Nejvyšší soud Rozsudek občanské

25 Cdo 3097/2012

ze dne 2015-05-21
ECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.3097.2012.1

25 Cdo 3097/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra

Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci

žalobce E. H., zastoupeného Mgr. Barborou Horákovou, advokátkou se sídlem v

Praze 5, Pecháčkova 1245, proti žalovaným 1) České kanceláři pojistitelů, se

sídlem v Praze 4, Na Pankráci 129, IČO 70099618, zastoupené JUDr. Janem Bébrem,

advokátem se sídlem v Praze 5, Ostrovského 3, a 2) Nemocnici Valašské Meziříčí

a. s., se sídlem ve Valašském Meziříčí, U Nemocnice 980, IČO 26822105,

zastoupené JUDr. Bohumilem Sadílkem, advokátem se sídlem ve Valašském Meziříčí,

Sokolská 1268, o 2.076.612,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro

Prahu 5 pod sp. zn. 31 C 40/2006, o dovolání žalované 1) proti rozsudku

Městského soudu v Praze ze dne 29. 2. 2012, č. j. 72 Co 555/2011-462, takto:

I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 2. 2012, č. j. 72 Co

555/2011-462, a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 28. 4. 2011, č. j.

31 C 40/2006-411, ve výrocích, jimiž bylo rozhodnuto o platební povinnosti

první žalované v částce 168.000,- Kč, se zrušují a věc se v tomto rozsahu vrací

Obvodnímu soudu pro Prahu 5 k dalšímu řízení.

II. Dovolání proti části výroku rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 2.

2012, č. j. 72 Co 555/2011-462, ohledně částky 56.700,- Kč, se zamítá.

86.760,- Kč řízení zastavil a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Vyšel ze

zjištění, že dne 24. 10. 2003 vznikla žalobci škoda při dopravní nehodě, kdy do

jeho vozidla narazil automobil bez pojištění pro případ odpovědnosti za škodu

způsobenou provozem vozidla. Žalobce utrpěl řadu vážných zranění, pro která byl

prvotně ošetřen na chirurgickém oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí, a. s.,

(druhé žalované). Později byl hospitalizován na specializovaném pracovišti

Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě, kde mu byla bez komplikací

operativně provedena repozice hlavice kyčelního kloubu a úlomku horní a zadní

hrany acetabula a jeho osteosyntéza dvěma spongiózními šrouby (dále též jen

„první operace“). Dne 14. 4. 2004 bylo na pracovišti druhé žalované provedeno

operativní vynětí obou šroubů s podložkami (dále též jen „druhá operace“),

které bylo provázeno komplikacemi (šrouby byly zarostlé nově vytvořenou kostní

tkání a došlo ke stržení šestihranu hlavičky šroubu), jež dobu operace

prodloužily. V prvních dnech po druhé operaci byla zjištěna částečná obrna

sedacího nervu vlevo, jež je podle dalších vyšetření, i přes pokusy o

rehabilitaci, trvalého charakteru a za současného stavu medicínského poznání

bez naděje na zlepšení a znamená výrazné omezení hybnosti levé dolní končetiny.

V důsledku toho je žalobce omezen v řadě životních aktivit a vyžaduje částečnou

asistenci, kterou mu v současnosti poskytuje manželka. Soud dospěl k závěru, že

zatímco první žalovaná je pasivně legitimována podle § 24 odst. 2 písm. b) ve

spojení s § 6 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu

způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), druhá žalovaná ve věci pasivně

