Nejvyšší soud Rozsudek občanské

28 Cdo 1862/2003

ze dne 2003-11-27
ECLI:CZ:NS:2003:28.CDO.1862.2003.1

28 Cdo 1862/2003-87

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa

Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc.,

v právní věci žalobců A) Č. H. a B) M. H., obou zastoupených advokátem, proti

žalované Z. R., zastoupené advokátem, o zaplacení částky 54.000,- Kč s

příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 9 C

586/2001, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem –

pobočka v Liberci ze dne 2.4.2003, č.j. 36 Co 563/2002-76, takto:

I. Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne

2.4.2003, č.j. 36 Co 563/2002-76, se zrušuje ve výrocích odstavce I., III. a

IV.

II. Rozsudek Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 11.9.2002, č.j. 9 C

586/2001-62, se zrušuje ve výrocích odstavce II. a IV.

III. Věc se vrací Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou k dalšímu řízení.

Žalobou podanou dne 31.7.2001 u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou domáhali

se žalobci vydání rozsudku, jímž měla být žalované uložena povinnost zaplatit

žalobcům částku 54.000,- Kč spolu s 10 % úrokem z prodlení od 11.7.2001 do

zaplacení. Tvrdili, že jsou podílovými spoluvlastníky domu v J. n. N., v

němž se nachází předmětné nebytové prostory. Na základě smlouvy o nájmu

nebytových prostor ze dne 3.2.2000 přenechali žalobci žalované nebytový prostor

za účelem podnikání v oblasti nákupu a prodeje potravinářského zboží, přičemž

nájem byl uzavřen na dobu od 1.3.2000 do 1.3.2010. Podle žalobců žalovaná dala

dne 26.3.2001 výpověď z nájmu nebytových prostor, neboť tvrdila, že předmět

nájmu nemůže řádně užívat. Dále tvrdili, že žalovaná řádně nehradila nájemné a

to již od října roku 2000 a neuhradila jej až do skončení výpovědní doby, t.j.

ke dni 30.6.2001. Podle žaloby žalovaná dlužila na nájemném za devět měsíců

45.000,- Kč a na službách 9.000,- Kč, tedy celkem 54.000,- Kč.

Okresní soud v Jablonci nad Nisou jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne

11.9.2002, č.j. 9 C 586/2001-62, v odstavci I. řízení do částky 5.000,- Kč s 10

% úrokem z prodlení ročně od 11.7.2001 do zaplacení zastavil a v odstavci II.

uložil žalované povinnost zaplatit žalobci 41.000,- Kč spolu s 8 % úrokem z

prodlení od 11.7.2001 do zaplacení, to vše do 15 dnů od právní moci rozsudku.

Současně v odstavci III. žalobu zamítl do částky 8.000,- Kč spolu s 10 % úrokem

z prodlení od 11.7.2001 do zaplacení a do 2 % úroku z prodlení ročně z částky

41.000,- od 11.7.2001 do zaplacení. V odstavci IV. rozhodl o povinnosti

žalované uhradit žalobci náklady řízení.

Po skutkové stránce vyšel ze zjištění, že dne 3.2.2000 byla uzavřena mezi

žalobci a žalovanou smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990

Sb., na základě které žalobci pronajali žalované předmětné nebytové prostory,

přičemž účel nájmu byl sjednán na oblast nákupu a prodeje potravinářského

zboží. Vzal za prokázané, že Městský úřad – Stavební úřad v J. n. N. dne

30.10.2000 a 9.3.2001 vyzval žalobce k legalizaci provozovny cukrárny z důvodu,

že předmětné prostory byly kolaudovány jako prodejna oděvů, a to pod hrozbou

pokuty ve výši od 500.000,- do 1.000.000,- Kč s konečným termínem 15.4.2001.

Dovodil, že výše uvedené výzvy neznamenají, že objekt by nebyl způsobilý k

provozování činnosti, pro kterou si žalovaná nebytový prostor pronajala, ale

pouze tato provozovna nebyla legalizována. Rovněž zjistil, že žalobci nakonec

svoji povinnost k legalizaci provozovny splnili, a to na základě žádosti

žalobců Městskému úřadu – Stavebnímu úřadu v J. n. N. ze dne 11.4.2001, kdy

požádali o změnu užívání obchodu textilu na cukrárnu na adrese v J. n. N. Na

základě této žádosti bylo dne 24.4.2001 zahájeno řízení o změně užívání tohoto

objektu, dne 30.4.2001 bylo zahájeno kolaudační řízení a dne 16.5.2001 bylo

Městským úřadem - Stavebním úřadem v J. n. N. vydáno rozhodnutí č.j.

