Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 3421/2006

ze dne 2007-10-30
ECLI:CZ:NS:2007:22.CDO.3421.2006.1

22 Cdo 3421/2006

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z

předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího

Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně J. K., zastoupené advokátkou, proti žalovanému

J. K., zastoupenému advokátem, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u

Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 13 C 317/2004, o dovolání žalobkyně proti

rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 1. března 2006, č. j. 13 Co

806/2005-76, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Okresní soud v Chebu (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem

ze dne 28. července 2005, č. j. 13 C 317/2004-46, vypořádal společné jmění

manželů tak, že pod bodem I. výroku do výlučného vlastnictví

žalobkyně přikázal nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro K. k.,

katastrální pracoviště Ch., na LV pro obec P. a kat. území Š., a to

rodinný dům, stavební pozemek parc. č. 93 a pozemek parc. č. 83/4, a blíže

označené věci movité. Pod bodem II. žalobkyni přikázal zůstatek závazku z

hypotečního úvěru GE M. B., a. s., k 24. 9. 2004 ve výši 994 625,36 Kč.

Pod bodem III. uložil žalovanému, aby žalobkyni zaplatil částku 94 637,68 Kč.

Dále rozhodl o nákladech řízení a soudním poplatku.

Soud prvního stupně zjistil, že manželství účastníků uzavřené 14. 12. 2002

zaniklo rozvodem 24. 9. 2004. Předmětem vypořádání společného jmění manželů

účastníci učinili věci, uvedené ve výroku rozsudku soudu prvního stupně, na

jejichž cenách se dohodli. Nesporným rovněž učinili, že žalobkyně za trvání

manželství vnesla do společného jmění manželů částku 200 000,- Kč z prodeje

členského podílu v bytovém družstvu. Nesplacený zůstatek hypotečního úvěru

činil ke dni zániku společného jmění manželů 994 625,36 Kč. Soud prvního stupně

ve shodě s návrhy účastníků přikázal všechny věci do výlučného vlastnictví

žalobkyně a přikázal jí i závazek z hypotečního úvěru s tím, že se vztahuje k

předmětným nemovitostem. Bez bližšího odůvodnění zohlednil ve prospěch

žalobkyně její vnos do společného jmění manželů ve výši 200 000,- Kč.

Krajský soud v Plzni jako soud odvolací k odvolání žalovaného rozsudkem ze

dne 1. března 2006, č. j. 13 Co 806/2005-76, změnil rozsudek soudu prvního

stupně v napadené části ve věci samé ve výroku pod bodem III. tak, že žalobkyni

uložil, aby žalovanému zaplatila částku 5 362,50 Kč. Ve výroku pod bodem V.

ohledně soudního poplatku rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a dále rozhodl

o nákladech odvolacího řízení. Odvolací soud se „neztotožnil s rozhodnutím

soudu prvního stupně“, pokud ten částku 200 000,- Kč „zhodnotil jako vnos

žalobkyně do společného jmění manželů“. K tomu odvolací soud uvedl, že jako

vnos z odděleného majetku manžela do společného jmění manželů nelze považovat

to, co manžel ze svého majetku vynaložil na péči o rodinu podle zásad zákona o

rodině. Zpravidla lze nahradit „investice, které se ve společném majetku ještě

projevují, pokud před zánikem společného jmění manželů nebylo z toho už vše

jinak utraceno“. Protože žalobkyně žádným způsobem nespecifikovala, které

konkrétní věci movité či nemovité byly pořízeny z jejích prostředků, odvolací

soud nepovažoval částku 200 000,- Kč za vnos žalobkyně do společného jmění

manželů.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání z důvodu

nesprávného právního posouzení věci. Podle názoru žalobkyně nebylo nutné, aby

specifikovala konkrétní věci, které byly pořízeny výlučně z prostředků

žalobkyně, jestliže její vnos v částce 200 000,- Kč do společného jmění manželů

nebyl žalovaným „rozporován“. Navrhla, aby dovolací soud rozsudek odvolacího

soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalovaný se zcela ztotožnil s rozhodnutím odvolacího soudu a navrhl zamítnutí

dovolání.

Nejvyšší soud ČR (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací po zjištění, že

dovolání bylo podáno oprávněnou osobou včas a jde o dovolání přípustné, dospěl

k závěru, že dovolání není důvodné.

Podle § 149 odst. 2 věty prvé a druhé občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“)

zanikne-li společné jmění manželů, provede se vypořádání, při němž se vychází z

toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného

jmění jsou stejné. Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno,

co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze

společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek.

Podle § 143 odst 1 ObčZ společné jmění mimo jiné netvoří majetek nabytý jedním

z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela.

Dovolatelka neuplatnila dovolací důvod podle § 241a odst. 3 občanského soudního

řádu (dále jen „OSŘ“), t. j. že skutková zjištění odvolacího soudu nemají oporu

v provedeném dokazování. Soudy obou stupňů vycházely ze skutkového zjištění

učiněného ze shodných tvrzení účastníků (§ 120 odst. 4 OSŘ), že žalobkyně za

trvání manželství disponovala částkou 200 000,- Kč z prodeje členského podílu v

bytovém družstvu a že tato částka byla za soužití účastníků spotřebována.

Odvolací soud pak toto skutkové zjištění upřesnil dále tak, že tato částka byla

za trvání manželství spotřebována, ale nepromítá se v žádné z vypořádávaných

věcí – jinými slovy nebyla vynaložena na pořízení některé z věcí, jež byly

soudem vypořádávány. Za daného stavu věci pak dovolacímu soudu nezbylo než

vycházet ze zjištění, že dovolatelka neprokázala, že by uvedený obnos

investovala do některé z věcí, resp. majetku, který jí byl v dané věci

přikázán. Podle dovolací námitky žalobkyně mělo být podle citovaného § 149

odst. 2 ObčZ postupováno, i když předmětná částka byla v průběhu manželství

účastníků spotřebována.

Soudy obou stupňů se liší se v právním posouzení, zda spotřebu uvedené částky

za trvání manželství účastníků lze podřadit pod tzv. vnos do společného

majetku, za který by měla investujícímu manželovi (manželce) ve smyslu § 149

odst. 2 věty druhé ObčZ náležet náhrada. Dovolací soud považuje za správný

názor odvolacího soudu. Podle jednotné soudní praxe i podle jasného znění

zákona věci pořízené za peníze výlučně náležející jednomu manželovi, jsou ve

výlučném vlastnictví tohoto manžela, nepatří do společného jmění manželů a v

řízení o vypořádání tohoto jmění se nestávají předmětem vypořádání. Jsou-li

takové prostředky vynaloženy na běžnou spotřebu (např. potraviny, dovolenou

apod.), nelze za to požadovat náhradu. Náhrada za prostředky vnesené do

společného jmění manželů tak přichází v úvahu skutečně jen v těch případech,

kdy jsou použity současně se společnými prostředky manželů na pořízení určité

věci, a to za předpokladu, že taková věc ke dni zániku společného jmění manželů

existuje, resp. nebyla spotřebována či neztratila hodnotu.

Jestliže žalobkyně neprokázala, že by svých 200 000,- Kč investovala do některé

ze společných věcí, dovolacímu soudu, vázanému žalobkyní uplatněným dovolacím

důvodem a rozsahem jejich dovolacích námitek, nezbylo, než aby rozhodnutí

odvolacího soudu považoval za správné. Proto dovolání žalobkyně podle § 243b

odst. 2 OSŘ zamítl.

V dovolacím řízení žalobkyně nebyla úspěšná a žalovanému vznikly náklady v

souvislosti se zastoupením advokátem. Dovolací soud však podle § 243b odst. 5,

§ 224 odst. 1 a § 150 OSŘ žalovanému náhradu nákladů řízení nepřiznal. Důvody

hodné zvláštního zřetele, pro které soud nemusí výjimečně náhradu nákladů

řízení zcela nebo zčásti přiznat, dovolací soud spatřuje v tom, že žalovaný,

který nepopíral, že žalobkyně vnesla do společného majetku částku 200 000,- Kč,

se nepochybně podílel na spotřebování této částky, která žalobkyni s ohledem na

výsledek dovolacího řízení nahrazena nebude, nehledě na to, že za této situace

žalovaný zaplatí žalobkyni na vypořádání podstatně nižší částku, než jak

stanovil soud prvního stupně. Dovolací soud také přihlédl k obsahu vyjádření

žalovaného k dovolání, v němž žalovaný nic podstatného neuvedl, a náklady

spojené s jeho podáním se tak jeví na hranici jejich účelnosti.

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. října 2007

JUDr. František Balák,

v. r.

předseda senátu