Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

29 Odo 1137/2003

ze dne 2004-10-26
ECLI:CZ:NS:2004:29.ODO.1137.2003.1

29 Odo 1137/2003

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr.

Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní

věci žalobkyně P. a U. spol. s r.o., zastoupené, advokátem, proti žalovaným

1. M. U., zastoupenému, advokátem, 2. M. U., zastoupené, advokátem, a 3.

J. S., zastoupenému, advokátem, o určení vlastnického práva k nemovitostem a

o vyklizení nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 5 C

112/2000, o dovolání prvního a třetího žalovaného proti rozsudku Krajského

soudu v Praze ze dne 9. července 2003, č.j.

25 Co 239/2003-103, takto:

I. Řízení o dovolání prvního žalovaného se zastavuje

II. Dovolání třetího žalovaného se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Napadeným rozsudkem potvrdil odvolací soud rozsudek ze dne 19. 12.

2002, č.j. 5 C 112/2000-71, kterým soud prvního stupně

určil, že žalobkyně je vlastníkem nemovitostí specifikovaných ve výroku I. a

II. (dále jen „nemovitosti“) rozsudku soudu prvního stupně, uložil prvnímu

žalovanému a druhé žalované vyklidit a vyklizené žalobkyni odevzdat nemovitosti

specifikované ve výroku II. a třetímu žalovanému vyklidit a vyklizené žalobkyni

odevzdat nemovitosti specifikované ve výroku I.

V odůvodnění svého rozsudku odvolací soud uvedl, že dle zjištění soudu prvního

stupně uzavřeli první dva žalovaní, kteří jsou současně společníky a jednateli

žalobkyně, se žalobkyní dne 5. 1. 2000 kupní smlouvy o převodu

nemovitostí, kterými jim žalovaná nemovitosti prodala (dále jen „kupní

smlouvy“). Jménem žalobkyně uzavíral smlouvy první žalovaný. Kupní cena byla

zaplacena započtením pohledávek kupujících za

žalobkyní ze smlouvy o půjčce. Kupní smlouvou ze dne

21. 3. 2000 převedli první dva žalovaní část nemovitostí na třetího žalovaného.

Dne 8. 3. 2000 se konala valná hromada žalobkyně, „kde měly být

schváleny shora uvedené kupní smlouvy, které se zúčastnili pouze první dva

žalovaní“. Valná hromada nebyla usnášení schopná, a proto kupní smlouvy

schváleny nebyly. Základní jmění společnosti nikdy nepřesáhlo 100.000,- Kč.

Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že

žalovaná má, vzhledem k tomu, že v katastru

nemovitostí jsou jako vlastníci nemovitostí zapsání žalovaní, naléhavý právní

zájem na požadovaném určení. Dále konstatoval, že podle ustanovení § 196a odst.

1 a 3 a § 135 odst. 2 obchodního zákoníku ve znění účinném k

31. 12. 2000 (dále jen „obch. zák.“), pokud společnost úplatně převádí majetek

na jednatele a hodnota tohoto majetku přesahuje jednu desetinu základního jmění

společnosti v průběhu jednoho roku, lze jej nabýt nebo zcizit pouze za cenu

určenou posudkem znalce a jen se souhlasem valné hromady.

Smyslem ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák., uzavřel odvolací soud, je omezit

zneužívání majetku společnosti k osobním účelům orgánů nebo dalších osob se

společností spjatých. Vzhledem k tomu, že kupními smlouvami byly nemovitosti

převedeny na jednatele žalobkyně a hodnota převáděných nemovitostí přesáhla

desetinu jejího základního jmění bylo k jejich platnosti třeba splnění obou

shora uvedených podmínek. Valná hromada souhlas neudělila. Proto jsou kupní

smlouvy podle ustanovení § 39 občanského zákoníku (dále též jen „obč. zák.“)

absolutně neplatné.

