26 Cdo 2425/2002
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.
Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a JUDr. Blanky Moudré
ve věci žalobců A) M. K. a B) R. K., zastoupených advokátem, proti žalovaným 1)
J. H. a 2) A. H., zastoupeným advokátem, o zaplacení částky 50.000,- Kč, vedené
u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 8 C 165/98, o dovolání žalovaných
proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. ledna 2002, č. j. 19 Co
317/2000-73, takto:
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 23. ledna 2002, č. j. 19 Co 317/2000-73,
a rozsudek Okresního soudu v Prostějově ze dne 8. prosince 1999, č. j. 8 C
165/98-52, se zrušují a věc se vrací Okresnímu soudu v Prostějově k dalšímu
řízení.
Okresní soud v Prostějově (soud prvního stupně) – poté, co jeho platební rozkaz
ze dne 11. září 1998, č. j. Ro 634/98-9, byl v důsledku včas podaného odporu
žalovaných zrušen – rozsudkem ze dne 8. prosince 1999, č. j. 8 C 165/98-52,
vyhověl žalobě a uložil žalovaným, aby do patnácti dnů od právní moci rozsudku
zaplatili žalobcům částku 50.000,- Kč. V návaznosti na rozhodnutí ve věci samé
rozhodl o nákladech řízení účastníků.
K odvolání žalovaných Krajský soud v Brně jako soud odvolací rozsudkem ze dne
23. ledna 2002, č. j. 19 Co 317/2000-73, citovaný rozsudek soudu prvního stupně
potvrdil, rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků a nevyhověl návrhu
žalovaných na vyslovení přípustnosti dovolání se zdůvodněním, že „nebyla řešena
žádná otázka zásadního právního významu a žalovaní ani nesdělili, v čem by tato
otázka zásadního právního významu měla spočívat“.
Soudy obou stupňů vzaly z provedených důkazů především za zjištěno, že ve věci
sp. zn. 8 C 15/95 Okresního soudu v Prostějově byl dne 17. května 1995 uzavřen
(a soudem schválen) soudní smír, v němž se žalobci zavázali vyklidit – po
zajištění náhradního bytu – „byt 2+1 v P., K. 21“ (dále jen „předmětný byt“,
resp. „byt“) v domě žalovaných, a že v této věci žalovaní souhlasili jednak s
tím, že hodnota investic žalobců do stavebních úprav v bytě činila 50.000,- Kč,
a dále rovněž s tím, že tuto částku žalobcům v případě jejich vystěhování z
bytu zaplatí. Poté rovněž zjistily, že dne 17. května 1995 sepsali žalovaní
prohlášení, v němž se zavázali zaplatit žalobcům v den předání klíčů od
vyklizeného bytu částku 50.000,- Kč jako náhradu nákladů vložených do oprav a
úprav v bytě (dále jen „prohlášení ze dne 17. května 1995“), že v písemnosti ze
dne 10. listopadu 1998 žalobcům oznámili odstoupení od prohlášení ze dne 17.
května 1995, a že cena etážového topení (stavební úpravy provedené žalobci)
činí po odpočtu znehodnocení bytu nájemcem částku 13.222,- Kč. Nakonec vzaly za
zjištěno, že náhradní byt si žalobci zajistili sami v měsíci květnu 1998, že
předmětný byt vyklidili, že žalovaní neposkytli součinnost při předávání klíčů
od bytu, že k předání klíčů došlo jejich vhozením do schránky žalovaných, a že
žalovaní jim částku 50.000,- Kč odmítli vyplatit. Na základě uvedených
skutkových zjištění soudy obou stupňů především dovodily, že prohlášení ze dne
17. května 1995 lze pokládat za uznání dluhu podle § 558 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, v tehdy platném znění (dále jen „obč. zák.“), neboť bylo
učiněno v písemné formě a je v něm obsažen závazek žalovaných k zaplacení
částky 50.000,- Kč žalobcům z titulu oprav a úprav, které žalobci v bytě
provedli; splatnost částky 50.000,- Kč nastala – vzhledem k ujednání, obsaženém
v prohlášení ze dne 17. května 1995 – předáním klíčů od vyklizeného bytu.
