Nejvyšší soud Rozsudek občanské

25 Cdo 2587/2007

ze dne 2009-08-25
ECLI:CZ:NS:2009:25.CDO.2587.2007.1

25 Cdo 2587/2007

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.

Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci

žalobce M. K., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) m. Š., a 2) P. m. Š.,

a. s., zastoupené advokátem, o 100.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u

Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 15 C 292/2003, o dovolání žalobce proti

rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 5. prosince

2006, č. j. 40 Co 675/2006-150, takto:

I. Dovolání proti výroku rozsudku odvolacího soudu, jímž byl rozsudek soudu

prvního stupně změněn ohledně částky 100.000,- Kč s příslušenstvím, se zamítá,

jinak se dovolání odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

jeho voze pádem stromu, je opodstatněný vůči oběma žalovaným a že o náhradě

nákladů řízení bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí. Vyšel ze zjištění, že

žalobce zaparkoval dne 27. 10. 2002 svůj automobil zn. ROVER na parkovišti Č.,

a. s., v noci z 27. na 28. 10. 2002 na jeho vůz spadl hnilobou napadený strom

ze sousedního pozemku p. č. 122/1, jenž je ve vlastnictví prvního žalovaného.

Soud dospěl k závěru o odpovědnosti obou žalovaných podle ust. § 415 a § 420

obč. zák. za škodu způsobenou pádem stromu na zaparkovaný automobil. První

žalovaný jako vlastník pozemku si nepočínal s náležitou opatrností, aby

nedocházelo ke škodám, když při kontrole stromů postupoval pouze vizuální

metodou a opomenul metody přístrojové, jimiž lze z vnějšku zjistit, zda je

strom napaden hnilobou. Druhý žalovaný, jenž na základě mandátní smlouvy

uzavřené s prvním žalovaným byl povinen pečovat o veřejnou zeleň města Š.,

řádně neplnil své povinnosti. Oba žalovaní tak odpovídají za škodu společně a

nerozdílně (§ 438 obč. zák.).

K odvolání obou žalovaných Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci

rozsudkem ze dne 5. 12. 2006, č. j. 40 Co 675/2006-150, rozsudek soudu prvního

stupně změnil tak, že žalobu proti oběma žalovaným na zaplacení částky

100.000.- Kč společně a nerozdílně zamítl, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

V průběhu odvolacího řízení vyšlo najevo, že po vyhlášení rozsudku soudu

prvního stupně Č. p., a. s., na základě pojistné smlouvy uzavřené s druhým

žalovaným poskytla žalobci pojistné plnění ve výši 100.000,- Kč na uplatněný

nárok. Žalobce potvrdil přijetí plnění odpovídající výši žalobního nároku,

setrval však na žalobě. S odkazem na ust. § 559 odst. 1, § 788, § 790, § 797

odst. 1, § 822, § 823 obč. zák. odvolací soud dovodil, že plněním pojistitele

druhého žalovaného ve výši požadované žalobou dluh obou žalovaných z titulu

náhrady škody zanikl a splněním zanikla pohledávka žalobce z titulu náhrady

škody. Předmět sporu tak odpadl.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání z důvodů vady řízení,

nesprávného právního posouzení věci a z důvodu, že rozhodnutí vychází ze

skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v

provedeném dokazování [§ 241a odst. 2 písm. a) a b), odst. 3 o. s. ř.].

Dovolatel namítá, že odvolací soud vzal za prokázané, že pojistitel druhého

žalovaného za něho poskytl plnění z pojistné smlouvy, ačkoli druhý žalovaný nic

takového netvrdil a naopak to popíral. Odvolacímu soudu vytýká, že neprovedl

důkaz pojistnou smlouvou, na jejímž základě bylo plněno a neopatřil si ani

stanovisko pojišťovny o okolnostech tohoto plnění. Skutkové zjištění odvolacího

soudu, že pojistitel druhého žalovaného uspokojil celý žalovaný nárok, nelze

opřít ani o ust. § 120 odst. 4 o. s. ř., neboť žalobce pouze konstatoval, že

obdržel od pojišťovny platbu, jejíž výše se skutečně shodovala s žalovanou

částkou, druhý žalovaný však popřel, že by se jednalo o úhradu jeho závazku z

titulu náhrady škody vůči žalobci. Dovozuje, že odvolacímu soudu nic nebránilo,

aby rozsudek okresního soudu potvrdil, přičemž teprve v následující fázi řízení

by byla řešena otázka, zda požadovaná výše škody 100.000,- Kč byla řádně a

platně uhrazena. Nesouhlasí s výrokem o náhradě nákladů řízení, a poukazuje na

to, že je zásadní rozdíl mezi situací, kdy je žaloba zamítnuta proto, že je

neoprávněná, a situací, kdy je zamítnuta proto, že žalovaný nárok byl na

základě nepravomocného rozsudku žalovaným uspokojen. Uvádí, že přicházela v

úvahu aplikace § 150 o. s. ř. Navrhl, aby dovolací soud rozsudek odvolacího

soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo

podáno včas, osobou oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.),

zastoupeným advokátem ve smyslu ust. § 241 odst. 1 o. s. ř., napadené

rozhodnutí odvolacího soudu přezkoumal podle § 242 odst. 3 o. s. ř. a dospěl k

závěru, že dovolání, které je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř.,

není důvodné. Vzhledem k datu vydání napadeného rozsudku Nejvyšší soud dovolání

projednal a rozhodl o něm podle dosavadních předpisů (tj. podle občanského

soudního řádu ve znění účinném před 1. 7. 2009 – srov. bod 12. čl. II zákona č.

