Nejvyšší soud Rozsudek občanské

25 Cdo 1582/2004

ze dne 2005-05-18
ECLI:CZ:NS:2005:25.CDO.1582.2004.1

25 Cdo 1582/2004

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.

Marty Škárové a soudců JUDr. Ing. Jana Huška a JUDr. Petra Vojtka v právní věci

žalobkyně: A C., spol. s r. o., zastoupené advokátkou, proti žalované: A., s.

r. o., zastoupené advokátkou, o zaplacení částky 830.000,- Kč s

příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 18 C 188/2002,

o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. února

2004, č. j. 35 Co 22/2004-101, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. února 2004, č. j. 35 Co

22/2004-101, a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 11. 2003, č. j.

18 C 188/2002-86, se zrušují a věc se vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 2 k

dalšímu řízení.

Žalobkyně se na žalované domáhala náhrady škody ve výši 830.000,- Kč s

příslušenstvím s tím, že na základě smlouvy o nájmu ze dne 7. 10. 1999 jí

žalovaná pronajala nebytové prostory za účelem provozování obchodní činnosti.

Tyto prostory se z důvodu extrémní vlhkosti a výskytu plísně staly

nezpůsobilými ke smluvenému užívání a když žalovaná na žádosti žalobkyně o

nápravu tohoto stavu nereagovala, žalobkyně dne 6. 8. 2001 od smlouvy

odstoupila. Žalobkyni vznikla škoda, kterou požaduje nahradit, a to ve výši

180.000,- Kč znehodnocením elektronických zařízení cihelným prachem při

provádění rozsáhlých stavebních úprav žalovanou bez předchozího upozornění, ve

výši 500.000,- Kč na aktivitách souvisejících se změnou adresy (inzerce,

internetové stránky, tiskopisy) a ve výši 150.000,- Kč na přímých nákladech na

stěhování a instalaci alarmu.

Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl mezitímním rozsudkem ze dne 12. 11. 2003, č.

j. 18 C 188/2002-86, tak, že žaloba je co do základu po právu. Vyšel ze

zjištění, že žalovaná je vlastníkem domu v P., smlouvou ze dne 7. 10. 1999

pronajala žalobkyni nebytové prostory v suterénu tohoto domu a žalobkyně

dopisem ze dne 6. 8. 2001 oznámila žalované odstoupení od nájemní smlouvy z

důvodu výskytu plísně a požádala ji o náhradu škody ve výši 830.000,- Kč. Ve

stejném domě měla žalobkyně již dříve pronajaté jiné nebytové prostory na

základě smlouvy ze dne 19. 5. 1997, ukončené dohodou dne 7. 10. 1999. I když

nebylo prokázáno doručení dopisů z července až září 2000 žalované, v nichž byl

žalobkyní konstatován neuspokojivý stav pronajatých prostor, bylo svědeckými

výpověďmi prokázáno, že žalobkyně jednala se žalovanou o stavu těchto prostor a

snažila se o řešení situace, tedy že žalovaná si byla vědoma stavu předmětných

prostor, v nichž se vyskytovala vlhkost a plíseň. Na výzvu žalobkyně žalovaná v

září 2000 zajistila provedení opravy omítek (částečné otlučení omítek a

penetrace), nebylo však prokázáno její tvrzení, že šlo o zásadní a kompletní

opravu včetně impregnace proti vlhkosti a plísni. V roce 2001 se v těchto

prostorách vyskytla plíseň znovu, v budově byl zvýšený stavební ruch, který se

týkal i předmětných nebytových prostor a omezoval žalobkyni v jejich užívání.

Soud dospěl k závěru, že základ nároku žalobkyně na náhradu škody (§ 420 a

násl. obč. zák.) je dán. Žalovaná porušila svoji smluvní povinnost a neumožnila

žalobkyni řádné užívání předmětných nebytových prostor (§ 664 obč. zák.) a ač

byla vyzvána k provedení oprav (§ 668 obč. zák.), jejich stav zůstal dlouhodobě

neuspokojivý. Žalobkyni v souvislosti s přestěhováním z uvedených nebytových

prostor vznikla škoda, a to v příčinné souvislosti s porušením uvedené

povinnosti žalovanou.

K odvolání žalované Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 27. 2. 2004, č. j. 35

Co 22/2004-101, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu zamítl, a

rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně a o náhradě nákladů

odvolacího řízení. Vyšel z toho, že – jak v řízení vyšlo najevo - poté, co

žalobkyně nahlásila žalované během léta roku 2000 závady v užívání, byly tyto

závady (výskyt plísně) žalovanou na podzim roku 2000 odstraněny a žalobkyně pak

bez výhrad převzala tyto prostory k dalšímu užívání. Od provedení oprav v roce

2000 již žalobkyně žádné závady v užívání nevytkla a neupozornila žalovanou na

nutnost provedení oprav, spočívajících v opětovném odstranění plísně ze stěn,

přičemž opětovné odstraňování závad, které se vyskytly v krátkém časovém

intervalu poté, co byly na upozornění nájemce odstraněny, nelze považovat za

udržovací práce, které se provádějí pravidelně, směřují k udržení nemovitosti v

provozuschopném stavu a pronajímatel je povinen provádět je z vlastní

iniciativy. Podle názoru odvolacího soudu odstranění plísně spadá do kategorie

oprav, které je pronajímatel povinen provést operativně poté, kdy se vyskytne

jejich potřeba. Pronajímatel je sice povinen udržovat svým nákladem nebytový

prostor ve stavu způsobilém k smluvenému nebo obvyklému užívání (§ 5 odst. 1

zákona č. 116/1990 Sb.), avšak nájemce je povinen bez zbytečného odkladu

oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má pronajímatel provést (§ 5 odst. 4

zákona č. 116/1990 Sb.). V daných prostorách sice lze až do provedení nových

vodorovných izolací předpokládat opakovaný výskyt plísně, nelze však předvídat

periodu jejich nového výskytu a ačkoli nejméně 9. 8. 2001 státní stavební dozor

zde konstatoval výskyt počátečního stadia plísně, tedy stav, který je

neslučitelný s možností řádného užívání prostor ke smluvenému účelu nájmu,

nelze dovodit, že tento stav nastal v důsledku porušení povinností

pronajímatele. Žalovaná totiž na vytčené závady v r. 2000 obratem reagovala

provedením základní opravy a na nově vzniklou potřebu opravy tohoto druhu v

roce 2001 nebyla žalobkyní upozorněna a neporušila tak své povinnosti

pronajímatele udržovat předmětné prostory ve stavu způsobilém k řádnému

užívání. Nedopustila se tak protiprávního jednání a za škodu vzniklou žalobkyni

nenese odpovědnost (§ 420 obč. zák.).

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně dovolání. Namítá, že odvolací soud věc

nesprávně po právní stránce posoudil a pokud jde o jeho skutková zjištění, z

důkazů provedených před soudem prvního stupně vyplývají jiné skutkové závěry,

zejména že předmětné prostory se nacházely v neuspokojivém stavu (výskyt

vlhkosti a plísně ve větším rozsahu) a že si žalovaná byla tohoto stavu vědoma.

Namítá, že nebylo prokázáno, že by žalovaná provedla zásadní opravu těchto

nedostatků včetně impregnace proti vlhkosti, a to ani v roce 2000 ani v roce

2001, jak tvrdila. Poukazuje na výpověď svědka Ing. E., který opravy prováděl a

který potvrdil pouze částečné otlučení omítek a provedení penetrace Savem s

tím, že nic neví o protiplísňových nátěrech, a dále na výpověď svědka Ing. T.

B. o tom, že úpravy stěn byly pouze kosmetického charakteru, hydroizolace

nebyla provedena a vlhkost a plíseň byly jednou z hlavních příčin poškození

věcí. Nesouhlasí proto se závěrem odvolacího soudu, že by žalovaná v r. 2000

provedla opravy vedoucí k odstranění plísně, neboť žádné opravy, které by vedly

k trvalému odstranění plísně a vlhkosti nebyly provedeny, a zdůrazňuje, že na

opětovný výskyt plísně a vlhkosti v roce 2001 upozorňovala nejen žalovanou, ale

i státní stavební dozor, který žalovanou vyzval k odstranění závad. Uvádí, že

odvolací soud přehlédl, že i předchozí nájemci opustili předmětné nebytové

prostory ze stejného důvodu jako žalovaná, a dovozuje, že žalovaná porušila

svoji povinnost, když neumožnila žalobkyni řádné užívání předmětných prostor a

ač byla opakovaně vyzvána k provedení oprav, zůstal stav prostor dlouhodobě

neuspokojivý, v důsledku čehož vznikla žalobkyni škoda. Navrhla, aby dovolací

soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil.

Žalovaná se ve svém vyjádření k dovolání ztotožnila se závěry odvolacího soudu

a odkázala na své vyjádření k žalobě. Namítá, že na výzvy žalobkyně reagovala

odstraněním počátečního výskytu plísně odbornou firmou Ing. M. E., přičemž tato

oprava proběhla ve dnech 25. 9. – 3. 10. 2000, dále v listopadu roku 2000

nechala provést revizi vodovodního a odpadního potrubí a zastřešit světlík. Při

jednání v září 2000 informovala žalobkyni, že v průběhu roku 2001 bude probíhat

kompletní rekonstrukce nemovitosti, v rámci které bude provedena izolace

základů domu proti vlhkosti do výše 80 cm od země, a strany se dohodly, že při

opakovaném výskytu vlhkosti bude žalobkyně žalovanou informovat a ta zajistí

nápravu; žalobkyně již však žádnou závadu nehlásila, pouze dopisem ze dne 6. 8.

