Nejvyšší soud Usnesení obchodní

29 Odo 1021/2006

ze dne 2008-07-16
ECLI:CZ:NS:2008:29.ODO.1021.2006.1

29 Odo 1021/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra

Gemmela a soudkyň JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci

žalobkyně D. L., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1) P. S., a 2) L. S.,

oběma zastoupeným advokátem, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu,

vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 24 Cm 49/2004, o dovolání

žalovaných proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. března 2006, č.j. 5

Cmo 38/2006-143, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 26. října 2005, č.j. 24 Cm 49/2004-120,

ve znění opravného usnesení ze dne 15. prosince 2005, č.j. 24 Cm 49/2004-131,

ponechal v plném rozsahu v platnosti směnečný platební rozkaz ze dne 11. května

2004, č.j. 24 Sm 79/2004-8, jímž uložil žalovaným společně a nerozdílně

zaplatit původní žalobkyni (M. H., jako správkyni konkursní podstaty úpadkyně

U. b., a. s. v likvidaci) částku 687.522,79 Kč s 6% úrokem z částek a za dobu

specifikovanou ve výroku směnečného platebního rozkazu a směnečnou odměnu ve

výši 2.291,74 Kč.

Soud prvního stupně - odkazuje na ustanovení čl. I § 1, § 10, § 75 a § 77 odst.

2 zákona č. 191/1950 Sb. (dále jen „směnečný zákon“), § 358 a § 359 obchodního

zákoníku (dále jen „obch. zák.“) a § 581 odst. 2 občanského zákoníku ( dále jen

„obč. zák.“) - dospěl k závěru, že žalovaným se prostřednictvím včas

uplatněných a řádně odůvodněných námitek správnost směnečného platebního

rozkazu zpochybnit nepodařilo.

Přitom akcentoval, že jednostranným úkonem žalovaných ze dne 25. dubna 2003

nedošlo k platnému započtení vzájemných pohledávek, když pohledávka, „ke které

se předmětná zajišťující směnka váže“ (tj. pohledávka U. b., a. s. ze smlouvy

o spotřebitelském úvěru č. P320/SÚ/39/2000), nebyla splatná a tudíž

započitatelná.

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 15. března 2006, č.j. 5 Cmo 38/2006-143, k

odvolání žalovaných rozsudek soudu prvního stupně ve výroku ve věci samé

potvrdil.

Odvolací soud s poukazem na skutková zjištění soudu prvního stupně především

uvedl, že otázkou, zda lze započítat pohledávku splatnou proti pohledávce

nesplatné, se zabýval Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 31. ledna 2006, sp. zn.

32 Odo 1143/2004 (jde o rozhodnutí uveřejněné pod číslem 90/2006 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek), v němž formuloval a odůvodnil závěr, podle

kterého v občanskoprávních i v obchodních závazkových vztazích lze jednostranně

započíst splatnou pohledávku proti pohledávce, která ještě splatná není.

Přes výše uvedené však shledal rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku věcně

správným, když poté, co zopakoval důkaz dopisem žalovaných ze dne 25. dubna

2003, uzavřel, že zmíněný právní úkon je ve smyslu ustanovení § 37 obč. zák.

neplatný pro neurčitost. Z jeho obsahu totiž není zřejmé, „jaká konkrétní

pohledávka žalovaných je proti té které konkrétní pohledávce žalobkyně

započítávána“. Žalovaní totiž uvádějí, že „mají vůči žalobkyni dvě

pohledávky“, a to ve výši 470.000,- Kč a 400.000,- Kč, které nabyli na základě

smluv o postoupení pohledávek ze dne 25. dubna 2003, „tedy že jsou majiteli

pohledávek vůči právní předchůdkyni žalobkyně v celkové hodnotě 870.000,- Kč“.

„Dále uvádějí, že právní předchůdkyně žalobkyně má vůči nim pohledávky : 1) ze

smlouvy o spotřebitelském úvěru ze dne 4. listopadu 1999 ve výši 11.238,05

Kč; 2) ze smlouvy o spotřebitelském úvěru ze dne 11. listopadu 1999 ve výši

11.218,16 Kč a 3) ze smlouvy o spotřebitelském úvěru ze dne 29. září 2000 ve

výši 1.002.972,51 Kč, tj. pohledávky v celkové výši 1.025.428,72 Kč“. Přitom

„oznamují, že započetli výše jmenované pohledávky a že k započtení došlo do

výše 870.000,- Kč a dodávají, že po tomto započtení pohledávek zůstává

pohledávka žalobkyně za žalovanými“ z titulu výše zmíněných smluv ve výši

155.428,72 Kč.

Jelikož „nelze přisvědčit“ tvrzení žalovaných, že v jednostranném úkonu

směřujícím k započtení je uvedeno „pořadí pohledávek, na které je prováděno

započtení“, tj. že „nejprve bylo provedeno započtení na pohledávku ve výši

11.238,05 Kč, dále na pohledávku ve výši 11.218,16 Kč a teprve poté na

pohledávku ze spotřebitelského úvěru ze dne 29. září 2000“, odvolací soud

uzavřel, že z něj není zřejmé, „co konkrétně bylo na tu kterou konkrétní

pohledávku započteno, a jde tedy o úkon neurčitý a tudíž neplatný“.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní dovolání, odkazujíce co do jeho

přípustnosti na ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu

(dále jen „o. s. ř.“) a co do důvodu na ustanovení § 241 a odst. 2 o. s. ř.,

jehož prostřednictvím namítají, že: a) řízení je postiženo vadou, která mohla

mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a b) rozhodnutí spočívá na

nesprávném právním posouzení věci.

Citujíce ustanovení § 266 odst. 1 až 3 obch. zák. a závěry formulované v nálezu

Ústavního soudu ze dne 24. únoru 2004, sp. zn. I. ÚS 654/03, dovolatelé

zpochybňují správnost výkladu sporného právního úkonu (jednostranného

započtení ze dne 25. dubna 2003) odvolacím soudem a závěru o jeho

neplatnosti pro neurčitost. Současně dovozují, že při stanovení „pořadí“, v

němž došlo k započtení vzájemných pohledávek, „by bylo možno vyjít“ z

ustanovení § 330 odst. 1 obch. zák. Konečně shledávají rozhodnutí odvolacího

soudu překvapivým a nerespektujícím požadavek předvídatelnosti soudního

rozhodnutí a požadují, aby je Nejvyšší soud zrušil a věc tomuto soudu vrátil k

dalšímu řízení.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná

rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti rozsudku upravuje ustanovení § 237 o. s. ř.

Jak vyplývá z obsahu výroku rozsudku soudu prvního stupně a výroku rozsudku

soudu odvolacího, je rozsudek odvolacího soudu ve věci samé rozsudkem

potvrzujícím; dovolání proti němu proto není z hlediska ustanovení § 237 odst.

1 písm. a) o. s. ř. přípustné. Přípustnost dovolání nelze dovodit ani z

ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., když rozsudkem odvolacího soudu

bylo potvrzeno v pořadí prvé rozhodnutí soudu prvního stupně.

Zbývá posoudit přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.

s. ř. Podle tohoto ustanovení je přípustné dovolání proti rozsudku odvolacího

soudu, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže

dovolání není přípustné podle písmena b) a dovolací soud dospěje k závěru, že

napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst. 1

písm. c) o. s. ř.] zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování

dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo

dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s

hmotným právem (§ 237 odst. 3 o. s. ř.).

Předpokladem přípustnosti dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.

s. ř. je, že řešená právní otázka měla pro rozhodnutí o věci určující význam,

tedy že nešlo jen o takovou otázku, na níž výrok odvolacího soudu nebyl z

hlediska právního posouzení založen. Zásadní právní význam pak má rozhodnutí

odvolacího soudu zejména tehdy, jestliže v něm řešená právní otázka má zásadní

význam nejen pro rozhodnutí konkrétní věci (v jednotlivém případě), ale z

hlediska rozhodovací činnosti soudů vůbec (pro jejich judikaturu).

Již v důvodech rozhodnutí uveřejněného pod číslem 48/2006 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek Nejvyšší soud formuloval a odůvodnil závěr, podle něhož

na to, zda má rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé zásadní význam po právní

stránce, lze usuzovat jen z okolností uplatněných dovolacím důvodem podle

ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., s tím, že k okolnostem uplatněným

dovolacími důvody podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. nebo podle

ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. nemůže být při posouzení, zda je dovolání

přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., přihlédnuto (srov.

k tomu shodně i usnesení Ústavního soudu ze dne 7. března 2006, sp. zn. III. ÚS

10/06, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 9, ročník 2006, pod číslem

130 a ze dne 15. listopadu 2007, sp. zn. III. ÚS 372/06). Při zkoumání, zda

napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o.

s. ř. ve věci samé po právní stránce zásadní význam, může soud posuzovat jen

takové právní otázky, které dovolatel v dovolání označil.

Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu z pohledu dovolateli uplatněného

dovolacího důvodu a jeho obsahového vymezení (§ 242 odst. 3 věta první o. s.

ř.) zásadně právně významným neshledává.

Je tomu tak již proto, že výklad konkrétního právního úkonu postrádá potřebný

judikatorní přesah, když je významný právě a jen pro projednávanou věc. Závěr

odvolacího soudu, podle něhož je jednostranný právní úkon žalovaných směřující

k započtení neplatný podle ustanovení § 37 odst. 1 obč. zák. pro neurčitost,

přitom Nejvyšší soud neshledává ani rozporným s hmotným právem (k tomu srov.

např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 9. června 2003, sp. zn. 9 Cmo

109/2003, uveřejněný v časopise Soudní judikatura č. 2, ročník 2004, pod číslem

20, s jehož závěry se ztotožnil i Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 10. dubna

2008, sp. zn. 32 Cdo 3082/2007, jakož i usnesení ze dne 23. února 2005, sp. zn.

29 Odo 174/2004, s tím, že posledně uvedené usnesení obstálo i v ústavní

rovině, když ústavní stížnost proti tomuto Ústavní soud usnesením ze dne 25.

dubna 2006, sp. zn. I. ÚS 322/05, odmítl). Totéž platí i pro argumentaci

dovolatelů vycházející z ustanovení § 266 odst. 1 až 3 obch. zák.; výklad

sporného právního úkonu, jak jej provedl odvolací soud, totiž plně respektuje

zásady výkladu právních úkonů určené ustanoveními § 35 odst. 2 obč. zák. a §

266 obch. zák. a formulované např. v důvodech rozhodnutí uveřejněného pod

číslem 35/2001 Sbírky soudního rozhodnutí a stanovisek a v nálezu Ústavního

soudu ze dne 14. dubna 2005, sp. zn. I. ÚS 625/03.

Výhrada akcentující tzv. překvapivost rozhodnutí odvolacího soudu pak nečiní

rozhodnutí odvolacího soudu zásadně právně významným, když z hlediska jejího

obsahového vymezení nejde o polemiku s výkladem normy hmotného či procesního

práva, nehledě na to, že otázkou (ne)platnosti jednostranného úkonu žalovaných

směřujícího k započtení se zabývaly soudy obou stupňů, čehož si účastníci

řízení museli být vědomi.

Na zásadní právní význam rozhodnutí odvolacího soudu konečně nelze usuzovat ani

z pohledu námitky dovolatelů o možnosti aplikace ustanovení § 330 odst. 1 obch.

zák. Z uvedeného ustanovení je totiž nepochybné, že se vztahuje na zánik

závazku splněním a nikoli započtením, což ostatně vyplývá i ze shora citované

judikatury.

Jelikož dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.

s. ř., Nejvyšší soud je podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s.

ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5,

§ 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř, když dovolání žalovaných bylo odmítnuto

a žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. července 2008

JUDr. Petr G e m m e l, v. r.

předseda senátu