25 Cdo 941/2003
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra
Vojtka a soudkyň JUDr. Marty Škárové a JUDr. Olgy Puškinové v právní věci
žalobce J. K., zastoupeného advokátem, proti žalované České republice -
Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu
škody, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 6 C 1/2002, o dovolání
žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 14. ledna 2003, č. j. 22
Co 439/2002-94, takto:
I. Dovolání se zamítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
uložil žalované povinnost zaplatit žalobci částku 38.500,- Kč a rozhodl o
náhradě nákladů řízení. Rozhodl tak poté, co jeho předchozí rozsudek ze dne 25.
3. 2002, č. j. 6 C 1/2002-25, jímž žalované uložil povinnost zaplatit žalobci
částku 29.925,- Kč a rozhodl o náhradě nákladů řízení, byl usnesením Krajského
soudu v Praze ze dne 18. 6. 2002, č. j. 22 Co 188/2002-49, zrušen a věc mu byla
vrácena k dalšímu řízení; odvolací soud shledal rozhodnutí nepřezkoumatelným
pro nedostatek náležitostí uvedených v § 157 odst. 2 o.s.ř. a vytkl soudu
prvního stupně zejména, že neodstranil nesoulad mezi zněním žalobního petitu a
vylíčením skutkového stavu věci v žalobě ohledně vyčíslení výše škody. Po
odstranění této vady žaloby okresní soud v novém rozhodnutí vyšel ze zjištění,
že žalobci bylo dne 22. 8. 1996 vyšetřovatelem Policie ČR, Okresního úřadu
vyšetřování R., sděleno obvinění pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst.
1, odst. 3 písm. c) tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. s
poučením o nutné obhajobě ve smyslu § 36 odst. 3 tr. ř. Žalobce si pro obhajobu
v přípravném řízení zvolil advokáta JUDr. J. S. a pro další obhajobu, po podání
žaloby, advokáta Mgr. P. H. Rozsudkem Okresního soudu v Rakovníku ze dne 13. 5.
1999, sp. zn. 1 T 11/97, byl žalobce podle § 226 písm. b) tr. ř. zproštěn
obžaloby v plném rozsahu s odůvodněním, že skutek, který tvořil předmět
obžaloby nebyl a není trestným činem; odvolání okresní státní zástupkyně proti
tomuto rozsudku bylo krajským soudem podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné
zamítnuto. Žalobce oběma obhájcům zaplatil celkem 38.500,- Kč. Soud věc
posuzoval podle zákona č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou
rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem, tedy podle
dosavadních právních předpisů, a dovodil, že ten, proti němuž bylo trestní
stíhání zastaveno, nebo ten, jenž byl zproštěn obžaloby, má podle ustanovení §
1 - § 4 zákona č. 58/1969 Sb. zásadně právo na náhradu škody způsobené
usnesením o vznesení obvinění (rozsudek Nejvyššího soudu ČR „R 35/91“); toto
právo nemá pouze ten, kdo si obvinění zavinil sám, a ten, kdo byl obžaloby
zproštěn nebo proti němuž bylo trestní stíhání zastaveno jen proto, že není za
spáchaný trestný čin trestně odpovědný, že mu byla udělena milost, anebo že byl
trestný čin amnestován. Soud dospěl k závěru, že žalobce si trestní stíhání sám
nezavinil. Žalobce sice v rámci trestního řízení vypověděl, že si ponechal
zboží ve vlastnictví Z. R. jako pojistku pro případ, že by jejich vzájemné
finanční nároky nebyly vypořádány, avšak nebylo prokázáno, že by tak učinil
svémocně či lstivě.
K odvolání žalované Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 14. 1. 2003, č. j. 22
Co 439/2002-94, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě
nákladů odvolacího řízení. Vyšel ze skutkového stavu zjištěného soudem prvního
stupně a žalobou uplatněný nárok posuzoval podle ustanovení § 1 zákona č.
58/1969 Sb. s tím, že ačkoliv sdělení obvinění nelze považovat za rozhodnutí,
nelze nárok toho, kdo byl zproštěn obžaloby z důvodu, že skutek, pro který mu
bylo po 1. 1. 1994 sděleno obvinění, není trestným činem, vyloučit z
uplatňování nároku na náhradu škody jen proto, že v důsledku změny
trestněprocesních předpisů mu bylo obvinění sděleno formou opatření a nikoliv
usnesení. Právo na náhradu škody nemá pouze ten, kdo si obvinění zavinil sám a
kdo byl obžaloby zproštěn jen proto, že není za spáchaný trestný čin trestně
odpovědný, že mu byla udělena milost, anebo že byl trestný čin amnestován.
Odvolací soud se pak ztotožnil i se závěrem soudu prvního stupně, že žalobce si
obvinění nezavinil.
Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, jehož
přípustnost dovozuje z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., a které
odůvodňuje podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř.; otázku zásadního
právního významu spatřuje v posouzení, zda ten, kdo se dopustí protiprávního
jednání tím, že zadrží movitou věc za účelem zajištění své pohledávky v rozporu
s ustanoveními občanského zákoníku upravujícími výkon zadržovacího práva a
vyvolá tak podezření, že si přisvojil cizí, jemu svěřenou věc, se dopustil
jednání, které je třeba hodnotit jako zavinění trestního stíhání. Podle
dovolatelky je odpověď na tuto otázku nutno zásadně hledat v okolnostech, za
kterých vzniklo podezření a jež vedly k tomu, že orgány činné v trestním řízení
naplnily povinnost zahájit za určitých okolností trestní stíhání. Žalobce byl
trestně stíhán za trestný čin zpronevěry podle ustanovení § 248 odst. 1, odst.
3 písm. c) tr. zák. pro jednání spočívající v tom, že si společně se
spoluobviněným ponechali ve svém držení zboží (dvě kolekce brýlových obrub),
které jim bylo svěřeno Z. R., jako zástavu do doby vyrovnání majetku sdružení
podnikatelů R. O. I. s.r.o., a toto zboží nevrátili ani na výzvu jejich
majitele. Z trestního spisu Okresního soudu v Rakovníku sp. zn. 1 T 11/97
vyplývá, že žalobce se zbožím naložil způsobem neslučitelným s výkonem
retenčního práva podle § 151s odst. 2 obč. zák., nevyrozuměl Z. R. o zadržení
věcí a jeho důvodech (§ 151s odst. 4 obč. zák.) a trestní stíhání žalobce bylo
zahájeno v příčinné souvislosti s jeho jednáním. Podle dovolatelky i Ústavní
soud v nálezech vydaných pod sp. zn. II. ÚS 429/2001, II. ÚS 136/2002 a II. ÚS
155/01, jimiž zrušil rozhodnutí obecných soudů zamítající žaloby na náhradu
obdobných nároků, dovodil, že nelze mít zato, že by každé vznesení obvinění,
které nevyústilo v odsuzující rozsudek, bylo možno paušálně považovat za
nezákonné. Odvolací soud měl proto posuzovat uplatněný nárok i z hlediska
spoluodpovědnosti žalobce na vzniklé škodě podle ustanovení § 441 obč. zák. a s
ohledem na obecnou prevenční povinnost podle § 417 obč. zák. Dovolatelka
navrhla, aby rozsudek odvolacího soudu byl zrušen a aby mu věc byla vrácena k
dalšímu řízení.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že
dovolání, které je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. ve znění
účinném od 1. 1. 2001 pro řešení otázky, zda zavinění obvinění samotným
poškozeným lze spatřovat v okolnostech jeho jednání, pro které byl trestně
stíhán, bylo proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu podáno oprávněnou
osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř.,
a po přezkoumání věci podle § 243a odst. 1 věty první o.s.ř. dospěl k závěru,
že dovolání není opodstatněné.
Nesprávné právní posouzení věci, které dovolatelka uplatňuje jako důvod
dovolání [§ 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř.], může spočívat v tom, že odvolací
soud věc posoudil podle nesprávného právního předpisu, nebo že správně použitý
právní předpis nesprávně vyložil, případně jej na zjištěný skutkový stav věci
nesprávně aplikoval.
Podle § 36 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona
České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský
řád), odpovědnost podle tohoto zákona se vztahuje na škodu způsobenou
rozhodnutími, která byla vydána ode dne účinnosti zákona, a na škodu způsobenou
ode dne účinnosti zákona nesprávným úředním postupem; odpovědnost za škodu
způsobenou rozhodnutími, která byla vydána přede dnem účinnosti zákona, a za
škodu způsobenou přede dnem účinnosti zákona nesprávným úředním postupem se
řídí dosavadními předpisy. Tento zákon nabyl účinnosti dne 15. 5. 1998.
Vzhledem k tomu, že k zahájení trestního stíhání, s nímž žalobce
spojuje vznik škody, došlo před uvedeným datem, posuzoval odvolací soud věc
správně podle dosavadního předpisu, tj. podle zákona č. 58/1969 Sb., o
odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným
úředním postupem.
Podle § 1 odst. 1 věty první zákona č. 58/1969 Sb. stát odpovídá za škodu
způsobenou nezákonným rozhodnutím, které v občanském soudním řízení a v řízení
před státním notářstvím, v řízení správním a dále v řízení trestním, pokud
nejde o rozhodnutí o vazbě nebo trestu, vydal státní orgán nebo orgán státní
organizace. Podle § 1 odst. 2 zákona odpovědnosti podle odstavce 1 se nelze
zprostit.
Podle § 20 tohoto zákona pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy
upravené v tomto zákoně občanským zákoníkem.
Dovolatelce je třeba přisvědčit v tom, že právo na náhradu škody podle § 1 – 4
zákona č. 58/1969 Sb. způsobené usnesením o vznesení obvinění (příp. sdělením
obvinění) nemá – mimo jiné - ten, kdo si obvinění sám zavinil. Tento právní
názor vyslovený již v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 2. 1990, sp. zn.
