25 Cdo 2462/2009
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.
Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci
žalobce Ing. K. M., zastoupeného advokátem, proti žalované České republice –
Ministerstvu spravedlnosti, jednající Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, o 15.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro
Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 279/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení
Městského soudu v Praze ze dne 3. března 2009, č.j. 30 Co 590/2008-112, takto:
Usnesení Městského soudu v Praze se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k
dalšímu řízení.
Žalobce se domáhal zaplacení částky 15.000.000,- Kč jako přiměřeného
zadostiučinění za průtahy v občanském soudním řízení vedeném u Krajského
(obchodního) soudu v Brně o neplatnost usnesení valných hromad akciové
společnosti, jejímž byl žalobce majoritním akcionářem.
Obvodní soud pro Prahu 2 (poté, co jeho rozsudek pro uznání ze dne 30. 4. 2008
byl zrušen odvolacím soudem a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení) znovu
rozhodl rozsudkem pro uznání ze dne 30. 9. 2008. Dovodil, že předpoklady
vydání rozsudku pro uznání dle § 153a odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 114b o.
s. ř. byly splněny.
K odvolání žalované Městský soud v Praze usnesením ze dne 3. 3. 2009 rozsudek
soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Na rozdíl od
soudu prvního stupně dospěl k závěru, že předpoklady vydání rozsudku pro uznání
na základě fikce uznání nebyly splněny. Dovodil, že ačkoli řízení před Krajským
soudem v Brně, jehož byl žalobce účastníkem, nebylo skončeno v přiměřené lhůtě
a trpělo závažnými průtahy, soud by nemohl schválit smír ohledně žalobou
uplatněného nároku pro rozpor s právními předpisy, neboť výše požadovaného
zadostiučinění je ve zjevném rozporu s ustanovením § 31a zákona č. 82/1998 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, které stanoví kritéria určení výše peněžitého
zadostiučinění. Odvolací soud zdůraznil, že podle žalobních tvrzení (jež jsou
ve smyslu rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 1037/2004 východiskem pro
posouzení věci) by ani včasné vydání rozhodnutí v původním řízení nezabránilo
majetkovým převodům, které poškodily žalobce, že žalobce k průtahům sám přispěl
tím, že podal vadnou žalobu a nezaplatil soudní poplatek ani nežádal již v
žalobě o osvobození od soudních poplatků, že soud odročoval jednání pro
onemocnění statutárního zástupce protistrany a že náhrada nemajetkové újmy za
průtahy v řízení nemůže být totožná s újmou spočívající ve znehodnocení
žalobcových akcií.
Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jehož
přípustnost dovozuje z ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. (s poukazem
na to, že napadené rozhodnutí je z obsahového hlediska rozhodnutím měnícím) a v
němž uplatňuje dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci dle § 241a
odst. 2 písm. b) o. s. ř. Uvádí, že se plně ztotožňuje s právním posouzením
věci soudem prvního stupně a nesouhlasí s názorem odvolacího soudu, že české
právo upravuje kogentním způsobem přesnou kvantifikaci nároků vyvolaných
nesprávným úředním postupem. S poukazem na judikaturu Nejvyššího soudu
zdůrazňuje, že soud rozhodne rozsudkem pro uznání bez ohledu na to, zda jsou
tvrzení žalobce podložena důkazy, zda dosavadní výsledky řízení prokazují
oprávněnost nároku nebo zda se jeví požadavky žalobce jako nedůvodné. Namítá,
že teprve dokazováním by mohla být zjištěna výše zadostiučinění odpovídající
zákonným hlediskům, jelikož se však při vydání rozsudku pro uznání dokazování
neprovádí, nemohou být zákonná hlediska brána na zřetel. Zákon č. 82/1998 Sb.
nezakazuje uplatnění nároku ani neomezuje jeho výši, proto by soudu nic
nebránilo schválit smír ve znění žalobního petitu. Dovolatel má za to, že ve
prospěch názorů odvolacího soudu nesvědčí ani jím citovaná judikatura
Nejvyššího soudu. Dále dovolatel polemizuje se závěry, jimiž odvolací soud
zčásti ospravedlnil průtahy v řízení. Navrhuje, aby dovolací soud usnesení
odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Žalovaná navrhla, aby dovolací soud dovolání žalobkyně odmítl (pro
nepřípustnost), popřípadě zamítl (jako nedůvodné). Uvedla, že danou věc nelze
podřadit žádnému z taxativně vymezených případů přípustnosti dovolání
vymezených v ustanovení § 237 - § 239 o. s. ř. Pokud by dovolací soud dospěl k
jinému názoru, má žalovaná za to, že je správný závěr odvolacího soudu o
nesplnění předpokladů k vydání rozsudku pro uznání, a to především proto, že v
dané věci nebylo možno uzavřít smír bez posouzení předběžné otázky, zda není
možné nahradit nemajetkovou újmu jinak než penězi, jíž se však soud prvního
stupně nezabýval. Jelikož takovou úvahu nelze učinit bez provedení důkazu
spisem Krajského soudu v Brně, nelze dle názoru žalované v řízení o poskytnutí
peněžitého zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním
postupem použít výzvu dle § 114b odst. 1 o. s. ř., a tedy ani vydat rozsudek
pro uznání dle § 153a odst. 3 o. s. ř. Závěr o nepřípustnosti rozsudku pro
uznání dovozuje žalovaná též z toho, že k rozhodnutí o nároku na náhradu
nemajetkové újmy je příslušný pouze soud a smírné řešení věci je iluzorní,
neboť předpisy o nakládání s majetkem státu nestanoví podmínky, na jejichž
základě by příslušný státní orgán byl s to posoudit, respektive prokázat, že
postupoval s řádnou péčí a hospodárností.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací vzhledem k ustanovení článku
II bodu 12 části první zákona č. 7/2009 Sb. o dovolání rozhodoval podle
občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (dále jen „o. s. ř.“)
po zjištění, že dovolání proti usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou
osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř.,
se nejprve zabýval otázkou, zda je v posuzovaném případě dovolání žalobce
přípustné.
Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon
připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).
Podmínky přípustnosti dovolání proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení
odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, jsou obsaženy v
ustanovení § 237 o. s. ř.
Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení
odvolacího soudu, jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci
samé [§ 237 odst.1 písm. a) o. s. ř.] nebo jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí
soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než
v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího
soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [§ 237 odst.1 písm. b) o.s.ř.], anebo
jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není
přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm. b) o. s. ř. a dovolací soud
dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce
zásadní význam [§ 237 odst.1 písm. c) o. s. ř.].
Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. je mimo jiné založena na
rozdílnosti (nesouhlasnosti) rozsudku (usnesení ve věci samé) odvolacího soudu
s rozsudkem (usnesením ve věci samé) soudu prvního stupně. O nesouhlasný
rozsudek (usnesení) jde tehdy, jestliže okolnosti významné pro rozhodnutí věci
byly posouzeny oběma soudy rozdílně, takže práva a povinnosti stanovené
účastníkům rozhodnutími jsou podle závěrů těchto rozsudků (usnesení) odlišná.
Odlišností nelze ovšem rozumět rozdílné právní posouzení, které nemělo vliv na
obsah práv a povinností účastníků, ale jen takový závěr, který rozdílně
konstituuje nebo deklaruje práva a povinnosti v právních vztazích účastníků.
Okolnost, zda odvolací soud rozhodl podle ustanovení § 219 o. s. ř. nebo zda
postupoval podle ustanovení 219a a 221 o. s. ř., popřípadě podle ustanovení §
220 o. s. ř., a jak z tohoto pohledu formuloval výrok svého rozsudku
(usnesení), není sama o sobě významná; pro posouzení přípustnosti dovolání z
hlediska ustanovení § 237 o. s. ř. je podstatné porovnání obsahu obou rozsudků
(usnesení).
Odvolací soud ve svém usnesení ze dne 3. 3. 2009, kterým rozsudek soudu prvního
stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení, posoudil - jak
vyplývá z odůvodnění usnesení - rozdílně od soudu prvního stupně splnění
předpokladů (uvedených v ustanovení § 153a odst. 3 o. s. ř.), za nichž lze o
žalobě rozhodnout rozsudkem pro uznání, když - oproti názoru soudu prvního
stupně - dospěl k závěru, že nedošlo k uznání nároku ve smyslu ustanovení §
114b odst. 5 o. s. ř. Tím, že odvolací soud dovodil, že v posuzované věci
nebylo možné rozhodnout rozsudkem pro uznání, rozdílně vymezil práva a
povinnosti účastníků v jejich právních vztazích; rozhodnutí odvolacího soudu se
tu dotýká práva žalobce, které mu přiznává ustanovení § 153a odst. 3 o. s. ř.,
tj. práva, aby soud (při splnění předpokladů uvedených v ustanoveních § 114b
odst. 5 a § 153a odst. 3 o. s. ř.) ve věci samé rozhodl v jeho prospěch
rozsudkem pro uznání. Z hlediska přípustnosti dovolání proto usnesení
odvolacího soudu představuje rozhodnutí, kterým byl rozsudek soudu prvního
stupně ve věci samé změněn. Na uvedeném závěru nic nemění ani to, že odvolací
soud rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu
řízení (namísto toho, aby rozhodl tak, že rozsudek soudu prvního stupně mění
tak, že rozsudek pro uznání se nevydává) a že rozhodl formou usnesení (ač měl
rozhodnout rozsudkem). Rozhodující pro posouzení přípustnosti dovolání je - jak
uvedeno výše - skutečnost, že rozdílně od soudu prvního stupně vymezil práva a
povinnosti mezi účastníky. Dovolání je proto v projednávané věci přípustné
podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. (srov. též obdobné věci se
týkající usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2009, sp. zn. 21 Cdo 658/2008,
nebo – ve vztahu k rozsudku pro zmeškání – rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.
9. 1997 sp. zn. 2 Cdon 877/96, uveřejněný pod č. 38 ve Sbírce soudních
rozhodnutí a stanovisek, ročník 1998).
Nejvyšší soud ČR poté přezkoumal ve smyslu ustanovení § 242 o.s.ř. napadené
usnesení odvolacího soudu bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.) a
dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.
Vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, může předseda senátu, s
výjimkou věcí, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2 o. s.
ř.), a věcí uvedených v § 118b a § 120 odst. 2 o. s. ř., místo výzvy podle §
114a odst. 2 písm. a) o. s. ř., nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas
vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v
případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil
rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil
listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých
tvrzení; k podání vyjádření určí lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od
doručení usnesení (srov. § 114b odst. 1 o. s. ř.). Jestliže se žalovaný bez
vážného důvodu na výzvu soudu podle ustanovení § 114b odst. 1 o. s. ř. včas
nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom
brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o
tomto následku (§ 153a odst. 3 o. s. ř.) musí být poučen (srov. § 114b odst. 5
o. s. ř.). Má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou
uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 o. s. ř.), rozhodne soud rozsudkem pro uznání
(srov. § 153a odst. 3 o. s. ř.). Podle § 99 o. s. ř. připouští-li to povaha
věci, mohou účastníci skončit řízení soudním smírem (odst. 1); soud rozhodne o
tom, zda smír schvaluje; neschválí jej, je-li v rozporu s právními předpisy
(odst. 2).
Dovolací soud nemá důvod zpochybňovat závěry vyjádřené v jeho rozhodnutích
citovaných odvolacím soudem. Lze souhlasit jak s tím, že soud se při zkoumání
existence podmínek pro vydání rozsudku pro uznání musí zabývat (kromě dalších
podmínek) i tím, zda vydání takového rozsudku není vyloučeno povahou věci či
rozporem s právními předpisy kogentní povahy nebo jejich případným obcházením
(viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 1998, sp. zn. 2 Cdon 994/97,
uveřejněné v časopisu Soudní judikatura pod označením SJ 103/98), tak i s tím,
že východiskem (po skutkové stránce) pro tyto závěry mu jsou žalobní tvrzení
(viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2006, sp. zn. 33 Odo 1037/2004).
Uvedené závěry však nejsou dostatečným podkladem pro úsudek, že v dané věci
nebyly splněny předpoklady k vydání rozsudku pro uznání.
Rozhodnutí odvolacího soudu je založeno (výlučně) na závěru, že vydání rozsudku
pro uznání bránila okolnost, že v dané věci (o nároku uplatněném v žalobě)
nelze uzavřít a schválit smír. Tento závěr není správný.
Povaha věci připouští uzavření smíru zpravidla ve věcech, v nichž jsou
účastníci v typickém dvoustranném poměru, jestliže hmotněprávní úprava
nevylučuje, aby si mezi sebou upravili právní vztahy dispozitivními úkony. Z
uvedeného vyplývá, že povahou věci je vyloučeno uzavřít smír zejména a) ve
věcech, v nichž lze zahájit řízení i bez návrhu, b) ve věcech, v nichž se
rozhoduje o osobním stavu, nebo c) ve věcech, v nichž hmotné právo nepřipouští
vyřízení věci dohodou účastníků právního vztahu (srov. Bureš, J., Drápal, L.,
Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha:
C.H.Beck, 2006, s. 434).
Ve sporu o peněžité zadostiučinění za nemajetkovou újmu dle § 31a zákona č.
82/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“) jsou účastníci
ve dvoustranném soukromoprávním poměru, hmotněprávní úprava nevylučuje, aby si
mezi sebou právní vztahy upravili dispozitivními úkony (dohodou), naopak zákon
takovou dohodu předpokládá tím, že upravuje tzv. předběžné projednání nároku,
které je podmínkou jeho uplatnění u soudu (srov. § 14 a § 15 zákona), přičemž
tato úprava se (oproti názoru vyjádřenému žalovanou) vztahuje i na náhradu
nemajetkové újmy. Takový závěr nutno učinit navzdory tomu, že zákon, do něhož
byla možnost odčinění nemajetkové újmy vložena až zákonem č. 160/2006 Sb.,
terminologicky rozlišuje škodu (tradičně chápanou jako majetkovou újmu) a
nemajetkovou újmu, někdy však užívá pojem škoda jako nadřazený, zahrnující jak
škodu v užším slova smyslu (majetkovou újmu), tak i újmu nemajetkovou. Tomu
nasvědčuje výklad teleologický (není žádný racionální důvod – účel – pro
rozdílný režim poskytování obou typů náhrad), systematický (ustanovení § 31a je
vloženo pod marginální rubriku Způsob a rozsah náhrady škody; řada ustanovení
zákona užívá pouze výraz škoda a výslovnou úpravu nemajetkové újmy postrádá,
takže je zřejmé, že úprava se vztahuje i na nemajetkovou újmu) i historický
(zmíněné dodatečné vložení nové úpravy do zákona vysvětluje nedokonalou vnitřní
provázanost novelizovaného zákona, jehož výklad tak nelze omezit na metodu
jazykovou). Nejde též o žádný ze shora demonstrativně vyjmenovaných případů,
kdy povaha věci uzavření smíru vylučuje, ani o případ obdobný.
Smír je v rozporu s právními předpisy, jestliže a) dohoda účastníků je z
hlediska obecných požadavků kladených na právní úkony (uvedených v § 37 až § 39
obč. zák.) neplatná, zejména je-li neurčitá či nesrozumitelná; b) dohoda
účastníků, která směřuje ke vzniku právního vztahu, k jeho změně nebo k jeho
zániku, nezahrnuje všechny podstatné náležitosti, které hmotné právo k uzavření
takové dohody (smlouvy) vyžaduje; c) se příčí kogentním ustanovením zákona nebo
je obchází (srov. opět Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní
řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, s. 434-435).
O žádný z uvedených případů v dané věci rovněž nejde. Rozpor s právními
předpisy odvolací soud spatřuje v tom, že výše žalobou požadované částky je v
rozporu se zákonnými hledisky, která aplikoval na skutková tvrzení obsažená v
žalobě. V tomto směru je však třeba přisvědčit dovolateli, že přichází-li v
úvahu vydání rozsudku pro uznání (ať již na základě skutečného uznání nároku
uplatněného žalobou, tak i na základě fikce uznání dle § 114b odst. 5 o. s.
ř.), soudu nepřísluší posuzovat, zda výše uplatněného nároku odpovídá zákonným
hlediskům. Rozpor s kogentními právními předpisy by mohl bránit vydání rozsudku
pro uznání např. pokud by žalobce žádal plnění, které podle zákona vůbec žádat
nemůže, nebo plnění, které by převyšovalo zákonem pevně stanovenou (maximální)
částku. Stanoví-li však zákon pouze obecná hlediska pro určení výše nároku
(jako např. v § 31a odst. 3), nelze vydání rozsudku pro uznání odepřít jen
proto, že soud má za to, že výše žalobou uplatněného nároku je v rozporu s
uvedenými hledisky. Takový výklad by zcela popíral smysl a účel institutu
rozsudku pro uznání. Jinými slovy, uzná-li žalovaný nárok v určité výši, musí
soud žalobci tento nárok rozsudkem pro uznání v uznané výši přiznat, ledaže by
takový rozsudek byl v rozporu s konkrétním kogentním ustanovením právního
předpisu. Pokud žalovaný s uplatněnou výší nároku nesouhlasil, měl se zákonem
stanoveným způsobem ve stanovené lhůtě bránit. Soudu tedy nepřísluší ani
posuzovat, do jaké míry je případné uzavření smíru mezi účastníky v podobě
uplatněné žalobním návrhem reálné či iluzorní.
