Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 4368/2011

ze dne 2012-02-29
ECLI:CZ:NS:2012:22.CDO.4368.2011.1

22 Cdo 4368/2011

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z

předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr.

Jiřího Spáčila, CSc., a JUDr. Zdeňka Pulkrábka, Ph.D., ve věci žalobkyně Z. J.

B., bytem v B., zastoupené JUDr. Lenkou Benešovskou, advokátkou se sídlem v

Brně, Adamovská 97/17, proti žalovanému R. J., bytem v N., zastoupenému JUDr.

Pavlem Škvrnou, advokátem se sídlem v Brně, Pellicova 20/2c, o vypořádání

společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 6 C

856/2002, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5.

května 2011, č. j. 14 Co 276/2010-332, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 5. května 2011, č. j. 14 Co

276/2010-332, a rozsudek Okresního soudu v Břeclavi ze dne 23. února 2010, č.

j. 6 C 856/2002-312, se ruší a věc se vrací Okresnímu soudu v Břeclavi k

dalšímu řízení.

Okresní soud v Břeclavi (dále jen „soud prvního stupně“) rozhodl v

řízení o vypořádání společného jmění manželů mezitímním rozsudkem ze dne 23. února 2010, č. j. 6 C 856/2002-312, tak, že „základ žalobního nároku ohledně

toho, že vlastnické právo žalobkyně a žalovaného k nemovitostem v katastrálním

území N.“, které soud prvního stupně ve výroku rozsudku specifikoval, „je

předmětem vypořádání jejich zaniklého společného jmění manželů; je

opodstatněný“. Soud prvního stupně vyšel ze skutečnosti, že mezi účastníky bylo

sporné, zda předmětem vypořádání mají být nemovitosti jakožto součást zaniklého

společného jmění manželů, anebo toliko investice z tohoto společného jmění

manželů do daných nemovitostí, pokud by patřily do výlučného vlastnictví

žalovaného. Vyřešení této otázky považoval za podstatné z hlediska

hospodárnosti řízení a volby dalšího procesního postupu zejména v oblasti

dokazování, neboť umožní závěr, zda je namístě provádět dokazování ohledně ceny

předmětných nemovitostí, pokud tvoří součást společného jmění manželů, nebo

dokazování k otázkám rozsahu a hodnoty tvrzených investic. Protože „takového

dokazování by bylo značně složité, rozsáhlé, zdlouhavé a finančně i časově

velmi náročné jak pro soud, tak i pro oba účastníky, bylo vhodné řešení této

předběžné právní otázky postavit na jisto mezitímním rozsudkem, a to jak v

zájmu hospodárnosti řízení, tak i v zájmu ochrany práv a právní jistoty obou

účastníků“. Na základě dokazování ve věci samé dospěl k závěru – podrobně

odůvodněnému v rozsudku – že nemovitosti jsou součástí společného jmění manželů

a z tohoto důvodu také předmětem vypořádání. Rozhodl proto mezitímním

rozsudkem, že „je opodstatněný základ žalobního nároku ohledně toho, že

vlastnické právo žalobkyně a žalovaného k daným nemovitostem je předmětem

vypořádání jejich zaniklého společného jmění manželů.“

Krajský soud v Brně (dále jen „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 5. května 2011, č. j. 14 Co 276/2010-332, mezitímní rozsudek soudu prvního stupně

změnil tak, že „základ žalobního nároku na vypořádání práva účastníků k

nemovitostem“, které ve výroku rozsudku specifikoval, „jako součásti jejich

zaniklého společného jmění manželů, není opodstatněný“. Odvolací soud se

ztotožnil se soudem prvního stupně potud, že do úvahy přicházelo v procesním

rámci rozhodnutí formou mezitímního rozsudku; oproti soudu prvního stupně

dospěl z hlediska věcného posouzení k závěru, že nemovitosti nabyl žalovaný

ještě před uzavřením manželství, a součást zákonného majetkového společenství

tudíž netvoří. Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním s přípustností podle §

237 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) a uplatnila

dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. V dovolání polemizovala

se závěrem odvolacího soudu o tom, že předmětné nemovitosti součást společného

jmění manželů netvoří, když podle jejího názoru – podrobně rozvedeného v

dovolání – byly nabyty účastníky za trvání jejich manželství. Navrhla proto,

aby dovolací soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k

dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky, po zjištění, že dovolání je přípustné podle §

237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. a bylo podáno včas oprávněnou osobou, přezkoumal

napadený rozsudek při vázanosti uplatněným dovolacím důvodem (§ 242 odst. 3

věta první o. s. ř.) bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.)

a dospěl k závěru, že dovolání je důvodné. Podle § 242 odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí odvolacího soudu lze přezkoumat

jen z důvodů uplatněných v dovolání. Je-li dovolání přípustné, dovolací soud

přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a §

229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny. Protože soud prvního stupně rozhodl formou tzv. mezitímního rozsudku a odvolací

soud v procesní rovině považoval tento postup za správný, zabýval se dovolací

soud nejprve posouzením, zda obstojí v daných konkrétních poměrech úvaha o

použitelnosti mezitímního rozsudku. Jestliže by totiž vydání mezitímního

rozsudku do úvahy nepřicházelo, nemohly by bez dalšího obstát ani závěry

odvolacího soudu v rovině věcného posouzení, neboť řízení před soudy obou

stupňů by bylo postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné

rozhodnutí ve věci. Podle ustanovení § 152 odst. 1 o. s. ř. rozsudkem rozhoduje soud o věci samé. Zákon stanoví, kdy soud rozhoduje ve věci samé usnesením. Podle ustanovení § 152 odst. 2 o. s. ř. rozsudkem má být rozhodnuto o celé

projednávané věci. Jestliže to však je účelné, může soud rozsudkem rozhodnout

nejdříve jen o její části nebo jen o jejím základu. Zákon - za podmínky, že je to účelné – připouští, aby soud rozhodl samostatným

rozsudkem jen o základu projednávané věci a aby o výši nároku rozhodl v

rozsudku konečném. Soudní praxe dospěla již v minulosti k závěru, že za základ

projednávané věci, o němž soud může rozhodnout mezitímním rozsudkem, je nutno

zpravidla považovat všechny sporné otázky vyplývající z uplatňovaného návrhu,

které musí soud posoudit, má-li o věci rozhodnout, s výjimkou výše nároku. Rozhodnutím o základu projednávané věci není řešení předběžné otázky pro

rozhodování o věci samé. Posouzení předběžné otázky nemůže být vyjádřeno formou

výroku, nýbrž se může projevit jen ve způsobu rozhodnutí o nároku ve věci samé

a může být uvedeno jen v odůvodnění rozsudku (srov. Sborník I, Nejvyšší soud o

občanském soudním řízení v některých věcech pracovněprávních, občanskoprávních

a rodinněprávních, SEVT, Praha 1974, str. 116). K uvedeným závěrům jakožto použitelným i v současné době se dovolací soud

přihlásil v rozsudku ze dne 10. listopadu 2003, sp. zn. 21 Cdo 1038/2003,

uveřejněném v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck, pod pořadovým č. C 2243, se zdůrazněním, že rozhodnutím o základu

projednávané věci není rozhodnutí, jehož výrokem se řeší předběžná otázka. Podle přesvědčení dovolacího soudu nebyly splněny podmínky, aby soud prvního

stupně rozhodoval ve věci mezitímním rozsudkem v podobě, v jaké tak učinil,

čímž zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve

věci.

Soud prvního stupně pochybil již tím, jestliže mezitímním rozsudkem formuloval

závěr, že předmětem vypořádání společného jmění manželů je „vlastnické právo

žalobkyně a žalovaného k nemovitostem“, neboť v obecné rovině jsou předmětem

vypořádání nemovitosti jako takové, coby majetek tvořící součást společného

jmění manželů, a nikoliv vlastnické právo k nim. Zejména však soud prvního

stupně nesprávně postupoval v tom, že v mezitímním rozsudku nerozhodl ve

skutečnosti o základu nároku, ale toliko o prvotní předběžné otázce, jíž je v

řízení o vypořádání společného jmění manželů posouzení, zda určitý majetek

tvoří součást společného jmění či nikoliv, a zda tedy je či není předmětem

vypořádání. Z rozsudku soudu prvního stupně ostatně není jakkoliv patrno, v čem

by měla podle jeho názoru spočívat otázka výše nároku, o níž by mělo být

rozhodnuto rozsudkem konečným, když řízení o vypořádání společného jmění

manželů, jehož předmětem jsou věci movité či nemovité, které se omezuje v

mezitímním rozsudku na závěr, že určité věci součást společného jmění manželů

tvoří a jsou předmětem vypořádání, nevyjadřuje nic víc než základní předpoklad

pro vypořádání spočívající v tom, že tyto věci jsou součástí zaniklého

společného jmění manželů. Soud prvního stupně ostatně ani ve výroku rozsudku

nevyhradil rozhodnutí o výši nároku a náhradě nákladů řízení rozsudku

konečnému, ale omezil se na výrok týkající se rozsahu společného jmění manželů. Podle přesvědčení dovolacího soudu však soudu prvního stupně bránila v

rozhodnutí formou mezitímního rozsudku samotná povaha řízení o vypořádání

společného jmění manželů, jehož předmětem žalobkyně učinila nemovité věci. Mezitímním rozsudkem soud rozhoduje o právním základu věci a vyjadřuje se jím k

tomu, zda žalobce má vůbec na požadované plnění právo a v jakém rozsahu. Základem věci se rozumí posouzení všech otázek, které vyplývají z uplatněného

nároku, s výjimkou okolností, které se týkají jen výše nároku (plnění) – (k

tomu srovnej: Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, str. 1029). Podle ustálené judikatury o zrušení nebo omezení věcného břemene není možno

rozhodnout mezitímním rozsudkem, neboť zrušení či omezení věcného břemene a

přiměřená náhrada za ně nejsou v poměru základu uplatňovaného nároku a jeho

výše ve smyslu ustanovení § 152 odst. 2 o. s. ř. (srov. rozsudek Nejvyššího

soudu České republiky ze dne 30. září 1986, sp. zn. 3 Cz 48/86, publikovaný v

elektronickém systému Lex Data a v Automatizovaném systému právních informací –

ASPI – pod evidenčním číslem JUD 10676 CZ). Tato judikatura je současnou

odbornou literaturou považována stále za použitelnou (k tomu srovnej: Drápal,

L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1030, judikatura, bod II). Z uvedených závěrů

vyšel dovolací soud i v rozsudku ze dne 31. května 2011, sp. zn. 22 Cdo

2957/2009, uveřejněném na internetových stránkách Nejvyššího soudu České

republiky – www.nsoud.cz, kde je vztáhl na případy náhrady za zřízení práva

tzv.

nezbytné cesty ve smyslu § 151o odst. 3 obč. zák. Závěry uvedené judikatury obecně vystihují – a potud jsou mutatis mutandis

použitelné i v souzené věci – okolnost, že pokud jde o vypořádání právního

vztahu, jež je spojeno s povinností poskytnutí přiměřené náhrady za toto

vypořádání, nejde o vztah základu nároku a jeho výše v intencích § 152 odst. 2

o. s. ř. Obdobně to platí i v poměrech vypořádání společného jmění manželů. Jestliže je vypořádání zaniklého majetkového společenství řízením, v němž soud

není vázán návrhem účastníků řízení na způsob vypořádání, a jedná se o případ,

kdy z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahů mezi účastníky,

pak volba konkrétního způsobu vypořádání společného jmění manželů soudem a

poskytnutí přiměřené náhrady tam, kde jsou věci přikazovány do výlučného

vlastnictví některého z účastníků (nebo jsou přikázány jednotlivé věci každému

z účastníků v nestejné hodnotě) není v poměru základu nároku a jeho výše. Jestliže soud prvního stupně rozhodl mezitímním rozsudkem, ač pro takový postup

nebyly splněny zákonné podmínky, zatížil řízení vadou ve smyslu § 241a odst. 2

písm. a) o. s. ř., a jeho rozhodnutí tak není správné (k tomu

srovnej rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. května 2011, sp. zn. 22 Cdo 2957/2009, uveřejněným na internetových stránkách Nejvyššího soudu

České republiky – www.nsoud.cz). Odvolací soud měl v odvolacím řízení tuto vadu napravit postupem podle § 219a

odst. 1 písm. a) o. s. ř., tj. kasací napadeného rozhodnutí, což však neučinil

a naproti tomu rozhodl tzv. negativním mezitímním rozsudkem, jehož vydání

současná odborná literatura vylučuje (k tomu srovnej: Drápal, L., Bureš, J. a

kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, str. 1029). Soudní praxe vydání negativního mezitímního rozsudku

ustáleně považuje za vadu, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve

věci (k tomu srovnej rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. března 2004, sp. zn. 25 Cdo 2212/2005, uveřejněný v Souboru civilních

rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu České republiky, C. H. Beck, pod

pořadovým č. C 2545 nebo rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. listopadu 2006, sp. zn. 25 Cdo 613/2005, uveřejněný tamtéž pod pořadovým č. C

4813). Protože rozsudek odvolacího soudu není správný, Nejvyšší soud České republiky -

aniž by se mohl zabývat věcí samou (k tom srovnej rozsudek Nejvyššího soudu

České republiky ze dne 10. listopadu 2003, sp. zn. 21 Cdo 1038/2003, uveřejněný

v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck, pod

pořadovým č. C 2243) - jej zrušil (§ 243b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.). Vzhledem k tomu, že důvody, pro které byl zrušen rozsudek odvolacího soudu

(vada řízení), platí i na rozsudek soudu prvního stupně, zrušil Nejvyšší soud

České republiky i toto rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu

řízení (§ 243b odst. 3 věta druhá o. s. ř. ). P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.