Nejvyšší soud Usnesení občanské

28 Cdo 4983/2008

ze dne 2009-01-06
ECLI:CZ:NS:2009:28.CDO.4983.2008.1

28 Cdo 4983/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a

soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., o dovolání

dovolatele J. A. H., zastoupeného advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v

Ústí nad Labem z 28. 4. 2008, sp. zn. 10 Co 982/2007, vydanému v právní věci

vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 16 C 10/2007 (žalobce J. A.

H., zastoupeného advokátem, proti žalované České republice – Úřadu pro

zastupování státu ve věcech majetkových, o určení předmětu ležící

pozůstalosti), takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o

dovolání.

O žalobě žalobce, podané u soudu 22. 2. 2006, domáhajícího se určení, že

pozemky v katastrálních územích L., P., K., (v žalobě konkretizované) tvoří

ležící pozůstalost po J. J. H., byla rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu v

Litoměřicích ze 17. 5. 2007, č. j. 16 C 10/2006-203, uvedenou žalobu

zamítajícím. Bylo také rozhodnuto o nákladech řízení, a to tak, že žádný z

účastníků řízení nemá právo na jejich náhradu.

O odvolání žalobce proti uvedenému rozsudku soudu prvního stupně bylo

rozhodnuto rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem z 28. 4. 2008, sp. zn. 10

Co 982/2007. Tímto rozsudkem odvolacího soudu byl rozsudek Okresního soudu v

Litoměřicích ze 17. 5. 2007, č. j. 16 C 10/2006-203, potvrzen „s tou změnou, že

se zamítá také návrh na určení, že pozemek parc. č. 406/1 v katastrálním území

K. tvoří ležící substituční pozůstalost po J. J. H. Bylo rovněž rozhodnuto, že

žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

V odůvodnění rozsudku odvolacího soudu bylo uvedeno, že dovolání dovolatele

nebylo po přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu i řízení, které mu

předcházelo, shledáno důvodným.

Odvolací soud konstatoval, že žalobce v řízení tvrdil, že jeho prababička T. H.

pořídila v roce 1894 závěť, kterou veškerý v závěti specifikovaný majetek

odkázala svému synovi J. J. H. a zároveň zřídila k tomuto majetku svěřenecké

náhradnictví podle obecného zákoníku občanského z roku 1811, jímž omezila

dispoziční právo dědice J. J. H. a určila druhého a třetího ustanoveného

dědice, kteří měli dědictví nabýt v případě smrti dědice, a těmito dědici měli

být B. H. a J. A. H. B. H. (otec žalobce J. A. H.) se prohlášením z 25. 3.

1943 výslovně vzdal všech práv vyplývajících ze závěti T. H. B. H. (otec

žalobce J. A. H.) se prohlášením z 25. 3. 1943 výslovně vzdal všech práv

vyplývajících ze závěti T. H. Žalobce J. A. H. podal po smrti J. J. H. dědickou

přihlášku a bylo mu tehdejším Německým obvodovým soudem ze dne 2. 5. 1945

postoupeno opatrování a užívání pozůstalosti. Žalobce dovozoval, že v řízení o

dědictví nemůže tu být rozhodnuto o dědictví bez určení soudním rozhodnutím o

tom, které nemovitosti tvoří ležící pozůstalost J. J. H., takže žalobce je

přesvědčen, že má naléhavý právní zájem na požadovaném určení v tomto soudním

řízení na podkladě jeho určovací žaloby. Odvolací soud zároveň konstatoval, že

žalovaný naproti tomu v řízení uváděl, že nemovitosti v žalobě žal.obce uvedené

byly konfiskovány podle dekretu č. 12/1945 Sb. a této konfiskaci podléhala i

ležící substituční pozůstalost, uváděná v žalobě žalobce, takže žalobce svou

určovací žalobou obchází restituční předpisy týkající se majetku konfiskovaného

podle dekretu č. 12/1945 Sb.

Odvolací soud poukazoval na to, že občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) ve

svém ustanovení § 859 odst. 2 stanovil, že dnem1. 4. 1964 zanikají všechna

omezení vyplývající ze svěřenského náhradnictví, takže je tu vyloučen i z

tohoto hlediska naléhavý právní zájem žalobce na určení vlastnictví

vyplývajícího ze zaniklého institutu svěřenského náhradnictví.

Odvolací soud tedy dospěl k výslednému právnímu závěru, že na straně žalobce

není dán naléhavý právní zájem (§ 80 písm. c/ občanského soudního řádu) na

požadovaném určení; určovací žaloba tu postrádá preventivní povahu a obchází

restituční předpisy.

Odvolací soud proto potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, jímž byla žaloba

žalobce zamítnuta, s tím, že „napravil nedopatření ve výroku odvoláním

napadeného rozsudku (v němž bylo uvedeno označení parcely č. 406/1 místo

parcely č. 404/1 v katastrálním území K.“). O náhradě nákladů řízení o odvolání

rozhodl odvolací soud s poukazem na ustanovení § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1

občanského soudního řádu.

Rozsudek odvolacího soudu byl doručen dne 2. 7. 2008 advokátu, který žalobce v

řízení zastupoval, a dovolání ze strany žalobce bylo dne 26. 8. 2008 předáno na

poště k doručení Okresnímu soudu v Litoměřicích, tedy ve lhůtě stanovené v §

240 odst. 1 občanského soudního řádu.

Dovolatel navrhoval, aby dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu i

rozsudek soudu prvního stupně a aby věc byla vrácena k dalšímu řízení.

Dovolatel měl za to, že je jeho dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst.

1 písm. c) občanského soudního řádu, protože tu jde o řešení právní otázky

odvolacím soudem v rozporu s hmotným právem. Jako dovolací důvod dovolatel

uplatňoval, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním

posouzení věci.

Dovolatel především uplatňoval, že by před rozhodnutím dovolacího soudu o jeho

dovolání měla být Soudnímu dvoru v Luxemburku předložena k projednání předběžná

otázka v tomto znění: „Je odmítání určení existence ležící pozůstalosti,

přesto, že je prokazatelné, že právní předchůdce České republiky (konkrétně

Československá republika) se chopí v roce 1945 majetku patřícího do ležící

pozůstalosti po J. J. H. bez řádného a pravomocného nabývacího titulu,

nedovolenou obstrukcí, respektive zastřeným omezováním volného pohybu kapitálu

a svévolnou diskriminací, činěným v rozporu s komunitárním právem, konkrétně

porušujícím článek 56 a článek 43 Smlouvy o Evropských společenství?“.

Dovolatel pokazoval na to, že odvolací soud vyřešil v rozporu s hmotným právem

(v rozporu s ustanovením § 859 odst. 2 a § 473 občanského zákoníku i v rozporu

s ustanoveními § 727 - § 734 obecného zákoníku občanského z roku 1811) otázku,

zda se dovolatel může domáhat určení ležící pozůstalosti po J. J. H.. Dovolatel

vytýká odvolacímu soudu, že si nesprávně vykládá ustanovení § 859 odst. 2

občanského zákoníku tak, že ruší omezení vyplývající pro přední dědice z

ustanovení § 613 obecného zákoníku občanského zákoníku z roku 1811, ale z

dědění pozůstalostního jmění vylučuje také náhradního dědice, tj. v daném

případě dovolatele. Dovolatel naproti tomu požaduje dokončení dědického řízení

po zůstaviteli. S ohledem na svěřenské náhradnictví za zůstavitelku T. H.,

která zemřela 12. 3. 1895, tedy za účinnosti obecného zákoníku občanského z

roku 1811, v souladu s ustanovením § 859 odst. 2 občanského zákoníku vyplývá,

že ustanovený náhradní dědic (fideikomisář) je tu dědicem i po 31. 3. 1964, ale

přední dědic už napříště není omezen ustanovením § 613 obecného zákoníku

občanského z roku 1811. V daném případě to znamená, že pokud by J. H. žil ještě

před 1. 4. 1964, mohl by s nabytou pozůstalostí volně disponovat a tím i

fideikomisární substituci de facto zmařit. Ve smyslu ustanovení § 859 odst. 2

občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb.) dovolatel J. A. H. je napříště

dědicem zůstavitelky T. H., ale dědí jen to, co po smrti předního dědice (z

pozůstalosti jím nabyté děděním) po zůstavitelce zbylo, a jen tehdy, jestliže

něco zbylo.

Dovolatel také tvrdí, že rozhodnutí odvolacího soudu z 28. 4. 2008 (sp. zn. 10

Co 982/2007) je v rozporu i s ustanoveními § 727 - § 734 obecného zákoníku

občanského a případně i s ustanovením § 473 občanského zákoníku. Podle

ustanovení § 727 obecného zákoníku občanského z roku 1811 nastane posloupnost

podle tohoto zákona také tehdy, jestliže zůstavitel nezanechal platné poslední

pořízení. Podle ustanovení § 732 obecného zákoníku občanského měl-li zůstavitel

z manželství děti prvního stupně, připadne jim celé dědictví, ať se narodily

za života zůstavitele nebo po jeho smrti. Přečkal-li dědic zůstavitele,

přechází dědické právo na jeho dědice i před tím, než se dědictví ujal, jakož i

jiná volně zděditelná práva, jestli jinak už nezaniklo zřeknutím se nebo jiným

způsobem. Neaplikoval-li odvolací soud uvedená ustanovení obecného zákoníku

občanského, ač tak za dané situace měl, vyřešil otázku naléhavého právního

zájmu v rozporu s hmotným právem. Podle názoru dovolatele tedy odvolací soud

chybným výkladem ustanovení § 859 odst. 2 občanského zákoníku s opomenutím

aplikace příslušných ustanovení obecného zákoníku občanského z roku 1811

znemožnil v daném případě dokončení dědického řízení po J. J. H., když jedině

pravomocný rozsudek soudu o tom, že zde existuje majetek tvořící ležící

pozůstalost po tomto zůstaviteli, je způsobilým podkladem pro dokončení

dědického řízení, aniž by bylo postaveno na jisto, zda majetek tvořící ležící

pozůstalost skutečně existuje či nikoli.

Podle názoru dovolatele je žaloba o určení ležící pozůstalosti zvláštním druhem

žaloby o určení, která se v určitých aspektech odlišuje od žaloby o určení v

obecném pojetí; „skutečnost, že žaloba na určení ležící pozůstalosti neplní

preventivní funkci, vyplývá z jejího zcela specifického účelu a nemůže tak být

překážkou existence naléhavého právního zájmu na požadovaném určení.“ Jediným

účelem žaloby o určení vlastnictví, stejně jako žaloby o určení pozůstalosti,

je získání podkladů pro projednání dědictví před dědickým soudem, kterému

chybějí důkazy o tom, zda konkrétní majetek patří do dědictví či nikoliv. Soud

rozhodující o žalobě na určení ležící pozůstalosti zkoumá, zda v mezidobí od

smrti zůstavitele do rozhodnutí soudu nenastala právní skutečnost, na základě

které by vlastnické právo k zůstavitelovu majetku získal někdo jiný; i žaloba o

určení ležící pozůstalosti je podkladem rozhodnutí dědického soudu a neklade si

za cíl dosažení takové úpravy vztahů účastníků, která by byla zárukou odvrácení

jejich dalších sporů. Dovolatel uváděl, že se v daném případě žalobce žalobou o

určení ležící pozůstalosti domáhal, aby jeho dědickému právo byla v této právní

věci poskytnuta ochrana tím, že jeho věc bude meritorně projednána. Žaloba o

určení je tu jediným prostředkem, kterým se může žalobce domoci ochrany svého

dědického práva; je také nepochybně u žalobce dán naléhavý právní zájem žalobce

na požadovaném určení.

Dovolatel odmítá závěr odvolacího soudu, že v daném případě žalobce svou

určovací žalobou a svým postupem obchází restituční předpisy, třebaže se v

tomto řízení nedomáhá ochrany svého vlastnického práva, nýbrž ochrany svého

dědického práva.

Dovolatel je posléze toho názoru, že „jeho právní věc není jen sporem o

občanské právo ve smyslu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních

svobod, ale je také sporem obsahujícím komunitární prvek. Proto dovolatel

navrhuje, aby dovolací soud předložil Soudnímu dvoru v Luxemburku k řešení

předběžnou otázku ve shora již uvedeném znění.

Ve vyjádření žalované České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech

majetkových k dovolání žalobce bylo uvedeno, že by tomuto dovolání nemělo být

vyhověno. Žalovaný se plně ztotožňuje s rozhodnutím odvolacího soudu i soudu

prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o zamítnutí žaloby z důvodu nedostatku

naléhavého právního zájmu na požadovaném určení; není tu dána preventivní

funkce určovací žaloby, když tu jde o práva neexistují již déle než 60 let. V

daném případě ležící pozůstalost, na kterou žalobce poukazuje, byla ještě před

skončením dědického řízení (tj. před odevzdáním dědictví dědicům) řádně

konfiskována podle dekretu č. 12/1945 Sb.; šlo tu o zemědělské nemovitosti,

náležející původně do H. panství. Žalobce v minulosti se neúspěšně domáhal

restituce v řízení u P. ú. v L. (pod č. j. 72-487/5016/93-4134) i v řízení u

Okresního soudu v Lounech (pod sp. zn. 9 C 529/92); žalobce nedosáhl vydání

nemovitostí v katastrálních územích L., P., K., P., B., H., B., C., R., V., N.,

P. a L. Z toho vyplývá, že žalobce se svou žalobou o určení ležící pozůstalosti

pokouší obejít restituční zákonodárství. Pokud dovolatel navrhl předložení

předběžné otázky k posouzení Soudnímu dvoru v Lucembursku, je třeba mít na

zřeteli, že tu nebyla posuzována věc sama (kdy a jak nabyl stát předmětné

nemovitosti), nýbrž byla posuzována existence naléhavého právního zájmu na

požadovaném určení.

Přípustnost dovolání dovolatele v daném případě bylo třeba posoudit podle

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu, podle něhož je

přípustné dovolání i proti rozsudku odvolacího soudu, jímž byl potvrzen

rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé, jestliže ovšem dovolací soud

dospěje k závěru, že rozhodnutí odvolacího soudu, napadené dovoláním, má po

právní stránce zásadní význam.

Podle ustanovení § 237 odst. 3 občanského soudního řádu na rozhodnutí

odvolacího soudu po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní

otázku, která je rozhodována rozdílně odvolacími soudy nebo dovolacím soudem,

anebo řešil-li odvolací soud svým rozhodnutím, napadeným dovoláním, některou

právní otázky v rozporu s hmotným právem.

V daném případě nevyplývalo z obsahu soudního spisu (sp. zn. 16 C 10/2006

Okresního soudu v Litoměřicích, že by Krajský soud v Ústí nad Labem svým

rozsudkem z 28. 4. 2008 (sp. zn. 10 Co 982/2007) řešil některou právní otázku,

která je v současné době (zejména v uplynulých letech 2006, 2007 a 2008)

rozhodována rozdílně odvolacími soudy nebo dovolacím soudem. V řízení o

dovolání bylo třeba ještě posoudit, zda tu odvolací soud řešil svým

rozhodnutím, napadeným dovoláním dovolatele, některou právní otázku, která by

dosud nebyla vyřešena v rozhodování dovolacího soudu, popřípadě některou právní

otázku v rozporu s hmotným právem.

Odvolací soud posuzoval projednávanou právní věc zejména podle

ustanovení § 80 písm. c) občanského soudního řádu v souvislosti s ustanovením §

859 odst. 2 občanského soudního řádu a s ustanoveními dekretu č. 12/1945 Sb., o

konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku N., M., jakož i nepřátel

českého a slovenského národa.

Podle ustanovení § 80 písm. c) občanského soudního řádu lze žalobou (návrhem na

zahájení řízení) uplatnit, aby bylo rozhodnuti i o určení, zda tu právní vztah

nebo právo je či není, je-li na tom naléhavý právní zájem.

Podle ustanovení § 859 odst. 2 občanského zákoníku zanikají dnem 1. 4. 1964

všechna omezení vyplývající ze svěřenského náhradnictví (viz § 604 a násl.

obecného zákoníku občanského, vyhlášeného pod č. 964/1811 Sbírky zákonů a

nařízení, zrušený pak zákony č. 141/1950 Sb. a č. 65/1965 Sb.).

V této právní věci se soudy obou stupňů musely zabývat závažnou právní otázkou,

a to jak posuzovat žalobu o určení práva nebo právního vztahu (ve smyslu

ustanovení § 80 písm. c/ občanského soudního řádu) ohledně nároku, který svým

obsahem a právní povahou souvisí s nároky upravenými předpisem restituční

povahy, jenž je ve vztahu k obecným předpisem o určení a ochraně vlastnického

práva (nevyjímaje jeho přechodu na právní nástupce, především dědice) předpisem

speciálním.

Nejvyšší soud se k této právní otázce vyslovil v rozsudku velkého senátu

občanskoprávního kolegia (viz § 19 zákona č. 6/2002 Sb.) z 11. 9. 2003, sp. zn.

22 Cdo 1222/2001, a zaujal právní názor, že oprávněná osoba, jejíž nemovitost

převzal stát v rozhodné době (podle restitučních předpisů) i bez právního

důvodu, nemůže se domáhat ochrany práva podle ustanovení občanského zákoníku

(např. podle § 126 tohoto zákoníku) a ani formou určení práva či právního

vztahu podle ustanovení § 80 písm. c) občanského soudního řádu, mohla-li

uplatnit nárok podle ustanovení právního předpisu restituční povahy (případně

jej i bezúspěšně podle restitučního předpisu uplatnila).

Zásadní výklad k uvedené právní otázce byl pak podán ve stanovisku pléna

Ústavního soudu ČR z 1. 11. 2005, Pl.ÚS – st. 21/05, ve věci žalob o určení

vlastnického ve vztahu k uplatnění práva podle restitučních předpisů,

uveřejněném sdělením č. 477/2005 Sb. (v částce 166 Sbírky zákonů, ročník 2005):

„Žalobou o určení vlastnického práva nelze obcházet smysl a účel restitučního

zákonodárství. Nelze se účinně domáhat podle obecných předpisů ani ochrany

vlastnického práva, k jehož zániku došlo před 25. 2. 1948 a zvláštní restituční

předpis nestanovil způsob zmírnění nebo nápravy této majetkové újmy“. V

odůvodnění tohoto stanoviska bylo ještě i uvedeno, že restituční zákony

vyloučily možnost uplatnit právo k majetku, který získal stát konfiskacemi,

znárodněním a dalšími majetkovými opatřeními, podle obecných předpisů, když

úprava podle restitučních předpisů je speciální úpravou k předpisům obecným.

Rovněž tu bylo uvedeno, že konfiskace podle dekretů č. 12/1945 Sb. a č.

108/1945 Sb. byla zákonným aktem, který nelze posuzovat z hlediska na něj

navazujících správních (deklaratorních) rozhodnutí, pokud to není výslovně

připuštěno; poskytnutím ochrany tvrzenému vlastnickému právu, které zaniklo

před téměř šedesáti lety, by tak byla narušena právní jistota osob, které v

průběhu této doby nabyly od státu nebo od předchozího vlastníka a mohly

spoléhat na zásadu důvěry v katastrální zápis. Ve stanovisku pléna Ústavního

soudu ČR z 1. 11. 2005, Pl. ÚS – st. 21/05 (uveřejněném sdělením č. 477/2005

Sb.), byl zaujat i výkladový závěr k samotnému ustanovení § 80 písm. c)

občanského soudního řádu: „Tvrzením vlastnického práva, zejména toho, jež

vyžaduje záznam do katastru nemovitostí, v případě absence legitimního

očekávání na straně navrhovatele není naplněna preventivní funkce žalob podle

§ 80 písm. c) občanského soudního řádu, a tedy není dána ani naléhavost

právního zájmu na jejím podání“.

S poukazem na uvedené uveřejněné právní závěry, z nichž dovolací soud vychází i

v daném případě, nemohl dovolací soud dospět k závěru, že by odvolací soud ve

svém rozsudku, proti němuž směřuje dovolání dovolatele, v němž vycházel v

podstatě z týchž právních závěrů, řešil některou právní otázku v rozporu s

hmotným právem (zejména s ustanoveními zákonů č. 229/1991 Sb. a č. 87/1991

Sb.), popřípadě právní otázku, která by dosud nebyla vyřešena v rozhodování

dovolacího soudu (s přihlížením i k právním závěrům Ústavního soudu ČR, jimiž

jsou obecné soudy vázány). A protože, jak již bylo uvedeno, neřešil odvolací

soud svým rozhodnutím, napadeným dovoláním dovolatele, ani právní otázku, jež

by byla rozhodována rozdílně odvolacími soudy nebo dovolacím soudem, nebyly tu

u dovolání dovolatele splněny zákonné předpoklady přípustnosti dovolání uvedené

v ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) a odst. 3 občanského soudního řádu. Nebylo

