Nejvyšší soud Rozsudek občanské

23 Cdo 600/2000

ze dne 2000-11-15
ECLI:CZ:NS:2000:23.CDO.600.2000.1

23 Cdo 600/2000

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Miroslava Feráka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Josefa Rakovského

ve věci žalobce V. R., jako právního nástupce původní žalobkyně M. R.,

zastoupeného advokátem, proti žalované I. C., společnost s ručením omezeným,

zastoupené advokátem, o uzavření dohody o vydání nemovitostí, vedené u

Městského soudu v Brně pod sp. zn. 20 C 448/91, o dovolání žalované proti

rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. listopadu 1999, č. j. 12 Co

170/99-137, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Krajský soud v Brně jako soud odvolací rozsudkem ze dne 24. listopadu 1999, č.

j. 12 Co 170/99-137, rozsudek Městského soudu v Brně (soudu prvního stupně) ze

dne 30. listopadu 1998, č. j. 20 C 448/91-97, ve znění opravného usnesení ze

dne 22. září 1999, č. j. 20 C 448/91-129, v napadeném vyhovujícím výroku o věci

samé změnil jen tak, jak je uvedeno ve výroku označeném v jeho rozsudku jako

I., a jinak jej v této části potvrdil; současně citovaný rozsudek změnil ve

výroku o nákladech řízení účastníků a rozhodl o nákladech odvolacího řízení

účastníků. Se zdůvodněním, že nejde o otázky zásadního právního významu,

nevyhověl návrhu žalované na vyslovení přípustnosti dovolání k otázkám

„platnosti hospodářských smluv z 19.7.1990 a 27.9.1990 z toho hlediska, zda k

jejich platnosti bylo třeba souhlasu nadřízeného orgánu a registrace státním

notářstvím, jakož i k posouzení stavu tísně M. P. při darování nemovitostí\".

Přípustnost dovolání naopak vyslovil pro posouzení z jeho pohledu zásadně

právně významné otázky specifikované ve výroku potvrzujícího rozsudku, tj.

otázky, „zda po právní moci vyhovujícího rozsudku zrealizovaný následný prodej

vydaných nemovitostí oprávněnou osobou jako prodávajícím nezpůsobuje zánik

restitučního nároku oprávněné osoby na vydání věci podle zák. č. 87/1991 Sb.\".

Soudy obou stupňů posoudily uplatněný nárok podle zákona č. 87/1991 Sb., o

mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „restituční

zákon\"). Je zapotřebí připomenout, že v pořadí první rozsudky soudů obou

stupňů, tj. odvolacího soudu ze dne 9. června 1994, č. j. 14 Co 239/93-59, a

soudu prvního stupně ze dne 25. ledna 1993, č. j. 20 C 448/91-21, byly

rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. ledna 1998, č. j. 2 Cdon

2081/97-81 – v tam uvedených částech – zrušeny a věc byla v tomto rozsahu

vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odvolací soud uzavřel, že žalovanou lze pokládat za povinnou osobu k vydání

nemovitostí („parcely č. 477 – zastavěná plocha o výměře 530 m2 s domem čp.

339\" katastrálního území města B. – dále jen „požadované nemovitosti\", resp.

„nemovitosti\") ve smyslu § 4 odst. 1 restitučního zákona, protože nemovitosti

k datu účinnosti restitučního zákona, tj. ke dni 1. dubna 1991, fakticky držela

a byla jako jejich vlastník zapsána v tehdejší evidenci nemovitostí, přičemž

zákonnou výjimku stanovenou v § 4 odst. 1 písm. a/ restitučního zákona na ni z

posléze uvedených důvodů vztáhnout nelze. Žalovaná sice byla obchodní

společností, jejímiž společníky byly výhradně fyzické osoby, jak to předpokládá

citované ustanovení, avšak nesplňovala další v něm stanovenou podmínku, totiž

podmínku nabytí nemovitostí do 30. září 1990 (správně do 1. října 1990 včetně).

Je tomu tak proto, že smlouvy z 19. července 1990 a 27. září 1990 o převodu

vlastnického práva k požadovaným nemovitostem (podle názoru odvolacího soudu

šlo vzhledem k ustanovení § 14 odst. 1 vyhlášky č. 119/1988 Sb. /poznámky 9 pod

čarou/ o smlouvy kupní podle § 399 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v

tehdy platném znění /dále jen „obč. zák.\"/) nebyly z pohledu § 69 odst. 3

zákona č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění po novele provedené s

účinností od 1. května 1990 zákonem č. 103/1990 Sb. (dále jen „hosp. zák.\")

„uzavřeny v souladu s § 14 odst. 6 a 8 a § 35 vyhlášky č. 119/1988 Sb. a proto

byly neplatné podle § 21 odst. 1 h. z., příp. § 39 o. z. … ; účinnosti kupních

smluv bránilo jejich neregistrování státním notářstvím podle § 134 odst. 2 o.

z., ve znění platném do 31.12.1991\". Odvolací soud dospěl rovněž k závěru, že

majetkoprávní dispozice se spornými nemovitostmi v průběhu řízení (prodej

vydaných nemovitostí oprávněnou osobou) nemění nic na tom, že k rozhodnému

datu, tj. ke dni 1. dubna 1991, svědčila aktivní legitimace žalobci (jeho

právní předchůdkyni) a pasivně byla legitimována žalovaná.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, jehož přípustnost

opřela o ustanovení § 239 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.\"). Uplatnila v něm dovolací

důvod podle § 241 odst. 3 písm. d/ o.s.ř., jehož prostřednictvím zpochybnila

právní závěr, podle něhož je povinnou osobou k vydání sporných nemovitostí

podle § 4 odst. 1 restitučního zákona. Má zato, že smlouva ze dne 27. září 1990

nemůže být neplatná podle § 39 obč. zák. pro rozpor s ustanoveními § 14 odst. 6

a 8 a § 35 vyhlášky č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve

znění zákona č. 103/1990 Sb. (dále jen „vyhláška č. 119/1988 Sb.\"), v

návaznosti na § 69 odst. 3 hosp. zák. V této souvislosti namítla, že smlouva

byla uzavřena v době, „kdy platil novelizovaný hospodářský zákoník, ve kterém

bylo ustanovení § 349 s účinností ode dne 1.5.1990 vypuštěno novelou č. 103/90

Sb. V době koupě nemovitostí byly již ústavním zákonem č. 100/1990 Sb.

zrovnoprávněny všechny kategorie vlastnictví, takže smysl pozbyla i některá

ustanovení vyhl. č. 119/88 Sb., o hospodaření s národním majetkem, která byla

vydána v naprosto jiné politické a hospodářské situaci. Převody majetku byly

dále upraveny hospodářským zákoníkem ve znění po novele č. 103/90 Sb. a k

nabytí vlastnického práva až do 1.1.1992, kdy začal platit obchodní zákoník,

nebylo třeba registrace státním notářstvím. Nemůže tedy platit vyhláška, která

jako prováděcí předpis rozlišuje různé kategorie vlastnictví a je tímto v

rozporu s předpisy vyšší právní síly\". Nabyla – li žalovaná vlastnické právo k

nemovitostem na základě hospodářské (nikoliv kupní) smlouvy ze dne 27. září

1990 ke dni podpisu zmíněné smlouvy, tj. ke dni 27. září 1990, nemůže být

povinnou osobou podle § 4 odst. 1 restitučního zákona, neboť se na ni vztahuje

zákonná výjimka stanovená v § 4 odst. 1 písm. a/ restitučního zákona. V dalším

pro stručnost odkázala na to, co uvedla již ve svém předchozím dovolání proti v

pořadí prvnímu rozsudku odvolacího soudu. Navrhla, aby dovolací soud zrušil

rozsudek odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud se nejdříve zabýval otázkou přípustnosti podaného dovolání, neboť

toliko z podnětu dovolání, které je přípustné, lze přezkoumat správnost

napadeného rozhodnutí z pohledu uplatněných dovolacích důvodů a jejich obsahové

konkretizace.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. dovoláním lze napadnout pravomocná

rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Nejde - li o případ vad řízení taxativně uvedených v § 237 odst. 1 o.s.ř. - a

ty v daném případě nebyly žalovanou v dovolání namítány a z obsahu spisu

nevyplývají - řídí se přípustnost dovolání proti potvrzujícímu rozsudku

odvolacího soudu ustanoveními § 238 odst. 1 písm. b/ a § 239 odst. 1 a 2 o.s.ř.

Podle § 238 odst. 1 písm. b/ o.s.ř. dovolání nemůže být přípustné proto, že v

daném případě schází podmínka zrušujícího rozhodnutí odvolacího soudu normovaná

citovaným ustanovením. Dovolání však není přípustné ani ve smyslu § 239 odst. 1

o.s.ř., neboť řešení otázky, k níž odvolací soud ve výroku svého potvrzujícího

rozsudku vyslovil přípustnost dovolání, žalovaná ve svém dovolání ani

nezpochybnila. Zbývá proto posoudit přípustnost dovolání z pohledu ustanovení §

239 odst. 2 o.s.ř.; ostatně žalovaná se přípustnosti dovolání poukazem na

citované ustanovení rovněž dovolává.

Podle ustanovení § 239 odst. 2 o.s.ř. nevyhoví-li odvolací soud návrhu

účastníka na vyslovení přípustnosti dovolání, který byl učiněn nejpozději před

vyhlášením potvrzujícího rozsudku nebo před vyhlášením (vydáním) usnesení,

kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, je dovolání podané tímto účastníkem

přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí

odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam. Předpokladem přípustnosti

dovolání ve smyslu citovaného ustanovení tedy je (za splnění v něm uvedených

podmínek) závěr dovolacího soudu, že rozhodnutí odvolacího soudu (popřípadě

konkrétní v něm řešená právní otázka) má po právní stránce zásadní význam.

Otázku, zda dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce

zásadní význam, dovolací soud řeší jako otázku předběžnou (nevydává ohledně ní

žádné rozhodnutí) a jeho kladně vyjádřeným závěrem se podané dovolání stává

přípustným.

Aby se mohlo v konkrétním případě jednat o rozhodnutí odvolacího soudu, které

má po právní stránce zásadní význam, musí se v něm řešit právní otázka významná

nejen pro rozhodnutí dané konkrétní věci, přičemž současně musí jít o otázku

dosud neřešenou jednotně v rozhodovací praxi vyšších soudů - tj. soudů

rozhodujících o dovoláních (dříve o stížnostech pro porušení zákona) či

odvoláních - nebo ve stanovisku Nejvyššího soudu České republiky (§ 28 odst. 3

zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů) či

konečně v rozhodnutí nižšího soudu (soudu prvního stupně), které bylo vyššími

soudy akceptováno a za účelem sjednocení judikatury publikováno ve Sbírce

soudních rozhodnutí a stanovisek. Za otázku zásadního právního významu však

nelze zpravidla považovat takovou otázku, která byla odvolacím soudem vyřešena

konformně s dosavadní soudní praxí; jestliže však odvolací soud posoudil

určitou právní otázku jinak, než je řešena v konstantní judikatuře vyšších

soudů, zpravidla o otázku zásadního právního významu ve smyslu § 239 odst. 2

o.s.ř. půjde (srovnej usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.

října 1996, sp. zn. 2 Cdon 911/96, uveřejněné na straně 135 a 136 v sešitě č. 3

z roku 1997 časopisu Právní rozhledy, usnesení Nejvyššího soudu České republiky

ze dne 24. září 1997, sp. zn. 2 Cdon 1339/96, uveřejněné na straně 296 - 300 v

sešitě č. 13 z roku 1997 časopisu Soudní judikatura).

