Nejvyšší soud Usnesení občanské

26 Odo 694/2006

ze dne 2007-11-22
ECLI:CZ:NS:2007:26.ODO.694.2006.1

26 Odo 694/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc.

JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Miroslava

Feráka ve věci žalobkyně L. F. (dříve P.), zastoupené advokátkou , proti

žalované F. G., zastoupené advokátem , o 40.000,- Kč s příslušenstvím, vedené

u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 16 C 89/2002, o dovolání

žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. ledna 2006, č. j.

8 Co 729/2005-153, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů

dovolacího řízení částku 2.700,- Kč k rukám advokáta , do tří dnů od právní

moci tohoto usnesení.

Žalobkyně se domáhala, aby jí žalovaná zaplatila 40.000,- Kč s 16 % úrokem z

prodlení od 1. 3. 2002 do zaplacení z titulu bezdůvodného obohacení. Podáním

doručeným soudu dne 14. 3. 2002 vzala žalobu zčásti zpět pro zaplacení 9,5 %

úroku z prodlení z částky 40.000,- Kč od 1. 3. 2002 do zaplacení.

Okresní soud ve Frýdku - Místku (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 12.

prosince 2002, č. j. 16 C 89/2002-64, ve spojení s doplňujícím rozsudkem ze dne

19. května 2003, č. j. 16 C 89/2002-86, zamítl žalobu jíž se žalobkyně

domáhala, aby jí žalovaná zaplatila částku 40.000,- Kč s 6,5 % úrokem z

prodlení od 1. 3. 2002 do zaplacení (výrok I.), rozhodl o nákladech státu

(výrok II.) a nákladech řízení (výrok III.) a konečně zastavil řízení o

zaplacení 9,5 % úroku z prodlení ročně z částky 40.000,- Kč od 1. 3. 2002 do

zaplacení (výrok IV.).

Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že žalovaná uzavřela dne 7. 5. 2001 s E. L. smlouvu o zprostředkování prodeje rodinného domu a pozemků

zapsaných na LV pro kat. úz. A. (dále jen „předmětné nemovitosti“). Vlastník

předmětných nemovitostí E. L. (který byl tehdy ještě zapsán v katastru

nemovitostí) dne 4. 3. 2000 zemřel a zanechal manželku a čtyři děti. Dědici

uzavřeli dne 17. 8. 2000 dohodu o vypořádání dědictví, podle níž přijímají

dědictví rovným dílem. Přitom se mezi sebou dohodli na prodeji předmětných

nemovitostí a pověřili E. L. (manželku zůstavitele), aby o prodeji jednala

jejich jménem. Usnesením Okresního soudu v Karviné – pobočky Havířov ze dne 23. 7. 2001 vydaným pod sp. zn. 119 D 283/2000, které nabylo právní moci dne 28. 8. 2001, soud schválil dohodu o vypořádání dědictví, podle které se staly

podílovými spoluvlastníky předmětných nemovitostí pozůstalá manželka E. L. a

pozůstalé děti L. M., L. P., P. V. a U. A., každý z nich jednou ideální

pětinou. Pozůstalý syn L. P. nabyl zletilosti až teprve 12. 12. 2001. O koupi

nemovitostí, jejichž prodej žalovaná zprostředkovávala, projevila zájem

žalobkyně a její tehdejší manžel J. P.. Požádali žalovanou, aby předmětné

nemovitosti nenabízela jiným zájemcům a uzavřeli s ní dne 4. 9. 2001 smlouvu

nazvanou „SMLOUVA O STAŽENÍ NEMOVITOSTI Z NABÍDKY“ (dále též „předmětná

smlouva“). Na základě této smlouvy se žalobkyně a její tehdejší manžel zavázali

uzavřít s vlastníkem předmětných nemovitostí smlouvu o jejich koupi do 4. 9. 2001 – popřípadě smlouvu o budoucí kupní smlouvě – a žalovaná se zavázala

nejpozději následující pracovní den po podpisu smlouvy stáhnout předmětné

nemovitosti z veřejné nabídky a nepodat o nich třetí osobě žádné informace. Žalobkyně a její manžel přitom složili kauci 80.000,- Kč, která podle ujednání

v bodě IV. písmena b) předmětné smlouvy v případě, že nebude kupní smlouva,

popřípadě smlouva o budoucí kupní smlouvě uzavřena ve stanovené lhůtě z důvodů

na straně prodávajících, měla být vrácena žalobkyni a jejímu manželovi a podle

ujednání v bodě IV. písmena c) předmětné smlouvy, nebude-li kupní smlouva

popřípadě smlouva o smlouvě budoucí uzavřena ve stanovené lhůtě z důvodů na

straně kupujících měla připadnout žalované. V bodě VI. bylo dohodnuto, že

veškeré změny týkající se převodu předmětných nemovitostí musí být provedeny

písemnou formou. Termín k uzavření kupní smlouvy, popřípadě smlouvy o budoucí

kupní smlouvě byl prodloužen do 31. 1. 2002 písemným dodatkem ze dne 3. 9. 2001, jenž byl podepsán pouze žalobkyní. Po uzavření předmětné smlouvy

informovala žalovaná žalobkyni, že nemovitosti jsou předmětem dědického řízení

a čeká se na vklad do katastru nemovitostí, a nabídla jí možnost od smlouvy o

stažení z nabídky odstoupit. To však žalobkyně odmítla a naopak dne 3. 10. 2001

uzavřela spolu s manželem jako budoucí kupující se spoluvlastníky předmětných

nemovitostí jako budoucími prodávajícími smlouvu o budoucí smlouvě, v níž se

všichni zavázali uzavřít kupní smlouvu do 31. 1. 2002. Dne 24.

ledna 2002

žalobkyně a její tehdejší manžel podali „Výpověď smlouvy o stažení nemovitosti

z nabídky“, v níž je uvedeno, že Jindřich Pavlovič má o uzavření kupní smlouvy

i nadále zájem a vyjednal si za tím účelem úvěr, ale že žalobkyně po jejich

náhlém rozchodu (manželé žili již každý zvlášť) odmítá poskytnout k úvěru

souhlas. Ve výpovědi je uvedeno, že žalobkyně vypověděla dne 14. 1. 2002

smlouvu o budoucí smlouvě uzavřenou dne 3. 10. 2001 a prohlašuje, že si je

vědoma sankce podle bodu IV. písm. c) předmětné smlouvy, na základě které

připadá složená kauce žalované, a že se výše kauce po vzájemné dohodě snižuje

na 40.000,- Kč.

Na základě těchto zjištění soud prvního stupně uzavřel, že žalobkyně

neprokázala, že by jednala v omylu o vlastnických vztazích k nemovitostem

vyvolaném žalovanou a že by tedy byly dány důvody k uplatnění námitky relativní

neplatnosti podle § 49a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“). Nepřisvědčil žalobkyni ani v tom,

že by předmětná smlouva byla absolutně neplatná. Vzal za prokázané, že

předmětná smlouva byla vypovězena jedině z důvodů na straně kupujících – z

důvodu, že se žalobkyně rozešla s manželem. Uzavřel, že je-li předmětná smlouva

platná, představuje právní důvod, na jehož základě byla žalovaná oprávněna

ponechat si část složené kauce ve výši 40.000,- Kč, a žalobě domáhající se

vydání bezdůvodného obohacení nelze vyhovět. Dále soud prvního stupně dovodil,

že žalobkyně není aktivně věcně legitimována, když smlouvu uzavírali ona a její

tehdejší manžel, prostředky složené jako kauce pocházely z jejich společného

jmění manželů, proto jsou také ze smlouvy zavázání a oprávněni oba společně a

nerozdílně. Ze všech těchto důvodů žalobu jako nedůvodnou zamítl.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozsudkem ze dne

18. listopadu 2003, č. j. 8 Co 416/2003-100, změnil rozsudek soudu prvního

stupně ve výroku I. tak, že je žalovaná povinna zaplatit žalobkyni částku

40.000,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, ve zbývající části

tohoto výroku, t.j. „ohledně 6,5 % úroku z prodlení z částky 40.000,- Kč od 1.

3. 2002 do zaplacení“, a ve výrocích II. a III. jej zrušil a vrátil věc v tomto

rozsahu soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odvolací soud převzal zcela skutková zjištění, z nichž vycházel soud prvního

stupně, ale neztotožnil se s jeho právním posouzením věci. Zdůraznil, že i když

bývalý manžel žalobkyně Jindřich Pavlovič není v předmětné smlouvě uveden jako

její účastník, stal se jejím účastníkem okamžikem, kdy smlouvu podepsal. Tím,

že účastníci uzavřeli předmětnou smlouvu písemně a dohodli možnost její změny

zase jen písemnou formu, platil pro změnu smlouvy režim § 40 odst. 2 obč. zák.

Jestliže tedy dodatek k předmětné smlouvě ze dne 3. 9. 2001 nepodepsal J. P.,

nebyla dodržena písemná forma změny předmětní smlouvy (dodatku) a z toho důvodu

je nutno považovat dodatek za neplatný (§ 40 odst. 2, § 40a obč. zák.). Jde o

relativní neplatnost, které se žalobkyně v řízení dovolala. Účinnost předmětné

smlouvy tedy skončila dne 4. 9. 2001 a k uzavření smlouvy o koupi nemovitostí

mělo dojít do tohoto data. To, že se tak nestalo, není možno přičítat k tíži

žalobkyně, neboť jí v uvedeném termínu nebyl návrh smlouvy vůbec předložen.

Navíc v té době nebyly ještě známy ani vlastnické vztahy k nemovitostem, neboť

výpis z katastru nemovitostí, v němž jsou uvedeni noví spoluvlastníci, je

datován až dnem 1. 10. 2001. Závěr soudu prvního stupně, že smlouva nebyla

uzavřena výlučně z důvodů spočívajících na straně žalobkyně, tedy shledal

nesprávný. Pak ovšem chybí právní důvod k tomu, aby si žalovaná ponechala kauci

ve výši 40.000,- Kč, a tato částka představuje plnění z právního důvodu, který

odpadl, t.j. bezdůvodné obohacení, které je povinna žalobkyni podle § 451 odst.

1 a § 456 obč. zák. vydat.

Soud prvního stupně pak rozsudkem ze dne 12. března 2004, č. j. 16 C

89/2002-126, uložil žalované zaplatit žalobkyni 6,5% úrok z prodlení ročně z

částky 40.000,- Kč od 24. 3. 2002 do zaplacení do tří dnů od právní moci

rozsudku, v části, jíž se žalobkyně domáhala zaplacení 6,5 % úroku z prodlení

ročně z částky 40.000,- Kč od 1. 3. 2002 do 23. 3. 2002, žalobu zamítl (výrok

I.), a rozhodl o nákladech řízení (výroky II. a III.).

K dovolání žalované Nejvyšší soud České republiky (soud dovolací) rozsudkem ze

dne 22. září 2005, č. j. 33 Odo 634/2004-138, rozsudek odvolacího soudu ze dne

18. listopadu 2003, č. j. 8 Co 416/2003-100, a rozsudek soudu prvního stupně ze

dne 12. března 2004, č. j. 16 C 89/2002-126, zrušil a věc vrátil odvolacímu

soudu k dalšímu řízení a zavázal jej svým právním názorem. Nejvyšší soud ve

svém zrušujícím rozsudku uvedl, že podstatou dovolání žalované je především

nesouhlas se závěrem odvolacího soudu o tom, že dodatek ke smlouvě o stažení z

nabídky z 3. 9. 2001 je neplatný pro nedostatek písemné formy, kterou

vyžadovala dohoda účastníků smlouvy. K tomu uvedl, že podle § 40a věty třetí

obč. zák. platí, že právní úkon se považuje za platný, pokud se ten, kdo je

takovým úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu nedovolá. Dovolání se

