si na nemovitosti neklade žádné nároky, což žalobce ve smlouvě svým
podpisem potvrdil, neboť v době uzavření této smlouvy žalobce se žalovanou 1)
již od května 1995 nevedli společnou domácnost. Kupní smlouva byla uzavřena za
účelem zajištění samostatného bydlení žalovaného 2) a jeho rodiny. Protože
žalovaný 2) neměl v té době možnost zajistit si úvěr sám, učinila tak proto
žalovaná 1). Od počátku však bylo dohodnuto, že žalobce se nebude na splácení
hypotečního úvěru nijak podílet. Úvěr byl a dosud je splácen jen žalovanou 1)
prostřednictvím žalovaného 2), který ji samotné spolu se svojí manželkou za
tímto účelem postupně poskytují finanční prostředky. S ohledem na vzniklou a
předem dohodnutou situaci žalovaná 1) 15. 12. 1997 převedla vlastnické právo na
žalovaného 2). Navrhli, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a
věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Žalobce se k dovolání nevyjádřil.
Nejvyšší soud jako soud dovolací po zjištění, že dovolání bylo podáno
oprávněnými osobami včas a že je přípustné, přezkoumal napadený rozsudek podle
§ 242 odst. 1 a 3 občanského soudního řádu (dále „OSŘ“) a dospěl k závěru, že
dovolání není důvodné.
Podle § 242 odst. 3 věta druhá OSŘ je-li dovolání přípustné, dovolací
soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a
b) a § 229 odst. 3 OSŘ, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za
následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny.
Dovolatelé takové vady nenamítali a ani dovolacím soudem nebyly zjištěny. Proto
se dovolací soud zabýval jen výslovně uplatněným dovolacím důvodem podle § 241a
odst. 2 písm. b) OSŘ tak, jak byl v dovolání vymezen.
Nesprávným právním posouzením věci je omyl soudu při aplikaci práva na zjištěný
skutkový stav (skutkové zjištění). O mylnou aplikaci právních předpisů se
jedná, jestliže soud použil jiný právní předpis, než který měl správně použít,
nebo aplikoval sice správný právní předpis, ale nesprávně jej vyložil, popř. že
ze správných skutkových zjištění vyvodil nesprávné právní závěry.
S ohledem na již ustálený výklad čl. VIII odst. 2 věty první zákona č.
91/1998 Sb. Nejvyšším soudem a na to, že bezpodílové spoluvlastnictví účastníků
zaniklo dne 1. dubna 1997, bylo třeba na daný spor aplikovat ustanovení
občanského zákoníku o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví (nyní jde o
institut společného jmění manželů), a to ve znění před novelou provedenou
zákonem č. 91/1998 Sb. (dále „ObčZ). V tomto ohledu lze odkázat na rozsudek
Nejvyššího soudu ČR ze 17. 1. 2001, sp. zn. 22 Cdo 2433/99, publikovaný v
Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaném nakladatelstvím C. H. Beck, pod
C 45 – bod 3. Protože obsah ustanovení § 143 ObčZ je ve vztahu k řešení daného
sporu prakticky shodný s ustanovením § 143 občanského zákoníku ve znění po
novele provedené zákonem č. 91/1998 Sb., nepovažoval dovolací soud pochybení
odvolacího soudu, spočívající v aplikaci ustanovení občanského zákoníku po
novele č. 91/1998 Sb. o společném jmění manželů, za důvod pro vyhovění
dovolacímu návrhu. Řešení sporné právní otázky odvolacím soudem je zcela
správné a odpovídá soudní praxi dopadající na právní vztahy vzniklé za trvání
bezpodílového spoluvlastnictví manželů jak před uvedenou novelizací, tak i po
ní.
Podle § 143 ObčZ v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů je vše, co
může být předmětem vlastnictví a co bylo nabyto některým z manželů za trvání
manželství, s výjimkou věcí získaných dědictvím nebo darem, jakož i věcí, které
podle své povahy slouží osobní potřebě nebo výkonu povolání jen jednoho z
manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednomu z
manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství anebo
jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka.
Není sporné, že kupní cena za předmětné nemovitosti byla zaplacena z
peněz získaných žalovanou 1) za trvání manželství jejího manželství se žalobcem
od banky hypotečním úvěrem.
Bývalý Nejvyšší soud ČSSR již v rozsudku z 28. 11. 1969, sp. zn. 8 Cz
36/69, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí pod č. 57, ročník 1970,
zaujal právní názor, že „vznikl-li za trvání manželství dluh, z něhož byl
zavázán jenom jedem z manželů, který např. uzavřel vlastním jménem smlouvu o
půjčce, a bylo-li takto získaných peněz použito na koupi určité věci, tj.
byla-li za ně získána určitá majetková hodnota, náleží i tato hodnota – za
splnění ostatních podmínek uvedených v § 143 o. z. a bez ohledu na to, zda byla
smlouva o půjčce platně uzavřena – do bezpodílového spoluvlastnictví. K závazku
manžela, který takto opatřil peníze, který je povinen je vrátit (ať již jako
plnění ze smlouvy o půjčce či jako neoprávněný majetkový prospěch v případě, že
smlouva o půjčce nebyla platně uzavřena) a který je vynaložil ve skutečnosti na
společný majetek ze svého, se přihlédne při vypořádání bezpodílového
spoluvlastnictví“. Nejvyšší soud neměl důvod odchýlit se od tohoto právního
názoru.
Nabyla-li žalovaná předmětné nemovitosti za trvání manželství za peníze
získané hypotečním úvěrem, z něhož byla zavázána jen ona, pak s ohledem na
uvedené tyto nemovitosti patří do zaniklého bezpodílového spoluvlastnictví
žalobce a žalované 1), neboť nejde o některý z taxativním způsobem v citovaném
ustanovení vypočtených případů, kdy se do bezpodílového spoluvlastnictví
manželů nenabývá. Na tomto závěru nemůže nic změnit skutečnost, že kupní
smlouvu z 26. 4. 1996 uzavřela jako kupující jen žalovaná 1) a že žalobce
výslovně souhlasil s nabytím vlastnictví k předmětným nemovitostem jenom
žalovanou 1) s tím, že si na ně nečiní žádné nároky. Občanský zákoník po novele
provedené zákonem č. 509/1991 Sb. ustanovením § 143a odst. 1 sice již přiznal
manželům možnost dohodou modifikovat zákonem stanovený rozsah bezpodílového
spoluvlastnictví, tato dohoda však podle § 143a odst. 3 vyžadovala formu
notářského zápisu. K takové dohodě mezi žalobcem a žalovanou 1) nedošlo. Při
její absenci nemohl být vznik bezpodílového spoluvlastnictví vyloučen ani
časově posunován ani jinak modifikován, jak tomu ostatně bylo již před uvedenou
novelou. Za trvání manželství pak přicházelo v úvahu zrušení bezpodílového
spoluvlastnictví jen rozhodnutím soudu za podmínek stanovených § 148 odst. 2
ObčZ. K tomu srov. rozsudek bývalého Nejvyššího soudu SSR z 30. 5. 1973, sp.
zn. 2 Cz 51/73, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí pod č. 74, ročník
1973, jehož právní závěry jsou použitelné i na daný případ.
Z uvedeného vyplývá, že odvolací soud věc posoudil po právní stránce
správně. Proto je správný i dovoláním napadený rozsudek a dovolání muselo být
podle § 243b odst. 2 OSŘ zamítnuto.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že žalovaní
nebyli v řízení úspěšní a žalobci náklady nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224
odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 OSŘ).
Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 12. února 2004
JUDr. František Balák, v. r.
předseda senátu