Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 443/2007

ze dne 2008-02-05
ECLI:CZ:NS:2008:22.CDO.443.2007.1

22 Cdo 443/2007

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve

věci žalobkyně V. Ch., zastoupené advokátem, proti žalovanému Ing. V. P.,

zastoupenému advokátem, o určení vlastnictví k části pozemku, vedené u

Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 19 C 210/2001, o dovolání

žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. května 2006, č. j.

42 Co 75/2006-222, 42 Co 76/2006, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. května 2006, č. j. 42 Co

75/2006-222, 42 Co 76/2006, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu

řízení.

Okresní soud ve Frýdku-Místku (dále „soud prvního stupně) rozsudkem ze

dne 14. listopadu 2005, č. j. 19 C 210/2001-170, ve znění usnesení téhož soudu

ze dne 6. ledna 2006, č. j. 19 C 210/2001-191, určil, „že žalobkyně je

vlastníkem části pozemku parc. č. 40 – zastavěná plocha v k. ú. B., obec B.,

zapsaného na LV č. 363 u Katastrálního úřadu pro M. k., katastrální pracoviště

F. – M., nově označené dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku,

vypracovaného společností G. G., s. r. o., dne 23. 8. 2005 pod číslem plánu

1168-028/2005, který je nedílnou součástí tohoto rozsudku, jako parc. č. 40/2 –

ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 45 m2“. Dále rozhodl o nákladech řízení.

Soud prvního stupně mimo jiné zjistil, že žalobkyně je vlastnicí

pozemku parc. č. 39 a domu č. p. 400 (dříve parc. č. 359 a 391 a dům č. p. 327), žalovaný je vlastníkem pozemku parc. č. 40 (dříve parc. č. 360 a 390). Kupní smlouvou bez data, uzavřenou mezi prodávajícím T. J., právním předchůdcem

žalobkyně, a J. P. jako kupujícím, právním předchůdcem žalovaného, podepsanou

toliko T. J., mělo dojít k převodu části parc. č. 391, označené jako „část,

která na zadní straně domu č. p. 327 v B. se nachází a která s dvorem

kupujícího sousedí a v okapu domu č. p. 327 rovným směrem od jedné cesty až k

druhé se táhne“, za kupní cenu 25 zlatých, která měla být zaplacena při podpisu

smlouvy. Touto smlouvou se kupující zavázal, „že za účelem opravy domu č. p. 327 nechá prodávajícímu užívat tuto odkoupenou část pozemku k postavení žebře a

jiného náčiní“. V roce 1966 byla v kat. území B. zahájena obnova mapového

operátu novým mapováním. Platnost výsledku tohoto mapování byla vyhlášena v

roce 1973. V roce 1979 bylo provedeno nové technickohospodářské měření a v roce

1980 začalo docházet ke komplexnímu zakládání právních vztahů evidence

nemovitostí, kdy jednotliví vlastníci a uživatelé pozemků v rámci tzv. námitkového řízení měli možnost seznámit se s výsledky obnovy mapového operátu

a vznést k němu případné námitky. Žalobkyně byla v roce 1980 přítomna na

tehdejším středisku geodézie a nevznesla žádné námitky. Katastrální úřad ve F. – M., na který se žalobkyně podáním z 11. 10. 1998 obrátila s žádostí o