legitimována není, neboť postupovala lege artis a prvotní příčinou zdravotních

komplikací je předmětná dopravní nehoda. Žalobce má proto právo na náhradu za

bolest vytrpěnou při dopravní nehodě a při obou operacích ve výši 143.460,- Kč

(ze kterých první žalovaná již zaplatila 86.860,- Kč) a náhradu za ztížení

společenského uplatnění spočívající v trvalých zdravotních následcích a

obtížích po obrně sedacího nervu ve výši 240.000,- Kč (ze kterých první

žalovaná již zaplatila 72.000,- Kč), celkem tedy první žalovanou zavázal

doplatit žalobci 224.700,- Kč. Požadavek žalobce na trojnásobné zvýšení náhrady

za ztížení společenského uplatnění nepovažoval za opodstatněný, proto žalobu co

do 480.000,- Kč zamítl. Soud žalobci dále přiznal náhradu ztráty na výdělku v

celkové výši 1.161.434,- Kč, náhradu nákladů na vypracování znaleckého posudku

ve výši 6.728,- Kč a náhradu nákladů za výpomoc v domácnosti v celkové výši

203.750,- Kč. Spolu s přiznanými nároky soud přiznal i právo na příslušenství

podle § 517 odst. 2 obč. zák.

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 29. 2. 2012, č. j. 72 Co 555/2011-462, k

odvolání žalobce a první žalované rozsudek soudu prvního stupně ohledně částky

224.700,- Kč (bolestné a náhrada za ztížení společenského uplatnění) potvrdil a

ve zbývajícím rozsahu zrušil a vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně a dospěl k závěru, že žalobce

má právo na doplacení bolestného ve výši 56.700,- Kč a náhrady za ztížení

společenského uplatnění ve výši 168.000,- Kč. Při řešení ostatních nároků však

shledal v odůvodnění napadeného rozsudku nedostatky (včetně

nepřezkoumatelnosti), pro které rozhodnutí neobstojí. Uložil soudu prvního

stupně, aby se zabýval aplikací § 421a obč. zák. ve vztahu k odpovědnosti druhé

žalované, neboť vzhledem k neodpovídajícímu zadání znaleckého posudku nelze

vyloučit, že se při druhé operaci nepříznivě projevily okolnosti, které mají

původ v povaze věcí použitých při zákroku.

Proti potvrzujícímu výroku odvolacího soudu podala první žalovaná dovolání,

jehož přípustnost odvozuje z § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a uplatňuje

dovolací důvod podle § 241 a odst. 2 písm. b) o. s. ř. (napadené rozhodnutí

spočívá na nesprávném právním posouzení věci). Zásadní právní význam napadeného

rozhodnutí ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř. shledává v posouzení otázky

odpovědnosti provozovatele dopravního prostředku, jehož provozem byla způsobena

prvotní škoda na zdraví, za sekundární škodu na zdraví, jež vznikla při druhé

operaci. Konkrétně jde dovolatelce o posouzení 1) vzájemného vztahu obou druhů

odpovědnosti podle § 427 a § 421a obč. zák., včetně možnosti liberace, 2)

existence příčinné souvislosti mezi dopravní nehodou a následky operačního

zákroku a 3) vlivu absence řádného poučení (informovaného souhlasu) poškozeného

(žalobce) o míře rizika spojeného s prováděním daného operačního zákroku. Přestože si je dovolatelka vědoma omezení daných ustanovením § 237 odst. 1

písm. c) o. s. ř., považuje za účelné upozornit i na skutečnost, že odvolací

soud shledal důvodnost provedení operačního zákroku bez opory ve zdravotnické

dokumentaci, a že sám stanovil riziko obrny sedacího nervu při předmětném

zákroku na 5 %. Namítá, že tyto skutečnosti nebyly v řízení nijak prokázány a

mají úzkou vazbu na chybné právní závěry ohledně povinnosti dovolatelky plnit. Nedošlo podle ní ani k náležitému posouzení odpovědnosti zdravotnického

zařízení, odvolací soud chybně dovodil, že poškození sedacího nervu je předem

známé riziko, místo aby jej vyhodnotil jako skutečnost přerušující řetězec

příčinné souvislosti. Dovolatelka je přesvědčena, že škoda na zdraví, kterou

žalobce utrpěl v důsledku druhé operace, není podle obvyklého chodu věcí a

zkušeností obvyklým ani adekvátním důsledkem prvotního poškození zdraví v

důsledku dopravní nehody, a poukazuje na kontrast mezi standardním průběhem,

kdy se zlomenina kyčelního kloubu hojí bez komplikací, a praktickým ochrnutím

celé nohy, tedy následkem mnohonásobně překračujícím prvotní poškození zdraví. Poukazuje na to, že ke druhé operaci nedošlo ani v době hojení prvotního

zranění, to bylo při vyjímání zpevňujícího šroubu již téměř vyléčeno. Obecné

riziko, že dojde k poškození sedacího nervu, je podle jejího názoru velmi

nízké, jinak by se podobné zákroky prováděly pouze výjimečně a v nezbytných

případech. Toto riziko bylo zvýšeno pouze a jen v důsledku stržení šroubu při

jeho uvolňovaní, k poškození zdraví proto nedošlo náhodnou, zdravotnickým

personálem neovlivnitelnou skutečností, ale přímým jednáním operatéra druhé

žalované. Konečně dovolatelka namítá, že soud prvního stupně ani soud odvolací

se nezabývaly otázkou existence informovaného souhlasu. Z výpovědí žalobce

dovozuje, že mu bylo řečeno, že se jedná o banální zákrok a že šrouby v noze

zůstat nemohou, sám žalobce zákrok nijak neinicioval a o konkrétním důvodu pro

jeho provedení informován nebyl, popírá rovněž, že byl druhou žalovanou

informován o potenciálních rizicích. Žalobce tedy sice dal k zákroku souhlas,

nicméně se nejednalo o tzv.

informovaný souhlas a druhá žalovaná tak jednala v

rozporu s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně. Navrhuje, aby dovolací soud

napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu

řízení.

Druhá žalovaná ve vyjádření k dovolání uvedla, že dovolatelka se domáhá revize

rozhodnutí v otázce, na které se v řízení před soudy obou stupňů shodli jak

znalci, tak oba soudy, tedy že se žalovaná při druhé operaci nedopustila

žádného protiprávního jednání, které by zakládalo její odpovědnost za škodu.

Otázkou příčinné souvislosti se odvolací soud rozsáhle zabýval a žalovaná se s

tímto hodnocením ztotožňuje. Zrušením výroku III. spolu se svým závazným

právním názorem odvolací soud rovněž otevřel možnost přezkumu posouzení

odpovědnosti podle § 421a obč. zák. Z těchto důvodů navrhuje, aby dovolací soud

dovolání zamítl.

Žalobce ve vyjádření uvedl, že dovolatelkou formulovaná právní otázka není

otázkou zásadního právního významu, neboť není obecného charakteru, ale týká se

prakticky pouze tohoto případu. Dodává, že odvolací soud správně posoudil a

podrobně odůvodnil vztah příčinné souvislosti, když shledal, že škoda na zdraví

žalobce by nevznikla bez předmětné dopravní nehody a postup žalované byl lege

artis. Námitku dovolatelky o tom, že ke zvýšení rizika došlo přímým jednáním

operatéra, považuje za nedůvodnou a nepřípustnou, neboť se jedná o námitku

proti hodnocení skutkového stavu. Vzhledem k tomu, že je dána příčinná

souvislost mezi dopravní nehodou a následky na zdraví žalobce, nepovažuje za

důvodnou ani námitku o chybějícím informovaném souhlasu, když spoluodpovědnost

druhé žalované by na věci nic nezměnila. Navrhuje proto, aby dovolací soud

dovolání odmítl, případně zamítl.

Vzhledem k tomu, že dovoláním napadený rozsudek byl vydán dne 29. 2. 2012,

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dovolání projednal a rozhodl

o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 – srov.

čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. – dále též jen „o. s. ř.“). Po zjištění, že

dovolání bylo podáno včas, účastníkem řízení, zastoupeným advokátem ve smyslu §

241 o. s. ř., se nejprve zabýval přípustností dovolání.