V daném případě žalovaná před vyhlášením potvrzujícího rozsudku odvolacího

soudu navrhla vyslovení přípustnosti dovolání „pro posouzení otázky platnosti

hospodářských smluv z 19.7.1990 a 27.9.1990, zda k jejich platnosti bylo třeba

souhlasu nadřízeného orgánu a registrace státním notářstvím a konečně i pro

posouzení stavu tísně M. P.\". Objektivní hranice možného dovolacího přezkumu

jsou za této situace vymezeny právními závěry, které odvolací soud ohledně

těchto otázek přijal, bylo – li jím přijaté řešení zmíněných otázek dovoláním

alespoň zpochybněno.

Prostřednictvím dovolacího důvodu podle § 241 odst. 3 písm. d/ o.s.ř. žalovaná

v dovolání výslovně napadla závěr o neplatnosti smlouvy ze dne 27. září 1990 a

současně závěr o nutnosti její registrace tehdejším státním notářstvím.

S posouzením těchto právních otázek (tj. otázek objektivně otevřených

dovolacímu přezkumu, jejichž řešení přijaté odvolacím soudem žalovaná výslovně

v dovolání napadla) je dovolací soud povolán spojovat závěr, že potvrzující

rozsudek odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam (§ 239 odst. 2

o.s.ř.).

Zmíněné otázky, na jejichž řešení rozhodnutí odvolacího soudu spočívá, způsobem

naznačeným na jiném místě tohoto rozhodnutí v soudní praxi dosud řešeny nejsou.

Za takové řešení - navíc pouze ve vztahu k otázce nutnosti registrace smlouvy

bývalým státním notářstvím - nelze pokládat závěry přijaté v rozsudku Vrchního

soudu v Praze ze dne 26. listopadu 1993, sp. zn. 2 Cdo 75/93, uveřejněném na

straně 62 v sešitě č. 2 z roku 1994 časopisu Právní rozhledy, a v rozsudku

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. listopadu 1996, sp. zn. 3 Cdon

555/96, uveřejněném pod č. 16 v sešitě č. 2 z roku 1997 časopisu Soudní

judikatura, a to především proto, že v citovaných rozhodnutích byla řešena

otázka nutnosti registrace smluv, kdy nabyvatelem nemovitostí na základě

smlouvy byla fyzická osoba - podnikatel a nikoli, jako v daném případě, osoba

právnická - obchodní společnost. S přihlédnutím k obecnému vymezení otázek

zásadního právního významu, uvedenému na jiném místě tohoto rozhodnutí, lze za

této situace rozhodnutí odvolacího soudu považovat za rozhodnutí po právní

stránce zásadního významu.

Jde - li podle závěru dovolacího soudu o rozhodnutí po právní stránce

zásadního významu, stává se tím dovolání ve smyslu ustanovení § 239 odst. 2

o.s.ř. přípustným. Protože dovolání bylo podáno včas a k tomu oprávněným

subjektem (žalovanou), řádně zastoupeným advokátem (§ 240 odst. 1, § 241 odst.

1 a 2 o.s.ř.), přezkoumal dovolací soud bez jednání (§ 243a odst. 1 o.s.ř.)

napadený rozsudek ve smyslu ustanovení § 242 odst. 1 a 3 o.s.ř. a dospěl k

závěru, že dovolání není opodstatněné.

Žalovaná nenamítá, že řízení bylo postiženo jinou vadou, která mohla mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 241 odst. 3 písm. b/ o.s.ř.), a ani z

obsahu spisu nevyplývá, že by k vadě tohoto charakteru došlo. Vady ve smyslu §

237 odst. 1 o.s.ř. - jak již bylo výše zmíněno - namítány, ani zjištěny nebyly.

S přihlédnutím k dovolacímu důvodu podle § 241 odst. 3 písm. d/ o.s.ř. a jeho

obsahové konkretizaci půjde v dovolacím řízení o odpověď na otázku, zda lze

žalovanou pokládat za osobu povinnou k vydání nemovitostí ve smyslu § 4 odst. 1

restitučního zákona, resp. zda z důvodů uvedených v § 4 odst. 1 písm. a/

restitučního zákona takovou povinnou osobou být nemůže. Pro účely posouzení

naplněnosti předpokladu „nabytí věcí od právnických osob (v daném případě do 1.

října 1990 včetně)\", uvedeného v § 4 odst. 1 písm. a/ restitučního zákona,

však bude především zapotřebí vyřešit dvě předběžné právní otázky, totiž

otázku, zda k účinnosti smlouvy ze dne 27. září 1990 bylo zapotřebí její

registrace tehdejším státním notářstvím, a otázku, zda lze tuto smlouvu

pokládat za platnou, jak míní žalovaná, či za neplatnou, jak dovodil odvolací

soud.

Z důkazu listinou - smlouvou ze dne 27. září 1990 s názvem hospodářská smlouva

- vyplynulo, že uvedená smlouva byla uzavřena mezi I. p. d. P., jako

„předávající organizací\" a I. C. společnost s ručením omezeným se sídlem v B.

jako „přejímající organizací\", přičemž ke dni podpisu smlouvy, tj. ke dni 27.

září 1990, mělo dojít k převodu vlastnického práva k požadovaným nemovitostem

za dohodnutou úplatu ve výši 486.532,- Kčs, kterou měla - a to i s přihlédnutím

k dodatku č. 1 ze dne 27. září 1990 - přejímající organizace vyrovnat

(bezplatným) poskytnutím prostor předávající organizaci do výše smluvené ceny

nemovitostí.

S odvolacím soudem nelze souhlasit, dovodil - li (s odkazem na ustanovení § 14

odst. 1 a poznámku 9 pod čarou vyhlášky č. 119/1988 Sb.), že smlouva ze dne 27.

září 1990 byla smlouvou kupní ve smyslu § 399 obč. zák. Je pravda, že podle §

14 odst. 1 vyhlášky č. 119/1988 Sb. se převody vlastnictví národního majetku na

jiné organizace než socialistické uskutečňovaly smlouvami podle zvláštního

předpisu, jímž bylo podle poznámky 9 pod čarou ustanovení § 399 obč. zák. Nelze

však přehlédnout, v době uzavření smlouvy ze dne 27. září 1990 již z posléze

uvedených důvodů nebylo možné uvažovat o socialistických organizacích na straně

jedné a jiných než socialistických organizacích na straně druhé. V návaznosti

na ústavní změny provedené ústavními zákony č. 46/1990 Sb., 100/1990 Sb. a

102/1990 Sb. - byly totiž v zákoně č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník,

zákonem č. 103/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník,

provedeny rozsáhlé změny. Mimo jiné byly v čl. I. vypuštěny pod položkami 8 a 9

§§ 8 a 9 zákona č. 109/1964 Sb. vztahující se k socialistickému společenskému

vlastnictví a pod položkou 15 § 14 až § 16 zákona č. 109/1964 Sb. pojednávající

o socialistických organizacích. Čl. II. zákona č. 103/1990 Sb. výslovně

stanovil, že pokud se v hospodářském zákoníku používalo výrazu „socialistické

organizace\", nahrazuje se (tento výraz) výrazem „organizace\". Vychází - li

vyhláška č. 119/1988 Sb. z hospodářského zákoníku (byla vydána podle § 391

odst. 1 písm. a/ hosp. zák. jako předpisu zmocňovacího a § 75 hosp. zák.), jenž

byl citovanou novelou v těchto ohledech změněn, nelze tyto změny v jejich

poměrech pominout.

Byl - li v té době (dne 27. září 1990) I. p. d. se sídlem v P. (ústředně

řízenou) rozpočtovou organizací (§ 60, § 61 odst. 1 hosp. zák.) a v případě I.

