Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

25 Cdo 1020/2006

ze dne 2008-12-16
ECLI:CZ:NS:2008:25.CDO.1020.2006.1

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 13. 11. 2003, č. j. 10 C

199/2003-31, kterým byla žaloba zamítnuta a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů

řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu, byl zrušen usnesením Městského

soudu v Praze ze dne 28. 7. 2004, č. j. 11 Co 136/2004-46, se závazným právním

názorem, že mezi účastníky došlo k uzavření platné smlouvy o daňovém

poradenství ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství

a Komoře daňových poradců České republiky (dále též jen „zákon o daňovém

poradenství“), a případná odpovědnost žalovaného se proto řídí § 6 odst. 7

tohoto zákona.

Obvodní soud pro Prahu 7 poté rozsudkem ze dne 1. 3. 2005, č. j. 10 C

199/2003-99, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci 61.922,- Kč a rozhodl

o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu. Vyšel ze

zjištění, že účastníci řízení uzavřeli ústní smlouvu o daňovém poradenství a že

v rámci této činnosti žalovaný sdělil žalobci, že jeho náklady, výdaje, výnosy

a příjmy se zásadně účtují do období, s nímž časově a věcně souvisejí, a že je

třeba jednorázový příjem z pronájmu nemovitosti v jeho vlastnictví účtovat v

soustavě jednoduchého účetnictví s časovým rozlišením. Žalobci byla doměřena

daň dodatečným platebním výměrem Finančního úřadu ve S. ze dne 24. 5. 1996, ve

výši 608.498,- Kč a platebním výměrem č. 1010003983 téhož úřadu ze dne 23. 10.

2001 bylo vyměřeno daňové penále ve výši 744.586,- Kč s odůvodněním, že žalobce

tím, že účtoval v soustavě jednoduchého účetnictví, avšak příjmy časově

rozlišoval, neoprávněně své příjmy o 2.200.000,- Kč snížil (žalobce totiž podle

rady žalovaného zahrnul do daňového přiznání pouze poměrnou částku z celkové

výše získaného nájemného z pronájmu nemovitosti ve výši 50.000,- Kč). Na

základě znaleckého posudku Doc. Ing. J. L., CSc., soud prvního stupně dovodil,

že opatření Ministerstva financí, č. j. V/1-31 370/92, ze dne 23. 12. 1992,

kterým se stanoví postupy účtování u fyzických osob provozujících

podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého

účetnictví, neupravuje problematiku časového rozlišení; znalec určil výši

škody, která žalobci v podobě daňového penále v důsledku informace žalovaného o

časovém rozlišení příjmů vedených v soustavě jednoduchého účetnictví vznikla,

na 461.228,- Kč. Soud prvního stupně, vázán právním názorem odvolacího soudu,

dospěl k závěru, že žalobci vznikla škoda ve výši jím uhrazeného daňového

penále (61.922,- Kč) na základě nesprávné (v rozporu s § 5 odst. 1 zákona č.

586/1992 Sb., o daních z příjmu) informace poskytnuté žalovaným, za kterou

podle § 6 odst. 7 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství, žalovaný

odpovídá. Škoda vznikla v souvislosti s výkonem daňového poradenství, přičemž

žalovaný neprokázal, že této škodě nemohl zabránit. K námitce promlčení

vznesené žalovaným soud prvního stupně uvedl, že žalobci vznikla škoda

platebním výměrem Finančního úřadu ve S. ze dne 23. 10. 2001, a proto, byla-li

žaloba podána dne 27. 12. 2001, nárok na náhradu škody promlčen není.

K odvolání žalovaného Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 5. 10. 2005, č. j.

11 Co 251/2005-134, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě

nákladů odvolacího řízení. Vyšel ze skutkového stavu zjištěného soudem prvního

stupně a uvedl, že soud prvního stupně správně ustanovil k řešení odborné

otázky týkající se poskytnutí daňových rad znalce, který pak ve svém posudku

dospěl k závěru, že žalovaný jako daňový poradce podal žalobci informaci, jež

byla v rozporu s § 5 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, a jež

vedla k následnému vyměření penále. Znalec vyčíslil výši škody, která žalobci

vznikla právě v souvislosti s nesprávnou informací o časovém rozlišení příjmů

vedených v soustavě jednoduchého účetnictví a o zahrnutí vždy jen sjednaného

nájemného za příslušný rok při zdanění příjmů do základu daně v daňovém

přiznání, na 461.228,- Kč. Znalec tím podle odvolacího soudu naznačil, že pokud

finanční úřad vyměřil žalobci daňové penále ve výši 744.586,- Kč, netýká se

celá tato částka následků způsobených nesprávným daňovým poradenstvím ze strany

žalovaného (znalec tedy neposuzoval právní otázky ve vztahu k podané žalobě,

jak namítal žalovaný). K další jeho námitce, že soud měl v řízení posuzovat

platnost nájemní smlouvy, týkající se pronájmu nemovitostí žalobce, z níž

vyplývala jeho daňová povinnost, uvedl, že ke zkoumání platnosti nájemní

smlouvy v tomto řízení nebyl důvod ani právní možnost, neboť platnost smluv se

pro případ vyměření daně posuzuje v daňovém řízení, ve kterém však žádná

pochybnost o platnosti této smlouvy nevznikla. Odvolací soud pak za počátek

běhu subjektivní promlčecí doby (den vzniku škody) považoval den nabytí právní

moci platebního výměru Finančního úřadu ve S. ze dne 23. 10. 2001, což je

současně i událost, z níž škoda vznikla; běh objektivní i subjektivní promlčecí

doby tedy započal ve stejný den.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, jež odůvodňuje

podle § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř. a § 241a odst. 3 o.s.ř. Tvrdí, že za

tvrzenou škodu odpovědnost nenese z následujících důvodů: 1) nikdy žalobci v

otázce daní neposkytl radu, která by byla v rozporu se zákonem o daních z

příjmů (časové rozlišení nájemného u poplatníků účtujících v soustavě

jednoduchého účetnictví se zrušilo až přijetím zákona č. 323/1993 Sb., kterým

byl zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s účinností od 1. 1. 1994

novelizován), 2) ne každá nesprávná rada daňového poradce znamená porušení

zákona o daňovém poradenství (kritériem je totiž to, zda daňový poradce svou

činnost vykonává řádně a svědomitě, a pokud tomu tak je, nemůže jít o porušení

povinností vyplývajících z tohoto zákona a tudíž ani ke vzniku odpovědnostních

vztahů; navíc v případech, kdy je daňové poradenství poskytováno ve formě

korespondence s klientem, nelze od daňových poradců požadovat jejich naprostou

právní neomylnost), 3) mezi činností žalovaného a vznikem škody není dána

příčinná souvislost, neboť škoda žalobci nevznikla z důvodu nesprávného

daňového poradenství, nýbrž proto, že se finanční úřad dopustil omylu, když

žalobci zdanil příjem z nájemní smlouvy, která byla sjednaná bez souhlasu

příslušného obecního úřadu, tj. neplatně; s otázkou platnosti nájemní smlouvy a

s otázkou, zda příjmy z ní podléhaly dani (negativní závěr je vysloven i v

nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 16. 9. 1998, sp. zn. II. ÚS 91/98), se

odvolací soud nevypořádal, 4) odpovědnost žalovaného za škodu je vyloučena také

pro zavinění žalobce podle § 441 obč. zák. (žalobce totiž věděl o tom, že

nájemní smlouva je neplatná, v probíhajícím daňovém řízení však zůstal pasivní

a procesně se nebránil; pokud by argumentoval neplatností nájemní smlouvy,

pravděpodobně by dosáhl i toho, že finanční úřad by jeho příjmy z neplatné

nájemní smlouvy do základu daně nezahrnul). Žalovaný dále namítá nesprávné

právní posouzení námitky promlčení uplatněného nároku na náhradu škody. Vydáním

platebního výměru žalobci žádná škoda (jako úbytek hodnot v jeho majetkové

sféře) nevznikla, výklad, ke kterému dospěla konstantní judikatura, že pojem

událost, z níž škoda vznikla, zahrnuje nejen protiprávní úkon či právně

kvalifikovanou událost, které vedly ke vzniku škody, ale i vznik škody samotné,

nelze podle žalovaného aplikovat v těch případech, kdy se náhrada škody odvíjí

od rozhodnutí státního orgánu, případně od jiné právní skutečnosti, kterou ani

škůdce ani poškozený nemohou ovlivnit. Žalovaný se proto domnívá, že v daném

případě se za „událost, z níž škoda vznikla, mohou považovat jen Daňové dopisy

z roku 1993“; opačný výklad by byl v rozporu s principem právní jistoty a

dobrými mravy. Žalovaný na závěr napadá znalecký posudek Doc. Ing. J. L., CSc.,

který se vyjadřoval k otázce příčinné souvislosti, což je však výsledek

hodnocení důkazů a právní posouzení, které znalci nepřísluší, a navíc pracoval

s příjmem, který neměl „smluvně-právní základ“. Proto nelze přihlédnout ani k

úvahám znalce o výši škody.

Ve vyjádření k dovolání žalobce uvedl, že soudy obou stupňů řádně zjistily a

posoudily skutkový stav a vyvodily z něho i správné závěry právní a že žalovaný

v dovolání pouze opakuje již dříve použité argumenty, se kterými se soudy již

vypořádaly. Žalovaný jako daňový poradce poskytl žalobci nesprávnou radu, v

důsledku níž byla žalobci dodatečně vyměřena daň a penále. Ačkoli žalovaný

věděl o probíhající daňové kontrole, neposkytl žalobci žádnou součinnost, žádné

rady či argumenty pro podání případných opravných prostředků a v rámci daňové

kontroly a po ní nevyvinul žádné úsilí, aby vzniku škody zabránil. Z tohoto

důvodu nemůže být žalobce spoluodpovědný za vznik škody ve smyslu § 441 obč.

zák. Stejně tak žalovaného nezprostí odpovědnosti ani jím namítaná neplatnost

nájemní smlouvy; i v případě její neplatnosti však má žalobce za to, že by mu

daňová povinnost ve vyměřeném rozsahu stejně vznikla, neboť příjem z pronájmu

nemovitosti nesporně získal a byl povinen zdanit. Nárok na náhradu škody pak

promlčen není, jestliže subjektivní i objektivní promlčecí doba počala běžet

okamžikem, kdy žalobce část penále zaplatil, tj. v období od února do listopadu

roku 2002. Navrhuje proto, aby dovolací soud dovolání žalobce zamítl a přiznal

mu náhradu nákladů dovolacího řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že

dovolání bylo proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu podáno oprávněnou

osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř.,

dospěl k závěru, že dovolání, které je přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1

písm. b) o.s.ř., není důvodné.

Nesprávné právní posouzení věci, které dovolatel uplatňuje jako důvod dovolání

[§ 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř.], může spočívat v tom, že odvolací soud věc

posoudil podle nesprávného právního předpisu, nebo že správně použitý právní

předpis nesprávně vyložil, případně jej na zjištěný skutkový stav věci

nesprávně aplikoval. Dovolatel především namítá, že za tvrzenou škodu

odpovědnost nenese, neboť nikdy žalobci neposkytl radu v otázce daní, která by

byla v rozporu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (poukazuje na to,

že časové rozlišení nájemného u poplatníků účtujících v soustavě jednoduchého

účetnictví se zrušilo až přijetím zákona č. 323/1993 Sb., kterým byl zákon č.

586/1992 Sb., o daních z příjmů, s účinností od 1. 1. 1994 novelizován),

přičemž dovozuje, že ani nesprávná rada daňového poradce nemusí nutně znamenat

porušení zákona o daňovém poradenství (kritériem je totiž to, zda daňový

poradce svou činnost vykonává řádně a svědomitě a pokud je tomu tak, nemůže jít

o porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona, a tudíž ani ke vzniku

odpovědnostních vztahů).

Podle § 6 odst. 7 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře

daňových poradců České republiky, daňový poradce odpovídá klientovi za škodu,

která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, pokud ji

způsobil daňový poradce, jeho zástupce nebo pracovník. Daňový poradce se

odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení

veškerého úsilí, které lze na něm požadovat.

