Nejvyšší soud Usnesení občanské

28 Cdo 2591/2005

ze dne 2005-11-23
ECLI:CZ:NS:2005:28.CDO.2591.2005.1

28 Cdo 2591/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky,

CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., o dovolání

dovolatelů H. m. P. a dovolatelky Městské části P., zastoupených advokátem,

proti rozsudku Městského soudu v Praze z 2. 6. 2005, sp. zn. 20 Co 133,

134/2005, vydanému v právní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp.

zn. 24 C 151/2001 (žalobců: 1. Městské části P., a 2. H. m. P., zastoupených

advokátem, proti žalované České republice – Ministerstvu zahraničních věcí ČR,

Praha 1, Loretánské náměstí č. 5, za niž v řízení jednal Úřad pro zastupování

státu ve věcech majetkových, 100 00 Praha 10, Kodaňská 4, o určení vlastnického

práva k nemovitostem, za vedlejšího účastenství Mgr. P. H., správkyně konkursní

podstaty akciové společnosti R., a M. Z. – Č., zastoupeného advokátem, takto:

I. Dovolání se odmítají.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

Žalobou, podanou u soudu 5. 6. 2001, se žalobci domáhali určení vlastnického

práva Obce H. m. P. k domu čp. 539 a k pozemku parc. č. 501 (o výměře 1911 m2)

v katastrálním území P. V žalobě bylo uvedeno, že Obec H. m. P. získala uvedené

nemovitosti podle ustanovení § 1 zákona č. 172/1991 Sb. z majetku České

republiky do svého vlastnictví; tyto nemovitosti jsou ve správě Městské části

P. ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o h. m. P. K těmto

nemovitostem je však bez odpovídajícího právního titulu zapsáno vlastnické

právo České republiky – Ministerstva zahraničních věcí na listu vlastnictví č.

674 pro katastrální území S. M. u Katastrálního úřadu P. Nemovitosti uvedené v

žalobě byly v roce 1955 předány dohodou o správě národního majetku

Ministerstvem školství a kultury do správy Obchodního národního výboru v P.

Tento národní výbor (jeho finanční odbor) uzavřel 17. 5. 1972 hospodářskou

smlouvu s Komunistickou stranou Československa, která pak převedla tyto

nemovitosti do faktického užívání Svazu sovětských společností pro družbu a

kulturní styky se zahraničním, jehož právním nástupcem byl Dům sovětské vědy a

kultury. Právo trvalého užívání Komunistické strany Československa, zaniklo

16. 5. 1990 za základě dohody o zániku práva trvalého užívání, která byla

uzavřena s Obvodním národním výborem v P.; v důsledku toho nemohl existovat

žádný právní titul Domu sovětské vědy a kultury k užívání uvedených nemovitostí

a tento Dům posléze nemovitosti vyklidil. Tím přestalo i to, že tyto

nemovitosti by plnily nějaké úkoly v oblasti zahraniční politiky, jak své

nároky na ně odůvodňovalo Ministerstvo zahraničních věcí. Žalobci jsou proto

přesvědčení, že dům čp. 539 s pozemkem parc. č. 501 v P. přešly ke dni 24. 5.

1991 podle zákona č. 172/1991 Sb. do vlastnictví Obce H. m. P., které mělo

titul k jejich svěření do hospodaření Městské části P.

Za žalovanou Českou republiku navrhlo Ministerstvo zahraničních věcí zamítnutí

žaloby s tím, že v daném případě nebyly splněny podmínky přechodu v žalobě

uvedených nemovitostí do vlastnictví žalující obce ve smyslu ustanovení zákona

č. 172/1991 Sb. V tomto vyjádření bylo namítáno, že ohledně dohody o zániku

trvalého užívání domu čp. 539 a pozemku parc. č. 656 v P., uzavřené finančním

odborem Obvodního národního výboru v P. s Komunistickou stranou Československa

– Ústředním výborem KSČ, „není možné jednoznačně a objektivně určit datum

jejího podpisu“; jsou totiž na ní ručně dopisována různá data (15. 5. 1990, 16.

5. 1990 a 21. 5. 1996); podle názoru Ministerstva zahraničních věcí tato dohoda

byla antidatován, a to s cílem obejít nařízení vlády ČSFR č. 212/1990 Sb.

(podle něhož byl odňat nemovitý majetek státu, jenž byl v trvalém užívání

Komunistické strany Československa), aby totiž předmětné nemovitosti nepřešly

na základě zákona č. 172/1991 Sb. do vlastnictví Obce H. m. P. Dále je v této

dohodě chybně označen pozemek, n němž je dům čp. 539 postaven. Ze strany

žalované České republiky je proto vznášena námitka neplatnosti uvedené dohody

„z důvodu vady projevu vůle“. Dne 22. 3. 1995 byl sice mezi Českou republikou –

Obvodním úřadem P. a Komunistickou stranou Čech a Moravy – Ústředním výborem

KSČM podepsán dodatek, v němž bylo opraveno chybné označení parcely, na němž je

dům čp. 539 postaven, ale podle názoru žalované České republiky nebylo možné

tímto dodatkem konvalidovat původní dohodu. V roce 1992 se Městská část P.

domáhala žalobou u soudu, aby bylo rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 určeno

její právo hospodaření s domem čp. 539 (i s pozemkem, na němž je dům postaven),

ale její žaloba byla zamítnuta rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 z 24. 1.

1994, čj. 20 C 149/92-45, potvrzeným rozsudkem Městského soudu v Praze z 10.

11. 1994, sp. zn. 22 Co 85/94.

Pozemek parc. č. 501 je až od 13. 12. 1999 zapsán v katastru nemovitostí jako

vlastnictví Obce h. m. P.

Podle názoru žalované České republiky – Ministerstva zahraničních věcí nebyly

tedy nemovitosti, uvedené v žalobě žalobce, ve vlastnictví České republiky ke

dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb.; nemohlo tedy k těmto nemovitostem přejít

vlastnictví ze státu do vlastnictví Obce H. m. P., protože podle ustanovení § 4

odst. 1 písm. b) zákona č. 172/1991 Sb. nepřecházejí do vlastnictví České

republiky nemovité věci s příslušenstvím, které byly v trvalém užívání

Komunistické strany Československa a ke dni 1. 6. 1990 jí byly odňaty; podle

ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 172/1991 Sb. k těmto věcem náleželo

hospodaření Ministerstvu financí ČR. Ministerstvo zahraničních věcí vykonávalo

prozatímní správu k pozemku parc. č. 501 na základě výjimkové doložky

Ministerstva financí ČR z 27. 6. 2000, čj. 222/46 640/2000. Na podkladě takové

výjimkové doložky byla v katastru nemovitostí zapsáno vlastnictví České

republiky – Ministerstva zahraničních věcí.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 z 19. 4. 2004, čj. 24 C 151/2001-76, byl

připuštěn vstup do řízení na straně dosud žalující Městské části P. i také Obci

H. m. P.

Obvodní soud pro Prahu 1 poté vynesl rozsudek z 13. 5. 2004, čj. 24 C

151/2001-93, jímž zamítl žalobu žalobců Městské části P. a H. m. P. o určení,

že vlastníkem domu čp. 539 a pozemku parc. č. 501 (o výměře 1911 m2) v

katastrálním území S. m. (obec P.). Dalším výrokem tohoto rozsudku bylo určeno,

že Česká republika je vlastníkem domu čp. 539 a pozemku parc. č. 501 (o výměře

1911 m2) v katastrálním území S. M. (obec P.). Žalobcům bylo uloženo nahradit

(společně a nerozdílně) České republice, za niž v řízení jednal Úřad pro

zastupování státu ve věch majetkových, náklady řízení 10.150,- Kč do 3 dnů od

právní moci rozsudku. Žalobcům bylo dále uloženo zaplatit vedlejším účastníkům

řízení – R., a. s., 8.225,- Kč a M. Z. 8.300,- Kč do 3 dnů od právní moci

rozsudku.

V odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně bylo uvedeno, že z podmínek

nezbytných pro přechod některých věci z majetku České republiky do vlastnictví

obcí podle zákona č. 172/1991 Sb. se žádné ze žalujících nepodařilo prokázat,

že s majetkem, uvedeným v žalobě, ve stanovené době skutečně hospodařila. V

daném případě byly v rozhodné době nemovitosti, uvedené v žalobě, užívány Domem

sovětské vědy a kultury, který byl zřízen na základě dohody mezi vládami ČSSR a

SSSR z 12. 5. 1971 jako samostatná právnická osoba, a uvedenému Domu byly

poskytnuty prostory pro jeho činnost. Soud prvního stupně z toho dovozoval, že

nemovitosti, uváděné žalujícími, nebyly v rozhodné době ve vlastnictví České

republiky, nýbrž ve vlastnictví čs. federace a tedy vlastnické právo k těmto

nemovitostem nemohlo přejít na Obec H. m. P. Dům čp. 539 v P. – S. M. zůstal

tedy ve vlastnictví ČSFR až do doby jejího rozdělení na základě zákona č.

541/1992 Sb., o dělení majetku federace, a vlastnictvím České republiky se stal

až 1. 11. 1993. Podle názoru soudu prvního stupně „protože nebyla splněna

uvedená jedna z taxativních podmínek pro nabytí vlastnictví k nemovitostem

obcemi, není třeba se zabývat tím, zda byly splněny i ostatní podmínky“.

K námitkám žalobců proti tvrzení žalované, ohledně neplatnosti dohody z 12. 5.

1971 o užívání nemovitostí domem sovětské vědy a kultury v P., byl soud prvního

stupně toho názoru, že objekt užívání byl v dohodě přesně charakterizován

číslem popisným a katastrálním územím, ale chybně byl označen pozemek; takovou

vadu bylo možné odstranit a nezakládala neplatnost právního úkonu; nedostatek

vážnosti projevu vůle, ani jeho nesrozumitelnost nebyly prokázány a z textu

dohody nebylo možné na neplatnost dohody usuzovat“,. Dospěl proto soudu prvního

stupně k závěru, že vlastníkem nemovitostí, o něž v tomto řízení jde, je

žalovaná Česká republika.

O nákladech řízení rozhodl soudu prvního stupně s poukazem na ustanovení § 142

odst. 1 občanského soudního řádu.

Obvodní soud pro Prahu 1 pak ještě vynesl doplňující rozsudek z 3. 2. 2005, čj.

24 C 151/2001-120, jímž byla zamítnuta žaloba žalobců o určení, že žalující

Městská část P. má svěřen do správy dům čp. 539 a pozemek parc. č. 501 (o

výměře 1911 m2) v katastrálním území S. M.

O odvoláních žalujících Městské části P. a Obce H. m. P. proti rozsudku

Obvodního soudu pro Prahu 1 z 13. 5. 2004, čj. 24 C 151/2001-93 (ve znění

doplňujícího rozsudku z 3. 2. 2005, čj. 24 C 151/2001-120) rozhodl Městský soud

v Praze rozsudkem z 2. 6. 2005, sp. zn. 20 Co 133, 134/2005. Tímto rozsudkem

odvolacího soudu byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen ve výrocích ve věci

samé a o nákladech řízení mezi žalobci a vedlejšími účastníky (Mgr. P. H.,

správkyní konkurzní podstaty a s. R., jakož i M. Z. – Č.) byl rozsudek soudu

prvního stupně změněn tak, že žalobci jsou povinni zaplatit vedlejším účastníků

řízení na náhradu nákladů řízení 12.300,- Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Bylo také rozhodnuto, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů

řízení odvolacího.

V odůvodnění rozsudku dovolacího soudu bylo uvedeno že odvolání žalobců nebylo

shledáno opodstatněním.

Odvolací soud pokládal z výsledků provedeného dokazování za doloženo, že dům

čp. 539 a pozemek parc. č. 501 v P. byly, jak vyplývá z hospodářské smlouvy,

odevzdány z národního majetku do trvalého užívání Ústředního výboru tehdejší

Komunistické strany Československa, a to rozhodnutím ministra kultury z 19. 7.

