Nejvyšší soud Usnesení občanské

28 Cdo 4386/2010

ze dne 2011-02-16
ECLI:CZ:NS:2011:28.CDO.4386.2010.1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a

soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause o dovolání dovolatelů : a)

Ing. A. C. T., Nový zastoupené JUDr. Antonínem Janákem, advokátem, 261 01

Příbram 1, Masarykovo náměstí 142, a b) Družstva pro rekreační bydlení, Praha

5, Zborovská 774/87, zastoupeného JUDr. Milošem Boháčem, advokátem, 130 00

Praha 3, Korunní 774/87, proti rozsudku Krajského soudu v Praze z 25. 6. 2009,

č. j. 28 Co 622/2006-386, vydanému v právní věci vedené u Okresního soudu v

Příbrami pod sp. zn. 7 C 18/2004 (žalobců: 1. Ing. J. Z., 2. Ing. C. Z., 3. Z.

K., 4. RNDr. M. V., 5. M. Z.-P., 6. Ing. L. Z., 7. J. Z.-P., 8. Ing. O. V. V.,

9. MUDr. O. P., 10. L. B., 11. Š. R., 12. MUDr. M. G., 13. Ing. J. V., 14. D.

F., 15. Ing. A. B., zastoupených JUDr. Vladimírem Kyselákem, advokátem, 261 00

Příbram I/140, a dalších účastníkům řízení : I. Ing. M. K., II. Mgr. K. Z.,

III. RNDr. M. R., zastoupených JUDr. Vladimírem Kyselákem, advokátem, 261 00

Příbram I/140, IV. Družstva pro rekreační bydlení, Praha 5, Zborovská 1074/30,

zastoupeného dříve v řízení odvolacím JUDr. Luďkem Trundou, advokátem, 140 00

Praha 4, Nad Opatovem 2140/2, V. Pozemkového fondu ČR, 130 00 Praha 3,

Husinecká 1024/11a, a VI. Ing. A. C. T., zastoupené JUDr. Antonínem Janákem,

advokátem, 261 00 Příbram I/142, o vlastnictví k nemovitostem), takto :

I. Dovolání dovolatelů se odmítají.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O žalobě žalobců, podané u soudu 22. 1. 2004, bylo posléze rozhodnuto rozsudkem

Okresního soudu v Příbrami z 22. 6. 2006, č. j. 7 C 18/2004. Tímto rozsudkem

soudu prvního stupně bylo rozhodnuto, že žalobci jsou spoluvlastníky, a to Ing.

J. Z. (z ideálních 2432/2520), Ing. C. Z. (z 2360/2520), Z. K. (ze 180/2520),

RNDr. M. V. (ze 180/2520), M. Z. (ze 72/2520), Ing. L. Z. (ze 72/2520), J. Z.

P. (ze 72/2520), Ing. O. V. V. (ze 75/2520), MUDr. O. P. ( ze 45/2520), L.

B.(ze 105/2520), Š. R. (ze 105/2520), MUDr. M. G. (ze 105/2520), Ing. J. V. (ze

360/2520), D. F. (ze 120/2520) a Ing. A. B. (ze 120/2520) pozemku parc. č.

902/51 v katastrálním území Č. (obec B.), zapsaného na listu vlastnictví č. 77

pro toto katastrální území u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj

(katastrálního pracoviště Příbram), vymezeného geometrickým plánem Ing. E. S.

z 25. 11. 2005, č. plánu 257-940/2005 (který je nedílnou součástí rozsudku).

Dalším výrokem uvedeného rozsudku soudu prvního stupně bylo zřízeno (bezplatně

a na dobu neurčitou) věcné břemeno zatěžující pozemek parc. č. 902/51 v

katastrálním území Č. ve prospěch vlastníka budovy č. 57 v Ch. (stojící na

pozemku parc. č. 108/1) a vlastníka budovy č. 58 v Ch. (stojící na pozemku

parc. č. 108/2), spočívající jednak v právu umístění žumpy pod povrchem

pozemku, v právu umístění podzemního vedení, oprav a údržby splaškové

kanalizace a jednak v právu přístupu a příjezdu vozidla pro odvoz splaškového

odpadu ze žumpy); rozsah vymezení těchto věcných břemen byl vyznačen v

geometrickém plánu Ing. E. S. z 25. 11. 2005, č. plánu 257/940/2005. Také bylo

výrokem tohoto rozsudku soudu prvního stupně „zrušeno rozhodnutí Okresního

úřadu – pozemkového úřadu v Příbrami z 21. 6. 2002, č. j. 2940/92, R VIII 8/02,

a to v rozsahu, v jakém bylo rozhodnuto o obnovení vlastnického práva k pozemku

parc. č. 902/51; výrok č. I. tohoto rozsudku soudu prvního stupně zrušené

správní rozhodnutí nahrazuje“. Byla však rozsudkem soudu prvního stupně

zamítnuta žaloba žalobců, jíž se domáhali také určení vlastnictví k pozemku

parc. č. 902/51 v katastrálním území Č. ve prospěch účastnic řízení Ing. M. K.,

Mgr. K. Z. a RNDr. M. R.. Žádnému z účastníků tohoto řízení nebylo přiznáno

právo na náhradu nákladů řízení; ani státu nebyla přiznána náhrada nákladů

řízení , zálohově placených. Účastníkům řízení Družstvu pro rekreační bydlení,

Pozemkovému fondu ČR a Ing. A. C. T. bylo uloženo zaplatit solidárně na účet

Okresního soudu v Příbrami soudní poplatek 2.500,- Kč do 3 dnů od právní moci

rozsudku.

O odvolání účastnice řízení Ing. A. C. T. proti rozsudku soudu prvního stupně

bylo rozhodnuto rozsudkem Krajského soudu v Praze z 25. 6. 2009, sp. zn. 28 Co

622/2006. Tímto rozsudkem Krajského soudu v Praze byl rozsudek Okresního soudu

v Příbrami z 22. 6. 2006, č. j. 7 C 18/2004-243, potvrzen v odvoláním

„napadených výrocích I., II., IV., V. a VI. ve vztahu mezi žalobci (s výjimkou

žalobce Ing. J. Z. P.) a účastníky řízení Ing. M. K., Mgr. K. Z., RNDr. M. R.,

Družstva pro rekreační bydlení, Pozemkového fondu ČR a Ing. A. C. T.“. O

nákladech řízení odvolacího soudu bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků

řízení nemá právo na jejich náhradu; státu (České republice) nebyla přiznána

náhrada státem placených nákladů odvolacího řízení.

V odůvodnění rozsudku odvolacího soudu bylo uvedeno, že odvolací soud

přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně v odvoláním napadeném rozsahu (tj. s

výjimkou výroku rozsudku, označeného III., o zamítnutí části žaloby žalobců),

jakož i řízení, které vydání tohoto rozsudku předcházelo (§ 212 a § 212a

občanského soudního řádu), ale neshledal podané odvolání účastnice řízení Ing.

A. C. T. důvodným.

Odvolací soud především uváděl, že vycházel ve svém rozhodnutí z již v této

právní věci vydaného rozsudku Nejvyššího soudu ČR z 5. 3. 2009, 28 Cdo

2873/2007, podle něhož v daném případě bylo třeba mít na zřeteli úpravu

provedenou v ustanovení § 22 odst. 2 a 8 zákona č. 229/1991 Sb., která upravuje

právní vztahy mezi osobami, jímž byly vydány pozemky podle ustanovení § 9

zákona č. 229/1991 Sb., a která představuje základ pro budoucí urovnání vztahů

zúčastněných osob. Dovolací soud měl v tomto případě za to, že v této věci je

hledisko bezprostřední souvislosti se stavbou nesporně dáno a že tu zbývá

doložit hledisko nezbytné potřeby části pozemku pro provoz budovy („Hořovické

chaty“), když tu není dána překážka vydání části pozemku ve smyslu ustanovení §

11 odst. 1 písm. c) zákona č. 229/1991 Sb. Za část pozemku, kterou by nebylo

možné vydat, považoval dovolací soud plochy pozemku, na nichž jsou umístěny

stavby, dětská hřiště, houpačka a pod., a že bude třeba posoudit, zda za

takovou plochu lze považovat např. plochu k parkování vozidel hostů uvedené

chaty.

Pokud šlo o pozemek parc. č. 902/61 (o výměře 3.447 m2) v katastrálním území

Č., nebylo ani mezi účastníky tohoto řízení sporné, že tento pozemek byl

původně zemědělskou půdou, která náležela k velkostatku v Ch. Původními

vlastníky pozemku byl Dr. Ing. Q. Z.-P., Ing. L. Z.-P., V. P., B. K., O. B., A.

V., Dr. M. D. a Ing. J. Z., provdaná B., každý z nich jednou ideální osminou.

Uvedený pozemek (spolu s dalšími pozemky ve vlastnictví původních vlastníků)

přešel na stát výměrem bývalého Okresního národního výboru v Dobříši z 30. 4.

1949, který byl vydán podle § 10 odst. 1 zákona č. 46/1948 Sb., o nové

pozemkové reformě. Pro restituci uvedeného pozemku je splněn restituční titul

uvedený v § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 229/1991 Sb. a žalobci v této právní

věci (sp. zn. 7 C 18/2004 Okresního soudu v Příbrami) prokázali, dovozoval

odvolací soud, že jsou k uvedenému pozemku oprávněnými osobami ve smyslu

ustanovení § 4 odst. 2 (případně § 4 odst. 4) zákona č. 229/1991 Sb.

Odvolací soud poukazoval dále na to, že mezi účastníky tohoto řízení sporný

pozemek parc. č. 902/51 v katastrálním území Č., (který byl v roce 2005

rozdělen na dva pozemky – parc. č. 902/51 a parc. č. 902/61) obklopuje ze všech

stran stavbu „Hořovické chaty“; pozemek parc. č. 902/51 patří Družstvu pro

rekreační bydlení v Praze 5 a vlastníkem stavby je Ing. C. T.. Předmětný

pozemek je svažitý a vyrovnání tohoto svahu v terénu je zajišťováno vytvořením

tří úrovní tras. Na severní straně pozemku je zařízení pro věšení prádla,

dětský kolotoč a houpačka; pozemek je porostlý trávou. Tato zařízení se

nacházejí na odděleném pozemku, označeném v geometrickém plánu jako pozemek

parc. č. 902/51. Východní část pozemku slouží jako přístupová a příjezdová

cesta k chatě a tato část pozemku tvoří nevydávaný pozemek parc. č. 902/61.

Západní část pozemku je značně svažitá; v této části je umístěna rozvodová

skříň; jižní strana pozemku má rovněž výrazný terénní zlom. V bezprostřední

blízkosti „Hořovické chaty“ je po celé její délce rovná plocha v rozsahu cca

3-4 m od obvodové zdi chaty a tato část je součástí nevydávaného pozemku parc.

č. 902/61. Pod prudkým terénním zlomem, vyjádřeným v geometrickém plánu

spojnicí mezi body 256-12 a 257-6, jsou dvě hřiště; pod jedním z nich je

vybudována odpadní jímka.

Odvolací soud (shodně se soudem prvního stupně) dospěl k závěru, že tu pouze

pozemek parc. č. 902/61, jenž byl oddělen geometrickým plánem z 25. 11. 2005

(zpracovaným Ing. E. S.), tvoří v tomto případě plochu nezbytnou v

odpovídajícím rozsahu k provozu „Hořovické chaty“. Uvedeným plánem byl vymezen

zároveň obsah i rozsah zřízeného věcného břemene, které bylo nutno zřídit

analogicky podle § 9 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb.; věcné břemeno tu spočívá

v právu umístit žumpu na pozemku a v právu přístupu a příjezdu pro odvoz

splaškového odpadu ze žumpy. Další užívání vydaného pozemku bude mít účastnice

řízení Ing. A. C. T. zajištěno nájemním vztahem vzniklým přímo ze zákona co do

pozemku. Ideální díl sporného pozemku, připadajícího na žalobce J. Z. P.

(ohledně něhož zůstal rozsudek soudu prvního stupně v právní moci) zůstává ve

vlastnictví povinné osoby, tj. Ing. A. C. T.

Odvolací soud proto potvrdil rozsudek soudu prvního stupně podle ustanovení §

219 občanského soudního řádu (včetně výroků o nákladech řízení před soudem

prvního stupně).

O nákladech odvolacího řízení bylo odvolacím soudem rozhodnuto a poukazem na

ustanovení § 224 odst. 1, § 142 odst. 1, § 148, § 150 a § 151 odst. 1

občanského soudního řádu.

Rozsudek odvolacího soudu byl dne 31. 7. 2009 doručen advokátu, který v řízení

zastupoval účastnici řízení Ing. C. T., a dovolání ze strany této dovolatelky

bylo dne 30. 9. 2009 podáno u Okresního soudu v Příbrami, tedy ve lhůtě

stanovené v § 240 odst. 1 občanského soudního řádu. Uvedená dovolatelka

navrhovala, aby dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu a aby mu věc

byla vrácena k dalšímu řízení. Uváděná dovolatelka měla za to, že je její

dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního

řádu; jako dovolací důvody dovolatelka uplatňovala, že řízení v této právní

věci je postiženo vadou, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§

241a odst. 2 písm. a/ občanského soudního řádu) a že rozhodnutí odvolacího

soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm. b/

občanského soudního řádu).

Uvedená dovolatelka vytýkala, že v celém řízení byla posuzována otázka

oprávněnosti k vydání pozemku a otázka zastavěnosti pozemku v kontextu s

ustanovením § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 229/1991 Sb., avšak ani soud

prvního stupně, ani odvolací soud a ani dovolací soud nezkoumal, zda vymezení

zřízeného věcného břemene ve prospěch vlastníka budovy č. e. 57 v Ch. a

vymezení rozdělení sporného pozemku na pozemky parc. č. 902/51 a parc. č.

902/61 v katastrálním území Č. je dostatečné a vhodné. „I když byl rozsudek

soudu prvního stupně vzat za správný z hlediska posouzení otázky vydání

pozemku, bylo tu nutno ještě zkoumat otázku jak pozemek vydat, respektive co

vydat nebo nevydat“.

V řízení nebyla podle názoru dovolatelky, ani plně objasněna otázka, kdo a proč

je tu účastníkem řízení a jakým způsobem bylo rozhodnuto o jím uplatněném

nároku. To se týkalo zejména žalobkyně O. V.-V., ale také žalobců M. Z. P. i J.

Z. před pozemkovým úřadem, ale nikoli tohoto soudního řízení; nebylo také

uvedeno, kdo byl právním nástupcem žalobce Ing. L. Z. P., který zemřel v

průběhu řízení. Nevysvětlena v plném rozsahu zůstala otázka určení

spoluvlastnických podílů žalobců; např. J. V., jako jediný právní nástupce po

původním spoluvlastníkovi, není rozhodnutí soudu vůbec určena spoluvlastníkem

předmětného pozemku. Podle názoru dovolatelky tedy rozsudek odvolacího soudu

není přezkoumatelný ani co do okruhu účastníků řízení a ani co do rozsahu

soudem určených spoluvlastnických podílů.

Podle názoru uvedené dovolatelky soud svým rozhodnutím o zřízení věcného

břemene vytvořil stav, kterým sice byl návštěvníkům „Hořovické chaty“ umožněn

přístup do chaty (nikoliv však potřebný počet parkovacích míst), avšak není tu

již dána možnost poskytovat rekreantům jakékoliv zázemí, a proto se objekt

uvedené chaty stává k rekreaci naprosto nezpůsobilý (nehledě dále na potřebu

přístupu ke stavbě za účelem provedení oprav a údržby stavby a také na potřebu

prostoru okolo chaty potřebného z hlediska protipožární ochrany.

Podle názoru dovolatelky zásadním důkazem pro rozhodování soudů v této právní

věci byl znalecký posudek Ing. S., avšak sama tato znalkyně konstatovala, že se

při zpracování posudku nezabývala všemi rozhodnými okolnostmi , neboť by to

bylo nad rámec zadání, jež dostala od soudu. Znalkyně Ing. Soukupová má

specializaci v oboru geodézie a kartografie, avšak pro vypracování posudku v

této právní věci by měla mít specializaci : stavebnictví – urbanismus občanské

stavby. Dovolatelka má tedy za to, že na takovémto rozsudku se nedá postavit

rozhodnutí soudu v této věci samé. Naproti tomu z posudku znalce Ing. arch.

Jaroslava Nováka, CSc., který měl soud rovněž k dispozici, vyplývalo, že

dělitelnost pozemku parc. č. 902/51 v katastrálním území Č. není možná.

Uvedená dovolatelka je rovněž přesvědčena, že soud v této právní věci si

nesprávně vyložil a aplikoval ustanovení § 9odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb.

Dovolatelka je oproti názoru soudu přesvědčena o tom, že toto ustanovení mělo

být v daném případě aplikováno a vyloženo tak, že věcné břemeno v rozsahu k

celému vydávanému pozemku mělo spočívat v právu volného příchodu, odchodu,

příjezdu, odjezdu, stání vozidel a jejich pohybu ve prospěch vlastníka

„Hořovické chaty“ a jejich uživatelů.

Pouze tímto způsobem by byl zachován zájem na dalším provozování „Hořovické

chaty“, jako rekreačního objektu pro hromadnou i individuální rekreaci na této

chatě, umístěné ve slapské oblasti (tj. jedné z nejvýznamnějších rekreačních

oblastí v ČR), a na urbanistickém plánu celé oblasti v souladu s veřejným

zájmem, když tu jde u všech sousedících pozemků a u staveb na nich stojících o

nemovitosti, u kterých je vyloučeno jejich využití k zemědělské činnosti, neboť

tu jde o rekreační oblast, ohledně níž je veřejný zájem na tom, aby tento

charakter oblasti byl i nadále zachován. Soud však svým rozhodnutím v daném

případě sice zajistil návštěvníkům „Hořovické chaty“ přístup do stavby, avšak

dovolatelka není již schopna poskytovat rekreantům jakékoliv zázemí, a proto se

objekt této chaty stává k rekreaci nezpůsobilým.

Rozsudek odvolacího soudu z 25. 6. 2009 (sp. zn. 28 Co 622/2006 Krajského soudu

v Praze) byl dne 31. 7. 2009 doručen i advokátu, který v řízení zastupoval

Družstvo pro rekreační bydlení v Praze 5 a dovolání ze strany tohoto účastníka

řízení bylo dne 30. 9. 2009 podáno u Okresního soudu v Příbrami, tedy ve lhůtě

stanovené v § 240 odst. 1 občanského soudního řádu. Uvedený dovolatel

navrhoval, aby dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu, a aby věc byla

vrácena k dalšímu řízení a k novému rozhodnutí zejména k novému vymezení

zřízeného věcného břemene. Uvedený dovolatel má za to, že je jeho dovolání

přípustné a z obsahu tohoto dovolání vyplývalo, že jako dovolací důvod bylo

dovolatelem uplatňováno, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném

právním posouzení věci.

Podle názoru uvedeného dovolatele pozemky, o něž jde v tomto řízení, slouží už

dlouhá léta k rekreaci a nejsou zcela zřejmě pozemky zemědělskými a nesplňují

zásadní podmínky zákona o půdě. Dovolávající se družstvo pro rekreační bydlení

má zájem na tom, aby tyto pozemky sloužily k zajištění rekreace pro návštěvníky

„Hořovické chaty“, kterou uvedené pozemky obklopují. Dovolatel má za to, že při

vymezení zřízeného věcného břemene nebyla respektována kritéria podle

ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 220/1001 Sb. (zejména pokud jde o

výklad pojmů nezbytná nutnost a bezprostřední souvislost ohledně uváděných

pozemků). Dovolatel má totiž na rozdíl od soudů obou stupňů, které rozhodovaly

v této právní věci za to, že měly svými rozhodnutími zřídit věcné břemeno

užívání celého pozemku nebo jeho podstatné části. Soudy obou stupňů svým

rozhodnutím o zřízení věcného břemene tu sice zajistily přístup návštěvníkům

„Hořovické chaty“, ale za existence tohoto omezeného věcného břemene majitelka

chaty není schopna poskytovat rekreantům jakékoliv zázemí, a to ani zdravým

rekreantům, ani invalidním návštěvníkům, a proto se jí vlastněný objekt stává

nezpůsobilým k poskytování rekreace; mělo by se tedy dojít k odlišnému vymezení

objektivních kritérií k provozování uvedené stavby pro rekreaci. Soudy se tu

měly zabývat i právními předpisy platnými v době kolaudace Hořovické chaty a

kterými právními předpisy se uvedená stavba v době její výstavby řídila a jaké

podmínky byly v kolaudačním rozhodnutí vytyčeny k její existenci a zda tedy

nyní provedené vymezení zřizovaného věcného břemene splňuje tyto dříve

stanovené podmínky pro provoz chaty. Je třeba ovšem brát zřetel i na nyní

platnou vyhlášku č. 137/1998 Sb., aby bylo u stavby dříve kolaudované posouzeno

i to, zda je současný faktický stav stavby v souladu i s nyní platnými právními

předpisy, a to zejména co do výkladu pojmu nezbytné nutnosti k provozu stavby.

Při aplikaci ustanovení § 9 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb. na daný případ

nebylo přihlíženo v daném případě, podle názoru dovolávajícího se družstva, k

tomu, co tu při zřízení věcného břemene je třeba k ochraně životního prostředí

nebo důležitých zájmů jiných vlastníků. Dovolávající se družstvo pro rekreační

bydlení má za to, že věcné břemeno podle zákona č. 229/1991 Sb. může soud

zřídit i v případech, kdy tu není sice nezbytně nutné k provozu stavby, ale je

to nezbytné třeba k ochraně důležitých zájmů vlastníků okolních nemovitostí,

dotčených restitučními nároky. I v daném případě měly tedy soudy zřídit věcné

břemeno v rozsahu k celému vydávanému pozemku, spočívající v právu volného

příchodu, odchodu, odjezdu, stání vozidel a jejich pohybu ve prospěch vlastníka

stavby (Hořovické chaty), jakož i uživatelů této stavby, a to v rozsahu

odpovídajícím využití chaty jako rekreačního objektu pro hromadnou i

individuální rekreaci. V tomto smyslu se dovolávající se družstvo pro rekreační

bydlení ztotožnilo s důvody uváděnými v dovolání účastnice řízení Ing. A. C. T.

(která rovněž ve svém vyjádření ze 16. 12. 2009 uvedla, že s dovoláním

uvedeného družstva pro rekreační bydlení souhlasí).

Ve vyjádření účastníka řízení Pozemkového fondu ČR k uvedeným dovoláním

dovolatelů bylo uvedeno pouze, že se ponechává posouzení těchto podaných

dovolání na úvaze dovolacího soudu.

Ve vyjádření žalobců Ing. J. Z., Ing. C. Z., L. B., Š. R., MUDr. M. G., Ing. J.

V., MUDr. O. P., RNDr. M. V., Z. K., Ing. A. B., D. F., Ing. L. Z., Ing. J. Z.

P., Ing. O. V. V. a Ing. J. Z. P. k dovolání dovolatelů bylo uvedeno, že

žalobci pokládají rozsudek odvolacího soudu z 25. 6. 2009 (sp. zn. 28 Co

622/2006 Krajského soudu v Praze) za správný. Dovolání podaná v této právní

věci pokládají žalobci za neodpovídající tomu, že soudy v tomto případě

provedly dokazování vyčerpávajícím způsobem a také právní zhodnocení věci soudy

obou stupňů je správné. Odvolací soud, podle názoru žalobců, tu správně

aplikoval ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 229/1991 Sb., a to i z

hlediska dovolateli připomínaných kritérií „bezprostřední souvislosti a

nezbytné nutnosti“. Žalobcům se jeví samozřejmé, že dovolatelce Ing. A. C. T.

by se hodilo, pokud kolem své Hořovické chaty měla větší plochu pozemku k

užívání, ovšem nelze věc takto hodnotit jen z pohledu jedné strany“ právního

vztahu.

Přípustnost dovolání dovolatelů bylo tu třeba posoudit podle ustanovení § 237

odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu, podle něhož je přípustné dovolání i

proti rozsudku odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek soudu prvního

stupně, jestliže ovšem dovolací soud dospěje k závěru, že dovolání napadené

rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam.

Podle ustanovení § 237 odst. 3 občanského soudního řádu má rozhodnutí

odvolacího soudu po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní

otázku, která dosud nebyla vyřešena v rozhodování dovolacího soudu, nebo právní

otázku, která je rozhodována rozdílně odvolacími soudy nebo dovolacím soudem,

anebo řešil-li odvolací soud svým rozhodnutím některou právní otázku v rozporu

s hmotným právem.

V daném případě nevyplývalo z obsahu soudního spisu (sp. zn. 7 C 18/2004

Okresního soudu v Příbrami), že by odvolací soud svým rozsudkem z 25. 6. 2009

(sp. zn. 28 Co 622/2006 Krajského soudu v Praze) řešil některou právní otázku,

která by v některém konkrétním případě byla rozhodována rozdílně odvolacími

soudy nebo dovolacím soudem. V řízení o dovolání bylo třeba ještě posoudit, zda

tu odvolací soud svým rozsudkem, proti němuž směřuje dovolání dovolatelů, řešil

některou právní otázku v rozporu s hmotným právem, popřípadě právní otázku,

která by dosud nebyla vyřešena v rozhodování dovolacího soudu.

Odvolací soud posuzoval projednávanou právní věc (jak uváděl v odůvodnění svého

rozsudku z 25. 6. 2009, na str. 5-7) zejména podle ustanovení § 11 odst. 1

písm. c), § 9 odst. 5 a § 22 odst. 8 zákona č. 229/1991 Sb.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 229/1991 Sb. pozemky nebo

jejich části nelze podle tohoto zákona oprávněné osobě vydat i v případě, kdy

pozemek byl po přechodu nebo převodu do vlastnictví státu nebo jiné právnické

osobě zastavěn; pozemek lze vydat nebrání-li stavba zemědělskému nebo lesnímu

využití pozemku nebo jedná-li se o stavbu movitou nebo dočasnou, nebo

jednoduchou nebo drobnou anebo o stavbu pod povrchem země.

V nálezu Ústavního soudu ČR z 23. 10. 2003, I. ÚS 754/01 (uveřejněném pod č.

123 ve svazku 31 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR) bylo zdůrazněno,

že zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému

zemědělskému majetku, sleduje v první řadě ten cíl, aby byl původní majetek

oprávněným osobám reálně vydán. Pouze výjimečně, jsou-li beze všech pochybností

splněny předpoklady stanovené tímto zákonem v § 11, pozemky vydat nelze. Byl-li

pozemek po převodu přechodu do vlastnictví státu zastavěn, uvádí zákon č.

2291/1991 Sb. v § 11 odst. 1 písm. c) celkem šest rozdílných výjimek, za

jejichž splnění lze i zastavěný pozemek vydat. Dané ustanovení nelze

interpretovat příliš extenzívně a dovozovat, že jde-li o „ucelený“ rekreační

areál nelze jej vydat a zahrnout sem veškeré plochy jej tvořící.

Zastavěním pozemku ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona č.

229/1991 Sb. je třeba rozumět zastavění pozemku trvalou stavbou (jež je tu

stavbou hlavní), která má povahu nemovitosti a která má za následek trvalou

změnu využití pozemku (viz rozhodnutí uveřejněné pod č. 70/1994 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek, vydávané Nejvyšším soudem).

Podle ustanovení § 9 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb. pokud je toho nezbytně

třeba, může pozemkový úřad zřídit nebo zrušit na převáděné nemovitosti věcné

břemeno, případně uložit jiné opatření k ochraně životního prostředí nebo

důležitých zájmů jiných vlastníků. Z obsahu a znění uvedeného ustanovení lze

dovozovat, že věcné břemeno lze zřídit tehdy, kdy důležitý zájem oprávněné

osoby a vlastníka nelze uspokojit jinak. Je také zřejmě třeba v rozhodnutí o

věcném břemenu specifikovat jeho obsah a rozsah a zatíženou nemovitost, jakož i

osobu oprávněnou a povinnou (k těmto závěrům dospěly již ve svých rozhodnutích,

evidovaných dovolacím soudem, např. Krajských soud v Praze pod sp. zn. 13 Co

313/93 a Krajský soud v Brně pod sp. zn. 30 Ca 97/92).

Občanský zákoník ohledně vzniku věcných břemen stanoví mimo jiné, že vznikají

také rozhodnutím příslušných orgánů a ze zákona (§ 151o odst. 1). Ohledně

zániku věcných břemen dochází k němu také rozhodnutím příslušného orgánu nebo

ze zákona (§ 151p občanského zákoníku); občanský zákoník poukazuje i na takové

změny, že věc již nemůže sloužit potřebám oprávněné osoby nebo prospěšnějšímu

užívání nemovitosti (§ 151p odst. 2 občanského zákoníku), jakož i na případy,

při nichž vznikne změnou poměrů hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou

oprávněného z tohoto břemene (což může podle § 151p odst. 3 občanského zákoníku

vést k rozhodnutí soudu o omezení nebo zrušení věcného břemene za přiměřenou

náhradu).

Podle ustanovení § 22 odst. 8 zákona č. 229/1991 Sb. je-li na pozemku vlastníka

stavba ve vlastnictví jiné právnické osoby, pak je tu dána i možnost, aby

vlastník pozemku na návrh vlastníka stavby pronajal zastavěný pozemek vlastníku

budovy nebo stavby bez možnosti výpovědi; nájemce tu má i předkupní právo k

pozemku.

Z uvedených ustanovení právních předpisů a z citovaných právních závěrů z

judikatury soudů vycházel dovolací soud i v daném případě. Zároveň však musel

dovolací soud konstatovat, že tatáž ustanovení právních předpisů i tytéž právní

závěry měl na zřeteli (bez odchýlení se od nich) i odvolací soud ve svém

rozsudku z 25. 6. 2009 (sp. zn. 28 Co 622/2006 Krajského soudu v Praze), proti

němuž směřuje dovolání obou uvedených dovolatelů. Nemohl tedy dovolací soud tu

dospět přesvědčivě k závěru, že by odvolací soud svým rozsudkem řešil některou

právní otázku v rozporu s hmotným právem nebo právní otázku, která by dosud

nebyla vyřešena v rozhodování dovolacího soudu (s přihlížením i k právním

závěrům Ústavního soudu ČR, jimiž jsou obecné soudy vázány). A protože odvolací

soud neřešil, jak již bylo uvedeno, ani právní otázku, která by byla

rozhodována rozdílně odvolacími soudy nebo dovolacím soudem, nebylo možné

shledat u dovolání dovolatelů zákonné předpoklady přípustnosti dovolání

stanovené v § 237 odst. 1 písm. c) a odst. 3 občanského soudního řádu, ale ani

v některém jiném ustanovení občanského soudního řádu, upravujícím přípustnost

dovolání proti pravomocným rozhodnutím odvolacích soudů.

Přikročil proto dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c)

občanského soudního řádu k odmítnutí dovolání dovolatelů, a to jako dovolání

nepřípustných.

Dovolatelé nebyli v řízení o dovolání úspěšní a pokud jde o náklady vynaložené

žalobci na vyjádření k dovolání dovolatelů, použil tu dovolací soud ve smyslu

ustanovení § 243b odst. 5 a § 224 občanského soudního řádu ustanovení § 150

tohoto právního předpisu, umožňujícího nepřiznání náhrady nákladů řízení i v

řízení úspěšnému účastníku a náhradu těchto nákladů, vynaložených na již

zmíněné vyjádření k dovolání, žalobcům nepřiznal; dovolací soud tu přihlížel

jednak k právní povaze projednávané právní věci a jednak i k obsahu uváděného

vyjádření k dovoláním, rekapitulujícímu v podstatě to, co již bylo žalobci

uplatněno v řízení před soudy obou stupňů.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského

soudního řádu.

V Brně dne 16. února 2011

JUDr. Josef Rakovský, v. r.

předseda senátu