C. společnost s ručením omezeným šlo o obchodní společnost (§ 106a, § 106c, §

106n a násl. hosp. zák.), pak případ uzavření smlouvy o převodu vlastnického

práva k nemovitostem lze posoudit jedině jako vztah při hospodářském styku

právnických osob, tj. vztah hospodářskoprávní ve smyslu § 1 odst. 1 hosp. zák.,

který se v té době spravoval režimem zákona č. 109/1964 Sb., ve znění

pozdějších předpisů; nejde tudíž o vztah občanskoprávní. Proto v daném případě

muselo jít o hospodářskou smlouvu (podle § 347 hosp. zák.) a nikoliv o smlouvu

kupní podle § 399 obč. zák., jak nesprávně dovodil odvolací soud (šlo o jiný

převod vlastnického práva k věcem, které byly v národním majetku, tedy nikoliv

převod, k němuž docházelo při obvyklém hospodaření, a takový převod se

uskutečňoval smlouvou podle § 349 - po novele provedené zákonem č. 103/1990 Sb.

podle § 347 - hosp. zák.).

V době uzavření dané smlouvy vázal ústavní zákon č. 100/1990 Sb., kterým se

mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé

federativní republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé

federaci, převod majetku státu do vlastnictví fyzických nebo právnických osob

na splnění podmínek upravených zákonem Federálního shromáždění. Za takový zákon

lze nepochybně považovat zákon č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

jenž v ustanovení § 69 odst. 3 umožňoval převody vlastnictví k věcem, které

byly v národním majetku, jen pokud to připouštěly prováděcí předpisy. Tímto

předpisem byla ve sledované době vyhláška federálního ministerstva financí č.

119/1988 Sb., která platila i pro rozpočtové organizace (srov. § 1 odst. 1

citované vyhlášky). Při řešení otázky možnosti (dovolenosti) takového převodu

je tedy zapotřebí vycházet z tehdy platného předpisu, tj. vyhlášky č. 119/1988

Sb., která i v době uzavření dané hospodářské smlouvy měla oporu v ustanovení §

391 odst. 1 písm. a/ hosp. zák. jako v ustanovení zmocňovacím a v 75 hosp.

zák., podle nichž byla vydána. Zbývá dodat, že citovaná vyhláška je zrušena až

s účinností od 1. ledna 2001 zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky

a jejím vystupování v právních vztazích (srov. § 66 pol. 2 ve spojení s § 67

citovaného zákona).

Předmětem převodu byl v daném případě rovněž pozemek parc. č. 477 - zastavěná

plocha katastrálního území města B. Je nesporné, že ohledně převodu tohoto

pozemku výjimka podle § 35 vyhlášky č. 119/1988 Sb. povolena nebyla.

Neumožňovalo - li ustanovení § 14 odst. 8 vyhlášky č. 119/1988 Sb. převod

takového pozemku bez povolení výjimky z citovaného ustanovení postupem

stanoveným v § 35 vyhlášky č. 119/1988 Sb., pak (hospodářská) smlouva ze dne

27. září 1990 nebyla ohledně zmíněného pozemku uzavřena v souladu s ustanovením

§ 14 odst. 8 vyhlášky č. 119/1988 Sb. ve spojení s § 69 odst. 3 hosp. zák. a

lze proto uvažovat o její neplatnosti podle § 21 odst. 1 hosp. zák., resp.

částečné neplatnosti podle § 21 odst. 1 hosp. zák. ve spojení s § 23 hosp. zák.

I kdyby převod domu vzhledem ke změně společensko-politické situace po roce

1989 bylo možné posoudit jako převod uskutečněný ve společenském zájmu (srov. §

14 odst. 6 písm. a/ vyhlášky č. 119/1988 Sb.), jak v dovolání dovozuje

žalovaná, lze hospodářskou smlouvu ze dne 27. září 1990 pokládat za neplatnou

podle § 21 odst. 1 hosp. zák. nejen ve vztahu k pozemku, nýbrž i ohledně domu,

tedy jako celek, proto, že by jinak takto vzniklý vztah byl ve smyslu § 23

hosp. zák. hospodářsky neodůvodněný. Nebyl by totiž hospodářsky zdůvodnitelný

vztah, kdy by „předávající organizace\" i po uzavření hospodářské smlouvy ze

dne 27. září 1990 nadále - v důsledku neplatnosti smlouvy o převodu pozemku -

vlastnila pozemek (zastavěnou plochu), byť její vůle směřovala nejen k převodu

domu, nýbrž i k převodu pozemku, zatímco „přejímající organizace\", jejíž vůle

se vztahovala rovněž na převod obou zmíněných věcí, by získala do svého

vlastnictví pouze dům bez pozemku (domem zastavěné plochy). Lze tedy ve svých

důsledcích pokládat za správný závěr, podle něhož je smlouva ze dne 27. září

1990 neplatná. Dovolací důvod podle § 241 odst. 3 písm. d/ o.s.ř. tak v tomto

ohledu nebyl uplatněn důvodně.

Ve světle závěru o neplatnosti hospodářské smlouvy ze dne 27. září 1990 jsou

dovolací námitky zpochybňující závěr o nutnosti registrace smlouvy tehdejším

státním notářstvím pro právní posouzení věci nepodstatné a proto se jimi

dovolací soud nezabýval; ani nesprávnost tohoto závěru totiž nemůže nic změnit

na tom, že na základě neplatné hospodářské smlouvy nelze nabýt žádné (a tudíž

ani vlastnické) právo.

Závěr, že nemovitosti ke dni 1. dubna 1991 fakticky držela žalovaná nebyl

dovoláním zpochybněn. Proto se i v této věci uplatní závěr přijatý Nejvyšším

soudem České republiky v rozsudku ze dne 27. března 1997, sp. zn. 2 Cdon

1476/96. V citovaném rozsudku Nejvyšší soud dovodil, že „právní teorie chápe

držbu - oprávnění věc držet - jako jedno z dílčích práv vlastnického práva.

Není však vyloučeno, aby držitelem věci (movité či nemovité) byl i někdo jiný

než vlastník. Držba předpokládá skutečné - faktické - ovládání věci (složka

objektivní) a dále vůli s věcí jako s vlastní nakládat, jakoby mu patřila

(složka subjektivní). Pokud by subjekt věc pouze fakticky ovládal, ale chyběla

by mu držitelská vůle, to je nakládal by s věcí jako s věcí cizí, nejednalo by

se o držbu, ale o tzv. detenci. V případě státní socialistické organizace

vzhledem k jejímu specifickému postavení a úpravě práva hospodaření s národním

majetkem pak je třeba vyložit pojem držby jako skutečné faktické ovládání věci

a vůli s ní nakládat jako subjekt, jemuž příslušelo právo hospodaření\". Ke

stejnému právnímu závěru dospěl dovolací soud rovněž v rozsudku ze dne 29.

března 2000, sp. zn. 23 Cdo 1681/98 (ve spojení s usnesením Ústavního soudu

České republiky ze dne 25. září 2000, sp. zn. II. ÚS 352/2000 odmítajícím

ústavní stížnost). Dovolací soud nemá důvodu se od uvedeného právního závěru

odchýlit ani v této věci. V daném případě - s přihlédnutím k jeho konkrétním

okolnostem - pak lze pojem držby vyložit jako skutečné ovládání věci a vůli s

ní nakládat jako subjekt, jemuž příslušelo vlastnické právo. Jestliže tedy

žalovaná ke dni 1. dubna 1991 požadované nemovitosti fakticky ovládala a také s

nimi jako s vlastními nakládala, lze považovat za správný právní názor, že je

(ke dni účinnosti restitučního zákona) ve smyslu § 4 odst. 1 restitučního

zákona držela. Je proto podle citovaného ustanovení povinnou osobou k jejich

vydání.

Ze všech výše uvedených důvodů vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu je z

hlediska uplatněného dovolacího důvodu podle § 241 odst. 3 písm. d/ o.s.ř.,

obsahově konkretizovaného dovolacími námitkami, správný (§ 243b odst. 1 věta

před středníkem o.s.ř.). Dovolací soud proto dovolání podle téhož ustanovení

zamítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle ustanovení §

243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř., když

žalovaná nebyla v tomto řízení úspěšná a procesně úspěšnému žalobci žádné

náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. listopadu 2000

JUDr. Miroslav F e r á k, v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Svobodová