1955 (tedy ještě před předáním jejich správy bývalému Obvodnímu národnímu

výboru v P.); podle smlouvy z 26. 11. 1970 měly pak sloužit dočasnému užívání

Svazem sovětských společností pro družbu a kulturní styky se zahraničím. Dohodu

o dočasném pronájmu budovy pro Dům sovětské vědy a kultury ze dne 3. 6. 1971

uzavřel Ústřední výbor Komunistické strany Československa s uvedeným svezem

sovětských společností (jenž činnost Domu sovětské vědy a kultury financoval ve

smyslu článku 3 vyhlášky č. 811971 Sb.), a to k realizaci dohody uzavřené mezi

vládami ČSSR a SSSR o zřízení Domu sovětské vědy a kultury (vyhlášené pod č.

81/1971 Sb.), když v této dohodě je i zmínka o dočasném pronájmu nemovitostí

tomuto Domu (v článku VIII dohody). Odvolací soud z toho dovozoval, že je tu

nerozhodné, že dohodu sjednal uvedený ÚV KSČ a nikoli stát; podle názoru

odvolacího soudu totiž tato skutečnost nic nemění na tom, že šlo o využití

státního majetku pro účely plnění úkolů svěřených do působností ČSFR ve smyslu

článku 7 odst. 1 písm. a) a článku 4 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb.,

o československé federaci, neboť se prostřednictvím již zmíněné smlouvy z 3.

6. 1971 realizovala smlouva, uzavřená mezi vládami ČSSR a SSSR (konkrétně

jejího článku VIII, jímž se ČSSR zavázala poskytnout Domu sovětské vědy a

kultury na základě zvláštní dohody prostory pro jeho činnost). Šlo pak podle

článku 4 odst. 4 ústavního zákona č. 143/21968 Sb. o majetek ČSSR (a později

ČSFR), který si tento charakter podržel i ke dni účinnosti zákona č. 172/1991

Sb., přičemž není, podle názoru odvolacího soudu, rozhodné, zda k zániku práva

trvalého užívání Komunistické strany Československa došlo ke dni 1. 6. 1990 či

dříve. Odvolací soud měl za to, že zánik práva trvalého užíváním nemovitostí

nemohl současně způsobit zánik práva dočasného užívání, které se (byť bylo

sjednáno trvalým uživatelem (vázalo k majetku státu, nikoli k osobě trvalého

uživatele, a mohlo skončit jen zákonem stanovenými způsoby (srov. § 348 odst. 2

tehdy účinného zákona č. 109/1964 Sb. /hospodářského zákoníku/).

Odvolací soud proto dospěl k výslednému závěru, že nebyly-li nemovitosti, o něž

v tomto řízení šlo, ke dni 24. 5. 1991 ve vlastnictví České republiky, nemohl

se zákon č. 172/1991 Sb. na ně vztahovat; „není pak již rozhodné, že městská

část s tímto majetkem ani nemohla fakticky hospodařit ve smyslu ustanovení § 1

odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb. (byť naposledy k němu náleželo právo hospodaření

bývalému Obvodnímu národnímu výboru P.), neboť péči o něj ve smyslu dohody o

dočasném užívání zcela zajišťoval dočasný uživatel“ Dům sovětské vědy a

kultury. Mezi účastníky tohoto soudního řízení sporné nemovitosti nejsou tedy,

podle názoru odvolacího soudu, majetkem Obce H. m. P., ale vlastnictvím České

republiky, do jejíhož majetku přešly ovšem až dne 1. 1. 1993 na základě článku

3 odst. 1 písm. a) a článku 6 odst. 2 ústavního zákona č. 541/1992, o dělení

majetku ČSFR a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku.

Odvolací soud tedy potvrdil rozsudek soudu prvního stupně jako věcně správný, a

to podle ustanovení § 219 občanského soudního řádu. Změnil jej jen ve výroku o

nákladech řízení mezi žalobci a vedlejšími účastníky řízení navzájem, jejichž

výše byla soudem prvního stupně nesprávně určena. V odvolacím řízení žalované,

ani vedlejším účastníkům řízení náklad řízení nevznikly.

Rozsudek, odvolacího soudu byl doručen advokátu, který žalovanou Obec H. m. P.

zastupoval, dne 28. 6. 2005 a dovolání ze strany této obce bylo dne 24. 8. 2005

předáno na poště k doručení Obvodnímu soudu pro Prahu 1, tedy ve lhůtě

stanovené v § 240 odst. 1 občanského soudního řádu.

Také dovolání ze strany Městské části P. proti rozsudku odvolacího soudu,

doručenému advokátu, který ji v řízení zastupoval, dne 28. 6. 6. 2005, bylo

předáno na poště 26. 8. 2005 k doručení Obvodnímu soudu pro Prahu 1, tedy

rovněž ve lhůtě stanovení § 240 odst. 1 občanského soudního řádu.

Dovolávající se Obec H. m. P. navrhovala, aby rozsudek odvolacího soudu i

rozsudek soudu prvního stupně byly zrušeny a aby věc byla vrácena k dalšímu

řízení. Co do přípustnosti dovolání bylo v tomto dovolání poukazováno na

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu s tím, že jde o

rozhodnutí odvolacího soudu, které má po právní stránce zásadní význam. Jako

dovolací důvod bylo v dovolání uplatněno, že rozhodnutí odvolacího soudu

spočívá na nesprávném právním posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm. b/

občanského soudního řádu).

Dovolávající se Obec H. m. P. vytýkala, že soud prvního stupně opřel své

rozhodnutí pouze o právní názor, že žalobci neprokázali splnění jedné z

podmínek potřebných pro přechod nemovitostí z majetku České republiky do

vlastnictví obce podle zákona č. 172/1991 Sb., a to podmínky, že nemovitosti tu

musely být k rozhodnému datu (tj. k 24. 5. 1991)) ve vlastnictví České

republiky, ale pokud se týkalo dalších podmínek, jejich neplnění nebylo soudem

prvního stupně ale ani odvolacím soudem, již posuzovaná.

Podle názoru uvedené dovolatelky soud „v rozporu s hmotným právem“ uváděl, že

Dům sovětské vědy a kultury v Praze byl zřízen dohodou z 12. 5. 1971, uzavřenou

mezi vládami ČSSR a SSSR a uveřejněnou pod č. 87/1971 Sb., a to jako samostatná

právnická osoba, jejíž činnost zahrnovala celé území čs. federace. Z článku I.

uvedené mezivládní dohody však pouze vyplývalo, že vláda ČSSR souhlasila se

zřízení „instituce“ sloužící k uvedenému účelu. Tato „instituce“ však nebyla

založena či zřízena touto dohodou; bylo založena jen druhou smluvní stranou

uvedené dohody, uzavřené mezi vládami ČSSR a SSSR; byla tedy zřízena ze strany

SSSR. Dovolatelka také vytýkala, že odvolací soud nesprávně na daný případ

aplikoval článek 21 zákona č. 143/1968 Sb. (který se týkal nesouvisející otázky

životního prostředí). Dovolatelka rovněž vytýkala, že odvolací soud nesprávně

nebral v úvahu, že „po uzavření mezivládní dohody z 12. 5.1971 se tato

skutečnost již neobrážela v nové hospodářské smlouvě ze 17. 5. 1972, uzavřené

mezi Čs. státem – Obvodním národním výborem v P. a Komunistickou stranou

Československa, která nahradila listiny z 19. 7. 1955, respektive z 26. 11.

1970.

Dovolatelka ještě poukazovala na další okolnosti, o nichž má za to, že jsou

významné pro posouzení této právní věci: Mezivládní dohodou publikovanou pod č.

871/1971 Sb. je doloženo, že smluvní stranou této dohody nebyla Komunistická

strana Československa; článek 8 této dohody výslovně stanovil, že

československý stát poskytne Domu sovětské vědy a kultury v P. prostory pro

jeho činnosti; KSČ tu nebyla zmocněna jednat za stát. ČSSR však nebyla

zřizovatelem uvedeného Domu, nýbrž pouze souhlasila se zřízením vědeckého a

kulturního střediska SSSR v ČSSR. Dům sovětské vědy a kultury v P. vyvíjel

činnost po celém tehdejším území ČSSR, ale tento Dům nezabezpečoval úkoly čs.

státu „ v oblastech svěřených ve smyslu článku 4 odst. 4 ústavního zákona č.

143/1968 Sb.“. Dovolatelka tedy dovozovala, že odvolací soud ve svých závěrech,

obsažených v rozhodnutí, proti němuž směřuje dovolání dovolatelky, pominul

hmotně právní ustanovení citované mezivládní dohody i ústavního zákona č.

143/1968 Sb. Z těchto uvedených okolností dovolatelka naopak dovozovala, že v

tomto případě disponovala s nemovitosti pro účely Domu sovětské vědy a kultury

Komunistická strana Československa bez zmocnění (a bez opory v právních

předpisech) a suplovala svými úkony jednání státu; poskytnutí nebytových

prostor Domu sovětské vědy a kultury nebylo možné považovat za plnění úkonu

československé federace ve smyslu článku 7, případně 16 ústavního zákona č.

143/1968 Sb. (ve znění platném ke dni 24. 5. 1991).

Dovolávající se Městská část P. navrhovala rovněž, aby dovolací soud zrušil

rozsudek odvolacího soudu i rozsudek soudu prvního stupně a své dovolání

odůvodňovala stejně jako dovolávající se Obec H. m. P. Dodával ještě, ž odmítá

tezi odvolacího soudu, týkající se „podezření o antidatování dohody“ z května

1990, protože k ničemu takovému v daném případě nedošlo.

Přípustnost dovolání obou dovolatelek bylo možné posoudit pouze podle

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu, podle něhož je

přípustné dovolání i proti rozsudku odvolacího soudu, jímž byl potvrzen

rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé, jestliže ovšem dovolací soud

dospěje k závěru, že dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu má po

právní stránce zásadní význam.

Podle ustanovení § 237 odst. 3 občanského soudního řádu má rozhodnutí

odvolacího soudu po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řešil-li

odvolací soud v tomto rozhodnutí právní otázku, která je odvolacími soudy nebo

dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo právní otázku, která dosud nebyla

vyřešena v rozhodování dovolacího soudu anebo některou právní otázku v rozporu

s hmotným právem.

V daném případě nevyplývalo z obsahu soudního spisu (sp. zn. 24 C 151/2001

Obvodního soudu pro Prahu 1), ani z dovolání dovolatelek a ani z vlastních

poznatků dovolacího soudu, že by tu odvolací soud řešil právní otázku, která je

rozhodována rozdílně odvolacími soudy nebo dovolacím soudem. V řízení o

dovolání bylo třeba ještě posoudit, zda v rozhodnutí odvolacího soudu byla

řešena některá právní otázka v rozporu s hmotným právem, popřípadě právní

otázka, která by dosud nebyla vyřešena v rozhodování dovolacího soudu.

V odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž směřovala dovolání

dovolatelek bylo konkrétně poukazováno na ustanovení § 4 odst. 1 zákona č.

172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do

vlastnictví obcí, ale zároveň i na ustanovení nařízení vlády č. 212/1990 Sb., o

odnětí nemovitého majetku státu v trvalém užívání Komunistické strany

Československa, ale také na ustanovení dříve platných předpisů (ústavního

zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, vyhlášky č. 81/1971 Sb.,

kterou byla vyhlášena Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o zřízení a

činnosti Domu sovětské vědy a kultury v P., a také na ustanovení zákona č.

109/1964 Sb. /hospodářského zákoníku/, zejména jeho ustanovení § 348 odst. 2 i

na ustanovení zákona č. 541/1992, o dělení majetku České a Slovenské

Federativní republiky. Dovolací soud se zabýval i úvahou o možné aplikaci

ustanovení § 39 občanského zákoníku).

Uvedená ustanovení těchto soudy obou stupňů zmiňovaných právních předpisů se

projednávané právní věci týkala a aplikace a výklad těchto ustanovení ze strany

soudů obou stupňů nelze označit jako odporující těmto ustanovením a výsledkům v

řízení provedeného dokazování a jeho hodnocení ve smyslu ustanovení § 132

občanského soudního řádu, svěřujícího soudům hodnocení důkazů na základě

procesní zásady volného hodnocení důkazů.

Soudy obou stupňů při aplikaci a výklad ustanovení zákona č. 172/1991 Sb., o

přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, položily

správně důraz na to, že pro přechod věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí musí

být splněny všechny podmínky uvedené v § 1 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb.

V nálezu Ústavního soudu ČR z 29. 11. 1996, IV. ÚS 185/96, uveřejněném pod č.

131 svazku 6 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR, byl totiž rovněž

zaujat výslovný právní závěr: „Pro přechod některých věcí z majetku České

republiky do vlastnictví obcí podle zákona č. 172/1991 Sb. musí být splněny

kumulativně tři podmínky stanovené v § 1 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb. a musí

tedy jít o majetek, který ve stanovené době náležel České republice, ke

stanovenému dni měl právo hospodaření k němu právní předchůdce obce a konečně,

že s tímto majetkem tento předchůdce také hospodařil“.

Odvolací soud se svými závěry nelišil ani od dalších právních závěrů

vyjádřených např. v nálezu Ústavního soudu ČR ze 14. 7. 1998, I. ÚS 387/97,

uveřejněném pod č. 44 ve svazku 11 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR,

že totiž i ze zákona č. 496/1990 Sb. vyplývá, že je nutné odstranění následků

stavu, který trval od roku 1948, kdy s majetkem všeho lidu, tedy s majetkem

státu, bylo nakládáno ze strany bývalé KSČ jako s majetkem vlastním, jakož i

právního závěru obsaženého v nálezu uveřejněném pod č. 133 ve svazku 12 Sbírky

nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR, že totiž není-li v ustanovení právního

předpisu vyjádřen zákaz ve spojení se sankcí neplatnosti, je třeba na povahu

ustanovení právního předpisu z hlediska kogentnosti a dispozitivnosti usuzovat

s ohledem na související ustanovení jiných právního předpisů, popřípadě

právního řádu vůbec.

Nedospěl proto dovolací soud přesvědčivě k závěru, že by odvolací soud v daném

případě řešil v rozporu s hmotným právem právní otázku, když pojednávanou

právní věc posoudil tak, že ze smyslu ustanovení § 1, § 4 odst. 4 ústavního

zákona č. 143/1968 Sb. věc posoudil tak, že tu šlo o majetek čs. federace, k

němuž zánik práva trvalého užívání nemohl současně způsobit zánik práva

dočasného užívání, které se vázalo k majetku ČSSR (ČSFR), nikoli k osobě

trvalého uživatele, a že tedy ke dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. (k 24.

5.1991) nebyly nemovitost, o něž v tomto řízení šlo, ve vlastnictví České

republiky, do jejíhož majetku přešly až k 1. 1. 1993 na základě článku 3 odst.

1 písm. a) a článku 6 odst. 2 ústavního zákona č. 541/1992 Sb. (o dělení

majetku ČSFR a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku).

Nebylo tu tedy možné dospět k závěru o rozporu s hmotným právem, k němuž by tu

došlo v dovoláním napadeném rozhodnutí odvolacího soudu.

Protože tedy v daném případě nedošlo k tomu, že by odvolací soud ve svém

rozsudku z2. 6. 2005, proti němuž směřuje dovolání dovolatelek, řešil právní

otázku, která by byla odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována

rozdílně, nebo některou otázku v rozporu s hmotným právem, případě právní

otázku, která by dosud nebyla vyřešena v rozhodování dovolacího soudu (s

uvážením i právních závěrů obsažených v nálezech Ústavního soudu ČR), přikročil

dovolací soud k odmítnutí dovolání dovolatelek podle ustanovení § 243b odst. 5

a § 218 písm. c) občanského soudního řádu jako dovolání nepřípustná,

nesplňující zákonné předpoklady přípustnosti dovolání podle ustanovení § 237

odst. 1 písm. c) a odst. 3, ale ani podle jiného ustanovení občanského soudního

řádu.

Dovolatelky nebyly v řízení o dovolání úspěšné a žalované České republice –

Ministerstvu zahraničních věcí, ani vedlejším účastníkům řízení v řízení o

dovolání náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustné dovolání podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 23. listopadu 2005

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc., v. r.

předseda senátu