Odvolací soud se neztotožnil s námitkou dovolatelů, že smlouvy byly pouze

relativně neplatné, když dospěl k závěru, že nedostatek souhlasu valné hromady

není pouhým nedostatkem formy prvního úkonu a neuznal ani jejich námitku, že

nedostatek souhlasu valné hromady byl zhojen novelou obchodního zákoníku

účinnou k 1. 1. 2001, která již souhlas valné hromady s prodejem nevyžadovala,

došlo-li k převodu více než tři roky od vzniku společnosti, když uzavřel, že

platnost smlouvy je třeba posuzovat podle obchodního zákoníku platného v době

uzavření smlouvy.

Vzhledem k tomu, že kupní smlouvy byly absolutně neplatné, nestali se první a

druhá žalovaní vlastníky nemovitostí a nemohli proto platně převést vlastnické

právo k nim na třetího žalovaného. Kupní smlouva, kterou

uzavřeli se třetím žalovaným, je kupní smlouvou podle občanského zákoníku, a

proto se na ni nevztahuje ustanovení § 446 obch. zák. Dobrá víra třetího

žalovaného mohla tedy mít vliv pouze na posouzení vydržení, nikoli na platnost

smlouvy.

Odvolací soud nepřisvědčil ani námitce, že omezení jednatelského oprávnění nemá

vliv na platnost úkonů jednatelů ve vztahu ke třetím osobám. V projednávané

věci nejde o omezení jednatelského oprávnění, ale o porušení

podmínek ustanovení § 196 obch. zák.

A konečně odvolací soud neshledal důvodnou ani námitku žalovaných, že

žaloba na vyklizení měla být zamítnuta proto, že petit

neobsahuje synallagmatický závazek žalobkyně na vrácení kupní ceny, neboť podle

ustanovení § 457 obč. zák., je-li smlouva neplatná nebo byla-li zrušena, je

každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní

dostal. Ve vztahu mezi žalobkyní a třetím žalovaným nedošlo k uzavření žádné

smlouvy, která by byla neplatná (kupní smlouva byla uzavřena mezi prvními dvěma

žalovanými ne jedné straně a třetím žalovaným na straně

druhé) a žalobkyně a třetí žalovaný si navzájem neplnili, a proto na ně

ustanovení § 457 obč. zák. nedopadá. Cena z kupních smluv mezi žalobkyní a

prvními dvěma žalovanými měla být uhrazena započtením. K započtení však

nedošlo, neboť pohledávka kupní ceny se – vzhledem k neplatnosti kupní smlouvy

– nestala splatnou, a proto nebylo započtení možné. Odvolací soud uzavřel, že

první dva žalovaní neuhradili kupní cenu a synallagmatický závazek nepřichází v

úvahu, neboť žalobkyně nemá co vracet, když nebylo plněno.

Z uvedených důvodů odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně potvrdil.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali první a třetí žalovaný dovolání. Co do

jeho přípustnosti odkázali na ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) a odst. 3

občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

Dovolatelé odvolacímu soudu vytýkají nesprávné právní posouzení platnosti

kupních smluv. Tvrdí, že ustanovení § 39 obč. zák. se výslovně týká obsahu a

účelu právního úkonu a není je možno vztahovat ke způsobu, jakým byl úkon

učiněn. Poukazují na rozdíl od případů, kdy soudy judikovaly neplatnost smlouvy

pro rozpor s ustanovením § 196a odst. 3 obch. zák. proto, že kupní cena nebyla

stanovena posudkem znalce. Zatímco cena je částí obsahu smlouvy, souhlas valné

hromady obsahovou náležitostí smlouvy není.

Podle dovolatelů nelze dovozovat, že by šlo o smlouvy příčící se svým účelem

zákonu. Uzavření kupních smluv nebylo ani v rozporu s dobrými mravy, když první

žalovaný a druhá žalovaná uzavřeli smlouvy proto, aby dosáhli alespoň

částečného uspokojení svých nároků z půjček, které žalobkyni poskytli, když

tato neměla peníze, aby jim mohla půjčky vrátit. Vzhledem k tomu, že v důsledku

situace v žalující společnosti (nemožnost dohody mezi společníky) a situace na

trhu (nemožnost konkurovat finančně silnějším subjektům na trhu s pevnými

palivy) došlo k útlumu její činnosti, věci, které byly předmětem kupních

smluv, se pro žalobkyni staly nepotřebnými a jevilo se vyloučeným,

že by žalující společnost mohla oprávněné nároky prvního žalovaného a druhé

žalované uspokojit jiným způsobem.

Dovolatelé poukazují i na to, že v trestním řízení vedeném proti prvním dvěma

žalovaným soud zaujal právní názor, že jejich jednání je možno posoudit jako

jednání v krajní nouzi podle § 14 trestního zákona a žalovaní byli zproštěni

obžaloby. Připomínají právní názor zaujatý I. Pelikánovou v Komentáři k

obchodnímu zákoníku, 2. vydání, díl 2. Praha 1998, str. 956 a násl., kde

autorka dovozuje, že smlouva podléhající režimu ustanovení § 196a obch. zák.,

uzavřená bez souhlasu valné hromady, bude společnost zavazovat, není-li

neplatná z jiného důvodu.

Konečně dovolatelé namítají, že případná neplatnost kupních smluv by mohla být

pouze neplatností relativní a dovolává se jí ten, „kdo ji fakticky zapříčinil

(jednáním v rozporu s dobrými mravy)“; první žalovaný svolal valnou hromadu ke

schválení kupních smluv, ale druzí dva společníci „namísto toho, aby se na tuto

valnou hromadu dostavili a hlasováním proti návrhu uzavření předmětných smluv

tak jednoznačně zakázali, svojí neomluvenou absencí zmařili usnášeníschopnost

valné hromady.“

Dovolatelé navrhují, aby dovolací soud rozsudky obou soudů zrušil a věc vrátil

soudu prvního stupně k novému projednání.

Podáním ze dne 7. 10. 2004 vzal první žalovaný dovolání zcela zpět. Dovolací

soud proto řízení o jeho dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 o. s. ř.

zastavil.

Dovolání třetího žalovaného je přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm.

c) o. s. ř.

Předpokladem přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je

závěr dovolacího soudu, že rozhodnutí odvolacího soudu nebo některá v něm

řešená právní otázka, mají po právní stránce zásadní význam.

Zásadní právní význam dovolací soud shledává (a jen potud má dovolání za

přípustné) v řešení otázky, jaké důsledky má neschválení smlouvy o převodu

majetku společnosti na její jednatele podle ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák.

Dovolací soud uzavřel, že ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. nepředepisuje

předchozí souhlas valné hromady s uzavřením smluv, kterými společnost převádí

majetek na své jednatele. Postačuje tedy i souhlas následný.

Jak již Nejvyšší soud uzavřel v rozsudku ze dne 27. 4. 2004, sp. zn. 29 Odo

414/2003, publikovaném v časopisu Soudní judikatura číslo 6, ročník 2004, pod

číslem 120, nedostatek zákonem předepsaného schválení smlouvy (či jejího

ujednání) valnou hromadou nezpůsobuje - není-li předepsán předchozí souhlas -

její neplatnost (jak dovodil odvolací soud), ale pouze její neúčinnost.

Vzhledem k tomu, že ani neúčinnou smlouvou nemůže dojít k převodu vlastnického

práva, nedošlo uzavřením kupních smluv k převodu vlastnického práva k

nemovitostem.

Zbývá se zabývat otázkou, jaký vliv měla změna ustanovení § 196a odst. 3 obch.

zák. provedená zákonem č. 370/2000 Sb., na neúčinnost smlouvy.

Zatímco podle znění § 196a odst. 3 obch. zák. účinného v době uzavření kupních

smluv platilo, že „pokud společnost úplatně nabývá majetek od akcionářů, členů

dozorčí rady nebo osob uvedených v odstavcích 1 a 2 anebo na ně úplatně majetek

převádí a hodnota tohoto majetku přesahuje jednu desetinu základního jmění

společnosti v průběhu jednoho roku, lze jej nabýt nebo zcizit pouze za cenu

určenou posudkem znalce a jen se souhlasem valné hromady“, následná úprava

určila, že takové nabytí musí schválit valná hromada, jen jestliže k nabytí

dochází do 3 let od vzniku společnosti.

Zákon č. 370/2000 Sb. v přechodných ustanoveních právní režim použití

ustanovení § 196a obch. zák. neupravuje. Je tedy třeba vyjít ze

všeobecně uznávaných obecných principů použitelnosti předchozí právní úpravy

při novelizaci zákona, tj. ze zákazu retroaktivity.

Právní věda rozeznává retroaktivitu pravou a nepravou. O pravou retroaktivitu

jde v případě, kdy právní norma reglementuje i sám vznik

právního vztahu a nároky z něho vzniklé před účinností nového práva. Nepravá

retroaktivita naproti tomu spočívá v tom, že se

otázky vzniku právního vztahu a také subjektivní oprávnění a povinnosti, které

z něj vyplývají a které vznikly za platnosti starého práva, spravují zásadně

tímto právem, a to až do doby účinnosti nového práva; po jeho účinnosti se však

práva a povinnosti ze vztahů dříve vzniklých řídí právem novým. Nové právo však

nezakládá právní vztah sám o sobě, ani jej neprohlašuje za neexistující.

Nepravá retroaktivita na rozdíl od retroaktivity pravé

je z hlediska požadavků na právní stát, zejména z hlediska právní jistoty

akceptovatelná (srov. např. nález pléna Ústavního soudu České

republiky publikovaný pod č. 164/1995 Sb. - str. 1669).

V projednávané věci je předmětem posuzování právě vznik právních

vztahů mezi žalobkyní a prvními dvěma žalovanými, resp.

účinnost uzavřených kupních smluv. Protože ke vzniku práv a závazků, jejichž

vznik je účelem kupních smluv, nemůže dojít před účinností

těchto smluv, a tedy před schválením valnou hromadou, řídí se právní

vztah mezi žalobkyní a prvními dvěma žalovanými

dosavadními právními předpisy, tj. obchodním zákoníkem ve znění účinném do 31.

12. 2000.

K takovému závěru se lze dopracovat i teleologickým výkladem a

odpovídá i spravedlivému uspořádání věcí. Ustanovení

§ 196a odst. 3 obch. zák. je zcela nepochybně ustanovením určeným k ochraně

společnosti před zneužitím postavení jejích orgánů, společníků a dalších osob

oprávněných společnost zavazovat či vykonávajících ve společnosti určitý vliv.

Jestliže zákon později zmírnil podmínky takové ochrany, je záležitostí

společnosti, aby přijala sama opatření potřebná ke své ochraně. To však může

učinit pouze do budoucna, nikoli do minula, kdy se chovala v dobré víře v

ochranu poskytovanou jí zákonem.

Pro úplnost je třeba uvést, že tvrzení odvolatelů o tom, že uzavření kupních

smluv nebylo v rozporu s dobrými mravy, když první žalovaný a druhá žalovaná

uzavřeli smlouvy proto, aby dosáhli alespoň částečného uspokojení svých nároků

z půjček, které žalobkyni poskytli, protože tato neměla peníze, aby jim mohla

půjčky vrátit, a že nejde ani o smlouvy příčící se svým účelem zákonu, je

nesprávné. Pakliže žalobkyně nesplácela dluh prvním dvěma žalovaným, měli tito

možnost domoci se plnění standardními metodami, které mají k dispozici i

všichni ostatní věřitelé (tj. domáhat se jejich zaplacení soudní cestou či

podat návrh na prohlášení konkursu), nikoli využitím či spíše zneužitím svého

postavení ve společnosti. Svým postupem mohli zmařit plnění jiným věřitelům,

kteří neměli k dispozici postupy použité dovolateli, a zkrátit je tak na jejich

právech. Takové jednání je zcela určitě jednáním příčícím se zákonu a v rozporu

s dobrými mravy.

Protože rozhodnutí odvolacího soudu je správné, Nejvyšší soud dovolání podle

ustanovení § 243b odst. 2 věta první o. s. ř. zamítl.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b

odst. 5, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. (ve vztahu k prvnímu

žalovanému podle § 146 odst. 2 věty první o. s. ř.) tak, jak se uvádí ve

výroku, neboť dovolatelům jejich náhrada nepřísluší a žalobkyni

náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. října 2004

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu