Nejvyšší soud Usnesení občanské

23 Cdo 2672/2008

ze dne 2010-04-29
ECLI:CZ:NS:2010:23.CDO.2672.2008.1

23 Cdo

2672/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing.

Jana Huška a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Pavla Příhody v právní věci

žalobkyně Eligo, a. s., se sídlem v Pardubicích – Ostřešany, Bláhova 308, IČ:

609 14 211, zast. JUDr. Jiřím Všetečkou, advokátem se sídlem v Hradci Králové,

Orlická 163, proti žalovanému Ing. I. G., I. G. – aukční a realitní agentura s

místem podnikání v Okoři 23, IČ: 131 60 559, zast. JUDr. Viktorem Pakem,

advokátem se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 21, o zrušení rozhodčího

nálezu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 21 C 50/2004, o

dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. srpna

2007, č. j. 51 Co 214/2007-111, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů

dovolacího řízení 3.060,- Kč k rukám jeho právního zástupce JUDr. Viktora Paka,

advokáta.

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 31. srpna 2007, č.

j. 51 Co 214/2007-111, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 (dále jen

„soud prvního stupně“) ze dne 13. listopadu 2006, č. j. 21 C 50/2004-82, jímž

tento soud zamítl žalobní návrh se žádostí, aby byl zrušen rozhodčí nález ze

dne 27. 11. 2003 vydaný JUDr. Miroslavem Mikou, rozhodcem Asociace realitních

kanceláří České republiky ve věci žalobce Ing. I. G., proti žalovanému Sušárna

mléka CZ a. s. (nyní Eligo a. s.), IČ: 609 14 211, jímž byla Sušárna mléka CZ

a. s. (nyní Eligo a. s.) zavázána k zaplacení částky 480.000,- Kč s 3,5 %

úrokem z prodlení od 8. 11. 2002 do zaplacení, a to do 3 dnů od právní moci

rozhodčího nálezu a k zaplacení nákladů řízení ve výši 77.250,- Kč do 3 dnů od

právní moci rozhodčího nálezu na účet JUDr. V. P., a dále rozhodl o náhradě

nákladů řízení před soudem prvního stupně tak, že žalobkyně je povinna zaplatit

žalovanému do tří dnů od právní moci rozsudku na jejich náhradu částku 6.950,-

Kč k rukám jeho advokáta; odvolací soud dále rozhodl o náhradě nákladů

odvolacího řízení tak, že žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na jejich

náhradu částku 10.600,- Kč k rukám jeho advokáta. V odůvodnění rozhodnutí odvolací soud zejména uvedl, že se žalobkyně žalobou ze

dne 4. 3. 2004 domáhala zrušení shora specifikovaného rozhodčího nálezu ze

dne 27. 11. 2003 s odůvodněním, že rozhodčí doložka je neplatná,

v řízení před rozhodcem nebyl dostatečně zjištěn skutkový stav, rozhodčí nález

je nepřezkoumatelný a právní závěry nemají oporu v provedeném dokazování. Odvolací soud shledal správný závěr soudu prvního stupně o včasnosti podání

návrhu na zrušení rozhodčího nálezu v tříměsíční lhůtě od doručení rozhodčího

nálezu, protože rozhodčí nález byl žalobkyni doručen dne 4. 12. 2003 a její

návrh na zrušení rozhodčího nálezu byl soudu prvního stupně telefaxem doručen

dne 4. 3. 2004 a ve lhůtě stanovené v ust. § 42 odst. 3 ve spojení s ust. § 57

odst. 2 o. s. ř. řádně a včas dne 8. 3. 2004 doplněn originálem. Správným shledal též i závěr soudu prvního stupně, že předpokladem zrušení

rozhodčího nálezu je existence vad formálního charakteru, jež se netýkají

rozhodčí smlouvy, samotného rozhodčího řízení či vlastního rozhodčího nálezu. Přestože žalobkyně v žalobě uplatnila – vyjma důvodu uvedeného v ust. § 31

písm. f zákona č. 216/1994 Sb. v rozhodném znění, o rozhodčím řízení a výkonu

rozhodčích nálezů (dále též jen „ZRŘ“) – všechny v ust. § 31 ZRŘ vyjmenované

důvody pro zrušení rozhodčího nálezu, v žalobě řádně odůvodnila pouze důvody

uvedené v ust. § 31 písm. c) a e) ZRŘ, tj. že věci se zúčastnil rozhodce, který

nebyl ani podle rozhodčí smlouvy, ani jinak povolán k rozhodování, nebo neměl

způsobilost být rozhodcem a že straně nebyla poskytnuta možnost věc před

rozhodci projednat. Ke zbývajícím důvodům odvolací soud uvedl, že v souzené věci nešlo o případ, v

němž byl rozhodčí nález vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí

smlouvu (§ 31 písm. a/ ZRŘ), poněvadž předmětem řízení bylo zaplacení smluvní

pokuty ve výši 480.000,- Kč s přísl. Vzhledem k tomu, že rozhodčí smlouva byla

pro případ řešení sporů vzniklých ze zprostředkovatelské smlouvy ze dne 12. 7. 2000 uzavřena v písemné podobě na dobu neurčitou, nebyla účastníky zrušena,

nebyl dán ani důvod uvedený v ust. § 31 písm. b) ZRŘ, tj. že rozhodčí smlouva

je z jiných důvodů neplatná, nebo byla zrušena, anebo se na dohodnutou věc

nevztahuje. Shodně s názorem soudu prvního stupně odvolací soud dovodil, že

není dán ani důvod uvedený v ust. § 31 písm. c) ZRŘ, neboť se účastníci

nedohodli na konkrétní osobě rozhodce, jenž měl řešit jejich případné spory,

ale na způsobu, jak takový rozhodce bude vybrán. Rozhodce – advokát JUDr.

Miroslav Mika byl dle názoru odvolacího soudu generálním sekretářem Asociace

realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska - právní předchůdkyně Asociace

realitních kanceláří ČR (dále též jen „Asociace“) zvolen řádně, protože dle čl. 4 Společného rozhodnutí přijatého asociační a dozorčí radou Asociace je

generální sekretář Asociace oprávněn jmenovat jednoho rozhodce (advokáta či

právníka), nepřesahuje-li předmět sporu 200.000,- Kč, a tři rozhodce, pokud

předmět sporu přesahuje částku 200.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že žalobkyni byly

řádně zasílány veškeré písemnosti týkající se rozhodčího řízení, včetně obsílky

k účasti na ústnímu jednání, měla možnost vyjadřovat se k věci a podávat návrhy

na provedení důkazů, není dán důvod uvedený v ust. § 31 písm. e) ZRŘ. Protože

žalobkyně netvrdila a ani neprokazovala, že jsou dány důvody, pro které lze v

občanském soudním řízení žádat obnovu řízení, odvolací soud uzavřel, že důvod

pro zrušení rozhodčího nálezu uvedený v ust. § 31 písm. g) ZRŘ není dán. Dovoláním ze dne 11. 1. 2008, doručeným telefaxem soudu prvního stupně dne 14. 1. 2008 (písemné podání shodného znění bylo dáno k poštovní přepravě dne 15. 1. 2008 a doručeno soudu prvního stupně dne 16. 1. 2008) napadla žalobkyně

rozsudek odvolacího soudu v celém rozsahu s tím, že je dle § 237 odst. 1 písm. c) a odst. 3 o. s. ř. dán „důvod dovolání“. Dovolatelka jako zásadní právní

otázku označila otázku, zda předmětná rozhodčí doložka, obsažená v čl. XI

smlouvy o zprostředkování ze dne 12. 7. 2000, představuje ujednání o podřízení

rozhodnutí sporu rozhodčímu řízení ve svém celku či zda se v této věci jedná o

ujednání způsobu ustanovení rozhodce pro rozhodování jednoho sporu či druhů

sporu. Dovolatelka zastává názor, že se strany nezbavily vlivu na procesu

určení rozhodce ujednáním, že rozhodce určí konkrétní osoba, ovšem toto určení

mělo být provedeno ve spolupráci se spornými stranami. Pouze nebylo-li by této

spolupráce, nese rozhodovací pravomoc výlučně generální sekretář, jenž má poté

právo osobu rozhodce, popř. rozhodců určit. Rozhodčí doložkou strany podle

dovolatelky založily pravomoc generálního sekretáře Asociace realitních

kanceláří pro rozhodnutí o rozhodci či počtu rozhodců v případě konfliktu

sporných stran (o určení rozhodce, rozhodců), nikoli však jeho pravomoc

rozhodnout o rozhodci, není-li splněn tento předpoklad. Podle povahy rozhodčí

doložky, která je předmětem tohoto sporu, bylo ujednáno, že rozhodcem bude

třetí osoba a nikoli orgán společenské organizace, odlišná od stran smlouvy,

mezi nimiž vznikl spor, která toliko provede volbu rozhodců. Dovolatelka je

přesvědčena, že způsob provedení a ustavení tohoto rozhodčího řízení je quasi

ustanovením rozhodce stálého rozhodčího soudu, kterému ujednání rozhodčí

doložky neodpovídá. Z výše uvedených důvodů dovolateka závěrem navrhla, aby Nejvyšší soud ČR zrušil

rozsudky soudů obou stupňů. V podání ze dne 19. 3. 2008 se k dovolání vyjádřil žalovaný a zejména uvedl, že

se ztotožňuje se závěry rozsudku odvolacího soudu a dovolání nepovažuje za

důvodné.

Je přesvědčen, že dovolání není přípustné, neboť žalobkyní formulovaná

otázka nemá po právní stránce zásadní význam. Závěrem proto žalovaný navrhl, aby dovolací soud v případě, že jej shledá

přípustným, dovolání žalobkyně zamítl „a napadený rozsudek byl potvrzen“ a

žalovanému přiznána náhrada nákladů řízení, vč. DPH. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) nejprve

konstatoval, že dovolání bude s ohledem na čl. II bod 12 zák. č. 7/2009 Sb. projednáno a rozhodnuto o něm podle procesních předpisů účinných do 30. 6. 2009

(dále jen „o. s. ř.“). Poté dovolací soud shledal, že dovolání bylo podáno

osobou oprávněnou (žalobkyní), včas (rozsudek odvolacího soudu byl žalobkyni

doručen dne 14. 11. 2007 a její dovolání bylo telefaxem soudu prvního stupně

doručeno dne 14. 1. 2008, písemné podání shodného znění bylo dáno k poštovní

přepravě dne 15. 1. 2008 a doručeno soudu prvního stupně dne 16. 1. 2008, tj. v

dvouměsíční lhůtě stanovené v ust. § 240 odst. 1 o. s. ř., § 42 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 122 odst. 2 občan. zák.), obsahuje stanovené náležitosti,

dovolatelka je zastoupena advokátem ve smyslu ust. § 241 odst. 1 o. s. ř. a jím

bylo dovolání též sepsáno (§ 241 odst. 4 o. s. ř.). Poté se Nejvyšší soud České republiky zabýval otázkou přípustnosti tohoto

mimořádného opravného prostředku (§ 236 odst. 1 o. s. ř.), neboť toliko z

podnětu přípustného dovolání lze správnost napadeného rozhodnutí přezkoumat z

hlediska uplatněných (způsobilých) dovolacích důvodů. V posuzované věci není dovolání přípustné podle ust. § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., neboť rozsudkem odvolacího soudu byl potvrzen v pořadí prvý rozsudek

soudu prvního stupně. Podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku

odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže

dovolání není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. a dovolací soud

dospěje k závěru, že napadený rozsudek má ve věci samé po právní stránce

zásadní význam. Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam

zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu

dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem

rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem (§

237 odst. 3 o. s. ř.). Z toho, že přípustnost dovolání je ve smyslu citovaných ustanovení spjata se

závěrem o zásadním významu rozsudku po stránce právní, vyplývá, že také

dovolací přezkum se otevírá pro posouzení otázek právních; způsobilým dovolacím

důvodem, jímž lze dovolání odůvodnit, je zásadně důvod podle § 241a odst. 2

písm. b) o. s. ř., jehož prostřednictvím lze namítat, že rozhodnutí spočívá na

nesprávném právním posouzením věci. Jelikož ve smyslu ustanovení § 242 odst. 3 o. s. ř. je dovolací soud – s

výjimkou určitých vad řízení – vázán uplatněným dovolacím důvodem – zde je

nutno akcentovat - včetně toho, jak jej dovolatelka obsahově vymezila, jsou pro

úsudek, zda rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam či

nikoli, relevantní jen otázky (z těch, na kterých napadené rozhodnutí spočívá),

jejichž posouzení odvolacím soudem dovolatelka napadla, resp. jejichž řešení v

dovolání zpochybnila.

Právní posouzení věci je nesprávné, jestliže odvolací soud věc posoudil podle

právní normy, která na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice

správně určenou, nesprávně vyložil, popřípadě ji nesprávně aplikoval.

Dovolací soud považuje za nutné odvolacímu soudu vytknout nesprávný výklad

ustanovení § 42 odst. 3 o. s. ř., které aplikoval při hodnocení včasnosti

podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu.

Dle § 32 ZRŘ se návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem podává do tří měsíců

od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu

domáhá, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li návrh na zrušení rozhodčího

nálezu soudem učiněn telefaxem, je zapotřebí tento telefax doplnit předložením

jeho originálu ve lhůtě tří dnů, jinak se k telefaxu nepřihlíží (§ 42 odst. 3

o. s. ř.).

Z obsahu spisu se podává, že rozhodčí nález byl žalobkyni doručen dne 4. 12.

2003. Poslední den tříměsíční lhůty (§ 32 ZRŘ ve spojení s § 57 odst. 2 o. s.

ř.), tj. 4. 3. 2004, učinila žalobkyně návrh na zrušení rozhodčího nálezu

soudem telefaxem. Lhůta k doplnění telefaxu originálem, popř. písemným podáním

shodného znění, začala běžet dne 5. 3. 2004 a její poslední den připadl na

pondělí 8. 3. 2004. Pro počítání běhu lhůty platí ustanovení § 57 odst. 3 o. s.

ř., podle kterého je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u

soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Vzhledem k

tomu, že z obsahu spisu se podává, že originál návrhu na zrušení rozhodčího

nálezu soudem žalobkyně předala k poštovní přepravě dne 5. 3. 2004, je již z

tohoto zřejmé, že tento návrh byl podán včas. Není proto v souzené věci při

hodnocení splnění podmínek uvedených v ust. § 42 odst. 3 o. s. ř. rozhodné, kdy

byl originál písemného podání učiněného telefaxem, popř. písemné podání

shodného znění, soudu doručen, jak dovodil odvolací soud, nýbrž to, kdy byl

originál písemného podání učiněného telefaxem, případně písemné podání

shodného znění, předáno k poštovní přepravě (shodně viz např. usnesení

Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 1999, sp. zn. 29 Cdo 2287/99).

Dále se Nejvyšší soud ČR zabýval námitkami dovolatelky směřujícími proti závěru

odvolacího soudu, že v posuzovaném případě není důvodu pro zrušení rozhodčího

nálezu soudem.

Dovolatelka za otázku zásadního právního významu označila to, zda předmětná

rozhodčí doložka, obsažená v čl. XI smlouvy o zprostředkování ze dne 12. 7.

2000, představuje ujednání o podřízení rozhodnutí sporu rozhodčímu řízení ve

svém celku či zda se v této věci jedná o ujednání způsobu ustanovení rozhodce

pro rozhodování jednoho sporu či druhů sporu, a dále uvedla, že určení osoby

rozhodce mělo být provedeno ve spolupráci se stranami, popř. tehdy, došlo-li

mezi stranami ke konfliktu stran ohledně určení rozhodce.

Ve větě prvé čl. XI smlouvy o zprostředkování ze dne 12. 7. 2000, uzavřené mezi

právní předchůdkyní žalobkyně a žalovaným, se smluvní strany dohodly, že

„veškeré spory vzniklé z této smlouvy anebo v souvislosti s ní budou

rozhodovány v rozhodčím řízení podle českého práva“ s tím, že „počet i osoby

rozhodců určí generální sekretář Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a

Slezska, který též jmenuje nového rozhodce, jestliže se určený rozhodce vzdá

funkce nebo nemůže činnost rozhodce vykonávat“.

Rozhodčí doložka (rozhodčí smlouva) se řadí mezi dvoustranné (případně

vícestranné) právní úkony (srov. § 34 občanského zákoníku – dále též jen

„občan. zák.“); její platnost ve smyslu § 106 odst. 1 o. s. ř. je tak třeba

posuzovat jednak z hlediska obecných požadavků na právní úkon (srov. § 37 a

násl. občan. zák.) a jednak z pohledu dalších náležitostí stanovených zákonem

č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

Podle § 2 odst. 1 ZRŘ se strany mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi

nimi, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů

vyvolaných prováděním konkursu nebo vyrovnání, k jejichž projednání a

rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu, má rozhodovat jeden nebo více

rozhodců anebo stálý rozhodčí soud.

Podle § 3, věty první, ZRŘ rozhodčí smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je

neplatná.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 ZRŘ má rozhodčí doložka zpravidla určit počet i

osoby rozhodců anebo stanovit způsob, jak počet i osoby rozhodců mají být

určeny. Konečný počet rozhodců musí být vždy lichý. Nemá-li rozhodčí smlouva

ustanovení podle odstavce jedna, jmenuje každá strana ze stran jednoho rozhodce

a tito rozhodci volí předsedajícího rozhodce (§ 7 odst. 2 cit. zák.).

Dovolací soud s ohledem na uvedené dospěl k závěru, že v posuzovaném případě

bylo v rozhodčí smlouvě jednoznačně stanoveno, že veškeré spory vzniklé z

předmětné zprostředkovatelské smlouvy anebo v souvislosti s ní budou

rozhodovány v rozhodčím řízení podle českého práva. Rozhodčí doložka tak

splňuje podmínky stanovené v ust. § 3 ZRŘ, neboť je v písemné formě, a v ust. §

7 ZRŘ stanovujícím stranám možnost dohodnout se buď na konkrétním jméně

rozhodce (rozhodců) a počtu rozhodců nebo – jak je tomu v souzené věci – na

způsobu, jak osoba rozhodce (rozhodců) má být určena.

Z předmětné rozhodčí smlouvy dále nevyplývá, že by strany „založily pravomoc

generálnímu sekretáři Asociace realitních kanceláří pro rozhodnutí o rozhodci

či počtu rozhodců v případě konfliktu sporných stran“, jak namítá žalobkyně. V

rozhodčí smlouvě se účastníci výslovně dohodli na mechanismu určení rozhodce

(rozhodců), jenž rozhodne „veškeré spory vzniklé z této (zprostředkovatelské)

smlouvy anebo v souvislosti s ní“, a to tak, že „počet i osoby rozhodců určí

generální sekretář Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska, který

též jmenuje nového rozhodce, jestliže se určený rozhodce vzdá funkce nebo

nemůže činnost rozhodce vykonávat“. Generálnímu sekretáři Asociace tak byla

dáno právo určit, zda věc bude rozhodována jedním nebo více rozhodci, aniž by

tomuto jeho určení muselo předcházet jednání stran o osobě či osobách rozhodců.

V rozhodčí smlouvě absentuje rovněž ujednání, že generální sekretář Asociace

určí osobu rozhodce (osoby rozhodců) „ve spolupráci se spornými stranami“, jak

tvrdí žalobkyně, a proto nelze dovodit, že generální sekretář Asociace nebyl

oprávněn sám určit osobu rozhodce, jež by projednala spor těchto účastníků.Z

uvedeného je zřejmé, že z písemného projevu vůle (čl. XI smlouvy o

zprostředkování) jednoznačně vyplývá právě projev vůle obou stran podřídit mj.

spory plynoucí z této smlouvy rozhodčímu řízení a rozhodnutí rozhodce, který

bude vybrán způsobem těmito stranami dohodnutým, tj. že rozhodce vybere

generální sekretář Asociace.

V posuzovaném případě byl k rozhodování o věci v rozhodčím řízení povolán ad

hoc rozhodce JUDr. Miroslav Mika, advokát, který byl jmenován generálním

sekretářem Asociace. V předmětném rozhodčím nálezu se JUDr. Miroslav Mika

označil jako rozhodce Asociace. Takové označení u jména rozhodce není z

hlediska shora uvedeného právního názoru významné a nemůže znamenat, že by ve

věci rozhodoval rozhodce, který by nebyl podle rozhodčí smlouvy či jinak

povolán k rozhodování (§ 31 písm. c/ ZRŘ).

Ze shora uvedeného plyne, že nebyl dán důvod pro zrušení rozhodčího nálezu

soudem dle § 31 písm. c) ZRŘ, neboť se ve věci zúčastnil rozhodce, který byl

podle rozhodčí smlouvy povolán k rozhodování, a proto je závěr odvolacího soudu

správný.

Právní posouzení věci je správné a není v rozporu s hmotným právem, a proto

dovolací soud nemohl konstatovat, že by dovolání bylo přípustné dle § 237 odst.

1 písm. c) o. s. ř.

Nejvyšší soud ČR proto rozhodl tak, že dovolání pro jeho nepřípustnost odmítl

(§ 243d odst. 5 o. s. ř. v návaznosti na ust. § 218 písm. c/ o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 243d odst. 5

o. s. ř. v návaznosti na ust. § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. tak, že

procesně neúspěšné žalobkyni bylo uloženo zaplatit žalovanému na jejich náhradu

3.060,- Kč vč. DPH (§ 8, § 10 odst. 3, § 15, § 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2000

Sb., § 13 odst. 3 vyhl.č. 177/1996 Sb. a § 137 odst. 3 o. s. ř.).

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá toto vykonatelné usnesení, může se

oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. dubna 2010

JUDr. Ing. Jan H u š e k

předseda

senátu