1 Cz 6/90, publikovaném pod č. 35 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek,
ročník 1991, vychází z analogické aplikace ustanovení § 5 odst. 2 písm. a)
uvedeného zákona, které stanoví, že právo na náhradu škody způsobené
rozhodnutím o vazbě nemá ten, kdo si vazbu zavinil sám, zejména tím, že pokusem
o útěk nebo jiným svým jednáním dal příčinu k obavám, jež byly důvodem vazby
nebo jejího prodloužení. Možnost analogické aplikace citovaného ustanovení pak
ve smyslu ustanovení § 20 zákona vylučuje subsidiární použití ustanovení § 441
obč. zák. o spoluzavinění poškozeného na zahájení trestního stíhání.
Zavinění obviněného (ať už ve formě úmyslné či nedbalostní) na zahájení
trestního stíhání proti němu (tj. na vydání usnesení o vznesení obvinění či na
sdělení obvinění, jak tomu bylo v daném případě) znamená, že obviněný svým
zaviněným úkonem přispěl k tomu, že trestní řízení proti němu bylo či muselo
být zahájeno, tedy že jeho jednání bylo důvodem k zahájení trestního stíhání
proti němu. Příčinnou souvislost mezi zahájením či vedením trestního stíhání a
zaviněním obviněného je třeba hledat nikoliv v jeho jednání, kterým měl podle
orgánů činných v trestním řízení naplnit skutkovou podstatu trestného činu, pro
který byl stíhán, nýbrž v jiném jeho chování před zahájením trestního stíhání,
popř. v jeho průběhu, především v jeho postoji vůči orgánům činným v trestním
řízení, tedy v tom, zda svým jednáním či úkony procesního charakteru
zapříčinil, že trestní stíhání muselo být zahájeno (nebo v něm nadále
pokračováno). Nejde tedy o to, zda obviněný se dopustil, byť zaviněně, skutku,
pro který byl stíhán a jímž vyvolal podezření, že byl spáchán trestný čin, ale
o to, zda svým jiným či dalším jednáním ovlivnil postup orgánů činných v
trestním řízení před zahájením trestního stíhání nebo v jeho průběhu tak, že
bez tohoto jednání by k zahájení (pokračování) trestního stíhání nedošlo, např.
uváděním nepravdivých skutečností, odůvodňujících postup podle § 160 odst. 1
tr. řádu, či předstíráním, že vůči němu jsou důvody k trestnímu stíhání,
ačkoliv objektivně neexistovaly. Podmínka, že poškozený si sám zavinil
obvinění, není naplněna již tím, že se dopustil skutku, pro který bylo trestní
stíhání proti němu zahájeno.
Dovolatelka spatřuje zavinění žalobce v tom, že neoprávněně nakládal s
cizím majetkem, čímž vyvolal podezření, které vedlo k jeho trestnímu stíhání.
Případné porušení zákonné úpravy zadržovacího práva je možno zvažovat z
hlediska naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu zpronevěry podle § 248
odst. 1, odst. 3 písm. c) tr. zák., za který byl žalobce stíhán, a zároveň
takové jednání žalobce mohlo vést k tomu, že orgány činné v trestním řízení
dospěly k závěru, že tato skutečnost, příp. s dalšími okolnostmi, nasvědčuje
tomu, že byl spáchán trestný čin. Vzhledem k tomu, co bylo shora uvedeno, nelze
zavinění žalobce na zahájení vlastního trestního stíhání spatřovat v tom, že se
dopustil skutku, pro který byl stíhán a který, jak bylo v průběhu trestního
řízení zjištěno, nenaplňoval znaky trestného činu. Žádné jiné okolnosti, z
nichž by vyplývalo zavinění žalobce na zahájení trestního stíhání ve smyslu
analogického použití ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 58/1969 Sb.,
nebyly zjištěny ani tvrzeny.
K argumentaci dovolatelky shora citovanými rozhodnutími Ústavního soudu
zbývá doplnit, že právní názor dovolacího soudu s nimi nekoliduje. I Nejvyšší
soud totiž dospívá k závěru, že ne každé vznesení obvinění, které nevyústí v
odsuzující rozsudek, může být automaticky považováno za nezákonné; naopak bylo
výše vysvětleno, za jakých okolností není odpovědnost státu za škodu dána,
ačkoliv trestní řízení po vznesení (sdělení) obvinění neskončilo pravomocným
odsouzením obviněného. Je však zřejmé, že v posuzované věci se o žádný z těchto
případů nejednalo.
Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu je z hlediska uplatněných
dovolacích důvodů správný; Nejvyšší soud České republiky proto dovolání
žalované podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty před středníkem o.s.ř.
zamítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b
odst. 5 věty první, § 224 odst. l a § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť žalovaná neměla
v dovolacím řízení úspěch a žalobci náklady v dovolacím řízení nevznikly.
Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. června 2003
JUDr. Petr Vojtek, v. r.
předseda senátu