2001 oznámila odstoupení od smlouvy a žádala náhradu škody ve výši 830.000,-

Kč. Šetřením v rámci výkonu stavebního dohledu dne 9. 8. 2001 bylo zjištěno

počínající stadium výskytu plísně umocněné posledním nevyužíváním daných

prostor a žalovaná klade žalobkyni za vinu, že přestože prostory dobře znala

(užívala je od roku 1997) a věděla, že je nutné je pravidelně větrat, úmyslně

je nevětrala a nevyužívala s cílem opustit je a získat finanční odškodnění.

Žalovaná dále tvrdí, že své povinnosti ze závazkového vztahu neporušila,

žalobkyně neprokázala skutečnou výši škody, zavinění ani porušení povinnosti.

Od jara 2000 žalobkyně předmětné prostory neužívala a výskyt plísně neohlásila,

a pokud jí případný výskyt plísně způsobil škodu, bylo to způsobeno jejím

jednáním a nedostatkem součinnosti, kterou byla povinna žalované poskytnout.

Navrhla, aby dovolací soud dovolání žalobkyně jako bezdůvodné odmítl.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo

podáno včas, účastníkem řízení, zastoupeným advokátem ve smyslu ust. § 241

odst. 1 o. s. ř., napadené rozhodnutí přezkoumal podle ust. § 242 o. s. ř. a

dospěl k závěru, že dovolání je důvodné.

Rozhodnutí odvolacího soudu vychází ze závěru, že nárok žalobkyně na náhradu

škody není dán, neboť chybí jeden ze základních předpokladů odpovědnosti za

škodu, a tím je protiprávní jednání žalované.

Povinnosti žalované coby pronajímatele ve vztahu k nájemci nebytových prostor

posuzoval odvolací soud zcela správně podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a

podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, avšak na daný

skutkový stav jej správně neaplikoval.

Podle ust. § 5 odst. 1 uvedeného zákona není-li ujednáno jinak, pronajímatel je

povinen odevzdat nebytový prostor nájemci ve stavu způsobilém k smluvenému nebo

obvyklému užívání, v tomto stavu jej svým nákladem udržovat a zabezpečovat

řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním nebytového prostoru

spojeno.

Podle ust. § 5 odst. 4 tohoto zákona je nájemce povinen bez zbytečného odkladu

oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má pronajímatel provést, a umožnit

provedení těchto i jiných nezbytných oprav; jinak nájemce odpovídá za škodu,

která nesplněním povinnosti vznikla.

Jak vyplývá z výsledků řízení, předmětem nájmu byly „nebytové kancelářské

prostory za účelem provozování obchodní činnosti“ (čl. II smlouvy o nájmu

nebytových prostor uzavřené mezi žalobkyní a žalovanou dne 7. 10. 1999).

Protože se strany nedohodly jinak, byl pronajímatel (v tomto případě žalovaná)

povinen předat a udržovat pronajaté nebytové prostory ve stavu způsobilém k

tomu, aby v těchto prostorách mohla být vykonávána činnost, za jejímž účelem

byly prostory pronajaty. Oba soudy dospěly ke správnému závěru, že odstranění

vlhkosti a plísně je opravou, kterou je povinen provést pronajímatel, a s

odvolacím soudem je třeba souhlasit v tom, že pokud se v nebytových prostorách

pronajatých žalobkyni vyskytla plíseň, měla žalobkyně povinnost bez zbytečného

odkladu oznámit potřebu opravy žalované a umožnit jí provést opravu k

odstranění takové závady.

Nehledě k tomu, že – jak vyšlo v řízení najevo – výskyt plísně v suterénních

nebytových prostorách v domě žalované nebyl zcela ojedinělý či náhodný, je

jednoznačné, že žalovaná byla o vlhkosti a plísni v pronajatých prostorách

žalobkyní informována, a v září roku 2000 tam provedla určité opravy, které

však nevedly k řádnému a trvalému odstranění závadného stavu místností.

Plíseň, tvořící se v důsledku vlhkosti suterénních prostor, je bezesporu

závadou, jež brání jejich využití jako kancelářských prostor pro účely

provozování obchodní činnosti. Jestliže však provedenou opravou byly odstraněny

pouze projevy závadného stavu (tj. plíseň na stěnách) a nikoliv sám závadný

stav pronajímaných prostor, a to navíc jen dočasně, nelze přisvědčit názoru

odvolacího soudu, že při opětovném výskytu plísně v krátkém časovém intervalu

šlo o nově vzniklou potřebu opravy. Samotná, byť opakovaná oprava, spočívající

v pouhém odstraňování plísně ze stěn, neznamená odstranění závadného stavu

pronajatých prostor, jakožto příčiny jejich nezpůsobilosti k užívání ke

smluvenému účelu. Jak vyplývá z obsahu spisu, zejména z výzvy státního

stavebního dohledu na č. l. 27 spisu, k opakovaným závadám v suterénních

prostorách domu dochází v důsledku jejich přetrvávající zvýšené vlhkosti,

způsobené nejspíše nedostatečnou či zcela chybějící izolací základů domu a

spodní stavby domu. Je tedy zřejmé, že stav těchto prostor, v nichž se

vyskytuje vlhkost a opakovaně se tvoří plíseň, nebyl způsobilý ke smluvenému

užívání, kterým bylo provozování obchodní činnosti (viz smlouva na č. l. 33

spisu), spojené s pobytem osob v předmětných prostorách, které byly pronajaty

dle čl. II. nájemní smlouvy jako „nebytové kancelářské prostory.“ Rovněž z

tohoto důvodu nelze souhlasit se závěrem odvolacího soudu, že závady byly

žalovanou odstraněny, neboť se jedná o závady trvalého charakteru a opravy

provedené v září roku 2000, nevedly k jejich definitivnímu odstranění.

Je třeba vycházet z toho, že základní povinností pronajímatele je nebytový

prostor svým nákladem ve stavu způsobilém k smluvenému užívání nájemci nejen

odevzdat, ale po celou dobu jej v tomto stavu i udržovat (§ 5 odst. 1 shora

uvedeného zákona). Proto pokud závadný stav suterénních místností, vytvářející

podmínky pro tvorbu plísně, nebyl přes upozornění nájemce odstraněn, nelze

opětovnou tvorbu plísně považovat za nově vzniklou potřebu opravy, kterou je

pronajímatel povinen provést až po té, co mu bude nájemcem oznámena (§ 5 odst.

4 uvedeného zákona).

Nelze proto přisvědčit závěru odvolacího soudu, že žalovaná neporušila svoji

povinnost, a že z toho důvodu za event. škodu vzniklou žalobkyni nenese

odpovědnost.

Vzhledem však k tomu, že žalobkyně – kromě nároku na náhradu za investice v

souvislosti se změnou adresy a se stěhováním po předčasném ukončení pronájmu

nebytových prostor v nemovitosti žalované – uplatnila žalobou též nárok na

úhradu částky 180.000,- Kč za znehodnocení elektronických zařízení zanesených

cihelným prachem při provádění rozsáhlých stavebních úprav žalovanou bez

předchozího upozornění, tedy nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku jiné

skutkové okolnosti, než je vlhkost a plíseň v provozovně, nemůže se závěr o

tom, zda žalobkyně porušila své povinnosti, vztahovat i na posouzení důvodnosti

tohoto nároku, jež je odůvodněn odlišným skutkovým tvrzením o protiprávním

jednání žalované.

Z tohoto hlediska se odvolací soud, a ostatně ani soud prvního stupně, jenž

rozhodl mezitímním rozsudkem o základu nároku uplatněného žalobou, věcí

nezabýval. Nebyly tak soudem prvního stupně opatřeny nezbytné skutkové podklady

pro posouzení důvodnosti tohoto nároku, a to ani v jeho základu, a toto

pochybení přehlédl při svém rozhodnutí i odvolací soud, který ve věci rozhodl

konečným rozsudkem. K tomu je třeba připomenout, že i pro rozhodnutí mezitímním

rozsudkem (§ 152 odst. 2 o. s. ř.) platí, že je třeba se vypořádat se všemi

otázkami, jež vyplývají z uplatněného nároku, s výjimkou jeho výše.

Z uvedeného vyplývá, že rozhodnutí odvolacího soudu není správné, proto je

dovolací soud zrušil (§ 243b odst. 2, věta za středníkem, o. s. ř.), a vzhledem

k tomu, že jeden z důvodů, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu,

platí i na mezitímní rozsudek soudu prvního stupně, zrušil dovolací soud

i toto rozhodnutí (§ 243b odst. 3, věta druhá, o. s. ř.)

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto v novém rozhodnutí ve věci

(§ 243d odst. 1, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. května 2005

JUDr. Marta Škárová,v.r.

předsedkyně senátu