relativní neplatnosti právního úkonu se uskutečňuje výslovným projevem, ze

kterého je jasně patrná vůle dotčené osoby dovolat se neplatnosti právního

úkonu. Projev vůle, jímž se účastník relativní neplatnosti dovolává, musí

vyjadřovat jak skutečnost, že jde o uplatnění relativní neplatnosti, tak i vadu

právního úkonu, která v dané věci jeho relativní neplatnost způsobila. Pokud

účastník v soudním řízení na tuto neplatnost pouze upozorní, neznamená to

ještě, že se jí dovolává. Nejvyšší soud v tomto směru odkázal na rozsudek

Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. února 2004, sp. zn. 30 Cdo 437/2003, uveřejněný

v časopisu Právní rozhledy č. 13/2004. Pro daný případ pak z toho dovodil, že

ačkoliv odvolací soud na závěru o relativní neplatnosti dodatku ke smlouvě o

stažení z nabídky pro nedostatek dohodnuté písemné formy zcela postavil své

měnící rozhodnutí, pominul, že žalobkyně se sice dovolávala relativní

neplatnosti smlouvy o stažení z nabídky i dodatku k ní z důvodu omylu podle §

49a obč. zák. (viz protokol o jednání před soudem prvního stupně dne 18.

července 2002 na č. l. 38 – 41 spisu) a relativní neplatnosti dodatku z důvodu

uvedeného v § 145 odst. 2 obč. zák. (výslovně v odvolání proti rozsudku soudu

prvního stupně na č. l. 71 – 74 spisu), ovšem do doby rozhodování dovolacího

soudu neuplatnila námitku relativní neplatnosti dodatku z 3. 9. 2001 s poukazem

na to, že tento právní úkon nebyl učiněn v písemné formě, kterou si účastníci

tím, že smlouvu o stažení z nabídky uzavřeli písemně, sjednali i pro její změny

(§ 40 odst. 2 obč. zák.). Jestliže se žalobkyně relativní neplatnosti z tohoto

důvodu nedovolala, je dodatek z 3. 9. 2001 z hlediska jeho formy nutno

považovat za platný. Opačný závěr odvolacího soudu pak dovolací soud shledal

nesprávným výkladem § 40a obč. zák.

Odvolací soud, jsa vázán právním názorem dovolacího soudu, potvrdil rozsudek

soudu prvního stupně ze dne 12. 12. 2002, č. j. 16 C 89/2002-64, ve znění

doplňujícího rozsudku ze dne 19. 5. 2003, č. j. 16 C 89/2002-86 (výrok I.) a

rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II.).

Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými zjištěními, tak jak je učinil soud

prvního stupně a v plném rozsahu na ně odkázal. Převzal i právní závěry soudu

prvního stupně. Odvolací soud uzavřel, že na písemný dodatek ze dne 3. 9. 2001, kterým byla prodloužena předmětná smlouva až do 31. 1. 2002, je třeba

nahlížet jako na platný hmotněprávní úkon, neboť nedostatek souhlasu druhého z

manželů v ostatních záležitostech mimo obvyklou správu majetku náležejícího do

společného jmění manželů (§ 145 odst. 2 obč. zák.) a stejně tak i nedostatek

písemné formy změny smlouvy, vyplývá-li povinnost písemné formy z dohody

účastníků (§ 40 odst. 2 obč. zák.), lze uplatnit jen námitkou relativní

neplatnosti podle § 40a obč. zák. Tato námitka musí být uplatněna vůči všem

účastníkům hmotněprávního úkonu tedy i vůči dřívějšímu manželu žalobkyně, což

se nestalo. Stejně tak uzavřel, že dovolává-li se žalobkyně relativní

neplatnosti předmětné smlouvy, musí tak učinit vůči všem účastníkům smlouvy,

tj. i vůči svému (nyní již) bývalému manželovi, což neučinila a proto je třeba

na tuto smlouvu pohlížet jako na platnou; stejný postoj zaujal k námitce

žalobkyně ohledně relativní neplatnosti dodatku ze dne 3. 9. 2001. Podpůrně

odvolací soud uzavřel, že žalobkyně ani neprokázala, že by její případný omyl o

vlastnických vztazích k předmětné nemovitosti byl jakkoliv významný, když i

poté, kdy na tuto okolnost byla v polovině srpna 2001 prokazatelně upozorněna,

nevyužila možnosti od smlouvy odstoupit a naopak smlouvu prodloužila a činila

kroky k uzavření kupní smlouvy a přestala je činit teprve až poté, kdy se její

manželství rozpadlo. Nadto rozpad manželství sama výslovně uvedla jako důvod k

výpovědi ze dne 24. 1. 2002. Pokud žalobkyně tvrdila, že listinu ze dne 24. 1. 2002 podepsala po psychickém nátlaku, dospěl odvolací soud k závěru, že jde o

tvrzení nové skutečnosti, což není v odvolacím řízení přípustné. Odvolací soud

posoudil předmětnou smlouvu jako smlouvu podle § 51 obč. zák., která vyhovuje

obecným náležitostem právních úkonů z hlediska svobodně a vážně projevené vůle,

určitosti a srozumitelnosti (§ 37 odst. 1 obč. zák.). Nepřisvědčil žalobkyni

ani v tom, že by se předmětná smlouva příčila dobrým mravům ve smyslu § 39 obč. zák., a to ani z hlediska výše kauce, která představovala jen 10 % kupní ceny,

a následně byla ještě o polovinu snížena. Za právně nevýznamné označil výhrady

žalobkyně o nedostatečném označení nemovitostí ve smlouvě o stažení nemovitosti

z nabídky a poukázal na to, že nešlo o smlouvu o převodu nemovitosti, kde by

nemovitost musela být označena v souladu s § 5 zákona č. 344/1992 Sb., o

katastru nemovitostí (katastrálního zákona), ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak neuznal výhrady o nedostatečném označení žalované, které se v

předmětné smlouvě nekrylo s údaji v obchodním rejstříku, když mezi účastníky

bylo nepochybné, mezi kým byla smlouva uzavřena. Shledal, že smlouvu byla

oprávněna za žalovanou podepsat S. C. na základě mandátní smlouvy a neshledal

jako závadné, že ve zprostředkovatelské smlouvě je uvedena jako vlastník

nemovitosti E. L.

a že jednala za ostatní dědice bez písemné plné moci a

poukazoval na to, že nedostatek plné moci by nečinil smlouvu o zprostředkování

neplatnou, nýbrž by smlouva zavazovala jen E. L.. Navíc je zřejmé, že pokud

následně všichni dědici uzavřeli kupní smlouvu ohledně předmětných nemovitostí,

tak úkon E. L. schválili (§ 33 odst. 2 obč. zák.). Uzavřel, že si žalovaná

ponechala kauci 40.000,- Kč v souladu se smluvními podmínkami, na nichž se

účastníci smlouvy dohodli, a proto žalobkyně nemůže zaplacení částky požadovat

z titulu bezdůvodného obohacení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jehož přípustnost

opřela o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského

soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů dále jen „o. s. ř.“ a jako dovolací

důvod ohlásila, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), a že

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm.

b/ o. s. ř). V dovolání podrobně rekapitulovala průběh událostí a uvedla, že v

červenci 2001 měla spolu s tehdejším manželem zájem koupit nemovitosti nabízené

žalovanou, že jim však žalovaná zatajila podstatnou informaci a to, že z důvodů

neukončeného dědického řízení na straně prodávajících nelze uzavřít kupní

smlouvu ani smlouvu o budoucí kupní smlouvě a na základě této nepravdivé

informace přiměla žalobkyni a jejího manžela, aby podepsali předmětnou smlouvu,

kterou by jinak nepodepsali. Dále poukazovala na to, že dodatek k předmětné

smlouvě nepodepsala dne 3. 9. 2001, jak je v něm uvedeno, ale až 24. 1. 2002.

Nepokládala za správné zjištění, že její tehdejší manžel vyslovil s dodatkem

ústní souhlas. Namítala, že manžel s dodatkem nesouhlasil, proto jej

nepodepsal. Poukazovala na to, že dne 24. 1. 2002, kdy jí byl dodatek předložen

k podpisu, již s manželem nežila, a protože je rozchod manželů, je jak obecně

známo, psychicky zatěžující situace, kterou lze přirovnat k úmrtí blízké osoby,

podepsala dodatek k předmětné smlouvě i listinu nazvanou „Výpověď smlouvy o

stažení nabídky“ pod psychickým tlakem. V té době také neřešila, zda je

předmětná smlouva platnou smlouvou či nikoliv. V dovolání uvedla, že odkazuje

na všechny dřívější námitky, že tato smlouva není platnou smlouvou, jak je

uplatnila v řízení. Nesouhlasila ani s tím, že dřívějšímu uzavření kupní

smlouvy bránila okolnost, že na zaplacení kupní ceny neměla finanční

prostředky, a poukazovala na to, že následně byly předmětné nemovitosti prodány

jinému kupujícímu, aniž byla kupní cena zaplacena při podpisu smlouvy (byla

zaplacena po podpisu smlouvy úvěrem kupujícího). Měla za to, že i když se její

bývalý manžel odmítl připojit k žalobě, je oprávněna požadovat vrácení částky

sama, neboť podle § 145 odst. 4 obč. zák. jsou z právních úkonů týkajících se

společného jmění manželů oprávněni a povinni oba manželé společně a nerozdílně.

Po právní stránce vytýkala odvolacímu soudu, že nesprávně vyložil pojem

dovolání se relativní neplatnosti hmotněprávního úkonu, když dovozuje, že

neplatnosti předmětné smlouvy i jejího dodatku se měla (z důvodů dle § 49a obč.

zák. a dodatku i z důvodů dle § 145 odst. 2 obč. zák. a 40 odst. 2 obč. zák.)

dovolat i vůči svému bývalému manželovi. Je přesvědčena, že postačilo, pokud se

relativní neplatnosti dovolala vůči druhé smluvní straně. Nesprávné právní

posouzení shledávala i v tom, že odvolací soud nevyhodnotil předmětnou smlouvu

a dodatek jako relativně neplatné úkony a neposoudil tak uplatněný nárok jako

nárok z bezdůvodného obohacení. V neposlední řadě namítala i to, že předmětná

smlouva je neplatná pro rozpor s dobrými mravy. Nakonec poukázala na ustanovení

§ 237 odst. 2 o.s.ř., kde jsou vymezeny věci, ohledně nichž není dovolání

přípustné, mimo jiné tak, že „…v obchodních věcech 50.000,- Kč…“, a namítala,

že pro žalovanou – realitní kancelář – se o „obchodní věc“ jednalo. Závěrem

navrhla zrušit rozsudky obou soudů a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu

řízení, současně navrhla, aby byla vykonatelnost napadeného rozhodnutí odložena.

Žalovaná ve vyjádření k dovolání poukázala na to, že typ smlouvy o stažení

nemovitostí z nabídky jištěný kaucí patří mezi standardní postupy realitních

kanceláří a chrání práva a povinnosti jak prodávajících a zprostředkovatele tak

i kupujících. Ohledně skutkového stavu a právního posouzení se ztotožnila

(vyjma závěru o aktivní legitimací žalobkyně) s odvolacím soudem. Vyjádřila

však podiv nad požadavkem žalobkyně, aby věc byla posouzena jako obchodní s

ohledem na to, že v obchodních věcech do 50.000,- Kč není dovolání přípustné.

Závěrem navrhla, aby dovolání bylo zamítnuto.

Podle čl. II bodu 3. zákona č. 59/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona (tj. před 1. dubnem 2005) nebo vydaným po řízení provedeném podle

dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních

právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 6. ledna 2006, tedy

po 1. dubnu, kdy uvedená novela nabyla účinnosti, avšak po řízení provedeném

podle dosavadních předpisů (srov. čl. II., bod 2. a 3. přechodných ustanovení

zákona č. 59/2005 Sb.), Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací

dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní

řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 59/2005 Sb. (dále opět jen

„o. s. ř.”).

Nejvyšší soud předně shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu

oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) za splnění podmínky

advokátního zastoupení dovolatelky (§ 241 odst. 1 a 4 o. s. ř.) a že má

formální i obsahové znaky uvedené v ustanovení § 241a o. s. ř.

Poté se zabýval otázkou přípustnosti dovolání, neboť toliko z podnětu dovolání,

které je přípustné, může být přezkoumána správnost napadeného rozhodnutí z

hlediska uplatněných (způsobilých) dovolacích důvodů.

Námitka, kterou dovolatelka brojila proti přípustnosti dovolání s odkazem na

ustanovení § 237 odst. 2 o. s. ř. – jež vyznívá v její neprospěch – je

nepřípadná. Dovolací soud se s ní vypořádal ve svém předchozím rozhodnutí v

dané věci a odkazuje již jen na tam uvedené důvody.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Napadeným rozsudkem odvolacího soudu byl potvrzen rozsudek soudu prvního

stupně. Přípustnost dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu se

řídí ustanoveními § 237 odst. 1 písm. b) a c) o. s. ř.

Podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. není dovolání v dané věci přípustné,

neboť napadeným rozsudkem odvolacího soudu byl potvrzen v pořadí první rozsudek

soudu prvního stupně.

Podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku

odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno

rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena

b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po

právní stránce zásadní význam. Přitom podle § 237 odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí

odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam [odstavec 1 písm. c)]

zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu

dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem

rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem.

Z toho, že přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je spjata

se závěrem o zásadním významu rozsudku po stránce právní, vyplývá, že také

dovolací přezkum se otevírá pouze pro posouzení otázek právních. Způsobilým

dovolacím důvodem, jímž lze dovolání odůvodnit, je v tomto případě zásadně jen

důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., jehož prostřednictvím lze

namítat, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci; není jím

naopak důvod, kterým lze vytýkat nesprávnost skutkových zjištění (§ 241a odst.

3 o. s. ř.). Jelikož ve smyslu § 242 odst. 3 o. s. ř. je dovolací soud – s

výjimkou určitých vad řízení – vázán uplatněným dovolacím důvodem, jsou pro

úsudek, zda rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam či

nikoli, relevantní pouze otázky (z těch, na kterých rozhodnutí odvolacího soudu

spočívá), jejichž posouzení odvolacím soudem dovolatel napadl, resp. jejichž

řešení v dovolání alespoň zpochybnil.

Z námitek, které dovolatelka uplatnila v dovolání, má charakter výtky

nesprávného právního posouzení výtka, jíž dovolatelka zpochybňuje závěr, že

účinky dovolání se relativní neplatnosti nastávají jen, je-li tato námitka

uplatněna vůči všem účastníkům hmotněprávního úkonu (tj. v daném případě i vůči

bývalému manželovi, který byl také účastníkem předmětné smlouvy). Nejvyšší soud

však již ve zprávě „K dalšímu výkladu některých ustanovení novel občanského

zákoníku, zákona o rodině, občanského soudního řádu a notářského řádu z roku

1982“, přijaté občanskoprávním kolegiem dne 29. 12. 1984 pod sp. zn. Cpj 51/84,

uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 45/1986 v sešitu

9-10, uvedl: „Dovolat se relativní neplatnosti je třeba vůči všem účastníkům

právního úkonu“. Na tomtéž závěru setrval i v rozsudku ze dne 29. 1. 1997, sp.

zn. 2 Cdon 130/96, uveřejněném v časopisu Právní rozhledy v sešitu 4, ročník

1998, kde uvedl: „Právní účinky dovolání se relativní neplatnosti (§ 40a obč.

zák.) nastávají dojitím tohoto projevu vůle všem subjektům relativně neplatného

právního úkonu“. Tytéž závěry pak ještě zopakoval i v rozsudku ze dne 15. 2.

2007, sp. zn. 21 Cdo 948/2006, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek pod R 97/2007, v sešitě 10. Odvolací soud se tedy při řešení otázky,

kdy je účinně vznesena námitka relativní neplatnosti, neodchýlil od ustálené

judikatury a tuto otázku tak posoudil v souladu s hmotným právem.

Pokud se dovolatelka domáhala přezkoumání dalších právních otázek, a to že

předmětná smlouva je relativně neplatným úkonem, protože ji uzavřela v omylu (§

49a obč. zák.), dále, že dodatek je relativně neplatným úkonem, protože byl

také uzavřen v omylu, dále proto, že její tehdejší manžel nezměnil předmětnou

smlouvu písemně, ačkoliv to bylo podle dohody účastníků třeba (§ 40 odst. 2

obč. zák.), a dále proto, že se změnou předmětné smlouvy tehdejší manžel

nevyslovil souhlas (§ 145 odst. 2 obč. zák.), pak jde o závěry, na nichž právní

posouzení věci nespočívá. Jak již bylo řečeno shora, právní účinky dovolání se

relativní neplatnosti právního úkonu nastávají dojitím projevu vůle všem

subjektům neplatného právního úkonu. Dokud tyto účinky nenastanou, pohlíží se

na předmětný úkon jako na platný úkon. Za tohoto stavu jsou závěry o tom, zda

byly naplněny předpoklady, za nichž se účastník může dovolat relativní

neplatnosti, předčasnými a tudíž pro věc samu nerozhodnými.

V projednávané věci označila dovolatelka vedle (způsobilého) dovolacího důvodu

podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. rovněž dovolací důvod podle § 241a odst.

2 písm. a) o. s. ř. – aniž by ho však blíže konkretizovala. Dovolatelka však

přehlédla, že k jiným vadám, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí

ve věci, tj. k vadám podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. (jakož i k vadám

uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a/ a b/ a § 229 odst. 3 o. s.

ř.), dovolací soud přihlíží (z úřední povinnosti) jen tehdy, je-li dovolání

přípustné (§ 242 odst. 3 věta druhá o. s. ř.); samy o sobě však takovéto vady,

i kdyby byly dány, přípustnost dovolání (podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.)

nezakládají.

Pokud dovolatelka zbývajícími výhradami zpochybňuje závěry odvolacího soudu

týkající se otázek určitosti smluvních ujednáních a jejich souladu s dobrými

mravy (§ 3 odst. 1 obč. zák.) poukazem na okolnosti uvedené v dovolání, napadá

tím správnost skutkových (nikoliv právních) závěrů odvolacího soudu. Kritika

správnosti (úplnosti) skutkových zjištění popřípadě způsobu hodnocení důkazů, z

nichž soudy obou stupňů čerpaly svá skutková zjištění rozhodná pro závěr o

platnosti předmětné smlouvy a jejího dodatku popřípadě jejich souladu s dobrými

mravy, je uplatněním dovolacího důvodu podle § 241a odst. 3 o. s. ř.

Dovolatelka však přehlíží, že skutkový základ sporu se v dovolacím řízení

nemůže měnit; lze jej sice napadnout (námitkou, že rozhodnutí vychází ze

skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v

provedeném dokazování), avšak pouze tehdy, je-li dovolání již jinak – podle §

237 odst. 1 písm. a) a b) o. s. ř. (nebo při obdobném užití těchto ustanovení

ve smyslu § 238 odst. 2 a § 238a odst. 2 o. s. ř.) – přípustné (§ 241a odst. 3

o. s. ř.). Je-li přípustnost dovolání teprve zvažována (podle § 237 odst. 1

písm. c/ o. s. ř.), nemůže být námitka směřující proti skutkovému stavu věci

pro posouzení přípustnosti dovolání právně relevantní.

Vycházeje z uvedených závěrů, dovolací soud nedovodil přípustnost

dovolání ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., a proto je podle § 243b

odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl (pro nepřípustnost).

O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5

věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a 146 odst. 3 o. s. ř. a zavázal

žalobkyni, která zavinila, že její dovolání muselo být odmítnuto, k náhradě

nákladů dovolacího řízení, které žalované vznikly v souvislosti s podáním

vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny

advokáta v částce 2.625,- Kč (§ 2 odst. 1, § 3 odst. 1, bod 5. ve spojení s §

10 odst. 3, § 14 odst. 1 ve spojení s § 15, § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000

Sb., ve znění účinném do 31. srpna 2006) a z paušální částky náhrad hotových

výdajů ve výši 75,- Kč (§ 2 odst. 1 ve spojení s § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č.

177/1996 Sb., ve znění účinném do 31. srpna 2006).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může

oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 22. listopadu 2007

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Gabriela Hradilová