Nejvyšší soud Rozsudek občanské

26 Cdo 1399/2000

ze dne 2001-11-14
ECLI:CZ:NS:2001:26.CDO.1399.2000.1

26 Cdo 1399/2000

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Hany Müllerové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Michala

Mikláše v právní věci žalobce T. K., zastoupeného advokátkou, proti

žalovaným 1/ K. G. a 2/ V. G., zastoupeným advokátkou, o vyklizení bytu,

vedené u Okresního soudu v Karviné, pobočky v Havířově pod sp. zn. 112 C 13/99,

o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.

ledna 2000, č. j. 13 Co 1196/99-80, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. ledna 2000, č. j. 13 Co

1196/99 - 80, a rozsudek Okresního soudu v Karviné, pobočka v Havířově ze dne

23. června 1999, č. j. 112 C 13/99 - 53, se zrušují a věc se vrací okresnímu

soudu k dalšímu řízení.

Okresní soud v Karviné, pobočka v Havířově rozsudkem ze dne 23. 6. 1999, č.

j. 112 C 13/99-53, rozhodl, že žalovaní jsou povinni vyklidit byt č. 4 v I.

podlaží domu v Hradišti čp. 183 (dále jen „předmětný byt“ nebo „byt“) do

patnácti dnů od právní moci rozsudku, a oba žalované zavázal společně a

nerozdílně nahradit žalobci náklady řízení. Soud prvního stupně učinil

zjištění, že žalobce se stal na základě kupní smlouvy, uzavřené dne 10. 9. 1998

s prodávajícím V. P. (dále též jen „kupní smlouva“), vlastníkem domu, v němž

se nachází předmětný byt, že tento dům je obytným domem se šesti bytovými

jednotkami, přičemž jednu z nich (předmětný byt) užívají žalovaní, kteří byli

původně nájemci bytu v domě č. p. 30 v H. – T. a nastěhovali se

do předmětného bytu se souhlasem tehdejšího vlastníka na základě dohody o

výměně bytu, uzavřené dne 20. 7. 1998. Okresní soud také vzal za prokázáno, že

první žalovaný uzavřel dne 28. 7. 1998 s tehdejším vlastníkem domu P. smlouvu o

nájmu předmětného bytu na dobu určitou (do 31. 12. 1998), a že mezi žalobcem a

žalovanými k uzavření nové nájemní smlouvy nedošlo. Soud prvního stupně

dovodil, že žalobce uzavřením kupní smlouvy (na jejímž základě nabyl

vlastnictví domu čp. 183 v H. – T.) vstoupil do právního postavení

pronajímatele vůči žalovaným a je tedy aktivně legitimován domáhat se jejich

vyklizení z předmětného bytu. Při řešení předběžné otázky platnosti nájemní

smlouvy, uzavřené dne 28. 7. 1998 mezi prvním žalovaným a právním předchůdcem

žalobce V. P. (dále též jen „nájemní smlouva“ nebo „smlouva“) dospěl ale k

závěru, že tato smlouva je neplatná, neboť neobsahuje podstatné náležitosti

vyplývající z ustanovení § 686 odst. 1 obč. zák. (zejména schází označení

příslušenství bytu, rozsah užívání a je nedostatečně určen i způsob

výpočtu úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu). Přitom podle názoru

okresního soudu samotná dohoda o výměně bytu není právním důvodem, na jehož

základě by žalovaným vznikl nájem předmětného bytu, vzhledem k neplatnosti

nájemní smlouvy oba žalovaní užívají od počátku předmětný byt bez právního

důvodu a návrh žalobce na vyklizení bytu je tedy zcela po právu.

K odvolání žalovaných Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 25. 1.

2000, č. j. 13 Co 1196/99 - 80, rozsudek soudu prvního stupně změnil

tak, že žalovaným uložil povinnost vyklidit byt č. 4 v druhém nadzemním podlaží

žalobcova domu čp. 183 v katastrálním území H., obec T., sestávající se ze tří

pokojů, kuchyně, koupelny, předsíně a WC, a to do šesti měsíců od právní moci

tohoto rozsudku. Současně zavázal oba žalované nahradit žalobci společně a

nerozdílně náklady řízení před soudy obou stupňů a zamítl jejich návrh na

vyslovení přípustnosti dovolání. Odvolací soud převzal jako správná skutková

zjištění učiněná soudem prvního stupně a sám provedl dokazování

doplňujícími výslechy účastníků a některých svědků. Dospěl k závěru, že smlouva

o nájmu předmětného bytu vůbec nevznikla, protože návrh smlouvy byl adresován

prvému žalovanému, avšak akceptován byl jinou osobou, a tato osoba

neprojevovala vůli adresáta návrhu (§ 43a odst. 1, § 43c odst. 3 obč. zák.).

Žalobci je podle názoru odvolacího soudu třeba poskytnout ochranu jeho

vlastnického práva ve smyslu ustanovení § 126 odst. 1 obč. zák., neboť

žalovaným nesvědčí k užívání předmětného bytu žádný právní titul. V této

souvislosti se odvolací soud ztotožnil s právními závěry soudu

prvního stupně v tom, že uzavřená a schválená dohoda o výměně

bytu je právní skutečností, která zakládá pouze oprávnění na uzavření nové

nájemní smlouvy, není ale „právním titulem k užívání bytu“, a uskutečněním

výměny bytů nevzniká ze zákona nájem ve vyměněných bytech. Změnu napadeného

rozsudku, jež spočívala v tom, že odvolací soud (odlišně od rozhodnutí soudu

prvního stupně) poskytl žalovaným k vyklizení bytu delší lhůtu (šestiměsíční

namísto patnáctidenní), odůvodnil krajský soud tím, že žalovaní „nezavinili

neplatnost nájemní smlouvy ze dne 28. 7. 1998 a navíc se mohou pokusit

realizovat oprávnění uzavřít platnou nájemní smlouvu s navrhovatelem s ohledem

na ust. § 161 odst. 3 o. s. ř.“. Otázce, pro jejíž řešení žalovaní navrhli,

aby bylo připuštěno dovolání (zda dohoda o výměně bytu zakládá právo k bydlení

účastníků dohody ve vyměňovaných bytech, či zda je nutno uzavírat novou nájemní

smlouvu na vyměněné byty), nepřiznal krajský soud „s ohledem na dosud platnou

judikaturu soudů“ zásadní právní význam a tomuto návrhu žalovaných proto

nevyhověl.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali oba žalovaní dovolání, jehož přípustnost

opřeli jednak o ustanovení § 238 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. (s tím, že napadený

rozsudek je rozsudkem měnícím), jednak o ustanovení § 239 odst. 2 o. s. ř.,

když vyjádřili názor, že „otázka, zda dohoda o výměně bytů zakládá právo na

bydlení, je otázkou zásadního právního významu“, neboť uvedená problematika

nebyla ještě v dostupné judikatuře řešena. Důvody dovolání pak podřadili

ustanovení § 241 odst. 3 písm. d/ o. s. ř. namítajíce, že rozhodnutí

odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Dovolatelé

souhlasili s právním závěrem odvolacího soudu (i soudu prvního stupně), že

dohoda o výměně bytů, kterou uzavřeli s předchozí nájemkyní předmětného bytu je

platná, a že neplatná je následně uzavřená smlouva o nájmu předmětného bytu.

Nesdílejí však právní názor odvolacího soudu, že jim - i přes existenci platné

dohody o výměně bytu - nesvědčí žádný právní titul k užívání

předmětného bytu, a že - jak uvedl odvolací soud - dohoda o výměně bytu je

„pouze právní skutečností, která zakládá oprávnění na uzavření nové nájemní

smlouvy s tím, že podmínky nové nájemní smlouvy mohou být jiné než byly mezi

předešlými účastníky nájemních vztahů“. Dovolatelé se domnívají, že úprava

občanského zákoníku týkající se výměny bytů (§ 715 a § 716 obč. zák.) je

koncipována tak, že se jedná o právo nájemců, že „právo na splnění dohody může

nájemce uplatnit pouze proti druhému účastníkovi dohody, tj. proti nájemci a

nikoli proti pronajímateli“. Podle dovolatelů i ustanovení § 716 odst. 1 obč.

zák. hovoří o právu na splnění dohody o výměně bytů, jinak řečeno

o „právu na přestěhování se a bydlení ve vyměněném bytě“, avšak o

právu a povinnosti uzavírat novou nájemní smlouvu není v zákoně nikde zmínka.

Smyslem a účelem dohody o výměně bytů - pokračovali dovolatelé - je užívání

těchto bytů jinými uživateli, a závěr, že „k získání oprávnění bydlení“ ve

vyměněném bytě je nutná ještě nájemní smlouva, by účastníky dohody o výměně

bytu dostával do značně nejistého právního postavení. Dle názoru dovolatelů

„při výměně bytů nedochází k ukončení původních nájemních vztahů

a vzniku nových nájemních vztahů, ale pouze k záměně účastníků nájemních

smluv na straně nájemců“. Podle § 715 obč. zák. „podmínkou“ pro

platnou výměnu bytů je písemná dohoda o výměně bytů, kde účastníky jsou

nájemci, a dále souhlas pronajímatele s touto výměnou. Dovolatelé tak uzavřeli,

že pokud je uzavřena platná dohoda o výměně bytů, vstupuje nájemce do všech

práv a povinností nájemce druhého bytu a není třeba uzavírat nové nájemní

smlouvy. Vycházejíce z této argumentace navrhli, aby Nejvyšší soud zrušil

rozsudky soudů obou stupňů, a aby věc vrátil k dalšímu řízení okresnímu soudu.

Žalobce v dovolacím vyjádření navrhl, aby Nejvyšší soud dovolání zamítl.

Ztotožnil se s právními závěry odvolacího soudu a zpochybnil tvrzenou

přípustnost dovolání podle § 238 odst. 1 písm. a/ o. s. ř., neboť - jak uvedl

- obsah rozhodnutí soudů obou stupňů je v podstatě stejný a závěr o měnícím

rozsudku odvolacího soudu nelze činit pouze na základě formálního označení

výroku, nýbrž především s přihlédnutím k věcnému obsahu rozhodnutí soudu

prvního stupně a odvolacího soudu.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti

rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů,

se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle

občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. 1. 2001 - dále opět jen „o.

s. ř.“).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.)

shledal, že dovolání bylo podáno včas osobami k tomu oprávněnými (§

240 odst. 1 o. s. ř.) za splnění zákonné podmínky řízení (advokátního

zastoupení dovolatelů podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř.), má formální i

obsahové znaky uvedené v § 241 odst. 2 o. s. ř. a označuje

způsobilý dovolací důvod uvedený v § 241 odst. 3 písm. d/ o. s. ř., jehož

prostřednictvím lze namítat, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném

právním posouzení věci. Nesprávným právním posouzením je pochybení soudu při

aplikaci práva na zjištěný skutkový stav, tedy případ, kdy byl skutkový stav

posouzen podle jiného právního předpisu, než který měl být správně použit nebo

byl-li sice aplikován správně určený právní předpis, ale soud jej nesprávně

interpretoval (vyložil nesprávně podmínky obecně vyjádřené v hypotéze právní

normy a v důsledku toho nesprávně aplikoval vlastní pravidlo, stanovené

dispozicí právní normy).

Nejvyšší soud se nejdříve zabýval otázkou přípustnosti dovolání, neboť toliko z

podnětu dovolání, které je přípustné, může být přezkoumána správnost napadeného

rozhodnutí z hlediska uplatněných (způsobilých) dovolacích důvodů.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná

rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Dovolatelé se mýlí, vyvozují-li přípustnost svého dovolání z ustanovení § 238

odst. 1 písm. a/ o. s. ř., podle něhož lze dovolání podat proti rozsudku

odvolacího soudu, kterým byl změněn rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé.

V souzené věci sice krajský soud formuloval výrok svého rozsudku jako změnu

prvostupňového rozhodnutí, podle obsahu však - a v tom lze přisvědčit žalobci

- rozsudek okresního soudu ve věci samé potvrdil. Změnil toliko výrok o lhůtě

k plnění vyklizovací povinnosti, když namísto patnáctidenní pariční lhůty

stanovil lhůtu delší (šestiměsíční). Tento změněný výrok však nemá povahu

rozhodnutí o věci samé, a to ani poté, kdy se v důsledku novelizace zákona č.

40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k níž došlo

zákonem č. 509/1991 Sb., stal rozhodnutím „ve věci samé“ výrok o

bytové náhradě (srov. rozhodnutí uveřejněné ve Sbírce soudních

rozhodnutí a stanovisek, ročník 1993, pod pořadovým číslem

28).

Přípustnost dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu se řídí

ustanoveními § 238 odst. 1 písm. b/ a § 239 odst. 1 a 2 o. s. ř., když

žalovanými nebyly namítány a z obsahu spisu nevyplývají vady řízení ve smyslu §

237 odst. 1 o. s. ř., jejichž existence zakládá přípustnost dovolání proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu s výjimkami uvedenými v § 237 odst. 2 o.

s. ř. Dovolání žalovaných není ovšem přípustné ani podle § 238 odst. 1 písm.

b/ o. s. ř., neboť krajský soud potvrdil v pořadí první rozsudek soudu prvního

stupně, a neuplatní se ani přípustnost podle § 239 odst. 1 o. s. ř., protože

ji odvolací soud ve výroku svého potvrzujícího rozsudku nevyslovil.

Zbývá tak posoudit přípustnost dovolání podle ustanovení § 239 odst. 2 o. s.

ř., na které ostatně žalovaní rovněž poukazují.

Podle § 239 odst. 2 o. s. ř. nevyhoví-li odvolací soud návrhu

účastníka na vyslovení přípustnosti dovolání, který byl učiněn

nejpozději před vyhlášením potvrzujícího rozsudku nebo před vyhlášením

(vydáním) usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, je dovolání podané

tímto účastníkem přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že

napadené rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam.

Předpokladem přípustnosti dovolání ve smyslu tohoto procesního ustanovení

je (kromě jiného) závěr dovolacího soudu, že rozhodnutí odvolacího

soudu, popřípadě konkrétní právní otázka, kterou odvolací soud v rozhodnutí

řešil, má po právní stránce zásadní význam. O tom, že dovoláním napadené

rozhodnutí takový význam má, nevydává dovolací soud žádné rozhodnutí; otázku

významu rozhodnutí řeší jako otázku předběžnou a tím, že na ni odpoví kladně,

stává se podané dovolání přípustným.

Konkrétně formulovaná právní otázka přitom má onen zásadní význam tehdy,

jestliže právě na jejím řešení napadené rozhodnutí spočívá (byla tedy určující

pro rozhodnutí ve věci), a současně jde o otázku významnou též z hlediska

rozhodovací činnosti soudů vůbec (co do obecného dopadu na případy obdobné

povahy). Z tohoto pohledu lze rozhodnutí přiřadit zásadní význam (ve smyslu §

239 odst. 2 o. s. ř.) zpravidla tehdy, řeší-li právní otázku, která ještě

nebyla judikaturou vyšších soudů (tj. dovolacího soudu a odvolacích soudů)

vyřešena nebo jejíž výklad se v judikatuře těchto soudů dosud neustálil, nebo

jestliže odvolací soud posoudil určitou právní otázku jinak, než je řešena v

konstantní judikatuře vyšších soudů.

V daném případě žalovaní před vyhlášením potvrzujícího rozsudku odvolacího

soudu navrhli vyslovení přípustnosti dovolání pro řešení otázky „zda dohoda o

výměně bytu zakládá právo k bydlení účastníků dohody ve vyměňovaných bytech, či

zda je nutno uzavírat novou nájemní smlouvu na vyměněné byty“. Objektivní

hranice dovolacího přezkumu jsou s přihlédnutím k takto formulované otázce a k

právnímu posouzení věci odvolacím soudem vymezeny jeho právním závěrem, že

„uzavřená a schválená dohoda o výměně bytu je právní skutečností, která

zakládá pouze oprávnění na uzavření nové nájemní smlouvy, avšak uskutečněním

výměny bytů nevzniká ze zákona nájem ve vyměněných bytech“.

Tento právní závěr také žalovaní ve svém dovolání prostřednictvím způsobilého

dovolacího důvodu podle § 241 odst. 3 písm. d/ o. s. ř. ve skutečnosti

napadli.

S posouzením této právní otázky (tj. otázky objektivně otevřené dovolacímu

přezkumu, jejíž řešení přijaté odvolacím soudem žalovaný v dovolání napadl)

dovolací soud spojuje závěr, že potvrzující rozsudek odvolacího soudu zásadní

právní význam (§ 239 odst. 2 o. s. ř.) má; shledává totiž - odlišně od

názoru odvolacího soudu - že dosavadní judikatura uvedenou otázku nevyřešila a

- jak bude dále uvedeno - k řešení dospívá teprve v současné době.

V dovolacím řízení tedy půjde o vymezení účinků, jaké obecně má

dohoda o výměně bytů na trvání dosavadních nájemních poměrů ve

směňovaných bytech, a o otázku na základě jaké právní

skutečnosti vzniká nájemní vztah účastníků výměny k bytu získanému výměnou.

Právě z dohody o výměně bytů, jejíž platnost není zpochybňována, a která byla

realizována, dovolatelé vyvozují, že jim - bez ohledu na neplatnost

následně uzavřené smlouvy o nájmu - vzniklo právo nájmu k předmětnému bytu.

Podle ustanovení § 715 obč. zák. se souhlasem pronajímatelů se mohou nájemci

dohodnout o výměně bytu. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu. Odepře-li

pronajímatel bez závažných důvodů souhlas s výměnou bytu, může soud na návrh

nájemce rozhodnutím nahradit projev vůle pronajímatele.

Právo na splnění dohody o výměně bytu musí být uplatněno u soudu do tří

měsíců ode dne, kdy byl s dohodou vysloven souhlas; jinak zanikne (§ 716

odst. 1 obč. zák.).

Výše definovanou problematikou se Nejvyšší soud zabýval ve svém rozsudku

ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1230/99, který byl uveřejněn v časopise

Soudní judikatura, ročník 2001, sešit 8, pod pořadovým číslem 98 (dále též jen

„citovaný rozsudek“). V něm uvedl, že dohoda o výměně bytů je institutem, jehož

prostřednictvím mohou účastníci existujících nájemních vztahů k bytům (nájemci)

prosadit změnu v osobě nájemce bytu přesto, že účastníci stojící na druhé

straně dosavadního nájemního vztahu (pronajímatelé), kteří nejsou ani účastníky

dohody o výměně bytů, s takovou změnou nesouhlasí (§ 715 třetí věta, obč.

zák.). Řečené plyne již z toho, že předmětem dohody není byt (nepřevádí se tu

vlastnické právo k bytu), nýbrž právo jej užívat (právo nájmu). S vědomím, že v

právní teorii se vyskytují i názory podporující tezi, že k zániku původních

nájemních vztahů může i při platně sjednané a včas splněné dohodě o výměně bytů

dojít pouze na základě právní skutečnosti předvídané ustanovením § 710 obč.

zák., vyslovil Nejvyšší soud v citovaném rozsudku právní názor, že zánik

dosavadního nájemního vztahu nájemce k bytu, jenž směňuje, nastává (právě

proto, že jde o směnu práva nájmu) splněním dohody o výměně bytu (srov. § 716

odst. 1 obč. zák.), a že ke stejnému časovému okamžiku (ke dni splnění

dohody o výměně bytů) vstupují účastníci dohody (nájemci) realizací výměny ve

výměnou získaných bytech do nájemního poměru založeného nájemní smlouvou mezi

pronajímatelem a původním nájemcem. Jinak řečeno - pokračuje citované

rozhodnutí - není-li zde před realizací dohody o výměně bytů dohoda mezi

pronajímatelem a budoucím nájemcem (účastníkem směny) o tom, že dojde ke změně

původní nájemní smlouvy (nebo není-li před splněním dohody o výměně bytů mezi

pronajímatelem a budoucím nájemcem nová nájemní smlouva uzavřena /s tím, že je

podmíněna účinností dohody o výměně bytů/), pak dnem, kdy se výměna uskuteční,

se nájemní poměr trvající mezi pronajímatelem a původním nájemcem změní právě

jen co do osoby nájemce a nikoli již v dalších rozhodných znacích jako

je např. doba trvání nájemního poměru nebo výše nájemného. Z toho pak Nejvyšší

soud vyvodil i závěr, že ke dni splnění dohody o výměně bytů (§ 716 obč. zák.)

vstupují účastníci dohody (nájemci) ve výměnou získaných bytech do nájemního

poměru založeného nájemní smlouvou mezi pronajímatelem a původním nájemcem; ke

stejnému okamžiku jim zaniká dosavadní nájemní vztah ke směňovanému bytu.

Podmínkou vzniku nájemního poměru k výměnou získanému bytu není tedy uzavření

nové nájemní smlouvy.

Podle odůvodnění citovaného rozsudku výklad založený na úvaze, že nejde jen o

změnu v subjektech nájemního vztahu, a že je nutno uzavřít novou nájemní

smlouvu, v jejímž rámci má pronajímatel právo požadovat jiné (vyšší) nájemné

nebo jiné ujednání o trvání nájemního poměru, by vedl k popření smyslu úpravy,

podle níž si účastníci dohody mohou souhlas pronajímatele s výměnou vynutit

soudní cestou (srov. opět § 715 třetí větu obč. zák.). Kterýkoli

pronajímatel by totiž měl možnost zmařit smysl institutu dohody o výměně bytu

prostě tím, že v mezích své smluvní volnosti (bez zřetele k tomu, že s dohodou

o výměně souhlasil) následně podmíní uzavření nové nájemní smlouvy pro

účastníka směny nepřijatelnými požadavky. Přitom námitka, že pouhá změna v

osobě nájemce (v důsledku dohody o výměně bytu) bez možnosti pronajímatele

ovlivnit další rozhodné znaky přetrvávajícího nájemního poměru, by v konkrétní

situaci neúměrně omezila realizaci práv pronajímatele, může být uplatněna právě

jako důvod nesouhlasu s dohodou a účinně (co do své opodstatněnosti)

přezkoumána v soudním řízení podle § 715 věty třetí obč. zák.

Právní názory vyjádřené v citovaném rozhodnutí, které bylo usnesením

občanskoprávního i obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze

dne 7. 11. 2001 v souladu s ustanovením článku 13 odst. 1 písm. d/ a

článku 21 Jednacího řádu Nejvyššího soudu České republiky - tedy k zajištění

zákonnosti a jednotnosti rozhodování soudů - určeno k uveřejnění ve Sbírce

soudních rozhodnutí a stanovisek, dovolací soud sdílí. Uzavírá proto, že

napadený rozsudek odvolacího soudu nespočívá na správném posouzení právní

otázky významu a účinků realizované dohody o výměně bytů pro existenci

nájemního vztahu účastníků takové dohody. Na neexistenci práva nájmu žalovaných

k bytu, o jehož vyklizení jde, nelze totiž usuzovat jen z toho, že po realizaci

výměny neuzavřeli se žalobcem platnou nájemní smlouvu; právo nájmu bytu jim

totiž (pokud byly splněny všechny ostatní předpoklady) vzniklo již realizací

dohody o výměně bytů.

Dovolací důvod podle § 241 odst. 3 písm. d/ o. s. ř. byl tedy žalovanými

uplatněn opodstatněně a rozsudek odvolacího soudu musel být proto podle §

243b odst. 1 věty za středníkem o. s. ř. zrušen. Protože důvod, pro který

se tak stalo, platí i na rozsudek soudu prvního stupně, zrušil

Nejvyšší soud i toto rozhodnutí a vrací věc k dalšímu řízení Okresnímu soudu v

Karviné, pobočce v Havířově (§ 243b odst. 2 věta druhá o. s. ř.).

Právní názor dovolacího soudu je pro soudy obou stupňů závazný; o náhradě

nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení soud rozhodne v novém

rozhodnutí o věci (§ 243d odst. 1 věta druhá a třetí o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně 14. listopadu 2001

JUDr. Hana Müllerová , v.r.

předsedkyně senátu