proto možné shledat dovolání dovolatele přípustným podle uvedených ustanovení

občanského soudního řádu, ale ani podle jiných ustanovení tohoto právního

předpisu, upravujících přípustnost dovolání proti pravomocným rozhodnutím

odvolacího soudu.

Přikročil proto dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c)

občanského soudního řádu k odmítnutí dovolání dovolatele, a to jako dovolání

nepřípustného.

Pokud dovolatel do svého dovolání zahrnul i podnět dovolacímu soudu k

předložení předběžné otázky Soudnímu dvoru v Luxemburgu (a to ve znění otázky

dovolatelem formulované), nedopovídá, podle názoru dovolacího soudu, tento

podnět žádné dvoustranné ani mnohostranné smlouvě, jíž je Česká republika

vázána (srov. § 2 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a

procesním), ani některému ustanovení vnitrostátních předpisů České republiky.

Dovolací soud však nesdílí ani názor dovolatele, že by jím navrhovaný postup

odpovídal článku 234 Smlouvy o založení Evropského společenství a článku 6

odst. 1 Smlouvy o Evropské unii.

Článek 6 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že „Unie je založena na

zásadách svobody, demokracie, právního státu a respektování lidských práv a

základních svobod – zásadách, které jsou společné členským státům unie“. Článek

234 Smlouvy o založení Evropských společenství stanoví obecný rámec procedury

řízení o předběžné otázce, prostřednictvím které se soudy členských zemí

obracejí na Soudní dvůr s otázkami výkladu či platnosti práva Evropských

společenství.

Smyslem a účelem řízení o předběžné otázce je zajistit správný a jednotný

výklad ustanovení práva Evropských společenství, která jsou relevantní pro

výchozí řízení před soudem členského státu. Po předložení předběžné právní

otázky soudem členského státu je projednávána otázka, která se týká výkladu či

platnosti práva Evropských společenství. Soudní dvůr podle své judikatury

odmítne projednání předběžné otázky, která se netýká přímo práva Evropských

společenství (srov. např. věc C-291/96 Trestní stíhání proti M. G. a S. B. 1997

ECR I 5331, bod 12, dále věc 299/95 K. v. R. (1997) ECR I – 2629, bod 19, anebo

věc C 144/95 M. (1996) ECR 2169, bod 13). Stejně tak z judikatury Soudního

dvora plyne, že řízení o předběžné otázce je nástrojem spolupráce mezi soudy

Evropských společenství, nikoli prostředkem prodlužování řízení před soudem

členského státu vznášením hypotetických či irelevantních otázek ze strany

procesních účastníků. Podání předběžné otázky k projednání v případě takového

druhu by mohlo být posouzeno i jako zneužití předběžné otázky s následkem

nepřípustnosti předložení otázky (srov. např. věc 244/80 Foglia v. Novelle

(1981) ECR 3045, bod 18, nebo věc Maria Salonia v. Giergio Poidomani a Francz

Baglieri (1981) ECR 1563, bod 6).

Dovolací soud má proto za to, že tu nejde o výklad práva Evropského

společenství, jež by se týkalo dědění a jeho projednání podle procesních

předpisů členského státu unie; dovolatel ani na žádné takové ustanovení práva

Evropských společenství nepoukazuje. Dovolací soud má proto za to, že mu v

daném případě nevzniklo v otázce vznesené dovolatelem ani oprávnění, ani

povinnost obrátit se na Soudní dvůr Evropských společenství se žádostí o

projednání předložené předběžné otázky (srov. věc 283/81 CILFIT /1982/ ECR

3415, bod 10).

Dovolatel nebyl v řízení o dovolání úspěšný a žalované ČR – Úřadu pro

zastupování státu ve věcech majetkových v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského

soudního řádu.

V Brně dne 6. ledna 2009

JUDr. Josef R a k o v s k ý, v. r.

předseda senátu