Nejvyšší soud Usnesení obchodní

23 Cdo 2994/2010

ze dne 2012-02-28
ECLI:CZ:NS:2012:23.CDO.2994.2010.1

23 Cdo 2994/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing.

Jana Huška a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph. D., v

právní věci žalobkyně DUBEX, s. r. o. VRANOV, se sídlem ve Slovenské republice,

Vranov na Topl´ou, Námestie Slobody 1237, PSČ: 093 01, IČ: 361 68 025, zast.

Mgr. Pavlem Štembrokem, advokátem se sídlem v Brně, Čechyňská 14a, proti

žalované LH-montáže, spol. s r. o., v likvidaci, se sídlem v Brně, Hudcova 78b,

IČ: 155 45 806, o zaplacení částky 63.395,- Kč a smluvní pokuty, vedené u

Městského soudu v Brně pod sp. zn. 32 C 94/2002, o dovolání žalobkyně proti

rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. dubna 2009, č. j. 27 Co

859/2006-159, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Městský soud v Brně (dále též jen „soud prvého stupně“) rozsudkem ze dne 5. 12.

2005, č. j. 32 C 94/2002-94, rozhodl tak, že změna žaloby, aby žalované byla

uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 63.395,- Kč a smluvní pokutu ve

výši 0,05 % za každý den prodlení z částky 63.395,- Kč od 30. 11. 2001 do

zaplacení, se připouští (výrok I.), dále že žaloba, aby žalované byla uložena

povinnost zaplatit žalobkyni částku 63.395,- Kč a smluvní pokutu ve výši 0,05 %

z částky 63.395,- Kč za každý den prodlení od 30. 11. 2001 do zaplacení, se

zamítá (výrok II.), že žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě

nákladů řízení částku 23.450,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k

rukám JUDr. A. M., advokáta, (výrok III.) a žalobkyně je povinna doplatit České

republice na účet soudu prvého stupně soudní poplatek ve výši 24.760,- Kč do

tří dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok IV.).

Krajský soud v Brně jako soud odvolací rozsudkem ze dne 14. 4. 2009, č. j. 27

Co 859/2006-159, potvrdil rozsudek soudu prvého stupně ve výroku II. a III. a

dále změnil rozsudek soudu prvého stupně ve výroku IV. tak, že žalobkyni se

povinnost doplatit soudní poplatek ve výši 24.760,- Kč neukládá; odvolací soud

současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení tak, že žádný z účastníků

nemá na jejich náhradu právo. V odůvodnění rozhodnutí odvolací soud zejména uvedl, že se žalobkyně původně v

řízení domáhala uložení povinnosti žalované zaplatit částku 63.395,- Kč. Usnesením ze dne 5. 12. 2005 byla připuštěna změna žaloby, aby byla žalované

uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 63.395,- Kč a smluvní pokutu ve

výši 0,05 % za každý den prodlení z částky 63.395,- Kč od 30. 11. 2001 do

zaplacení. Odvolací soud po zopakování dokazování sdělením obsahu smlouvy o

dílo uzavřené mezi účastníky dne 24. 9. 2001, č. 01/063 VÚ, dopisu žalobkyně

adresovaného žalované ze dne ze dne 15. 2. 2002, faktury žalobkyně č. 02/11-01

ze dne 31. 10. 2001 zjistil, že mezi účastníky byla v rámci jejich

podnikatelské činnosti uzavřena dne 24. 9. 2001 smlouva, dle které se žalobkyně

zavázala pro žalovanou provádět ode dne uzavření smlouvy montážní práce

stavebního charakteru na stavbě areálu Filosofické fakulty Masarykovy

univerzity v Brně, přičemž předmět díla byl pouze zcela obecně vymezen, aniž by

bylo specifikováno, jaké konkrétní práce mají být na stavbě žalobkyní

provedeny, taktéž cena nebyla do volného místa v ujednání o ceně, které bylo ve

smlouvě obsaženo, účastníky doplněna. Dle názoru odvolacího soudu šlo v daném případě toliko o smlouvu, v níž byl