Dovozuje-li dovolatel zásadní právní význam rozhodnutí pro otázku nedostatku

informovaného souhlasu žalobce ke druhé operaci, přehlíží, že žalobce nárok na

náhradu z tohoto důvodu neuplatňuje. V situaci, kdy odvolací soud dovodil, že

druhá operace, v jejímž důsledku došlo k trvalým následkům na zdraví žalobce,

byla plně indikována a žalobce ji dobrovolně podstoupil, nelze dovozovat

přípustnost dovolání k uvedené otázce. Dovolání je však přípustné podle § 237

odst. 1 písm. c) o. s. ř. pro řešení otázky odpovědnosti původce zranění a

poskytovatele zdravotní péče při komplikaci zdravotního stavu poškozeného při

druhé operaci, neboť tato otázka nebyla dosud v podobných souvislostech

dovolacím soudem řešena. Dovolání je důvodné jen zčásti.

Podle § 242 odst. 1 a 3 o. s. ř. dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího

soudu v rozsahu, ve kterém byl jeho výrok napaden; přitom je vázán uplatněnými

dovolacími důvody včetně toho, jak je dovolatel obsahově vymezil. Je-li

dovolání přípustné, dovolací soud je povinen přihlédnout k vadám řízení

uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o. s. ř.,

stejně jako k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné

rozhodnutí ve věci [§ 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř.], a to i když nebyly v

dovolání uplatněny. Existence takových vad nebyla dovolatelkou namítána a

nevyplývá ani z obsahu spisu.

Nesprávné právní posouzení věci, které dovolatel uplatňuje jako důvod dovolání

[§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.], může spočívat v tom, že odvolací soud věc

posoudil podle nesprávného právního předpisu, nebo že správně použitý právní

předpis nesprávně vyložil, případně jej na zjištěný skutkový stav věci

nesprávně aplikoval.

Vzhledem k ustanovení § 3028 odst. 3 a § 3079 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014, posuzuje se věc podle dosavadních

předpisů, tedy podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném

do 31. 12. 2013 (dále též jen „obč. zák.“).

Podle § 438 odst. 1 obč. zák. způsobí-li škodu více škůdců, odpovídají za ni

společně a nerozdílně.

Při výkladu citovaného ustanovení obecně platí, že společná odpovědnost více

subjektů vzniká jako výsledek společně prováděné či souběžné vedené (na sobě

nezávislé) činnosti, případně nečinnosti nebo opomenutí, vedoucí ke vzniku

jediného škodlivého následku. Není vyloučeno ani to, že škodná událost je

výsledkem činností (opomenutí), které časově následovaly po sobě, a tvoří proto

řetězec událostí, které vedou ke společnému následku. Tak tomu může být i v

případě, že se na újmě na zdraví podílí prvotní škůdce (původce zranění) i

poskytovatel zdravotní péče, který odstraňuje následky zranění; v těchto

případech je ovšem nezbytné k posuzování odpovědnosti těchto subjektů

přistupovat odděleně, a to především z hlediska zjišťování příčinné souvislosti

mezi jejich jednáním a vzniklou škodou. Je-li prokázáno, že konkrétní následek

je v příčinné souvislosti jen s jednou konkrétní škodnou událostí, za kterou

odpovídá jen jeden z odpovědných subjektů, je dána výhradní odpovědnost pouze

tohoto subjektu. Došlo-li však během operačního zákroku, jenž byl indikován v

souvislosti s léčbou zranění způsobených prvotní škodnou událostí, k sekundární

události, která měla vliv na výsledný stav, je nutno rozlišit, zda to byl právě

operační zákrok, který výlučně vedl ke zhoršení zdravotního stavu, či zda je

výsledný zdravotní stav v příčinné souvislosti s původní škodnou událostí.

Prvotní škůdce je tedy z odpovědnosti vyloučen jen v situaci, kdy byla příčinná

souvislost mezi škodnou událostí, za kterou odpovídá, a výslednou škodou

přetržena jinou událostí, například tím, že škoda byla způsobena porušením

právní povinnosti ze strany poskytovatele zdravotní péče (tzv. postup non lege

artis) nebo v případech spadajících pod objektivní odpovědnost podle § 421a

obč. zák. Jak správně dovodil odvolací soud, dopravní nehoda je prvotní

příčinou nejen ve vztahu k následkům, které žalobce utrpěl při nehodě, nýbrž i

ve vztahu k dalším následkům vyvolaným průběhem léčení, pokud komplikace nebyly

vyvolány jen činností druhé žalované.

Je přitom ovšem třeba rozlišit, jaké následky mají být spojeny s událostí,

která se připisuje poskytovateli zdravotní péče. V dané věci sestává nárok na

náhradu za bolest z částek, které odpovídají bolesti vytrpěné jak při úrazovém

ději a při operaci provedené ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě,

tak i při druhé operaci. Bolest spojená se zákrokem u druhé žalované nijak

nesouvisí s jejím postupem, resp. s tvrzeným pochybením při zákroku či s

okolnostmi, které by měly původ v povaze použité věci, nýbrž s tím, že šlo o

reoperaci, a tudíž o odstraňování následků vyvolaných prvotní příčinou

(nehodou). Jestliže tedy vynětí šroubů bylo indikováno a postup poskytovatele

zdravotní péče bolest sám o sobě nevyvolal či neprohloubil, je bolest vytrpěná

při takovém zákroku v příčinné souvislosti s původní škodní událostí, tedy v

daném případě s dopravní nehodou. Ohledně částky 56.700,- Kč proto není

dovolání důvodné, a dovolací soud tedy v tomto rozsahu dovolání zamítl podle

ustanovení § 243b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř.

Částka 168.000,- Kč představuje náhradu za ztížení společenského uplatnění,

spočívajícího v obrně sedacího nervu (výrazné omezení hybnosti levé dolní

končetiny), který nebyl prvotním následkem úrazu z dopravní nehody. Zde je

proto rozhodující, zda výsledný zdravotní stav žalobce byl vyvolán komplikací v

léčbě, které nebylo možno čelit, a je tak stále ještě v příčinné souvislosti s

dopravní nehodou (odpovědnost původce dopravní nehody), či zda byl tento

následek vyvolán až okolnostmi, které mají souvislost pouze s činností druhé

žalované. Odvolací soud dovodil, že postup poskytovatele zdravotní péče (druhé

žalované) nepředstavoval vybočení ze standardů náležité péče (nebyl postupem

non lege artis), tj. že na straně druhé žalované nedošlo k porušení právní

povinnosti ve smyslu § 420 odst. 1 obč. zák. Nevyloučil ovšem aplikaci

ustanovení § 421a obč. zák., pokud by škoda (částečná obrna sedacího nervu)

byla způsobena přímým negativním působením vlastností spočívajících v povaze či

charakteru nástrojů použitých při druhé operaci. Protože tuto okolnost se

vzhledem k neodpovídajícímu zadání a formulaci otázek znalci dosud nepodařilo

objasnit, odvolací soud z tohoto důvodu rozsudek soudu prvního stupně zrušil ve

výrocích týkajících se dalších dílčích nároků (náklady léčení a ztráta na

výdělku). Tento závěr odvolacího soudu vzhledem k přípustnosti dovolání

(vztahuje se ke zrušovacímu výroku) a k vymezení dovolacího důvodu první

žalovanou není předmětem dovolacího přezkumu, dovolací soud proto správnost

těchto důvodů není oprávněn posuzovat. Odtud plyne, že za této situace nemůže

prozatím obstát ani závěr odvolacího soudu o odpovědnosti původce dopravní

nehody a o povinnosti první žalované hradit z garančního fondu nárok na náhradu

za ztížení společenského uplatnění odpovídajícího následkům vzniklým po druhé

operaci.

V této části tedy shledal Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu nesprávným, a

proto jej ohledně částky 168.000,- Kč zrušil (§ 243b odst. 2 část věty za

středníkem o. s. ř.); jelikož důvody, pro které byl zrušen rozsudek odvolacího

soudu, platí i na rozsudek soudu prvního stupně, Nejvyšší soud zrušil v

odpovídajícím rozsahu i tento rozsudek a vrátil věc soudu prvního stupně k

dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 o. s. ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

soud rozhodne nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 243d odst. 1 část první věty za

středníkem a věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. května 2015

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu