28 Cdo 288/2004
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.
Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ireny Hladíkové v
právní věci žalobce M. S., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) Městu L.,
v řízení o dovolání zastoupenému advokátem, a 2) ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových se sídlem v Praze 10, Kodaňská 46, v řízení před
nižšími instancemi za účasti vedlejších účastníků P. L., s. p. a S. v. a k., a.
s., o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 22 C
350/99, o dovolání prvního žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad
Labem – pobočky v Liberci ze dne 27. 8. 2003, č. j. 35 Co 65/2003-100, takto:
I. Dovolání se zamítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.
Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, výše
označeným byl přes odvolání prvního žalovaného potvrzen rozsudek Okresního
soudu v Liberci ze dne 30. 10. 2002, č. j. 22 C 350/99-68, ve výroku I., kterým
bylo určeno, že zatrubněná část vodoteče R. potoka v L. pod obytným domem
žalobce v L. 14-R. čp. 463/170 je ve vlastnictví prvního žalovaného. Toho
odvolací soud zavázal k náhradě nákladů odvolacího řízení, vzniklých žalobci.
Zamítavý výrok III. rozsudku soudu prvního stupně o žalobě ve vztahu ke druhému
žalovanému nebyl napaden odvoláním.
V řízení před řádnými instancemi nevznikly pochybnosti o tom, že
žalobce je vlastníkem domu i se zastavěným pozemkem (parc. č. 670 v k. ú. R.),
že první žalovaný je správcem zatrubněné části vodoteče a že zatrubnění je
vodním dílem, obojí posledně řečené ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.
254/2001 Sb., o vodách. Naléhavý právní zájem žalobce na určovací žalobě (§ 80
písm. c/ občanského soudního řádu – dále „o. s. ř.“) byl spatřován v havarijním
stavu zatrubnění, při němž současně není jasné, kdo má povinnost tento stav
odstranit. Z vedlejších účastníků byl prvně jmenovaný správcem otevřené části
potoka, druhý byl řízení účasten s ohledem na eventualitu napojení na vodní
tok. Klíčovou otázku vlastnictví zatrubnění, rozhodnou pro vyjasnění dalších
povinností zúčastněných subjektů, vyřešil odvolací soud tak, že posuzoval vodní
dílo jako samostatný předmět právního vztahu, osvětlil si otázku výstavby díla
při jeho vzniku (činil tak první žalovaný, též za investiční účasti obce R.,
později sloučené s L.), a za konstatování, že dílo bylo od počátku a je i v
současnosti, s výjimkou období od 1. 1. 1950 do 24. 5. 1991, obecním majetkem
(bez jakéhokoli jiného vlastnického přechodu než v uvedeném mezidobí na stát),
rozhodl v souladu s navrhovaným žalobním petitem o vlastnictví Města L., jako
prvního žalovaného, k vodnímu dílu.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal první žalovaný dovolání. Namítl v
něm jednak po procesní stránce, že odvolací soud provedením obsahově
podstatných důkazů porušil zásadu dvojinstančnosti řízení. Zejména však
argumentoval ve dvojím hmotněprávním směru, a to že 1) stavba zatrubnění nemůže
být samostatnou věcí, ale je součástí pozemku a 2) že vlastnické právo ke
stavbě na něj nemohlo dnem 24. 5. 1991 přejít, neboť mu do té doby nenáleželo
ani právo hospodaření a účinky zákona č. 279/1949 Sb. na vlastnický vztah
posoudil odvolací soud chybně. Dovolatel přičítal těmto otázkám zásadní právní
význam a navrhoval, aby dovolací soud zrušil napadený rozsudek a věc vrátil
odvolacímu soudu k dalšímu řízení.
K dovolání se vyjádřil nejen žalobce, ale i druhý žalovaný (ač nebyl
účastníkem dovolacího řízení) a první z vedlejších účastníků (ač do řízení o
dovolání procesně nevstoupil). Všichni jmenovaní považovali dovolání za
nedůvodné s tím, že by mu nemělo být vyhověno.
Nejvyšší soud zjistil, že dovolání podal první žalovaný, zastoupený
advokátem, včas (§ 240 odst. 1, § 241 odst. 1 o. s. ř.). Z hlediska
přípustnosti dovolání nepřicházela v úvahu aplikace § 237 odst. 1 písm. a/, b/
o. s. ř., neboť výroky nižších instancí jsou v meritu shodné, aniž by navíc
rozsudku prvostupňového soudu předcházela kasace odvolacím soudem s odlišným
právním názorem. Dovolací soud však přiznal dovolání přípustnost pro zásadní
právní význam, neboť vzhledem ke specifickému skutkovému základu věci
neexistuje k řešeným právním otázkám (zejména k otázce zatrubnění potoka jako
věci právně samostatné či součásti pozemku) odpovídající judikatura. Dovolací
soud se tedy zabýval dovolacím důvodem podle § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.,
tj. zda byla věc správně posouzena po právní stránce.
Dovolání nebylo shledáno jako opodstatněné.
Obě námitky dovolatele spolu souvisejí. Dovolací soud považoval za
vhodné zabývat se nejprve otázkou, zda první žalovaný potenciálně mohl být
vlastníkem zatrubnění a poté, při kladné odpovědi, navázal rozborem problému,
zda je zatrubnění za daného skutkového stavu způsobilé být samostatným
předmětem vlastnictví či jde o pouhou součást pozemku.
1) Vlastnický vztah k vodnímu dílu
Jak zjistil z listin pořízených v letech 1935 a 1936 odvolací soud, podmínky
stavby dílčího „zarourování“ potoka zvaného R. stanovil Okresní úřad v L. a
vzhledem k průběhu vodního toku se na stavbě podílely, podle všeho i finančně,
město L. i obec R. Účelem zatrubnění je nepochybně udržení vodního toku ve
stávajících mezích a ochrana okolních nemovitostí; z povahy věci tu vyplývá
správnost závěrů odvolacího soudu, že jde o obecní majetek resp. statek ve
smyslu § 288 obecného zákoníku občanského (č. 946 Sb. zák. z roku 1811).
Veřejná prospěšnost zatrubnění, která je atributem obecního statku, je zjevná;
pokud jde o další pojmový znak obecního statku, totiž možnost jeho obecného
užívání, pak je záhodno, vedle současného přihlédnutí k veřejně žádoucímu účelu
stavby, odkázat na výklad v Komentáři k obecnému zákoníku občanskému autorů
Roučka, Sedláčka a dalších (reprint vydaný ASPI v roce 2002, díl druhý, str.
18), že veřejný statek nemusí být ve všech směrech přístupný a že v
pochybnostech „sluší uznati na obecné užívání“. Vedle další indicie ve prospěch
uvedených závěrů, totiž obsahu protokolu Okresního úřadu v L. ze 16. 10. 1935
(„v soukromoprávním směru věnuje se uskutečnění tohoto projektu všeobecné
pochopení“), lze, co do významu v neposlední řadě, argumentovat shrnutím
pestré palety relevantních vodoprávních předpisů z tehdejší doby, jíž – s
působností pro české, nikoli moravské a slezské území – vévodil vodní zákon z
28. 8. 1870 č. 71 zemských zákonů českých. Na rozdíl od nynějšího pojetí,
nepokládajícího vody za samostatný předmět vlastnických vztahů, operuje
tehdejší výklad s pojmy vod veřejných a soukromých (podrobněji viz Slovník
veřejného práva československého, svazek V., reprint Eurolex Bohemia 2000,
zejména str. 196 – 202, v rámci hesla Vodní právo) a za soukromé vody považoval
vodní zákon z roku 1870 jen v § 4 taxative vypočtené vody, a sice podzemní,
dále vody z atmosférických srážek shromážděné, též vody zachycené a uzavřené v
soukromých studnách, rybnících apod. a konečně odtoky vod takto vymezených,
pokud ovšem neopustily pozemek držitele. Per eliminationem je tedy zřejmé, že
všechny ostatní vody resp. vodní toky musely mít charakter veřejný.
Další průběh vlastnického vztahu v relaci k vodnímu dílu popsal přiléhavě
odvolací soud. Bez ohledu na vlastnictví k domu a pozemku (to není v rozsudku
řešeno a není to rozhodující, je však patrno, že tímto vlastníkem mohla být též
obec) tu působily právní důsledky zákona č. 279/1949 Sb., o finančním
hospodaření národních výborů, na jehož základě zanikl obecní majetek dnem 31.
12. 1949 a obnovil se opět až dnem 24. 5. 1991, tedy dnem účinnosti zákona č.
172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví
obcí. V mezidobí nebyly, pokud jde o v posuzované věci dotčené nemovitosti,
zjištěny žádné vlastnické změny; hospodařila-li tedy obec (první žalovaný) s
vodním dílem na podkladě rozhodnutí tehdejšího republikového ministerstva
lesního a vodního hospodářství ze dne 12. 7. 1988 jako jeho správce v
příslušném úseku, pak se podle § 1 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb. mohla
oprávněně stát ode dne účinnosti tohoto zákona jeho vlastníkem.
Námitky dovolatele k aplikaci zákona č. 172/1991 Sb. tedy nejsou důvodné;vodní
dílo bylo co se vlastnického vztahu týče, způsobilé být předmětem vlastnictví
prvního žalovaného.
2) Vodní dílo jako součást pozemku či samostatný předmět vlastnictví
Vodní díla jsou podle § 55 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, stavby,
které slouží mj. k umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod;
zatrubnění potoka lze podle písm. b/ téhož ustanovení považovat za stavbu,
kterou se upravuje koryto vodního toku.
Skutečnost, že jde o stavbu, však neznamená, že by po stránce občanskoprávního
posouzení nemohlo jít o součást pozemku, pod jehož povrchem vede. Judikatura
však, včetně historických pramenů, přisvědčuje spíše závěru o samostatné věci.
Autonomní právní osud mohly mít například „Samostatné cizí stroje, třebas byly
zazděny.“ Podobně sklep pod cizím pozemkem „… jest samostatným předmětem
právního a knihovního obchodu“ (obojí citováno ze sbírky Glaser-Unger,
podrobněji in Komentář Rouček-Sedláček a kol. výše uvedený, díl druhý, str.
45). V Bohuslavově sbírce rozhodnutí prvorepublikového Nejvyššího správního
soudu se za vlastníka vodního díla, „… pokud přichází v úvahu povinnost k
udržování vodního díla, … považuje onen vodní oprávněnec, který zařízení pro
své účely zřídil a používá …“ (nález NSS ze dne 22. 12. 1942, č. 1694/41-4, ve
sbírce pod zn. A 978/42).
Stavbu je však nutno posuzovat především podle aktuální právní úpravy a jejího
nynějšího výkladu. Podle § 120 odst. 1 občanského zákoníku je součástí věci
vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc
znehodnotila. Odstavec 2 téhož ustanovení hovoří o tom, že stavba není součástí
pozemku.
Zákonem explicitně vyjádřenou zásadu, že stavba není součástí pozemku
(mimochodem vývojem právní úpravy, jak známo, zpochybněnou), lze ovšem bez
obtíží aplikovat jen na stavbu zřízenou na povrchu resp. nad povrchem
pozemku. U podpovrchové stavby je namístě obezřetná a
širší interpretace zákona, jak to dokládá především plenární nález Ústavního
soudu ze dne 24. 5. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 16/93, uveřejněný ve Sbírce nálezů a
usnesení ve svazku 1 pod č. 25. V publikované právní větě se říká, že
„Meliorační zařízení (pozn. dovolacího soudu – z vodoprávního pohledu stavba),
umístěná pod povrchem pozemku, … nejsou stavbou ve smyslu § 120 odst. 2
občanského zákoníku, nýbrž součástí pozemku podle § 120 odst. 1 občanského
zákoníku.“
Konfrontace závěrů tohoto nálezu se skutkovým stavem zjištěným v nyní
posuzované věci však vyžaduje zapojení výkladových kritérií, použitých ostatně
i Ústavním soudem. Ten s odkazem na R 4/1992 zdůraznil jako definiční znaky
součásti věci její funkční a fyzickou spojitost s věcí hlavní a též nemožnost
oddělení součásti věci, aniž by se tím věc hlavní znehodnotila. Dovodil, že
meliorační zařízení umístěné pod povrchem pozemku tyto znaky splňuje: „ … je
funkčně a fyzicky spojeno s pozemkem a platí pro ně nemožnost jeho oddělení,
aniž by nedošlo k znehodnocení pozemku …“.
Právě tato citovaná charakteristika však demonstruje odlišnost posouzení právní
povahy melioračního zařízení od zatrubnění potoka v daných podmínkách, i když
je obojí vodním dílem. Má-li jít o součást věci, pak znaky funkční a fyzické
spojitosti s věcí hlavní musí být naplněny kumulativně. U nyní posuzovaného
vodního díla však o funkční spojitosti s pozemkem nelze hovořit. Meliorační
zařízení, vedené pod povrchem zemědělské půdy, nelze po stránce funkční
srovnávat se zatrubněním potoka, vestavěným pod základy obytného domu. Zatímco
meliorační zařízení slouží zavlažování zemědělského pozemku nebo i přilehlých
pozemků téhož půdního charakteru, zatrubnění potoka bylo provedeno nezávisle na
vůli zejména nynějšího vlastníka domu a zastavěného pozemku a svou existencí
znamená pro vlastníka zátěž, blízkou po právní stránce věcnému břemeni (navíc
jde v současnosti o havarijní stav).
Zatrubnění R. potoka jako vodní dílo tedy není součástí pozemku ve vlastnictví
žalobce a v rozsahu stanoveném výroky nižších instancí je vlastnictvím prvního
žalovaného.
Sluší se závěrem poznamenat, že dovolací soud neshledal po procesní stránce v
řízení před nižšími instancemi takové v dovolání neuplatněné vady, které by
přivodily zmatečnost rozhodnutí (§ 242 odst. 3 o. s. ř.). Za marginální pak
nutno považovat dovolací námitku též procesního charakteru (podřaditelnou pod
dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), že odvolací soud
nebyl oprávněn doplnit dokazování čtením listin (o stavbě zatrubnění ve 30.
letech minulého století) a sám meritorně rozhodnout. Odvolací soud svým
postupem nijak neporušil ani ustanovení § 213 odst. 2 o. s. ř., ani zásadu
dvojinstančnosti řízení. Konečně i formulace rozsudečného výroku o „zatrubněné
části vodoteče“ R. potoka, byť nyní dovolací soud užívá též termínu zatrubnění,
je dostatečně ilustrativní, aby v rámci určovacího výroku postavila do budoucna
najisto otázku vlastnictví k popsanému vodnímu dílu jako stavbě.
Rozsudek odvolacího soudu je tedy správný a dovolací soud proto dovolání
prvního žalovaného podle § 243b odst. 2 věty před středníkem o. s. ř. zamítl.
Náklady řízení o dovolání nepřiznal dovolací soud žádnému ze subjektů,
vyjádřivších se písemně k dovolání. Jak již shora dovozeno, druhý žalovaný ani
vedlejší účastníci nebyli účastni dovolacího řízení. Vyjádření žalobce,
obsahující vlastně jen odkaz na zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, pak dovolací
soud nepovažuje vzhledem ke skutkové i právní složitosti věci za takové, jež by
splňovalo požadavek nákladů potřebných k účelnému bránění práva ve smyslu § 142
odst. 1 o. s. ř.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek podle občanského
soudního řádu.
V Brně dne 19. července 2004
JUDr. Ludvík David, CSc., v.r.
předseda senátu