Podle této úpravy odpovědnost za škodu způsobenou daňovým poradcem v

souvislosti s výkonem jeho činnosti vychází z odpovědnosti bez zřetele na

zavinění (z tzv. objektivní odpovědnosti) a je založena na současném splnění

předpokladů, jimiž je 1. výkon daňového poradenství, 2. vznik škody a 3.

příčinná souvislost mezi výkonem daňového poradenství a vznikem škody.

Podmínku, že výkon daňového poradenství nebyl činěn řádně, je třeba posuzovat z

hlediska § 6 odst. 1 zákona o daňovém poradenství, ve znění účinném v době

uzavření smlouvy, tj. před novelou provedenou zákonem č. 284/2004 Sb., podle

nějž daňový poradce je oprávněn a povinen chránit práva a oprávněné zájmy svého

klienta. Je povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny

zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazu

klienta pokládá za prospěšné. Je přitom vázán pouze zákony a dalšími obecně

závaznými právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta. Škodou je míněna

újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného, a je objektivně vyjádřitelná

všeobecným ekvivalentem, tj. penězi; skutečnou škodou je pak újma spočívající v

tom, že dosavadní majetkový stav poškozeného se vlivem škodné události zmenšil

(srov. např. stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR Cpj 87/70, publikované pod č. 55

ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1971), tedy např. i tím, že

byl nucen zaplatit penále vyměřené finančním úřadem. O vztah příčinné

souvislosti se jedná, vznikla-li škoda pochybením při výkonu daňového

poradenství. Byla-li příčinou vzniku škody jiná skutečnost, odpovědnost za

škodu nenastává; příčinou škody může být jen ta okolnost, bez jejíž existence

by ke škodnému následku nedošlo. Splnění uvedených předpokladů odpovědnosti za

škodu musí být v řízení jednoznačně zjištěno. Důkazní povinnost má v tomto

směru poškozený. Daňový poradce se může odpovědnosti zprostit, prokáže-li

(důkazní břemeno leží na něm), že škodě nemohl zabránit ani vynaložením

veškerého úsilí, které na něm lze požadovat.

Z uvedeného je zřejmé, že je povinností daňového poradce poskytnout klientovi

takové rady, které jsou v souladu se zákonem a které vedou ke správnému

daňovému přiznání. Stane-li se naopak daňové přiznání v důsledku rady daňového

poradce vadným, jde o porušení povinnosti daňového poradce, s níž je spojena

objektivní odpovědnost za škodu, a to zásadně bez ohledu na zavinění a na

charakter či formu poskytnuté rady. V tomto směru vyšel odvolací soud v

posuzované věci ze skutkového zjištění, jehož správnost dovolatel nezpochybňuje

(podle § 242 odst. 3 o.s.ř. je dovolací soud zásadně vázán uplatněnými

dovolacími důvody), že žalovaný poskytl na základě smlouvy o daňovém

poradenství žalobci radu ohledně způsobu výpočtu a přiznání daně z příjmu z

nájmu nemovitosti, žalobce se touto radou řídil a finanční úřad mu pro

nesprávnost výpočtu uložil zaplatit daň vyšší a dodatečně vyměřil i penále z

nezaplaceného rozdílu. Pak není pochyb o tom, že podmínky odpovědnosti

žalovaného daňového poradce jsou naplněny, neboť mezi jeho činností a vznikem

škody v podobě zaplaceného penále je vztah příčinné souvislosti. Nelze

přisvědčit dovolací námitce, že příčinná souvislost je vyloučena tím, že škoda

žalobci vznikla pro omyl finančního úřadu, který žalobci zdanil příjem z

neplatné nájemní smlouvy. Jestliže totiž rozhodnutí finančního úřadu nebylo

zrušeno, je právní titulem, podle nějž žalobce zaplatil daňovou povinnost, a

soud z takového rozhodnutí podle § 135 odst. 2 o.s.ř. vychází, aniž by mohl k

námitce žalovaného zkoumat jeho správnost.

Za této situace jsou bez významu námitky, že znalecký posudek pracoval s

příjmem, který neměl smluvně-právní základ, a odpovídal na otázku příčinné

souvislosti, což znalci nepřísluší. Jestliže lze dovodit odpovědnost žalovaného

daňového poradce podle předchozích odstavců, nemohou na tomto závěru nic změnit

ani výtky směřující proti znaleckému posudku.

Dovolatel dále namítá, že i kdyby byly dány předpoklady odpovědnosti za škodu,

je zde zavinění žalobce (podle § 441 obč. zák.), který věděl o neplatnosti

nájemní smlouvy, avšak byl v probíhajícím daňovém řízení pasivní a procesně se

tímto argumentem nebránil; jinak by pravděpodobně dosáhl toho, že finanční úřad

by jeho příjmy z neplatné nájemní smlouvy do základu daně nezahrnul. Ustanovení

§ 441 obč. zák. se vztahuje na případy, kdy škoda způsobená poškozenému není v

plném rozsahu výsledkem jednání škůdce, nýbrž se na jejím vzniku částečně či

zcela podílelo i jednání samotného poškozeného. Vytýká-li v dané věci dovolatel

z tohoto pohledu žalobci, že v daňovém řízení neuplatnil námitku neplatnosti

nájemní smlouvy, požaduje v první řadě, aby žalobce zpochybňoval platnost svého

vlastního právního úkonu; takový požadavek není ani z hlediska ustanovení § 441

obč. zák. opodstatněný. Považoval-li žalobce nájemní smlouvu za platně

uzavřenou (nepochybně z existence nájemního vztahu odvozoval pro sebe určitý

prospěch), pak jenom z toho, že se nedomáhal právního závěru o neplatnosti

právního úkonu, který by pro něj mohl znamenat řadu nepříznivých důsledků,

nelze dovodit, že svým jednáním (opomenutím) zavdal příčinu vzniku škody. Kromě

toho mu význam použití takové argumentace v daňovém řízení nemusel být zřejmý,

ostatně sám dovolatel pouze odhaduje, že by příjmy z neplatné smlouvy nebyly

pravděpodobně do základu daně zahrnuty.

Žalovaný konečně namítá nesprávné právní posouzení námitky promlčení

uplatněného nároku na náhradu škody. Vydáním platebního výměru žalobci žádná

škoda v podobě úbytku hodnot v jeho majetkové sféře nevznikla a podle

žalovaného se za „událost, z níž škoda vznikla, mohou považovat jen Daňové

dopisy z roku 1993“. Odvolací soud dovodil, že žalobci vznikla škoda (zároveň

se o škodě dozvěděl) právní mocí rozhodnutí finančního úřadu a od tohoto

okamžiku odvinul počátek běhu promlčecích dob, které do podání žaloby

neuplynuly. Podle ustálené judikatury (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR

ze dne 20. 2. 2003, sp. zn. 25 Cdo 986/2001; 25 Cdo 987/2001, publikovaný pod

č. 14 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2005, nebo rozsudek

téhož soudu ze dne 29. 5. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1836/2001, publikovaný v Souboru

rozhodnutí NS pod C 1970) sice skutečná škoda (snížení majetkového stavu) v

takovém případě vzniká v okamžiku, kdy je na základě rozhodnutí finančního

úřadu zaplaceno vyměřené penále (jeho část), nikoliv k právní moci rozhodnutí,

nejde však o závěr, který by se negativně projevil na věcné správnosti

rozhodnutí. Jestliže totiž objektivní promlčecí doba podle § 106 odst. 2 obč.

zák. počala běžet ještě později, než dovodil odvolací soud (stejně jako doba

subjektivní podle § 106 odst. 1 obč. zák. počítaná od téhož okamžiku), tím

spíše se uplatněné právo nepromlčelo.

Ze všech těchto důvodů plyne, že rozsudek odvolacího soudu je z hlediska

uplatněných dovolacích námitek správný, Nejvyšší soud ČR proto dovolání

žalovaného podle § 243b odst. 2 o.s.ř. zamítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty

první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobci

vzniklo právo na náhradu nákladů dovolacího řízení podáním vyjádření k

dovolání. Za tento úkon právní služby náleží odměna za zastupování advokátem,

krácená o polovinu (§ 3 odst. 1, § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve

znění před 1. 9. 2006). Sazba odměny za úkon představuje zaokrouhlenou částku

13.790,- Kč, po krácení 6.895,- Kč, plus 75,- Kč paušální částky náhrady

výdajů, celkově s připočtením DPH 8.294,30 Kč.

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2008

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu