Nejvyšší soud Rozsudek občanské

29 Cdo 549/2007

ze dne 2007-04-26
ECLI:CZ:NS:2007:29.CDO.549.2007.1

29 Cdo 549/2007

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka

Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci

žalobce JUDr. J. V., advokáta, jako správce konkursní podstaty úpadce J. U.,

proti žalovaným 1) J. M., 2) M. M. a 3) I. M., všem zastoupeným advokátkou, o

zaplacení částky 389.949,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v

Pardubicích pod sp. zn. 10 C 50/2000, o dovolání žalovaných proti rozsudku

Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. září 2002, č. j. 20 Co 556/2001-87,

I. Dovolání první žalované se odmítá.

II. Dovolání druhého žalovaného a třetí žalované se odmítá v rozsahu, v

němž směřovalo proti druhému výroku rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové

ze dne 13. září 2002, č. j. 20 Co 556/2001-87, o nákladech odvolacího řízení.

III. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. září 2002,

č. j. 20 Co 556/2001-87, se ve vztahu ke druhému žalovanému a třetí žalované

zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací odvolacímu soudu k dalšímu řízení

IV. První žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů

dovolacího řízení částku 1.715,-- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto

rozhodnutí.

Rozsudkem ze dne 4. září 2001, č.j. 10 C 50/2000-70, Okresní soud v Pardubicích

uložil první žalované zaplatit žalobci J. U. částku 13.648,20 Kč se

specifikovaným šestnáctiprocentním úrokem z prodlení (bod I.1 výroku) a

druhému žalovanému a třetí žalované, aby žalobci zaplatili každý částku

188.150,40 Kč se specifikovaným šestnáctiprocentním úrokem z prodlení (bod I.2

a I.3 výroku). Dále rozhodl o nákladech řízení (bod II. výroku). Soud prvního

stupně dospěl po provedeném dokazování k závěru, že původní žalovaný M. M.

(jenž v průběhu řízení zemřel a na jehož místo v řízení nastoupili žalovaní

jako dědicové), který podnikal jako fyzická osoba pod obchodním jménem S.,

odebral od státního podniku D. H. K. na základě ústní kupní smlouvy zboží

(řezivo) v celkové hodnotě 389.949,- Kč, jež mu bylo vyúčtováno

(vyfakturováno). Dne 16. prosince 1993 pak nabyl pohledávku postoupením nynější

žalobce. Z rozhodnutí o dědictví přitom podle soudu plyne, že žalovaní nabyli

dědictvím (v různých podílech) majetek vyšší, než je žalovaná částka.

K odvolání žalovaných Krajský soud v Hradci Králové v záhlaví označeným

rozsudkem změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o nákladech řízení

(první výrok) a jinak (ve výrocích o věci samé) jej potvrdil (druhý výrok).

Dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení (třetí výrok). Odvolací soud

přitakal soudu prvního stupně v závěru o platném uzavření kupní smlouvy o

dodávce řeziva mezi státním podnikem a původním žalovaným. Postoupení

pohledávky žalobci však měl za prokázané (vůči žalovaným) až v průběhu řízení

před okresním soudem (28. srpna 2001). K námitce žalovaných, že z toho, co z

dědictví nabyli, již uspokojili věřitele společnosti S., s r. o., na jejíž

majetek byl dne 28. ledna 1998 prohlášen konkurs, uvedl, že žalovaní z dědictví

nabyli více majetku, než kolik stačí k uspokojení žalobcovy pohledávky.

Jestliže tento majetek použili v konkursním řízení vedeném na společnost s

ručením omezeným, ač nešlo o dluhy zůstavitele (nýbrž o dluhy úpadkyně), nemá

tento jejich postup v projednávaném sporu právní význam.

Všichni žalovaní podali proti rozsudku odvolacího soudu, a to výslovně proti

jeho druhému i třetímu výroku, včasné dovolání, jehož přípustnost opírají o

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/, odst. 3 občanského soudního řádu (dále též

jen „o. s. ř.“), namítajíce, že je dán dovolací důvod dle § 241a odst. 2 písm.

b/ o. s. ř., tedy že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním

posouzení věci. Podle dovolatelů soudy nižších stupňů co do rozsahu ručení

dědiců za závazky zůstavitele řešily právní otázku v rozporu s hmotným právem a

rozhodly o věci bez prokázání existence právního vztahu mezi účastníky.

Dovolatelé především namítají, že nebylo-li podle odvolacího soudu postoupení

pohledávky prokázáno jejich zemřelému právnímu předchůdci (původnímu

žalovanému M. M.) a mělo-li být vůči nim postoupení prokázáno až při ústním

jednání okresního soudu dne 28. srpna 2001, pak nemohou být v prodlení s

placením dluhu již od roku 1992 popřípadě 1993. Odvolací soud pak podle

dovolatelů pochybil především v tom, že neuznal jejich námitky o neprokázání

smluvního vztahu mezi nimi (popřípadě jejich předchůdci) a žalobcem a v rozporu

s právem a provedenými důkazy dospěl k závěru, že tento smluvní vztah vznikl,

ba dokonce konstatoval, že právní předchůdce dovolatelů řezivo v hodnotě

žalované částky převzal, ač proto neexistuje žádný důkaz. Žalobce - pokračují

dovolatelé - předložil jen faktury, jež samy o sobě nemohou být důkazem o

dodání zboží. Dodací listy pak nejsou potvrzeny a jako důkaz nebyly vedeny.

Okolnost, že původní žalovaný v jiném (exekučním) řízení v roce 1998 uvedl, že

si je vědom dluhu vůči D., nemůže podle dovolatelů být důkazem v tomto sporu.

Žalobce podle dovolatelů nikdy nedoložil, že by nějaké plnění poskytl a že by

(původní) žalovaný nějaké plnění převzal. Odtud dovolatelé uzavírají, že soudy

nižších stupňů o věci rozhodly v rozporu s právem, jelikož tak učinily, aniž

žalobce unesl břemeno tvrzení a důkazní břemeno o vzniku smluvního vztahu.

Soudy nižších stupňů se pak nevypořádaly ani s námitkou dovolatelů, že jako

dědicové odpovídají za dluhy pouze do výše přijatého dědictví. Dovolatelé

přitom prokázali, že z dědictví nabyli pouze „jediné věci nějaké hodnoty“, a to

pozemky a stavby v katastrálním území P. Tyto nemovitosti však nabyli pouze

druhý a třetí žalovaní. Ty pak správce konkursní podstaty společnosti S. s. r.

o. vyzval, aby zaplatili částku převyšující 3 milióny Kč, s tím, že jinak

nemovitosti zatížené zástavním právem sepíše do konkursní podstaty. Je v

rozporu s právními předpisy, jestliže odvolací soud konstatuje, že dovolatelé

majetek, který nabyli jako dědicové, použili, ačkoli nešlo o dluhy zůstavitele,

nýbrž o dluhy společnosti s ručením omezeným a že tento jejich postup nemá v

řízení právní význam. Dovolatelé proto požadují, aby Nejvyšší soud rozhodnutí

odvolacího soudu v napadeném rozsahu zrušil a věc potud vrátil odvolacímu soudu

k dalšímu řízení.

Žalobce ve vyjádření nemá dovolání za přípustné, zdůrazňuje, že otázka

existence závazku původního dlužníka je otázkou skutkovou. Námitky dovolatelů

proti existenci pohledávky nadto nemá za opodstatněné. Soudy se rovněž

vyjádřily k námitce týkající se odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele a

podstatné je, že dovolatelé nabyli v dědickém řízení majetek v hodnotě

3.517.653,70 Kč a to první žalovaná v rozsahu 3,5% a druhý a třetí žalovaní

každý v rozsahu 48,25%. K otázce úroků z prodlení žalobce poznamenává, že to,

kdy došlo k prokázání postoupené pohledávky, nemá vliv na prodlení původního

dlužníka.

V průběhu dovolacího řízení Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v

Pardubicích usnesením ze dne 16. května 2006, č. j. 48 K 23/2006-173, prohlásil

konkurs na majetek žalobce. Na základě návrhu na pokračování v řízení podaného

žalovanými i správcem konkursní podstaty původního žalobce JUDr. J. V. pak

Nejvyšší soud dále jednal v dovolacím řízení jako se žalobcem s oním správcem

konkursní podstaty (§ 14 odst. 1 písm. c/ zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a

vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů - dále též jen „ZKV“).

Dovolatelé napadají rozsudek odvolacího soudu dovoláním i ve výroku o nákladech

odvolacího řízení. Tento výrok, ač součástí rozsudku, má povahu usnesení,

přičemž přípustnost dovolání proti němu nezakládá žádné z ustanovení

občanského soudního řádu (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu

uveřejněné pod číslem 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nejvyšší

soud proto dovolání v tomto rozsahu podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218

písm. c/ o. s. ř. bez dalšího odmítl.

Dovolání proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu ve věci samé pak

může být přípustné jen podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b/ a c/ o. s.

ř., přičemž o případ uvedený pod písmenem b/ nejde. Možnost založit přípustnost

dovolání podle písmene c/ je u první žalované vyloučena tím, že podle § 237

odst. 2 písm. a/ o. s. ř. dovolání podle odstavce 1 není přípustné ve věcech, v

nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění

nepřevyšujícím 20 000 Kč a v obchodních věcech 50 000 Kč; k příslušenství

pohledávky se přitom nepřihlíží. Jelikož jistina, k jejíž úhradě byla zavázána

první žalovaná, nepřevyšuje 20.000,- Kč, Nejvyšší soud dovolání vůči této

žalované i ve zbývajícím rozsahu odmítl podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218

písm. c/ o. s. ř.

Ve vztahu k dovolání druhého a třetí žalovaných Nejvyšší soud neshledává

dovolání přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. v řešení otázky,

zda žalobce unesl důkazní břemeno o vzniku smluvního vztahu. Ačkoli dovolatelé

tyto námitky přiřazují dovolacímu důvodu dle § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.,

jde v tomto ohledu o námitky skutkové, uplatnitelné v režimu dovolacího důvodu

dle § 241a odst. 3 o. s. ř., jenž dovolatelům u dovolání, jež může být

přípustné jen podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., není k dispozici. Zásadní

právní význam nemá ani řešení otázky počátku prodlení, spojované se závěrem, že

postoupení pohledávky bylo žalovaným prokázáno až v řízení před soudem prvního

stupně. Závěr, že skutečnost, kdy bylo postoupení pohledávky dlužníku oznámeno

postupitelem nebo prokázáno postupníkem, nemá sama o sobě žádný vliv na dobu

prodlení dlužníka s její úhradou, je totiž závěrem triviálním, plynoucím přímo

ze zákona.

Nejvyšší soud však shledává dovolání druhého a třetí žalovaných přípustným pro

řešení otázky odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele coby zástavního

dlužníka, jelikož potud jde o věc dovolacím soudem neřešenou.

Pro další úvahy Nejvyššího soud je přitom rozhodný především výklad zákona č.

40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále též jen „obč. zák.“), ve znění účinném v

době smrti původního žalovaného (31. května 1999) a zákona o konkursu a

vyrovnání, ve znění účinném v době prohlášení konkursu na majetek společnosti

S. s. r. o. (28. ledna 1999).

Podle ustanovení § 470 obč. zák., dědic odpovídá do výše ceny nabytého

dědictví za přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele a za zůstavitelovy

dluhy, které na něj přešly zůstavitelovou smrtí (odstavec 1). Je-li více

dědiců, odpovídají za náklady zůstavitelova pohřbu a za dluhy podle poměru

toho, co z dědictví nabyli, k celému dědictví (odstavec 2).

Dle ustanovení § 151a odst. 1 obč. zák., zástavní právo slouží k zajištění

pohledávky a jejího příslušenství tím, že v případě jejich řádného a včasného

nesplnění je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení z věci zastavené;

zástavní právo se vztahuje na zástavu, její příslušenství a přírůstky, avšak z

plodů jen na ty, které nejsou oddělené.

Ustanovení § 151f odst. 1 obč. zák. pak určuje, že není-li zajištěná

pohledávka řádně a včas splněna, může zástavní věřitel u soudu navrhnout prodej

zástavy, a to i tehdy, když zajištěná pohledávka je promlčena.

Podle ustanovení § 151g obč. zák., zástavní právo zanikne, zanikne-li zajištěná

pohledávka nebo zástava anebo složí-li zástavce zástavnímu věřiteli cenu

zastavené věci; zástavní právo též zanikne, vzdá-li se zástavní věřitel

zástavního práva, nebo uplynutím času, na který bylo zástavní právo ve smlouvě

o jeho zřízení omezeno. Vzdání se zástavního práva věřitelem se musí stát

formou notářského zápisu.

Z ustanovení § 27 odst. 5 ZKV se pak podává, že od osob, které zajišťují

pohledávky vůči úpadci, si správce vyžádá a vymáhá plnění ve prospěch podstaty;

jakmile je toto plnění poskytnuto, stane se pohledávka této osoby pohledávkou v

konkursu, aniž by bylo třeba ji přihlásit. Ustanovení tohoto odstavce neplatí,

jde-li o ručitele.

Obecně platí, že v nalézacím řízení, v němž zůstavitelův věřitel uplatňuje vůči

zůstavitelovým dědicům pohledávku, kterou měl vůči zůstaviteli, je soud povinen

zabývat se otázkou, v jakém rozsahu odpovídají dědici podle § 470 obč. zák. za

zůstavitelovy dluhy, zvláště pak tehdy, namítají-li dědicové, že v tomto

rozsahu již plnili na úhradu jiných pohledávek zůstavitelových věřitelů.

Nedošlo-li v dědickém řízení ke konvokaci věřitelů (tedy k tomu, že soud ve

smyslu ustanovení § 175n o. s. ř. vydá na návrh dědiců usnesení, v němž vyzve

věřitele, aby mu oznámili své pohledávky ve lhůtě, kterou v usnesení stanoví, a

poučí je o tom, že dědici neodpovídají věřitelům, kteří své pohledávky včas

neoznámili, pokud je uspokojením pohledávek ostatních věřitelů vyčerpána cena

dědictví, kterého dědici nabyli), bude výše zmíněná obrana dědiců úspěšná jen

tehdy, prokáží-li, že cena dědictví, kterého dědici nabyli, byla vyčerpána

uspokojením takových pohledávek ostatních věřitelů, které měly výhodnější

právo na uspokojení, než pohledávka vymáhaná po dědicích v nalézacím řízení

(srov. § 175v o. s. ř.).

Nejvyšší soud již v rozsudku uveřejněném pod číslem 27/2003 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek (dále též jen „R 27/2003“) vysvětlil, že zástavní

dlužník je ve smyslu ustanovení § 151a, § 151f obč. zák. osobou, která je

povinna strpět, aby k úhradě závazku osobního dlužníka vůči zástavnímu věřiteli

bylo použito výnosu z prodeje jejího majetku (výnosu z prodeje zástavy). Při

realizaci uhrazovací funkce zástavního práva je tak zástava majetkem sloužícím

ke krytí dlužníkova osobního závazku bez zřetele k tomu, že osobní dlužník

vlastníkem zástavy nikdy nebyl. Z uvedeného zřetelně plyne oslabení

vlastnického práva ve prospěch práva zástavního; vlastník zástavy (zástavní

dlužník) je totiž povinen použít zástavu ke krytí cizích dluhů (k uspokojení

pohledávky zástavního věřitele vůči osobnímu dlužníku).

Povinnost dlužníka plnit zástavnímu věřiteli na úhradu dluhu osobního dlužníka

z titulu zástavního práva (srov. § 151g obč. zák.) však nenastává dnem vzniku

zástavního práva, nýbrž až dnem, kdy se prosadí uhrazovací funkce zástavního

práva, tj. v případě, že zajišťovanou pohledávku řádně a včas neuhradil dlužník

osobní. Neuhradí-li tedy zajištěnou peněžitou pohledávku zástavnímu věřiteli

osobní dlužník, je to peněžitá pohledávka, kterou zástavní věřitel vymáhá (může

vymáhat) po dlužníku zástavním, s omezením daným právě tím, že uspokojení

peněžitého nároku zástavního věřitele lze vynutit jen zpeněžením majetku

sloužícího jako zástava (srov. k tomu shodně i rozsudek Nejvyššího soudu

uveřejněný pod číslem 31/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek - dále

též jen „R 31/2007“).

Úvaha odvolacího soudu, podle které to, že dovolatelé majetek nabytý dědictvím

použili v konkursním řízení vedeném na společnost s ručením omezeným, ač nešlo

o dluhy zůstavitele (nýbrž o dluhy úpadkyně) nemá pro věc (pro posouzení jejich

odpovědnosti za dluhy zůstavitele) význam, je tudíž z pohledu výše rozvedených

závěrů nepřiléhavá. Dovolatelé totiž již v řízení před soudem prvního stupně

poukazovali na to, že tento majetek je po nich do konkursu vymáhán z titulu

zástavního práva. S přihlédnutím k době prohlášení konkursu na majetek

společnosti s ručením omezeným (leden 1999) a době úmrtí původního žalovaného

se přitom nabízí závěr, že zástavním dlužníkem byl již původní žalovaný. Pro

závěr, zda a v jakém ohledu se zástavní právo, jímž byly zděděné nemovitosti

zatíženy ke dni smrti zůstavitele, může projevit jako dluh zatěžující dědictví

(§ 470 odst. 2 obč. zák.), je pak určující, zda ke dni smrti zůstavitele již

zůstavitel měl povinnost plnit z titulu zástavního práva dluh za osobní

dlužnicí (společností s ručením omezeným) proto, že ta jej řádně a včas

neuhradila (samotným zatížením majetku zástavním právem se obecná cena tohoto

majetku nemění a v dědickém řízení se před vznikem uhrazovací povinnosti

zůstavitele jako dluh zatěžující dědictví nepromítá). K předpokladům, za nichž

se závazek zástavního dlužníka může stát splatným až v důsledku prohlášení

konkursu na majetek osobního dlužníka, srov. opět R 31/2007.

Odvolací soud, veden nesprávnou úvahou, že plnění, jež dovolatelé poskytli do

konkursní podstaty úpadkyně postupem podle § 27 odst. 5 ZKV, nemohlo být

apriori plněním na dluhy zůstavitele, se výše popsanými okolnostmi nezabýval a

právní posouzení věci je v tomto ohledu neúplné a tudíž i nesprávné.

Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s.

ř.) napadený rozsudek ve vztahu ke druhému a třetí žalované zrušil (včetně

závislých výroků o nákladech řízení) a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu

řízení (§ 243b odst. 2, 3 a 6 o. s. ř.).

Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud závazný.

V novém rozhodnutí bude znovu rozhodnuto o nákladech řízení mezi žalobcem a

druhým a třetí žalovanými, včetně řízení dovolacího.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení mezi žalobcem a první žalovanou je

ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.

odůvodněn tím, že dovolání této žalované bylo odmítnuto. Procesně úspěšnému

žalobci tak vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího

řízení, jež v dané věci sestávají z odměny za zastupování advokátem za řízení v

jednom stupni (za dovolací řízení), jejíž výše se určuje podle vyhlášky č.

484/2000 Sb., v rozhodném znění (dále jen „vyhláška“). Sazba odměny za dovolací

řízení podle § 3 odst. 1 bodu 5., ve spojení s § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15

a § 16 odst. 2 vyhlášky činí 3.280,- Kč. Takto určená sazba se podle § 18

odst. 1 vyhlášky snižuje o 50 %, tj. na částku 1.640,- Kč, jelikož

advokát žalobce učinil v dovolacím řízení pouze jediný úkon právní služby

(vyjádření k dovolání). Spolu s náhradou hotových výdajů dle § 13 odst. 3

vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ve výši 75,- Kč, tak

dovolací soud přiznal žalobci k tíži první žalované celkem částku 1.715, Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se

oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 26. dubna 2007

JUDr. Zdeněk K r č m á ř

předseda senátu