Odvolací soud navíc rovněž dovodil, že „uznání dluhu jako zajišťovací institut
má za následek domněnku, že dluh v době uznání existoval, a opak, tedy
neexistenci dluhu, musí prokázat dlužník. Žalovaní přitom v řízení neprokázali,
že by dluh nevznikl, či že by ho splnili; od uznání dluhu také nelze odstoupit
…“. Za této situace žalobě – s odkazem na ustanovení § 558 obč. zák. – vyhověly.
Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní dovolání, jehož přípustnost
opřeli o ustanovení § 239 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění před novelou provedenou s účinností od 1. ledna 2001 zákonem č.
30/2000 Sb. (dále jen „o.s.ř.“). Dovolání odůvodnili nesprávným právním
posouzením věci. V rámci užitého dovolacího důvodu zpochybnili především právní
závěr, že prohlášení ze dne 17. května 1995 lze pokládat za uznání dluhu podle
§ 558 obč. zák. V této souvislosti namítli, že uznat (ve smyslu § 558 obč.
zák.) lze pouze dluh exitující v době uznání, a nikoli rovněž dluh, který měl,
jako v projednávané věci, nastat až v budoucnu (tj. vyklizením bytu se
současným předáním klíčů od bytu); navíc prohlášení ze dne 17. května 1995
nelze posoudit jako uznání dluhu ve smyslu § 558 obč. zák. již proto, že v něm
není obsažena žádná zmínka o uznání dluhu. Žalovaní jsou rovněž přesvědčeni, že
předloženým znaleckým posudkem znalce J. H. prokázali výši investic pouze v
částce 13.222,- Kč, a že tak současně prokázali, že dluh v částce 36.778,- Kč
nevznikl. Navíc namítli, že byť navrhli provedení důkazu znaleckým posudkem o
hodnotě úprav provedených v bytě, a další návrhy na doplnění dokazování učinili
v podání ze dne 2. listopadu 1999, odvolací soud přesto konstatoval, že žádné
důkazy nenavrhli. Na nesprávnost právního posouzení věci usuzují rovněž z toho,
že odvolací soud – stejně jako soud prvního stupně – nevzal v úvahu jejich
odstoupení od prohlášení ze dne 17. května 1995, učiněné podáním ze dne 10.
listopadu 1998. Z důvodů uvedených v dovolání se neztotožnili ani se skutkovým
zjištěním, týkajícím se neposkytnutí součinnosti při předávání klíčů od
předmětného bytu. Navrhli, aby dovolací soud zrušil napadené rozhodnutí
odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Žalobci se ve vyjádření k dovolání ztotožnili s právním posouzením věci
odvolacím soudem a navrhli, aby dovolání bylo zamítnuto.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) řešil nejprve
otázku, zda o dovolání má rozhodnout podle občanského soudního řádu, ve znění
před novelou provedenou s účinností od 1. ledna 2001 zákonem č. 30/2000 Sb.,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony, nebo podle občanského soudního řádu, ve znění
po uvedené novele. Pro odpověď na tuto otázku bylo podstatné, že soud prvního
stupně vydal své rozhodnutí dne 8. prosince 1999. Odvolací soud sice o odvolání
žalovaných proti rozhodnutí soudu prvního stupně rozhodl až dne 23. ledna 2002,
avšak s přihlédnutím k části dvanácté, hlavě první, bodu 15. zákona č. 30/2000
Sb. je musel projednat podle dosavadních právních předpisů, tj. podle
občanského soudního řádu, ve znění před 1. lednem 2001, jak správně konstatoval
v odůvodnění napadeného rozhodnutí. Bylo-li rozhodnutí odvolacího soudu vydáno
po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů (podle občanského
soudního řádu, ve znění před 1. lednem 2001), dovolací soud dovolání projednal
a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před
novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. – dále opět jen „o.s.ř.“ (srov. část
dvanáctou, hlavu první, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb. – návrh na zrušení
citovaného ustanovení byl odmítnut usnesením Ústavního soudu České republiky ze
dne 12. března 2002, sp. zn. IV. ÚS 534/01).
Poté se Nejvyšší soud zabýval otázkou přípustnosti dovolání, neboť toliko z
podnětu dovolání, které je přípustné, může být přezkoumána správnost napadeného
rozhodnutí z hlediska uplatněných (způsobilých) dovolacích důvodů.
Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. dovoláním lze napadnout pravomocná
rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Nejde-li o případ vad řízení taxativně uvedených v § 237 odst. 1 o.s.ř. – a ty
v daném případě nebyly žalovanými namítány a z obsahu spisu nevyplývají – řídí
se přípustnost dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu
ustanoveními § 238 odst. 1 písm. b/ a § 239 odst. 1 a 2 o.s.ř.
O žádný z případů přípustnosti dovolání uvedených v § 238 odst. 1 písm. b/ a §
239 odst. 1 o.s.ř. v daném případě nejde, neboť odvolací soud, aniž ve výroku
svého potvrzujícího rozsudku vyslovil přípustnost dovolání (naopak návrhu
žalovaných na vyslovení přípustnosti dovolání nevyhověl), potvrdil v pořadí
první rozsudek soudu prvního stupně. Zbývá proto posoudit přípustnost dovolání
podle § 239 odst. 2 o.s.ř.; ostatně žalovaní přípustnost svého dovolání o
citované ustanovení opřeli.
Podle § 239 odst. 2 o.s.ř. nevyhoví-li odvolací soud návrhu účastníka na
vyslovení přípustnosti dovolání, který byl učiněn nejpozději před vyhlášením
potvrzujícího rozsudku nebo před vyhlášením (vydáním) usnesení, kterým bylo
rozhodnuto ve věci samé, je dovolání podané tímto účastníkem přípustné,
jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího
soudu má po právní stránce zásadní význam.
Především je zapotřebí zdůraznit, že podle § 239 odst. 2 o.s.ř. může být
dovolání přípustné jen tehdy, jde-li o řešení právních otázek a jde-li zároveň
o právní otázky zásadního významu. Řešení jiné otázky, zejména posouzení
správnosti nebo úplnosti skutkových zjištění, přípustnost dovolání v tomto
případě nezakládá. Proto v dovolacím řízení nelze v rámci dovolacího důvodu
podle § 241 odst. 3 písm. c/ o.s.ř. přezkoumat správnost skutkového zjištění o
neposkytnutí součinnosti žalovaných při předávání klíčů od předmětného bytu.
Předpokladem přípustnosti dovolání ve smyslu § 239 odst. 2 o.s.ř. je (za
splnění v něm uvedených podmínek) závěr dovolacího soudu, že rozhodnutí
odvolacího soudu (popřípadě konkrétní v něm řešená právní otázka) má po právní
stránce zásadní význam. Otázku, zda dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího
soudu má po právní stránce zásadní význam, dovolací soud řeší jako otázku
předběžnou (nevydává ohledně ní žádné rozhodnutí) a jeho kladně vyjádřeným
závěrem se podané dovolání stává přípustným.
Zásadní význam po právní stránce má rozhodnutí odvolacího soudu tehdy, jestliže
odvolací soud posuzoval právní otázku, která měla zásadní význam pro rozhodnutí
ve věci (na jejímž řešení napadené rozhodnutí spočívá – nejde tedy o takovou
právní otázku, která pro rozhodnutí ve věci nebyla určující), a přitom současně
šlo o zásadně právně významnou otázku z hlediska rozhodovací činnosti soudů
vůbec (co do obecného dopadu na případy obdobné povahy). Rozhodnutí odvolacího
soudu má z tohoto pohledu zásadní význam zpravidla tehdy, jestliže řeší takovou
právní otázku, která judikaturou vyšších soudů (tj. dovolacího soudu a
odvolacích soudů) nebyla vyřešena nebo jejíž výklad se v judikatuře těchto
soudů dosud neustálil, nebo jestliže odvolací soud posoudil určitou právní
otázku jinak, než je řešena v konstantní judikatuře vyšších soudů.
V daném případě žalovaní před vyhlášením potvrzujícího rozsudku odvolacího
soudu, konkrétně v odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně, navrhli
vyslovení přípustnosti dovolání bez specifikace právní otázky, jejíž řešení by
mělo být v dovolacím řízení přezkoumáno. Vzhledem k právnímu posouzení věci
odvolacím soudem a k odůvodnění dovolání tak půjde v dovolacím řízení o otázky,
(1.) zda prohlášení ze dne 17. května 1995 lze pokládat za uznání dluhu podle §
558 obč. zák., (2.) zda je za vyložené důkazní situace správný právní závěr, že
žalovaní neprokázali, že dluh nevznikl v požadované výši (ve výši 50.000,- Kč),
a (3.) zda lze platně odstoupit od prohlášení o uznání dluhu. Vzhledem k
právním závěrům, které odvolací soud přijal ohledně druhé právní otázky, nelze
než dovodit, že jde o rozhodnutí (odvolacího soudu) po právní stránce zásadního
významu.
