22 Cdo 735/2001
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího
Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci
žalobců: A) K. M., B) B. P., C) J. M., a D) P. M., při zastoupení žalobců
B), C) a D) žalobcem A), proti žalované Č. a. k., zastoupené advokátem, o
odstranění neoprávněných zásahů do vlastnického práva žalobců, vedené u
Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 20 C 28/99, o dovolání žalobce A) proti
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. září 2000, č. j. 13 Co 253/2000-102,
I. Dovolání se zamítá.
II. Žalobce A/ je povinen zaplatit žalované na nákladech dovolacího řízení
částku 575,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám JUDr. T.
P.
Obvodní soud pro Prahu 1 (dále „soud prvního stupně„) rozsudkem ze dne 15.
února 2000, č. j. 20 C 28/99-76, uložil žalované, aby vypracovala projekt
(technologický postup) k odstranění úprav v domě č. p. 945 v M. O., podle
„Studie statického opatření pro zajištění únosnosti stropů domu S.„ vypracované
firmou A. v roce 1996, číslo zakázky A 9996, která je závazným podkladem pro
vypracování prováděcího projektu, a projednala jej se stavebním úřadem, orgány
státní památkové péče a spoluvlastníky domu č. p. 945 v M. O., a dále, aby v
označeném domě podle vypracovaného, projednaného a schváleného prováděcího
projektu odstranila konstrukční závady uvedené v kapitole 3 „Studie statického
opatření pro zajištění únosnosti stropů domu S.„. Dále rozhodl o náhradě
nákladů řízení. Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že žalobci jsou
podílovými spoluvlastníky označené nemovitosti, a to žalobci A) a B) každý v
rozsahu 1/3, žalobci C) a D) každý v rozsahu 1/6. Rozhodnutím rady MNV v
O. z 29. 3. 1960, č. j. Fin/3/784/60-Gý, bylo rozhodnuto o tom, že
nemovitosti spoluvlastníků JUDr. F. M. a E. M., právních předchůdců žalobců,
zapsané ve vložce 1072 pro kat. úz. M. O., přecházejí právní mocí rozhodnutí
do vlastnictví Advokátní poradny č. 1 v O. Podle rozsudku Krajského soudu v
Ostravě z 26. 6. 1995, sp. zn. 8 Co 549/94, toto rozhodnutí nikdy nenabylo
právní moci, takže vlastnické právo k nemovitostem nepřešlo na jiný subjekt. Na
základě rozhodnutí odboru výstavby ONV v O. z 28. 11. 1977, čj. Výst/
1739/77/Ga, a smlouvy uzavřené mezi Krajským sdružením advokátů v O. jako
odběratelem a Městským stavebním podnikem v O. jako dodavatelem ze 7. 11. 1978,
s níž vyslovilo souhlas též Ústředí české advokacie, byla provedena
rekonstrukce domu č. p. 945 ve prospěch Krajského sdružení advokátů v O., při
níž došlo k závažným narušením této nemovitosti. Odbor výstavby Městského úřadu
v M. O. rozhodnutím z 14. 8. 1996 nařídil vyklizení místností v 1. a 2.
poschodí označeného domu a zákaz vstupu do nich s tím, že stav nosných
stropních konstrukcí je havarijní a bezprostředně ohrožuje život a zdraví osob,
a současně přerušil kolaudační řízení, zahájené k návrhu Krajského sdružení
advokátů v O. již v roce 1984. Stavba – rekonstrukce předmětného domu dosud
nebyla zkolaudována. Tentýž úřad 18. 6. 1998 oznámil vlastníkům domu, že
zahajuje řízení o odstranění závadné stavby domu, které nebylo skončeno. Soud
prvního stupně dospěl k závěru, že žalobci se důvodně domáhají podle § 126 ObčZ
ochrany svého vlastnického práva a požadují, aby byly odstraněny neoprávněné
zásahy do něj v souvislosti s rekonstrukcí domu, když bylo prokázáno, že právní
předchůdce žalované prováděl rekonstrukci domu neodborně, bez průzkumu
statického výpočtu, v rozporu se schválenou dokumentací a stavebním povolením,
což způsobilo havarijní stav domu. Neztotožnil se s názorem žalované, že se
jedná o nárok z titulu náhrady školy, a proto nepovažoval za důvodnou ani
námitku promlčení.
Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací k odvolání žalované rozsudkem ze
dne 6. září 2000, č. j. 13 Co 253/2000-102, rozsudek soudu prvního stupně
změnil tak, že žalobu zamítl a současně rozhodl o náhradě nákladů řízení.
Odvolací soud dospěl k závěru, „že došlo ke škodě na nemovitosti, která
vzhledem ke svému charakteru neumožňuje uvedení v původní stav a je třeba
provést rozsáhlé odborné práce k tomu, aby nemovitost mohla být užívána, tyto
práce není schopna žalovaná sama provést. Jde o typický případ poškození věci,
vzniklá újma je vyjádřitelná penězi a je napravitelná poskytnutím majetkového
plnění, nikoli však uvedením do původního stavu. Tomu však neodpovídá žalobní
návrh, navíc lze souhlasit s odvoláním žalované, že v požadovaném znění by
rozsudek byl zcela zmatečný a nevykonatelný. Jde-li o požadavek žalobců
na náhradu škody, byť formulovaný jako ochrana vlastnického práva podle § 126
ObčZ, nebylo třeba se ani zabývat námitkou promlčení, kterou žalovaná
uplatnila, jestliže nejde o náhradu uvedením v předešlý stav, který tu byl před
poškozením“.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce A) dovolání z důvodu, že řízení
je postiženo jinou vadou, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci,
a že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním názoru [§ 241 odst. 3 písm. b) a
d) OSŘ ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb.].
Namítá, že odvolání žalované nemělo náležitosti, jaké vyžaduje § 205 odst. 1
OSŘ, a odvolací soud měl především zkoumat, zda odvolání je způsobilé k tomu,
aby je přezkoumával. Vytýká odvolacímu soudu, že nekriticky převzal názory
žalované a dospěl k mylnému názoru, že žaloba není vlastnickou žalobou zápůrčí,
ale žalobou o náhradu škody. Tvrdí, že „žalobci neuplatňují právo na náhradu
škody podle § 420 a násl. ObčZ, ale zápůrčí žalobou vlastnickou podle § 126
odst. 1 ObčZ domáhají se odstranění následků neoprávněného zásahu do svého
vlastnického práva (Stanovisko NS SSR z 27. 6. 1972, sp. zn. Cpj 59/71, odd.
II). Žaloba má všechny náležitosti a zákonné znaky zápůrčí žaloby vlastnické,
poněvadž žalobci vymáhají určité plnění, které má právní základ v jejich
vlastnickém právu. Jestliže odvolací soud zaměnil uplatněné právo jiným právem,
rozhodoval o jiné věci a nikoli o věci samé a o něčem jiném, než bylo předmětem
sporu. Navrhl, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil
tomuto soudu k dalšímu řízení.
Žalovaná navrhla zamítnutí dovolání s tím, že v odvolání podrobně uvedla, v čem
spatřuje nesprávné právní posouzení soudem prvního stupně. Pokud dovolatel
hovoří o nesprávném právním posouzení věci odvolacím soudem, pak
zcela pomíjí argument, že se nejednalo jen o zastupitelné plnění na straně
žalované, ale i o vazbu na součinnost třetích osob, zejména stavebního úřadu.
Je třeba oddělit samotné plnění spočívající ve zpracování projektové
dokumentace od dalšího plnění, kterým je schválení této dokumentace ve správním
řízení. Tyto dvě povinnosti nelze na sebe vázat ve výroku rozhodnutí. Setrvala
na stanovisku, že se nejedná o zápůrčí žalobu, ale o žalobu na plnění
charakteru požadavku na odstranění vzniklé škody naturálním plněním. V daném
případě se nejednalo o neoprávněný zásah, protože právní předchůdce žalované
jednal na základě pravomocného stavebního povolení. Ochrana je možná ve
správním i občanskoprávním řízení cestou náhrady škody eventuálně vydáním
bezdůvodného obohacení.
Nejvyšší soud jako soud dovolací podle bodu 17. hlavy první části dvanácté
zákona č. 30/2000 Sb. dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č.
30/2000 Sb. (dále jen „OSŘ„) a dospěl k závěru, že dovolání je přípustné podle
§ 238 odst. 1 písm. a) OSŘ, že jsou uplatněny dovolací důvody, uvedené v § 241
odst. 3 písm. b) a d) OSŘ, dovolání však není důvodné.
Dovolací soud se v první řadě zabýval tvrzením, zda je řízení postiženo
dovolatelem tvrzenými vadami. Tyto vady nebyly shledány. Nelze přisvědčit
tvrzení, že soud rozhodl o jiném než uplatněném nároku. Procesní nárok
je vymezen žalobním petitem a tvrzením rozhodných skutečností; jeho právní
posouzení je věcí soudu. Bez ohledu na to, zda žalobci užili slovo „škoda\",
bylo ze skutkových tvrzení zřejmé, že uplatněný nárok je nárokem na
náhradu škody a lze jej podřadit jen pod § 420 a násl. ObčZ. Ze žalobních
tvrzení vyplývalo, že právní předchůdkyně žalobce neoprávněně zasáhla do
vlastnického práva žalobců k věci, že věc se v důsledku tohoto zásahu zhoršila
a že požadují odstranění následků tohoto zásahu uvedením do předešlého stavu.
Právní posouzení těchto tvrzení bylo věcí soudu. Odvolací soud nepochybil, když
vyšel z toho, že takový nárok je nárokem na náhradu škody. Nárok na opravu domu
směřující k jinému cíli než k naturální restituci pak nelze opřít v dané věci o
žádné ustanovení ObčZ. Také skutečnost, že bylo podáno blanketní odvolání,
nemůže být důvodem ke zrušení rozhodnutí odvolacího soudu (viz též R 47/2000).
Dovolatel sice tvrdí, že odvolání ani po doplnění neobsahovalo předepsané
náležitosti, netvrdí však, že by bylo neprojednatelné; takový závěr nemohl
učinit ani dovolací soud. Proto dovolatelem tvrzený dovolací důvod podle § 241
odst. 3 písm. b) OSŘ není dán.
Rozhodující pro právní posouzení věci je otázka, zda lze uplatnit nárok na
uvedení věci do původního stavu negatorní (zápůrčí) žalobou podle § 126 odst. 1
ObčZ i v případě, že lze požadovat odčinění následků neoprávněného zásahu
žalobou vycházející z § 442 odst. 2 ObčZ, podle kterého škoda se hradí v
penězích; požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se
škoda uvedením do předešlého stavu (naturální restituce). Dovolací soud dospěl
k závěru, že vznikla-li v důsledku neoprávněného zásahu do vlastnického práva
taková škoda, jejíž náhrady se lze domáhat podle ustanovení ObčZ o náhradě
škody, nelze požadovat uvedení do předešlého stavu podle § 126 odst. 1 ObčZ,
případně požadovat negatorní žalobou takové odstranění následku neoprávněného
zásahu, které je uvedením do předešlého stavu. Tento závěr vychází z úvahy, že
o možnosti domáhat se odstranění následků neoprávněných zásahů není v § 126
ObčZ, ze kterého vlastnické žaloby vycházejí, nic uvedeno. Původně sloužila
negatorní žaloba jen k popření tvrzeného práva služebnosti; tak také byla
koncipována v § 523 OZO z roku 1811, ve kterém nebylo zmínky o povinnosti
žalovaného odstranit následky neoprávněného zásahu. Právní věda i judikatura
chápaly žalobu negatorní šířeji, jako prostředek ochrany proti jakémukoliv
neoprávněnému zásahu, tedy i proti takovému, který nespočíval v osobování si
služebnosti nebo výkonu jeho obsahu. Povinnost odstranit následky neoprávněného
zásahu nebyla opírána o § 523 OZO, ale o ustanovení o náhradě škody, někdy též
o possesorní žalobu z rušené držby podle § 346 OZO. I dnes je třeba postupovat
tam, kde jiné normy umožňují uvedení věci v předešlý stav, resp. odčinění újmy,
podle těchto speciálních norem a jen tam, kde by takového předpisu nebylo a
vzniklou újmu by nebylo možno odčinit jinak, by bylo možno za pomoci
extenzivního výkladu § 126 ObčZ přiznat vlastníkovi právo domáhat se odčinění
následku zásahu. Možnost uvedení poškozené věci do předešlého stavu právo
upravuje a proto není důvod v tomto ohledu extenzívním výkladem připouštět
tuto možnost i u vlastnické žaloby.
Z toho je zřejmé, že domáhá-li se vlastník proti bývalému držiteli (případně i
proti jiné osobě) uvedení věci do stavu, v jakém byla před neoprávněným zásahem
této osoby do věci, lze jeho nárok posoudit jen podle ustanovení ObčZ o náhradě
škody, pokud odstranění následků neoprávněného zásahu je obsahově shodné s
uvedením do předešlého stavu podle § 442 odst. 2 ObčZ. Vzhledem k tomu, že
žalobcům vznikla škoda, jejíž náhradu mohli požadovat, nelze jimi uplatněný
nárok, směřující k odčinění následků zásahu, o § 126 odst. 1 ObčZ opřít.
Dovolateli lze přisvědčit v tom, že samotná skutečnost, že uvedení věci do
předešlého stavu by přesahovalo „schopnosti\" žalované, nemohla být důvodem k
zamítnutí žaloby. Odvolací soud však zamítl žalobu i proto, že požadované
plnění by nebylo obnovením do předešlého stavu, a že škoda není v
dané věci odstranitelná uvedením v původní stav. S tímto skutkovým
zjištěním dovolatel nepolemizuje a dovolací soud, který je vázán i obsahem
podaného dovolání, z něj musí vycházet. Pokud v dané věci uvedení v původní
stav není možné, nelze se tzv. naturální restituce domáhat, a lze žádat jen
přiznání náhrady škody v penězích. Lze podotknout, že i kdyby bylo
možno přisvědčit tvrzení, že jde o vlastnickou žalobu, nebylo by možno vyhovět
nároku na něco jiného než na odstranění následků neoprávněného zásahu, tedy na
uvedení v původní stav. Dovolací důvod, upravený v § 241 odst. 3 OSŘ proto není
dán.
Z uvedeného je zřejmé, že rozhodnutí odvolacího soudu je správné. Dovolací
důvod upravený v § 241 odst. 3 písm. d) OSŘ tedy v posuzované věci není dán.
Vady řízení uvedené v § 241 odst. 3 písm. a) OSŘ, k nimž dovolací soud přihlíží
i bez návrhu, nebyly dovolatelem tvrzeny ani dovolacím soudem zjištěny. Proto
nezbylo, než dovolání zamítnout (§ 243b odst. l OSŘ, věta před středníkem).
Žalovaná byla v dovolacím řízení úspěšná, a proto jí přísluší podle § 224b
odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 OSŘ náhrada nákladů
řízení, které jí vznikly. Ty představují odměnu za jeden úkon právní služby, to
je vyjádření k dovolání, 500,- Kč a paušální náhradu hotových výdajů ve výši
75,- Kč, celkem 575,- Kč [§ 6 odst. l, § 7, § 9, § 11 odst. 1 písm. k) a § 13
odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. a část 12, hlava I., bod 10 zákona č. 30/2000
Sb.].
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
Nesplní-li žalobce A/ dobrovolně co mu ukládá toto rozhodnutí, může žalovaná
podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.
V Brně 4. března 2002
JUDr. Jiří Spáčil, v. r.
předseda senátu