Z týchž důvodů nelze souhlasit s námitkou žalované, že před vydáním rozsudku
pro uznání měl soud prvního stupně řešit otázku, zda uplatněnou imateriální
újmu nelze zhojit jinak, že objasnění této otázky vyžadovalo provedení důkazu
soudním spisem a že právě proto, že takový důkaz nelze v rámci přípravy jednání
provést, je vydání usnesení dle § 114b odst. 1 o.s.ř. a následné vydání
rozsudku pro uznání dle § 153a odst. 3 o. s. ř. vyloučeno. Nezbývá než
zopakovat závěr ustálené judikatury, který ostatně odvolací soud v odůvodnění
svého rozhodnutí výslovně zmínil, že v případě splnění předpokladů k vydání
rozsudku pro uznání soud takový rozsudek vydá bez ohledu na to, zda jsou
tvrzení žalobce podložena důkazy, zda dosavadní výsledky řízení prokazují
oprávněnost nároku nebo zda se jeví požadavky žalobce jako nedůvodné. Mezi
předpoklady rozsudku pro uznání stanovené občanským soudním řádem v § 153a o.
s. ř., popřípadě ve spojení s § 114b o. s. ř. však nepatří zkoumání
opodstatněnosti uplatněného nároku na náhradu nemajetkové újmy z hlediska
splnění všech hmotněprávních podmínek vzniku takového nároku.
Dovolací soud nesouhlasí ani s názorem žalované, že rozsudek pro uznání je v
dané věci nepřípustný, protože o základu i výši nároku na peněžité
zadostiučinění za nemajetkovou újmu může rozhodovat pouze soud. Samozřejmě, že
soudu je svěřena pravomoc autoritativně rozhodovat o této otázce, je-li
předmětem sporu, neboť účastníci (ač jedním z nich je stát) mají v tomto
občanskoprávním vztahu rovné postavení a žádný z nich nemůže jednostranně
rozhodovat o vzájemných právech a povinnostech. To však v žádném případě
nebrání (jak již bylo výše uvedeno) tomu, aby strany uzavřely mimosoudní dohodu
o vypořádání nároku, popřípadě aby uzavřely soudní smír (srov. obdobně
odůvodnění rozhodnutí uveřejněného pod č. 75 Sbírky soudních rozhodnutí a
stanovisek, ročník 2007).
Uzavření smíru a vydání rozsudku pro uznání konečně nebrání ani okolnost, že
předpisy o nakládání s majetkem státu nestanoví podmínky, na jejichž základě by
příslušný státní orgán byl s to posoudit, respektive prokázat, že postupoval s
řádnou péčí a hospodárností. Uvedená okolnost nemůže být důvodem k tomu, aby se
k tomu příslušná organizační složka státu zdráhala plnit povinnosti, které pro
ni vyplývají ze zákona upravujícího odpovědnost za škodu (včetně nemateriální
újmy) způsobené výkonem veřejné moci. Ostatně právní předpisy upravující
nakládání s majetkem státu (zejména zákon č. 219/2000 Sb.) předpokládají, že
organizační složky státu v rámci zákonem vymezených úkolů jsou oprávněny se
svěřeným majetkem státu hospodařit, a tedy případně i plnit platební povinnosti
vyplývající ze zákona č. 82/1998 Sb.
Protože usnesení odvolacího soudu není z hlediska uplatněných dovolacích
námitek správné (a z jiných hledisek se odvolací soud předpoklady vydání
rozsudku pro uznání nezabýval), Nejvyšší soud České republiky napadené usnesení
podle § 243b odst. 2 části věty za středníkem o. s. ř. zrušil a věc podle §
243b odst. 3 věty první o. s. ř. vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu
řízení.
Právní názor vyslovený v tomto usnesení je závazný; v novém rozhodnutí o věci
rozhodne soud o náhradě nákladů řízení včetně dovolacího řízení (§ 243d odst. 1
část první věty za středníkem a věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 22. července 2009
JUDr. Robert Waltr, v. r.
předseda senátu