dohodnut stranami budoucí rámec smlouvy o dílo dle § 536 obchod. zák., neboť ve

smlouvě absentovalo, jaké konkrétní dílo má být zhotoveno a další náležitosti. Žalobkyně v řízení neprokázala svá tvrzení, že k uzavření vlastní smlouvy o

dílo docházelo až přidělením konkrétní práce na stavbě jejím pracovníkům s tím,

že cena byla stanovena ve výši 135,- Kč za pracovní hodinu, jejíž provedení

bylo účastníky odsouhlaseno. Odvolací soud nemohl žalobkyni poučit dle ust. §

118a o. s. ř. za účelem doplnění tvrzení o tom, jaké konkrétní práce byly na

stavbě jejím pracovníkům přiděleny, což by bylo podstatné i s ohledem na možné

posouzení nároku z titulu bezdůvodného obohacení, neboť postupoval dle § 101

odst. 3 o. s. ř. a jednak v nepřítomnosti žalobkyně, jelikož se k jednání přes

řádně doručené předvolání nedostavila. Vzhledem k tomu, že žalobkyně neprokázala svá tvrzení o tom, že jí vznikl ze

závazkového či jiného vztahu nárok na zaplacení částky v žalované výši, resp. tvrzené smluvní pokuty, odvolací soud rozhodnutí soudu prvého stupně ve věci

samé v odvoláním napadeném rozsahu jako věcně správné potvrdil. Podáním ze dne 3. 7. 2009, nazvaným „Dovolanie voči vydanému rozsudku č. 27Co

859/2006 zo dňa 14.04.2009“ napadla žalobkyně rozhodnutí odvolacího soudu a

zejména uvedla, že odvolací soud nepřihlédl k tvrzením uvedeným v odvolání ze

dne 1. 2. 2006, nezohlednil žalobkyní v řízení předložené důkazy. Uvedla, že

faktury za provedené práce byly vystavovány v kanceláři p. M. a že při podpisu

smlouvy o dílo dne 6. 11. 2001, č. 01/063 VÚ, byl přítomen za společnost

Lavimont p. M. a jeho sekretářka, jež podepsala faktury č. 02/11-01 a č. 02/12-01. Upozornila, že smlouva jí nebyla podepsána dne 24. 9. 2001 a že se

soud nevypořádal s existencí listiny ze dne 26. 10.

2001, jež zaslala žalovaná

s tím, že v příloze je ve dvojím vyhotovení smlouva o dílo č. 01/63/VU, do níž

měla žalobkyně doplnit číslo bankovního účtu a následně ji podepsanou vrátit

žalované. Žádnou jinou smlouvu žalobkyně s žalovanou dle svého tvrzení nikdy

neuzavřela. Žalobkyně namítla, že nemohla vykonávat práce dle projektové

dokumentace, jak tvrdila žalovaná, neboť to byla ona, jež měla tuto projektovou

dokumentaci v držení. Závěrem žalobkyně navrhla, aby Nejvyšší soud zrušil rozsudek odvolacího soudu a

aby byla osvobozena od soudních poplatků kvůli své druhotné platební

neschopnosti. Podáním ze dne 22. 3. 2010 doplnil soudem ustanovený zástupce žalobkyně,

advokát Mgr. P. Š. (viz dále), dovolání žalobkyně proti rozsudku odvolacího

soudu tak, že dovolání je dle jeho přesvědčení přípustné dle ust. § 237 odst. 1

písm. c) o. s. ř. a že právní otázkou, kterou soudy řešily nesprávně, je, zda

je smlouva o dílo neplatná pro neurčitost v případě, že není přesně smluven

předmět smlouvy o dílo a k dispozici je toliko projektová dokumentace celého

díla, aniž by však zhotovitel prováděl celé toto dílo. V případě záporné

odpovědi se pak dle dovolatelky nabízí otázka, jakého charakteru je plnění

zhotovitele, zda jde o bezdůvodné obohacení a zda se jeho výše vypočte dle

obdobné smlouvy o dílo či dle hodnoty provedených prací. Dále uvedl, že smlouva o dílo nebyla uzavřena dnem zahájení prací (24. 9. 2001), přestože toto datum bylo do smlouvy následně „někým“ doplněno. Smlouva

byla uzavřena později, až po zahájení prací. Do této doby pracovníci žalobkyně

vykonávali práce přidělené dle ústní dohody s žalovanou, a proto rozhodující

byly montážní pracovní výkazy jednotlivých pracovníků žalobkyně. Stavební deník

nevedla žalobkyně, přestože měla, nýbrž žalovaná, jež si i bez účasti žalobkyně

podepsala protokol o neshodách, a bylo tomu tak proto, že za žalobkyni nebyl na

místě nikdo, kdo by mohl za něj jednat. Dovolatelka dále uvedla, že se sice

seznámila s výkresovou dokumentací, což stvrdila svým podpisem na smlouvě,

avšak nevěděla, jaké konkrétní práce bude vykonávat, přičemž tuto rozsáhlou

výkresovou dokumentaci neměla při provádění prací ani k dispozici. Dovolatelka upozornila, že žalovanou v řízení předložené vzory smluv – dodání

pracovníků na práce mohly být vytvořeny účelově žalovanou kdykoli po uzavření

smlouvy o dílo č. 01/063/VÚ. Důvodem, že nebyla ve smlouvě o dílo sjednána cena

za dílo, bylo, že strany nevěděly, jaké konkrétní práce bude žalobkyně (resp. její zaměstnanci) vykonávat. Cena byla dohodnuta stranami sporu následně ústně. Dle názoru dovolatelky byla tedy uzavřena účastníky ústní smlouva o dílo, na

základě které žalobkyně pro žalovanou provedla montáž zárubně dveří a rámů. Rozsah prací je zřejmý z montážních pracovních výkazů, a nebylo tedy nutné

vyzývat žalobkyni, aby tvrdila (a navrhovala k těmto tvrzením důkazy) další

skutečnosti. Smlouva o dílo č. 01/063/VÚ je pro absenci dohody o ceně a

předmětu díla dle jejího názoru neplatná. Žalobkyně odvolacímu soudu vytkla, že

nepostupovala dle § 219a odst. 2 o. s. ř. ve spojení s ust. § 213 odst. 4 o. s. ř.

Z výše uvedených důvodů žalobkyně závěrem navrhla, aby Nejvyšší soud zrušil

rozsudky soudů obou stupňů a věc vrátil soudu prvého stupně k dalšímu řízení. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) s ohledem na čl. II bod 12

zák. č. 7/2009 Sb. projednal a rozhodl o dovolání podle občanského soudního

řádu účinného do 30. 6. 2009 (dále též jen „o. s. ř.“) a zjistil, že dovolání

bylo podáno včas (dovolání bylo podáno žalobkyní – nezastoupeným advokátem –

podáno včas, dovolatelka následně požádala o ustanovení zástupce pro dovolací

řízení a tomuto návrhu bylo usnesením ze dne 7. 12. 2009, č. j. 32 C

94/2002-184, vyhověno a zástupcem byl ustanoven Mgr. P. Š., advokát, který

podáním ze dne 22. 3. 2010 včas podané dovolání žalobkyně ze dne 3. 7. 2009

doplnil), osobou oprávněnou (žalobkyní), jež byla, jak shora uvedeno,

zastoupena advokátem a jí bylo dovolání sepsáno. V posuzovaném případě bylo možné z obsahu dovolání ze dne 3. 7. 2009 dovodit

rozsah a dovolací důvody, jimiž bylo rozhodnutí odvolacího soudu napadeno, a

proto v podání ustanoveného právního zástupce bylo možné rozsah či dovolací

důvody blíže rozvádět, nikoli již měnit či rozšiřovat, a nebylo tak za dané

situace již aplikovatelné ust. § 241b odst. 3 o. s. ř. Poté se Nejvyšší soud zabýval otázkou přípustnosti tohoto mimořádného opravného

prostředku (§ 236 odst. 1 o. s. ř.), neboť toliko z podnětu přípustného

dovolání lze správnost napadeného rozhodnutí přezkoumat z hlediska uplatněných

(způsobilých) dovolacích důvodů. Přípustnost dovolání žalobkyně směřujícího proti potvrzujícímu rozsudku

odvolacího soudu ve věci samé se řídí ustanoveními § 237 odst. 1 písm. b) a c)

o. s. ř. V posuzované věci není dovolání podle ust. § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. přípustné, neboť odvolací soud napadeným rozsudkem potvrdil v pořadí prvý

rozsudek soudu prvního stupně. Podle ust. § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku

odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno

rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle § 237

odst. 1 písm. b) o. s. ř. a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené

rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Podle § 237 odst. 3 o. s. ř. má rozhodnutí odvolacího soudu po právní stránce zásadní význam

zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu

dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy odvolacími rozhodována rozdílně, nebo

řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem. Z toho, že přípustnost dovolání je ve smyslu citovaných ustanovení spjata se

závěrem o zásadním významu rozsudku po stránce právní, vyplývá, že také

dovolací přezkum se otevírá pro posouzení otázek právních. Způsobilým dovolacím

důvodem, jímž lze dovolání odůvodnit pro hodnocení přípustnosti dovolání dle §

237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., je zásadně důvod podle § 241a odst. 2 písm. b)

o. s. ř., jehož prostřednictvím lze namítat, že rozhodnutí spočívá na

nesprávném právním posouzením věci, nikoli již tzv. jiné vady řízení (§ 241a

odst. 2 písm. a/ o. s.

ř.), nejde-li v nich o řešení zásadní procesní otázky,

pokud by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, popř. nedostatky

ve skutkovém zjištění (§ 241a odst. 3 o. s. ř.). Jelikož ve smyslu ustanovení §

242 odst. 3 o. s. ř. je dovolací soud – s výjimkou určitých vad řízení – vázán

uplatněným dovolacím důvodem, včetně toho, jak jej dovolatelka obsahově

vymezila, jsou pro úsudek, zda rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce

zásadní význam či nikoli, relevantní jen otázky (z těch, na kterých napadené

rozhodnutí spočívá), jejichž posouzení odvolacím soudem dovolatelka napadla,

resp. jejichž řešení v dovolání zpochybnila. Ze shora uvedeného je zřejmé, že námitky žalobkyně, prostřednictvím kterých

brojí proti domnělým vadám řízení podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. (že

odvolací soud nepřihlédl k tvrzením uvedeným v odvolání a nezohlednil

předložené důkazy) nemohou založit přípustnost dovolání napadeného rozhodnutí

(§ 237 odst. 3 o. s. ř. a § 242 odst. 3 o. s. ř.), pakliže je přípustnost dle §

237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. teprve zvažována. Dovolací soud se dále nemohl zabývat ani dovolatelkou uplatněnými důvody

směřujícími proti správnosti a úplnosti zjištěného skutkového stavu dle ust. §

241a odst. 3 o. s. ř., tj. že rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které

nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování (že

byla mezi účastníky uzavřena ústní smlouva o dílo, že písemná smlouva o dílo č. 01/063/VÚ nebyla uzavřena dne, který je v této smlouvě uveden, tj. dne, kdy

byly zahájeny práce - 24. 9. 2001), poněvadž jimi lze proti rozhodnutí

odvolacího soudu brojit jen tehdy, je-li dovolání přípustné podle § 237 odst. 1

písm. a) a b), popřípadě podle obdobného užití těchto ustanovení (§ 238 a

238a). Pakliže je však v řízení zvažována přípustnost dovolání dle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., nejsou uvedené důvody za této situace rozhodné. Rozhodnutí odvolacího soudu je postaveno na závěru, že žalobě nebylo možné

vyhovět, pakliže písemná smlouva nazvaná smlouva „o dílo“ ze dne 24. 9. 2001,

č. 01/063 VÚ, o níž žalobkyně tvrdí, že ji podepsala 6. 11. 2001 (ve spise

založená smlouva toto datum neobsahuje), nebyla vzhledem k absenci dohody o

předmětu a rozsahu díla smlouvou o dílo, nýbrž smlouvou rámcovou, v níž byl

toliko uzavřen rámec budoucí smlouvy o dílo, a pokud žalobkyně neprokázala, že

s žalovanou uzavřela ústní smlouvu o dílo, dle které řádně provedla dílo pro

žalovanou ve sjednaném rozsahu a že jí náleží za to cena, kterou si strany

dohodly, popř. jinak stanovená, a smluvní pokuta ve výši 0,05 % za každý den

prodlení. Odvolací soud dále konstatoval, že žalobkyně z tohoto závazkového

vztahu, popř. vztahu jiného (např. z důvodu bezdůvodného obohacení), právo na

uplatněné nároky nevzniklo. Význam rámcových smluv spočívá v tom, že strany tam, kde předpokládají

dlouhodobější obchodní vztah, stanoví jejich prostřednictvím základní pravidla,

jimž budou podléhat všechny konkrétní (tzv. realizační) smlouvy na jejich

základě v budoucnu uzavřené, nebude-li v té či oné realizační smlouvě ujednáno

jinak. Takto smluvená základní pravidla pak nejsou ničím jiným než oněmi jinými

(jinými než všeobecnými) obchodními podmínkami, upravenými v ustanovení § 273

odst. 1 obchod. zák. Pokud odvolací soud dovodil, že smlouva ze dne 24. 9. 2001 byla smlouvou

rámcovou a nikoli smlouvou o dílo, z níž nevznikla žalobkyni ani žalované žádná

práva a závazky, jde o otázku, která nemá zásadní právní význam, a proto nemůže

založit přípustnost dovolání dle ust. § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. K tomu

lze uvést, že sama žalobkyně v dovolání uvádí protichůdná tvrzení.

Dílem tvrdí,

že jinou smlouvu než uvedenou shora neuzavřela (č. l. 166), dílem pak že s

žalovanou uzavřela nejprve ústní smlouvu o provádění montážních prací a teprve

následně na žádost žalované smlouvu o dílo (č. l. 194). Existenci takové ústní

smlouvy, její obsah a další náležitosti, však v řízení neprokázala. Namítala-li žalobkyně, že nebylo třeba tvrdit (a navrhovat k tomu důkazy)

týkající se event. uzavření ústní smlouvy, jejího předmětu, výše ceny díla,

termínu zhotovení díla, okolností předání a převzetí díla, okamžik vzniku práva

na zaplacení ceny díla apod., neboť to vyplývá z montážních pracovních výkazů a

provedeného dokazování, není tato námitka namístě. Žalobkyně v řízení, jak výše

uvedeno, pouze tvrdila (a neprokázala), že došlo k ústnímu uzavření smlouvy o

dílo a co bylo jejím předmětem. K tomu považuje dovolací soud za vhodné uvést,

že žalobkyně v řízení měnila svá tvrzení ohledně předmětu díla (tvrdila, že

předmětem dohody bylo jen dodání pracovníků na uvedenou stavbu, a dále že

předmětem smlouvy o dílo bylo provedení montážních prací stavebního charakteru,

přičemž rozsah a předmět prací byl dohodnut ústně jejími zaměstnanci s

žalovanou). Z montážních pracovních výkazů ani z dalších v řízení provedených

důkazů (mj. též z důkazů navržených žalobcem) tyto skutečnosti ohledně uzavření

ústní smlouvy o dílo a jejího obsahu nevyplynuly, a proto nelze uvedené námitce

žalobkyně směřující proti závěru odvolacího soudu o neunesení důkazního břemene

přisvědčit. Protože se dovolatelce prostřednictvím v dovolání uvedených námitek nepodařilo

zpochybnit správnost závěrů odvolacího soudu, Nejvyšší soud s ohledem na shora

uvedené rozhodl tak, že její dovolání, které není přípustné ani podle

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., podle ustanovení § 243b odst. 5

věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl. O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 243b odst. 5

věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 a § 151 odst. 1 části věty před

středníkem o. s. ř. Žalobkyně, jejíž dovolání bylo odmítnuto, nemá na náhradu

nákladů řízení právo a žalované v dovolacím řízení podle obsahu spisu žádné

účelně vynaložené náklady nevznikly. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.