Je-li podle závěru dovolacího soudu napadené rozhodnutí zásadně právně
významné, stává se tím dovolání ve smyslu ustanovení § 239 odst. 2 o.s.ř.
přípustným. Protože dovolání bylo podáno včas a k tomu legitimovanými subjekty
(žalovanými), řádně zastoupenými advokátem (§ 240 odst. 1, § 241 odst. 1, odst.
2 věta druhá o.s.ř.), přezkoumal dovolací soud bez jednání (§ 243a odst. 1
o.s.ř.) napadený rozsudek ve smyslu ustanovení § 242 odst. 1 a 3 o.s.ř. a
dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.
Žalovaní nenamítají, že řízení je postiženo jinou vadou, která mohla mít za
následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 241 odst. 3 písm. b/ o.s.ř.) a ani z
obsahu spisu nevyplývá, že by řízení takovou vadou bylo postiženo. Otázka tzv.
zmatečnostních vad ve smyslu § 237 odst. 1 o.s.ř. je již vyřešena na jiném
místě odůvodnění tohoto rozsudku.
Prostřednictvím dovolacího důvodu podle § 241 odst. 3 písm. d/ o.s.ř. lze
odvolacímu soudu vytknout, že jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném právním
posouzení věci. Právní posouzení věci je nesprávné, jestliže odvolací soud
posoudil věc podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo
právní normu, sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný
skutkový stav nesprávně aplikoval.
Podle § 558 obč. zák. uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do
důvodu i výše, má se za to, že dluh v době uznání existoval. U promlčeného
dluhu má takové uznání ten následek, jen věděl-li ten, kdo dluh uznal, o jeho
promlčení.
Uznání dluhu je jednostranný právní úkon dlužníka adresovaný věřiteli. Musí
tedy splňovat jednak náležitosti předepsané ustanovením § 558 obč. zák.
(písemná forma, vyjádření příslibu zaplatit dluh a uvedení důvodu dluhu a jeho
výše), jednak obecné náležitosti právního úkonu (§ 34 a násl. obč. zák.). Ve
smyslu § 37 odst. 1 obč. zák. musí být projev vůle učiněn mimo jiné určitě a
srozumitelně; jinak je neplatný. Právní úkon je nesrozumitelný, jestliže ani
jeho výkladem nelze – objektivně posuzováno – zjistit, jaký obsah jím měl být
vlastně vyjádřen. Závěr o neurčitosti právního úkonu předpokládá, že vyjádření
projevu je sice srozumitelné, avšak neurčitý je jeho obsah. Podle § 35 odst. 2
obč. zák. je třeba právní úkony vyjádřené slovy vykládat nejen podle jejich
jazykového vyjádření, ale zejména též podle vůle toho, kdo právní úkon učinil,
není-li tato vůle v rozporu s jazykovým projevem. Projev vůle dlužníka, vtělený
do uznávacího prohlášení, je tedy určitý a srozumitelný, jestliže je výkladem
objektivně pochopitelný; jinak řečeno, může-li typický účastník v postavení
adresáta (věřitele) tuto vůli bez rozumných pochybností o jejím obsahu
odpovídajícím způsobem vnímat.
Uznání dluhu podle citovaného ustanovení je samostatným zajišťovacím
institutem. Zajišťovací funkci plní tím, že zakládá vyvratitelnou právní
domněnku existence dluhu v době uznání.
V projednávané věci je v (písemném) prohlášení ze dne 17. května 1995 obsažen
závazek žalovaných zaplatit žalobcům v den předání klíčů od vyklizeného bytu
částku 50.000,- Kč jako náhradu nákladů vložených žalobci do oprav a úprav
předmětného bytu. Ze zmíněného prohlášení zároveň vyplývá, že bylo učiněno v
návaznosti na výsledky jednání Okresního soudu v Prostějově ve věci sp. zn. 8 C
15/95, v níž byl téhož dne uzavřen a usnesením soudu schválen tam uvedený
soudní smír. Je zřejmé, že prohlášení ze dne 17. května 1995 vyhovuje
náležitostem předepsaným ustanovením § 558 obč. zák. (písemná forma, vyjádření
příslibu zaplatit dluh a uvedení důvodu dluhu a jeho výše); bez právního
významu je v naznačených souvislostech okolnost, že v prohlášení ze dne 17.
května 1995 není obsažena žádná zmínka o uznání dluhu. Žalobci (věřiteli)
nemohlo být zmíněné prohlášení objektivně vnímáno jinak než jako určitý a
srozumitelný projev vůle (§ 37 obč. zák.) žalovaných, tudíž jako uznání dluhu
co do částky 50.000,- Kč a jako jejich závazek k zaplacení této částky z titulu
náhrady nákladů, které žalobci vložili do oprav a úprav předmětného bytu.
Odvolacímu soudu proto nelze nic vytknout, považoval-li – stejně jako soud
prvního stupně – prohlášení ze dne 17. května 1995 za uznání dluhu ve smyslu §
558 obč. zák.
Za této situace se má za to, že dluh v době uznání existoval, jak to nakonec
vyplývá rovněž z ustanovení § 558 obč. zák., a je nerozhodné, že splatnost
uvedené částky, jak správně dovodily soudy obou stupňů, měla podle prohlášení
ze dne 17. května 1995 nastat až předáním klíčů od vyklizeného bytu.
Na jiném místě odůvodnění tohoto rozhodnutí je uvedeno, že uznání dluhu ve
smyslu § 558 obč. zák. je jednostranným právním úkonem dlužníka. Lze souhlasit
se soudy obou stupňů v tom, že odstoupení od takového – jednostranného –
právního úkonu nepřipadá v úvahu; zákon totiž upravil odstoupení pouze od
smlouvy jako právního úkonu dvoustranného (srov. § 48 a § 49 obč. zák. a dále §
497, § 517, § 637, § 642, § 679, § 716, § 759, § 802 obč. zák.).
Uznání dluhu není novým právním důvodem závazku; usnadňuje však věřiteli
procesní situaci v případě sporu, neboť věřitel nemusí prokazovat vznik dluhu a
ani jeho výši v době uznání. Naopak dlužník, pokud by namítal, že dluh nevznikl
(či nevznikl v uznané výši), že byl splněn nebo že jinak zanikl, musel by to
prokázat.
V posuzovaném případě již v odporu proti platebnímu rozkazu soudu prvního
stupně žalovaní navrhli, aby k otázce ocenění provedených oprav a úprav v bytě
byl ustanoven znalec. Dne 8. října 1999 pak soudu prvního stupně předložili
znalecký posudek znalce J. H. o ceně instalovaného etážového topení v
předmětném bytě k 30. lednu 1999. Další návrhy na doplnění dokazování,
vztahující se k hodnotě provedených oprav a úprav v bytě, učinili ve svém
podání ze dne 2. listopadu 1999. Jestliže i přes to a navíc přes učiněné
skutkové zjištění, že cena etážového topení (stavební úpravy provedené žalobci)
činí po odpočtu znehodnocení bytu nájemcem částku 13.222,- Kč, bez dalšího
odvolací soud – stejně jako soud prvního stupně – dovodil, že žalovaní
neprokázali, že dluh nevznikl v požadované výši, nelze v tomto směru jeho
právní posouzení věci pokládat za správné. Jde – za této důkazní situace – o
právní posouzení neúplné a tudíž nesprávné. Dovolací důvod podle § 241 odst. 3
písm. d/ o.s.ř. tak byl užit opodstatněně.
Vycházeje z uvedených závěrů Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu podle §
243b odst. 1 věty za středníkem o.s.ř. zrušil. Protože důvody, pro které bylo
zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí i na rozhodnutí soudu prvního stupně
(který se rovněž posouzením věci z tohoto úhlu pohledu nezabýval), bylo zrušeno
i toto rozhodnutí a věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§
243b odst. 2 věta druhá o.s.ř.).
Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud (soud prvního stupně)
závazný O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení soud rozhodne
v novém rozhodnutí o věci (§ 243d odst. 1 věta druhá a třetí o.s.ř.).
Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 11. června 2003
JUDr. Miroslav F e r á k , v.r.
předseda senátu