prošetření správnosti hranice mezi pozemky účastníků parcelních čísel 39 a 40,

nejprve připustil, že porovnáním zákresů parcel v katastrální mapě se stavem v

katastrální mapě bývalého pozemkového katastru, jakož i porovnáním výměru

původního katastru s dnešním stavem, došlo k posunu hranice mezi pozemky v

neprospěch žalobkyně, s tím, že zřejmá chyba v zákresu vlastnické hranice bude

opravena. S ohledem na námitky tehdejší vlastnice pozemku parc. č. 40

katastrální úřad žádost žalobkyně zamítl, zákres hranice mezi pozemky však byl

znovu ověřen, hranice zůstala zakreslena v původním stavu, avšak jako hranice

sporná. Rozhodnutím z 28. 11. 2001 Katastrální úřad ve F. – M. rozhodl, že

vlastnická hranice mezi pozemky parcelních čísel 39 a 40 „bude nadále

zakreslena mapovou značkou katastrální mapy, hranice nesporná“. Současná

hranice mezi pozemky účastníků parcelních čísel 39 a 40, jak je vyznačena v

katastrální mapě pro kat. území B., mapový list 0-8/2, neodpovídá stavu podle

původního katastru. „Oproti původnímu stavu došlo na úkor parc. č. 39, původně

označené jako parc. č. 359, ve prospěch parc. č. 40, původně označené jako

parc. č. 360, k oddělení části pozemku z parc. č. 39, který je v geodetickém

zaměření, jakož i v geometrickém plánu, jak byly vypracovány společností G. G.,

s. r. o., označen jako díl C.“ Soud prvního stupně zaujal právní názor, že

označená kupní smlouva bez data, o kterou žalovaný opíral své vlastnické právo

ke spornému pozemku, není smlouvou v právním smyslu, neboť není podepsána oběma

smluvními stranami a projev vůle nabyvatele z ní nelze vyvodit.

Dále uvedl, že

navíc specifikace předmětu smlouvy nebyla provedena tak, aby byla srozumitelná

i pro třetí osoby. Na podkladě této listiny nebylo vloženo vlastnické právo k

části pozemku ve prospěch právního předchůdce žalovaného. Chybí tak titul, na

jehož základě mohlo držiteli vzniknout vlastnické právo k části pozemku

vydržením. Podle soudu prvního stupně tuto listinu nelze hodnotit ani jako

domnělý právní titul. Poukázal také na to, že v roce 1892, tj. kdy kupní

smlouva byla údajně sepsána, J. P. byl vlastníkem pozemků parc. č. 360 a parc. č. 390 jen v rozsahu jedné ideální poloviny. Druhou polovinu spoluvlastnila A. Š. I kdyby kupní smlouva uzavřená mezi T. J. a J. P. byla skutečně uzavřena,

nemohla by se část pozemku parc. č. 391 stát součástí pozemků parcelních čísel

360 a 390 s ohledem na jiný vlastnický režim těchto pozemků. Nebylo prokázáno,

že by J. P. polovinu pozemku parc. č. 391 převedl na A. Š., která tak vůbec

nemohla být v dobré víře, že jí předmětná část pozemku patří. Od roku 1892 do

roku 1920, kdy J. P. a A. Š. prodali své nemovitosti L. a F. P., nemohla začít

běžet vydržecí doba a po tuto dobu nemohlo u nich dojít ani k nabytí

vlastnictví k předmětné části pozemku mimořádným vydržením, neboť se u nich

nemohlo jednat o držení poctivé. Nemohli pokládat sporný pozemek, který

případně drželi za svůj, ale naopak museli vědět, že pozemek patří někomu

jinému. Vydržet vlastnické právo ke spornému pozemku nemohli ani L. a F. P. pro

nedostatek dobré víry v právní důvod způsobilý k nabytí pozemku. Žalovaný

netvrdil a ani nebylo prokázáno, že by tito vlastnictví ke spornému pozemku

nabyli „formou tzv. mimořádného vydržení po dobu 30 let“. Pokud v roce 1983

byla vlastníkem pozemku nyní parc. č. 40 matka žalovaného, „nemohla být v dobré

víře ve vztahu k titulu, neboť žádný titul neměla“. Její dobrá víra nemohla být

založena na technickohospodářském mapování, protože změny hranic v důsledku

tohoto mapování nemohly změnit skutečný rozsah vlastnického práva. Do roku 1980

matka žalovaného nemohla vědět, jaká byla výměra původního pozemku parc. č. 391, protože v žádné dřívější převodní smlouvě se neuváděla. Pokud podepsala

výkaz změn v roce 1980, podepsala pouze výkaz, na kterém byla uvedena výměra

jejích pozemků. Předpoklad oprávněné držby nebyl naplněn ani u žalovaného.

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací k odvolání žalovaného

rozsudkem ze dne 5. května 2006, č. j. 42 Co 75/2006-222, 42 Co 76/2006,

rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu na požadované určení

zamítl, a rozhodl o nákladech řízení. Odvolací soud se ztotožnil se skutkovým

zjištěním soudu prvního stupně, na rozdíl od soudu prvního stupně však dospěl k

právnímu závěru, že ze strany právních předchůdců žalovaného došlo k nabytí

vlastnického práva ke spornému pozemku formou tzv. mimořádného vydržení podle §

1477 obecného zákoníku občanského (dále „OZO“). Poukázal na § 326 OZO, podle

kterého „kdo z pravděpodobných důvodů má za to, že věc, kterou drží, je jeho,

je držitel poctivý. Nepoctivým držitelem je, kdo ví nebo z okolností se musí

domnívati, že věc, kterou má v držbě, náleží někomu jinému. Pro omyl skutkový

nebo pro neznalost zákona lze být držitelem nikoli řádným (§ 316) a přece

držitelem poctivým“. Podle odvolacího soudu z tohoto ustanovení vyplývá, že

„nepoctivost držby nelze v žádném případě dovozovat z nedostatku právního

titulu pro vydržení (tj. jinými slovy: z nedostatku držby řádné). Pokud tedy T.

J. a J. P. v roce 1892 uzavřeli kupní smlouvu, která neměla náležitosti

předepsané zákonem a která nebyla intabulována do pozemkové knihy (to vše v

důsledku zřejmé neznalosti zákona), a pokud od sepisu smlouvy právní předchůdci

žalovaného sporný pozemek drželi a chovali se jako jeho vlastníci, nelze dospět

k závěru jinému než tomu, že zde došlo k vydržení této nemovitosti podle § 1477

OZO, který pozbyl účinnosti až dne 1. 1. 1951“.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání z důvodu

nesprávného právního posouzení věci. Namítla, že tzv. mimořádným vydržením se

podrobně zabýval soud prvního stupně přesto, že nikdy nebylo žalovaným

namítáno. Žalovaný tak neučinil ani v odvolání. Odvolací soud tak rozhodl na

základě skutečnosti, která nebyla žalovaným tvrzena, v podstatě z úřední moci,

i když nejde o nesporné řízení. Poukázal na druhou větu § 1477 OZO, podle níž

„prokázaná mu nepoctivost držby vylučuje však také v této delší době vydržení“.

Z důkazů provedených soudem prvního stupně vyplývá, že v případě právních

předchůdců žalovaného se nemohlo jednat o poctivou držbu z toho důvodu, že o

sporný pozemek se vedly vždy spory, a byla to žalobkyně, která z tohoto pozemku

odváděla daň. Nebylo také prokázáno, že „právní předchůdci žalovaného sporný

pozemek drželi a chovali se jako vlastníci“. Navrhla, aby dovolací soud

rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalovaný navrhl zamítnutí dovolání s tím, že odvolací soud věc posoudil

po právní stránce zcela správně.

Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací po zjištění, že dovolání bylo

podáno oprávněnou osobou včas a že je přípustné, přezkoumal rozsudek odvolacího

soudu podle § 242 odst. 1 a 3 občanského soudního řádu (dále „OSŘ“) a dospěl k

závěru, že dovolání není důvodné.

Dovolatelka uplatnila výslovně toliko dovolací důvod nesprávného právního

posouzení věci mimo jiné s tvrzením, že odvolací soud konstatoval bez

jakýchkoliv důkazů, že „právní předchůdci žalovaného sporný pozemek drželi a

chovali se jako jeho vlastníci“. Jestliže dovolatelka zpochybnila skutkový

závěr odvolacího soudu o držbě sporného pozemku právními předchůdci žalovaného,

pak podle obsahu (§ 41 odst. 2 OSŘ) uplatnila také dovolací důvod podle § 241a

odst. 3 OSŘ, tj. že rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle

obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování.

Podle § 242 odst. 3 věta druhá OSŘ je-li dovolání přípustné, dovolací

soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a

b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny.

Podle § 213 odst. 1 OSŘ odvolací soud není vázán skutkovým stavem, jak

jej zjistil soud prvního stupně.

Podle § 213 odst. 2 OSŘ odvolací soud může opakovat dokazování nebo je

i doplnit, nejde-li o rozsáhlejší doplnění a lze-li je provést bez průtahů.

Dokazování doplní buď sám nebo prostřednictvím soudu prvního stupně, anebo

soudu dožádaného.

Ustanovení § 213 odst. 1 OSŘ neznamená, že by se odvolací soud mohl bez

dalšího odchýlit od skutkového zjištění soudu prvního stupně. Jestliže tak

hodlá učinit, musí důkazy přímo provedené soudem prvního stupně opakovat, popř.

doplnit (§ 213 odst. 2 OSŘ), a zjednat si tak rovnocenný podklad pro případné

odlišné zhodnocení důkazu. K tomu srov. např. rozhodnutí uveřejněné ve Sbírce

soudních rozhodnutí a stanovisek č. 64, ročník 1966, a č. 92, ročník 1968, a

pod C 61 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. Beck.

Odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně, který v odůvodnění

rozsudku hovoří pouze o případné držbě pozemku J. P. a A. Š. a dále o tom, že

„žádný z vyslechnutých svědků se nebyl schopen vyjádřit k tomu, jak v daném

období od roku 1920 do roku 1951 byla sporná část pozemku užívána“, učinil

jednoznačný skutkový závěr, že „právní předchůdci žalovaného sporný pozemek

drželi a chovali se k němu jako jeho vlastníci“, aniž důkazy provedené soudem

prvního stupně opakoval, případně dokazování sám doplnil. Přitom skutkové

zjištění o držbě pozemku právními předchůdci žalovaného je rozhodující pro

právní posouzení otázky jeho vydržení. Tímto postupem odvolací soud zatížil

řízení vadou řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci

[§ 241a odst. 1 písm. a) OSŘ].

Dovolací soud proto rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil

tomuto soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta prvá OSŘ).

S ohledem na důvod zrušení rozsudku odvolacího soudu bylo předčasné

zabývat se uplatněnými dovolacími důvody, že rozhodnutí spočívá na nesprávném

právním posouzení věci a že vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle

obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování.

Dovolací soud závěrem jen poznamenává:

Jestliže žalovaný v soudním sporu uplatnil námitku vydržení, nelze soudům obou

stupňů vytýkat, že v rámci nezbytného právního posouzení takové námitky a na

základě s tím souvisejících skutkových tvrzení či zjištění uvažovaly i o tzv.

mimořádném vydržení, byť se žalovaný této formy vydržení nedovolával, popř. že

se zabývaly vydržením podle dřívějších předpisů, ač se žalovaný dovolával

ustanovení občanského zákoníku nyní platného. Podle názoru dovolacího soudu

platí, že obecnou blíže nevymezenou námitkou právní povahy (např. promlčení,

vydržení, moderace apod.) vznesenou za řízení jeho účastníkem vůči určitému

uplatněnému nároku jiného účastníka se nalézací soudy mohou zaobírat v jejím

plném rozsahu, tj. podle všech relevantních ustanovení právních předpisů s

touto námitkou souvisejících, jejichž aplikace na daný případ přichází v úvahu,

a to bez ohledu na to, zda účastník, který takovou námitku uplatnil, o možném

širším rozsahu aplikace práva vůbec uvažoval. Ostatně účastník řízení není

povinen určovat, podle jakých ustanovení má být jeho věc posuzována a soud

takovým eventuálním právním vymezením sporných otázek vázán není.

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. února 2008

JUDr. František B a l á k

předseda senátu