SU/11/74/00/No-460, kterým byl provoz cukrárny povolen. Soud prvního stupně

dále zjistil, že žalovaná písemně dne 26.3.2001 vypověděla smlouvu o pronájmu

nebytových prostor s odůvodněním, že nebytový prostor není způsobilý k

provozování činnosti, pro kterou si jej žalovaná pronajala a též zjistil, že za

období od listopadu 2000 do 30.6.2001 neplatila žalovaná zálohy na vodné,

stočné a spotřeby elektrické energie ve výši 1.000,- Kč měsíčně. Dospěl k

závěru, že nebytové prostory byly způsobilé k provozování nákupu a prodeje

potravinářského zboží, což dokládá i vyjádření Okresního hygienika v J. n. N.

ze dne 17.11.1999, který výslovně prohlásil, že s pultovým prodejem cukrovinek,

cukrářských výrobků, teplých a studených nápojů v tomto objektu souhlasí za

předpokladu, že bude na WC pro hosty instalována tekoucí voda na mytí rukou.

Uzavřel, že žalovaná měla možnost řádně nebytové prostory užívat, a to v období

od října 2000 do 30.6.2001, proto je povinna žalobcům za měsíce listopad až

červen 2001 uhradit měsíční nájemné ve výši 5.000,- Kč, tedy celkem 40.000,-

Kč. Ohledně neumožnění přístupu manžela žalované a svědka M. E. do předmětných

nebytových prostor vyslovil závěr, že manžel žalované v těchto prostorách

nepodnikal, svědek byl osobou neznámou, proto žalobci neměli povinnost vpustit

tyto osoby do předmětných prostor. Věc posoudil podle ustanovení § 517 o.z. s

tím, že jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo

požadovat od dlužníka vedle plnění i úroky z prodlení, jejichž výše je dána

vládním nařízením č. 142/1994 Sb.

K odvolání žalované Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci jako soud

odvolací rozsudkem ze dne 2.4.2003, č.j. 36 Co 563/2002-76, rozsudek soudu

prvního stupně ve výroku II. potvrdil, ve výroku IV. rozsudek soudu prvního

stupně změnil v otázce nákladů za řízení před soudem prvního stupně, vyslovil,

že ve výroku I. a III. zůstává rozsudek soudu prvního stupně nedotčen a žádnému

z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Převzal skutková zjištění soudu prvního stupně a na rozdíl od soudu prvního

stupně dospěl k závěru, že předmět, který byl žalobci žalované předán k

podnikání, nebyl způsobilý. Nesouhlasil se závěrem soudu prvního stupně, že

pouze na základě zprávy Okresního hygienika v J. n. N. ze dne 17.12.1999 byly

pronajaté prostory způsobilé k podnikání podle § 85 zákona č. 50/1976 Sb. v

platném znění, podle něhož lze stavby užívat jen k účelům určeným v kolaudačním

rozhodnutí. Podle odvolacího soudu dosavadní kolaudační rozhodnutí opravňovalo

žalobce pronajímat předmětné nebytové prostory k prodeji oděvů a nikoli k

prodeji potravinářských a cukrářských výrobků, pro něž žalobci uzavřeli

předmětnou smlouvu se žalovanou. Zaujal názor, že rozhodnutí Okresního

hygienika v J. n. N. ze dne 17.12.1999 slouží pouze jako dílčí předpoklad k

vydání stavebního povolení, jímž je rozhodnuto o změně v užívání předmětných

nebytových prostor. Toto rozhodnutí bylo vydáno až 16.5.2001, tedy až od tohoto

okamžiku byl předmět nájmu způsobilý k účelu pronájmu podle smlouvy o nájmu

nebytových prostor. Vzhledem k tomu, že žalovaná projevila vůli neužívat

předmětné nemovitosti v březnu roku 2001, je povinna hradit žalobcům nájemné za

období do skončení nájemního vztahu, tj. do 30.6.2001. Odvolací soud

nepovažoval za rozhodné zkoumání otázky zadržení klíčů, které měl k dispozici

manžel žalované, neboť pronajímatel měl podle smlouvy o nájmu nebytových

prostor právo na nájemné do zániku nájemního vztahu. Vyslovil závěr, že žalobce

nebyl oprávněn bránit žalované vyklizení předmětných nebytových prostor,

jelikož výkon tohoto práva podle § 672 o.z. přísluší pronajímateli pouze tehdy,

jestliže se nájemce stěhuje nebo jsou-li odstraňovány věci, přestože nájemné

není zaplaceno nebo zajištěno, a v takovém případě může pronajímatel zadržet

věci na vlastní nebezpečí a do 8 dnů však musí žádat o soupis soudním

vykonavatelem nebo musí věci vydat.

Proti uvedenému rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná včas dovolání, a to

výslovně pouze proti výrokům v odstavci I., II. a IV. Přípustnost dovolání

spatřovala v ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. Uplatnila dovolací

důvod podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř., neboť rozhodnutí spočívá

na nesprávném právním posouzení věci. Tvrdila, že rozhodnutí odvolacího soudu

má ve věci samé po právní stránce zásadní význam, protože řeší právní otázku v

rozporu s hmotným právem. Poukazovala na skutečnost, že odvolací soud potvrdil

rozhodnutí soudu prvního stupně, avšak projednávanou věc odlišně právně

posoudil. Ztotožnila se závěrem odvolacího soudu, že pronajaté prostory nebyly

způsobilé k účelu nájmu vymezenému v nájemní smlouvě do 16.5.2001, kdy vydal

příslušný stavební úřad rozhodnutí o změně stavebního určení. Podle dovolatelky

od listopadu roku 2000, kdy obdržela výzvu od stavebního úřadu adresovanou

žalobcům, se pro ni stalo další užívání nebytových prostor k realizaci předmětu

podnikání činností zákonem zakázanou a při dalším užívání nezpůsobilých

nebytových prostor jí hrozila sankce. Tvrdila, že rozhodnutí odvolacího soudu

je též v rozporu s Listinou základních práv a svobod, konkrétně s ustanovením

hlavy první, č.l. 2, odst. 3, podle které každý může činit, co není zákonem

zakázáno se zdůvodněním, že jednala v souladu s tímto ustanovením. Namítala, že

nebyla informována o způsobilosti předmětných nebytových prostorů ode dne

16.5.2001 ke sjednanému účelu nájmu. Navrhla proto zrušení rozhodnutí soudů

obou stupňů a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Vyjádření k dovolání nebylo podáno.

Vzhledem k tomu, že řízení v této věci bylo zahájeno podáním žaloby dne

31.7.2001, tedy po 1. lednu 2001, Nejvyšší soud České republiky jako soud

dovolací při posuzování tohoto dovolání vycházel v souladu s body 1., 15., 17.,

hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č.

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, z

občanského soudní řádu ve znění účinném od 1. ledna 2001. Proto v tomto

rozsudku jsou uváděna ustanovení občanského soudního řádu ve znění po novele

provedené zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen „o.s.ř.“).

Zjistil dále, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou -

účastníkem řízení řádně zastoupeným advokátem (§ 240 odst. 1 o.s.ř., § 241

odst. 1 o.s.ř. ). Přípustnost dovolání v rozsahu shora uvedeném v této věci

vyplývá z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. Přezkoumal proto dovoláním

napadený rozsudek odvolacího soudu a dospěl k závěru, že dovolání nelze upřít

opodstatnění.

Podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. je dovolání přípustné proti rozsudku

odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno

rozhodnutí soudu prvního stupně a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené

rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Podle § 237 odst. 3 o.s.ř. rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce

zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování

dovolacího soudu nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím

soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným

právem.

Vzhledem k tomu, že přípustnost dovolání je ve smyslu citovaného

ustanovení spojena se závěrem o zásadním významu rozsudku po stránce právní,

vyplývá, že také dovolací přezkum se otevírá pro posouzení otázek právních;

způsobilým dovolacím důvodem, kterým je možno dovolání odůvodnit, je tedy důvod

podle § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř., jímž lze namítat, že rozhodnutí

odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci (jiné otázky,

zejména posouzení správnosti nebo úplnosti skutkových zjištění, přípustnost

takového dovolání nezakládají). Nesprávným právním posouzením věci ve smyslu §

241a odst. 2 písm. b) o.s.ř. je pochybení soudu při aplikaci práva na zjištěný

skutkový stav, tedy případ, kdy byl skutkový stav posouzen podle jiného

právního předpisu, než který měl být správně použit, nebo byl-li sice aplikován

správně určený právní předpis, ale soud jej nesprávně interpretoval (vyložil

nesprávně podmínky obecně vyjádřené v hypotéze právní normy a v důsledku toho

nesprávně aplikoval vlastní pravidlo, stanovené dispozicí právní normy).

Nesprávné právní posouzení věci je způsobilým dovolacím důvodem jen tehdy,

jestliže právě na něm napadené rozhodnutí spočívalo, jinými slovy bylo-li

rozhodující pro výrok rozhodnutí odvolacího soudu.

Přitom o rozhodnutí odvolacího soudu po právní stránce zásadního významu jde

jen tehdy, jestliže odvolací soud posuzoval právní otázku, která měla zásadní

význam nejen pro rozhodnutí v konkrétní projednávané věci, ale současně i

význam obecný - z hlediska rozhodovací činnosti soudů vůbec. Z tohoto pohledu

má rozhodnutí odvolacího soudu uvedený význam zpravidla tehdy, jde-li o

takovou právní otázku, která nebyla vyřešena judikaturou vyšších soudů (tj.

dovolacího soudu a odvolacích soudů) nebo jejíž výklad se v judikatuře těchto

soudů dosud neustálil, nebo jestliže odvolací soud posoudil určitou právní

otázku odlišně od ustálené judikatury vyšších soudů.

V dané věci mělo právní posouzení zásadní význam nejen pro rozhodnutí

odvolacího soudu v konkrétní věci, ale této otázce (jejíž řešení bylo v

dovolání zpochybněno) přiznává dovolací soud i výše definovaný obecný

význam, a dovolání tak shledává podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

přípustným.

Podle § 242 odst. 3 o.s.ř. lze rozhodnutí odvolacího soudu přezkoumat jen z

důvodů uplatněných v dovolání. Je-li dovolání přípustné, dovolací soud

přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a

b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny.

Předmět řízení byl v této věci vymezen jednak tvrzeními žaloby, podle nichž

žalobcům příslušelo vlastnické právo k předmětné nemovitosti, ohledně něhož

uzavřeli nájemní smlouvu se žalovanou, a to za účelem provozování cukrárny ze

strany žalované jako nájemkyně. Nájemkyně předmět nájmu užívala, avšak za shora

vymezené období trvání nájmu nájemné neuhradila. Dále byl předmět řízení

vymezen tvrzeními žalované, podle něhož předmět nájmu nebyl způsobilý k účelu,

na nějž byl pronajat.

K náležitému posouzení důvodnosti žaloby, resp. námitek žalované v této věci,

bylo proto zapotřebí prejudicielně posoudit, zda právní titul, z něhož žalobci

odvozují svůj nárok na zaplacení nájemného, netrpí absolutní neplatností pro

počáteční nemožnost plnění.

V tomto směru je třeba poukázat na výslovné znění ustanovení § 37 odst. 2 o.z.

Podle něj je neplatný právní úkon, jehož předmět plnění je nemožný v době

vzniku tohoto právního úkonu (např. v době uzavření smlouvy). Ustanovení § 37

odst. 2 upravuje tzv. počáteční nemožnost právního úkonu. Ta činí právní úkon

absolutně neplatným. To, zda o počáteční nemožnosti subjekty právního úkonu

věděly či nikoliv, je právně bezvýznamná. Počáteční nemožnost předmětu plnění

může být buď právní, anebo fyzická. Počáteční právní nemožnost plnění dlužníka

z důvodu nemožnosti plnění přichází v úvahu tam, kde předmět plnění je

neuskutečnitelný v důsledku určité právní překážky existující v době učinění

právního úkonu (pokud nejde o nedovolený právní úkon ve smyslu § 39 o.z.). K

těmto ustáleným závěrům výkladové praxe lze dodat, že v případě počáteční

právní nemožnosti plnění jde o stav objektivního rozporu s právem, tedy se

zákonem či předpisem nižší síly, nebo právem vyplývajícím z dvou-či

vícestranného právního ujednání nebo z úředního rozhodnutí, a to existujícího

již v době vzniku právního úkonu. Je-li tento předpoklad splněn, je právně

bezvýznamné přihlížet k faktické realizaci smlouvy, tedy např. k faktickému

využívání předmětu nájmu (jako se to naznačuje v této věci). Důvodem je

okolnost, že takové faktické chování zpravidla představuje porušení

objektivního práva s případnými, byť i dodatečnými sankčními důsledky.

Pro úplnost se uvádí, že uvedené okolnosti odlišují stav počáteční právní

nemožnosti plnění (jako důvodu neplatnosti podle § 37 odst. 2 o.z.) od situace

následné nemožnosti plnění ve smyslu § 575 odst. 1 o.z. Ta nastává až po vzniku

závazku, jestliže se plnění stalo následkem určité okolnosti nemožným, ačkoli v

době uzavření smlouvy bylo objektivně splnitelné. Následná nemožnost plnění

může být subjektivní nebo objektivní, s čímž právo spojuje rozdílné následky,

včetně hodnocení subjektivní stránky na straně dlužníka, pokud ji tento

zavinil. Pro ten případ nastávají důsledky v podobě nároku na náhradu škody, v

případě objektivní, dlužníkem nezaviněné následné nemožnosti plnění není

vyloučen nárok na vydání bezdůvodného obohacení (§ 451 o.z.). Zásadní odlišnost

obou situací podle shora uvedených ustanovení tak logicky vylučuje možnost

jejich současné aplikace na skutkově shodný stav.

Neplatnost právního úkonu vyjádřená v § 37 o. z. je neplatností absolutní od

počátku bez ohledu na to, zda se někdo důvodu neplatnosti dovolal, a je

nerozhodné, zda došlo k vydání soudního rozhodnutí určujícího, že právní

úkon je neplatný; naproti tomu v případech, v nichž účastník právního úkonu

jednal v omylu, vada projevu vůle tu nezakládá neplatnost úkonu, nýbrž je tu

dána účastníku jen možnost od smlouvy odstoupit (§ 48 a § 49 o. z.)

a právní úkon se od počátku ruší (nejde-li o některou z výjimek uvedených

v ustanovení § 48 odst. 2 o. z.); v takovém případě se lze v soudním

řízení domáhat vrácení toho, co bylo přijato na základě takto zrušené

smlouvy, přičemž si soud posoudí jako otázku předběžnou, zda došlo k

platnému odstoupení od smlouvy.

Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění

účinném ku dni uzavření smlouvy účastníků ze dne 3.2.2000, v ustanovení § 3

odst. 2 uvádí, že nebytové prostory (§ 1 zákona) se pronajímají k účelům, ke

kterým byly stavebně určeny; v poznámce pod čarou k tomuto ustanovení je

odkaz na ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon). Smlouva musí mít písemnou formu a musí

obsahovat předmět a účel nájmu, výši a splatnost nájemného a způsob jeho

platby, a nejde-li o nájem na dobu neurčitou, dobu, na kterou se nájem

uzavírá (§ 3 odst. 3 zákona).

S přihlédnutím k výše uvedenému tak lze dospět k závěru, že smlouvu o nájmu

nebytových prostor lze platně uzavřít jen ohledně takových prostor, které byly

ve smyslu § 85 odst. 1 stavebního zákona určena jako nebytové prostory

kolaudačním rozhodnutím, případně stavebním povolením, a to jen k účelu, který

byl v takovém rozhodnutí nebo povolení stanoven. Změna ve způsobu užívání je

podle § 85 odst. 1 věty druhé přístupná jen na základě rozhodnutí stavebního

úřadu o změně v užívání, přičemž takové rozhodnutí bylo vydáno až 16.5.2001.

Lze tedy přisvědčit argumentaci dovolatelky, že předmětné nebytové prostory

nebyly podle kolaudačního rozhodnutí už v době uzavírání předmětné nájemní

smlouvy dne 3.2.2000 způsobilým předmětem nájmu.

Jestliže v projednávané věci odvolací soud zaujal názor, že žalovaná je povinna

zaplatit nájemné za období do skončení nájemního poměru, nelze tento jeho

právní závěr považovat zatím za správný.

Dovolací soud proto podle § 243b odst. 2 o.s.ř. rozsudek odvolacího soudu

zrušil. Protože důvody, pro které byl zrušen rozsudek odvolacího soudu, platí i

na rozsudek soudu prvního stupně, zrušil dovolací soud i tento rozsudek a věc

vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 o.s.ř.). V dalším

řízení bude třeba provést potřebné důkazy vyplývající ze shora uvedených

závěrů dovolacího soudu.

V dalším řízení bude soud prvního stupně vázán právním názorem dovolacího soudu

(§ 243d odst. 1, věta za středníkem o.s.ř.), přičemž rozhodne také o

dosavadních nákladech řízení včetně řízení odvolacího a dovolacího (§ 243d

odst. 1, věta třetí o.s.ř. )

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2003

JUDr. Josef Rakovský, v. r.

předseda senátu