7/2009 Sb.).

Z obsahu dovolání vyplývá, že dovolatel zpochybňuje skutková zjištění, z nichž

rozhodnutí odvolacího soudu vychází, zejména ohledně platby pojistného plnění,

a v návaznosti na to namítá nesprávné právní posouzením věci.

Námitky proti skutkovým zjištěním jsou dovolacím důvodem podle ust. § 241a

odst. 3 o. s. ř., tj. že rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá

podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování. O skutkové

zjištění, které nemá oporu v provedeném dokazování, se ve smyslu citovaného

ustanovení jedná v případě, že soud vzal v úvahu skutečnosti, které z

provedených důkazů nebo přednesů účastníků nevyplynuly ani jinak nevyšly za

řízení najevo, nebo soud pominul rozhodné skutečnosti, které byly provedenými

důkazy prokázány nebo vyšly za řízení najevo, popř. v hodnocení důkazů, popř.

poznatků, které vyplynuly z přednesů účastníků nebo které vyšly najevo jinak, z

hlediska závažnosti (důležitosti), zákonnosti, pravdivosti, event. věrohodnosti

je logický rozpor.

Jak vyplývá z obsahu spisu, zjištění o poskytnutí plnění žalobci pojistitelem

druhého žalovaného čerpal odvolací soud z přednesu právního zástupce žalobce,

který potvrdil přijetí plnění ve výši odpovídající žalobnímu požadavku při

jednání před odvolacím soudem dne 28. 11. 2006, a druhý žalovaný do protokolu

potvrdil, že šlo o plnění z odpovědnosti za škodu. Odvolací soud tak postupoval

v souladu s ustanovení § 132 o. s. ř., když přihlížel ke všemu, co vyšlo v

řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. Skutkový závěr, z něhož

odvolací soud při svém rozhodování vycházel, má oporu v obsahu spisu a nejde o

situaci, že by soud při zjišťování skutkového stavu věci opomenul nějaké

rozhodné skutečnosti, jež vyšly v řízení najevo, nebo vzal v úvahu skutečnosti,

které z provedených důkazů či přednesů účastníků nevyplynuly.

Za této situace nelze odvolacímu soudu vytýkat, že neprovedl důkaz pojistnou

smlouvou nebo dotazem na pojišťovnu ohledně pojistného plnění, jež bylo

poskytnuto žalobci. V občanském soudním řízení provádí totiž soud jen ty

důkazy, jež jsou potřebné ke zjištění rozhodných skutkových okolností. Jestliže

byla určitá skutková okolnost zjištěna, nebylo třeba, aby odvolací soud provedl

nějaký další důkaz, který by směřoval ke skutkovému zjištění, které již předtím

učinil ze shodných přednesů účastníků. Ostatně návrh na provedení důkazu

pojistnou smlouvou, resp. dotazem na pojišťovnu žádný z účastníků řízení

neučinil. Dovolací důvody podle § 241a odst. 2 písm. a), odst. 3 o. s. ř. tak

nejsou naplněny.

Nesprávné právní posouzení věci, které dovolatel uplatňuje jako důvod dovolání

[§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.], může spočívat v tom, že odvolací soud věc

posoudil podle nesprávného právního předpisu, nebo že správně použitý právní

předpis nesprávně vyložil, případně jej na zjištěný skutkový stav věci

nesprávně aplikoval.

Rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na závěru, že pohledávka žalobce z titulu

odpovědnosti za škodu zanikla splněním (§ 559 odst. 1 obč. zák.) a předmět

sporu tak odpadl. Pro rozhodování soudu platí ust. § 154 odst. 1 o. s. ř.,

které stanoví, že pro rozsudek je rozhodující stav v době jeho vyhlášení.

Jestliže byl nárok žalobce v mezidobí uspokojen a skutkové okolnosti se tak po

vyhlášení rozsudku soudu prvního stupně změnily, odvolací soud správně rozhodl

na základě změněného skutkového stavu. Dovolací důvod podle § 241a odst. 2

písm. b) o. s. ř. rovněž není naplněn.

Jak vyplývá z výše uvedeného, rozhodnutí odvolacího soudu je věcně správné.

Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle ust. § 243b odst. 2, věty před

středníkem o. s. ř. zamítl.

Proti výroku o náhradě nákladů řízení není dovolání přípustné (srov. např.

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001,

uveřejněné pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2003),

proto bylo dovolání v tomto rozsahu podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první

a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítnuto.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b

odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř.,

neboť žalobce nemá s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu svých

nákladů právo a žalovaným náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek podle občanského

soudního řádu.

V Brně dne 25. srpna 2009

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu