Nejvyšší soud Usnesení obchodní

29 Odo 329/2006

ze dne 2008-06-24
ECLI:CZ:NS:2008:29.ODO.329.2006.1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr.

Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Petra Šuka v právní věci

navrhovatelů a) S. M., , b) Romana Minarik, bytem tamtéž, c) M. N., , d) K. R.,

, e) P. S., a f) D. s. r. o., , zastoupených JUDr. P. Z., advokátem, , za

účasti X. CZ, s. r. o., , zastoupené Mgr. Ing. L. J., advokátem, , o návrhu na

přezkoumání výše přiměřeného vypořádání v penězích, vedené u Krajského soudu v

Brně pod sp. zn. 50 Cm 59/2003, o dovoláních navrhovatelů proti usnesení

Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. listopadu 2005, č. j. 8 Cmo 423/2005 – 57

I. Dovolání se zamítají.

II. Navrhovatelé jsou povinni zaplatit X. CZ s. r. o. společně a

nerozdílně na náhradu nákladů dovolacího řízení 2.575,-Kč do rukou jejího

právního zástupce, do tří dnů od právní moci rozhodnutí.

řízení ve věci (výrok I.) a současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího

řízení (výrok II.).

V odůvodnění usnesení odvolací soud uvedl, že v projednávané věci se

navrhovatelé domáhají přezkumu správnosti výše přiměřeného vypořádání v

penězích poskytnutého společností Y. CZ s. r. o., před nezávislým a nestranným

soudem, namítají porušení dohody o ochraně investic, nesprávně určený rozhodný

den pro ocenění investice, spekulativní převod výroby na hlavního akcionáře a

chybný znalecký posudek, který vycházel z nesprávných východisek pro ocenění,

nevzal v úvahu újmy způsobené hlavním akcionářem, vycházel z nevěrohodného

plánu budoucích tržeb, použil nesprávné postupy při oceňování metodou DCF,

nesprávně odhadl budoucí výkonové spotřeby a stanovil nesprávný předpoklad

zdanění budoucího zisku a vedl ke znevýhodnění minoritních akcionářů.

Navrhovatelé proto požadují, aby soud přezkoumal výši přiměřeného vypořádání v

penězích, aby je stanovil ve výši plného hospodářského odškodnění a aby toto

řízení přerušil do skončení řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné

hromady Y. CZ s. r. o., vedeného pod sp. zn. 50 Cm 31/2003 u téhož soudu.

Navrhovatelé dali rovněž podnět k předložení věci Ústavnímu soudu k přezkoumání

ústavnosti ustanovení § 220k odst. 1, poslední věty a souvisejících ustanovení

obchodního zákoníku (dále též jen „obch. zák.“), které se týká převodu

obchodního jmění na hlavního akcionáře (společníka) a přiměřeného vypořádání a

§ 109 odst. 2 písm. c) věta za středníkem, § 83 odst. 2 písm. c) a § 200c odst.

3 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“). Na výzvu soudu opravili

navrhovatelé obchodní firmu společnosti na X. P. CZ s. r. o. (dále též jen

„společnost“).

Společnost při prvním úkonu, který jí příslušel, a to ve vyjádření k návrhu,

namítla nepříslušnost Krajského soudu v Brně. Nepříslušnost dovozuje z toho, že

na základě rozhodčí doložky začleněné do článku 10 smlouvy o převzetí

obchodního jmění hlavním akcionářem, uzavřené dne 30. června 2003 (dále též jen

„smlouva o převzetí“), je k řízení a rozhodnutí v jakýchkoli sporech v

souvislosti s výší vypořádání v penězích příslušný stálý R. s. při H. k. Č. r.

a A. k. Č. r.. Společnost vyjádřila nesouhlas s argumentací navrhovatelů,

přičemž postup při určení vypořádání v penězích ve výši stanovené na 4.131,-

Kč na jednu akcii považuje za přiměřený.

Odvolací soud konstatoval, že dle § 106 odst. 1 o. s. ř., jakmile soud k

námitce žalovaného uplatněné nejpozději při prvním jeho úkonu ve věci samé

zjistí, že věc má být podle smlouvy účastníků projednávána v řízení před

rozhodci, nemůže ji dále projednávat a řízení zastaví; věc však projedná,

jestliže účastníci prohlásí, že na smlouvě netrvají. Soud projedná věc i tehdy,

jestliže zjistí, že věc nemůže být podle práva České republiky podrobena

rozhodčí smlouvě nebo že rozhodčí smlouva je neplatná, popřípadě že vůbec

neexistuje nebo že její projednání v řízení před rozhodci přesahuje rámec

pravomoci přiznané jim smlouvou anebo že rozhodčí soud odmítl se věcí zabývat.

Podle § 220p odst. 4 věta první, čtvrtá a pátá obch. zák. se při zrušení

akciové společnosti s převodem obchodního jmění na akcionáře namísto smlouvy o

fúzi vyhotovuje smlouva o převzetí obchodního jmění hlavním akcionářem, která

musí být uzavřena mezi společností a hlavním akcionářem. Ustanovení § 220k

odst. 1, 5 a 7 obch. zák. platí přiměřeně. Místo výměnného poměru akcií a lhůty

při jejich výměně se ve smlouvě o převzetí uvádí výše a lhůta vypořádání v

penězích.

Podle § 220k odst. 1 věta třetí obch. zák. může smlouva o fúzi určit, že se o

přezkoumání výměnného poměru akcií a určení výše dorovnání v penězích bude

rozhodovat v rozhodčím řízení. Podle ustanovení § 220k odst. 5 obch. zák.

soudní rozhodnutí, kterým se akcionáři přiznává právo na dorovnání, je pro

nástupnickou společnost co do základu přiznaného práva závazné i vůči ostatním

akcionářům.

V této věci společnost namítá, pokračoval odvolací soud, že smlouva o převzetí

mezi zanikající společností a hlavním akcionářem „určuje řešení případných

sporů o přezkum vypořádání a určení jeho výše v rozhodčím řízení“.

Odvolací soud „ověřil existenci“ smlouvy o převzetí obchodního jmění uzavřené

mezi společností Y. a. s., a Y. CZ s. r. o., , která je založena ve spise sp.

zn. 50 Cm 31/2003 Krajského soudu v Brně. V článku VI. této smlouvy je upraveno

právo menšinových akcionářů na přiměřené vypořádání v penězích, a to ve výši

4.131,- Kč za jednu akcii zanikající společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč

a z článku IX., vyplývá, že jakékoli spory, které by mohly vzniknout v

souvislosti s výší vypořádání v penězích „dle článku 6.6.“ této smlouvy, budou

s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v

rozhodčím řízení u rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a

Agrární komoře České republiky v sudišti v Brně na Právnické fakultě Masarykovy

university, podle jeho řádu, třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto řádu.

K námitce navrhovatelů, že nejsou účastníky smlouvy o fúzi a tudíž se na ně

rozhodčí doložka nevztahuje, odvolací soud poukázal na rozhodnutí Ústavního

soudu ze dne 23. června 2005, sp. zn. III. ÚS 84/05, ve kterém Ústavní soud

mimo jiné konstatoval, že právní úprava obsažená v § 220k obch. zák. není v

rozporu s § 2 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu

rozhodčích nálezů, podle kterého se strany mohou dohodnout, že o majetkových

sporech mezi nimi s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí

a sporů vyvolaných prováděním konkursu nebo vyrovnání, k jejichž projednání a

rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu, má rozhodovat jeden nebo více

rozhodců anebo stálý rozhodčí soud (rozhodčí smlouva). K rozhodnutí o zrušení

společnosti bez likvidace a převodu obchodního jmění na hlavního akcionáře

Ústavní soud podotkl, že legitimní očekávání držitele akcií nedosahuje takové

intenzity jako legitimní očekávání vlastníka jiného majetku, vzhledem k tomu,

že samotné vlastnictví akcií nezaručuje akcionářům neměnné postavení ani

absolutní rovnost akcionářů, neboť rozsah akcionářských (vlastnických) práv je

odvozen od počtu akcií shodné nominální hodnoty a z povahy podstaty akciové

společnosti vyplývá možnost „rizika“ změn postavení jejich společníků, zejména

minoritních akcionářů, přičemž odkázal na usnesení sp. zn. IV. ÚS 720/01 a na

usnesení sp. zn. IV. ÚS 324/97.

V souladu s rozhodnutími Ústavního soudu odvolací soud vycházel z toho, že

rozhodčí doložka ve smlouvě o fúzi je závazná i pro akcionáře, který ovšem není

smluvní stranou této smlouvy. Právo na přiměřené vypořádání v penězích a na

přezkum jeho výše mají minoritní akcionáři zanikající společnosti, toto právo

nepřísluší ani zrušované společnosti ani hlavnímu akcionáři, který přejímá

obchodní jmění. Pokud by byl správný názor navrhovatelů, podle nějž je rozhodčí

doložka ve smlouvě, jejíž stranou nejsou, nezavazuje, postrádala by právní

úprava § 220k odst. 2 věta třetí obch. zák. jakýkoli smysl. Zákon by totiž

umožnil stranám smlouvy řešit v rozhodčím řízení spory o nárok, který nemají.

Ve prospěch tohoto výkladu pak podle odvolacího soudu svědčí i systematické

zařazení v obchodním zákoníku. Výklad, podle něhož je případnou rozhodčí

doložkou ve smlouvě o fúzi (převodu obchodního jmění) vázán i akcionář, který

není stranou této smlouvy, ostatně odpovídá i účelu úpravy práva akcionáře na

přiměřené vypořádání a na přezkum jeho výše a pravidlu rozumného uspořádání

vztahů všech zúčastněných stran složitého procesu přeměny společnosti, jehož

klíčovým a obtížným problémem je určení výměnného podílu akcií a případné výše

doplatků k těmto akciím (v případě sloučení nebo splynutí společnosti) nebo

určení výše přiměřeného vypořádání v případě převodu obchodního jmění na

hlavního akcionáře. Z obtížnosti stanovení ekonomického potenciálu všech

zúčastněných společností a kvantifikace nároku akcionáře na odpovídající počet

akcií nástupnické společnosti (výměnný poměr) a doplatek v penězích (dorovnání)

či na částku přiměřeného „uspořádání“, potom vyplývá snaha zákonodárce umožnit

rychlou a účinnou ochranu práv všech stran zúčastněných v procesu přeměny tím,

že pro majetkové spory mezi nástupnickou společností a bývalým akcionářem

zaniklé společnosti lze předem dohodnout rozhodování v rozhodčím řízení.

Odvolací soud konstatoval, že posuzovaná úprava není v rozporu s principem

práva na soudní ochranu podle čl. 36 Listiny základních práv a svobod, a to

částečně i proto, že stanovení výměnného poměru výše dorovnání a výše

přiměřeného vypořádání je především odbornou otázku; závěr o tom, že „tento

princip není v rozporu s ústavností“ ostatně opakovaně vyjádřil i Ústavní soud.

Rozhodčí doložka obsažená ve smlouvě o převzetí má pro spory o majetkové nároky

akcionářů zanikající společnosti z procesního hlediska obdobné účinky jako

smlouva uzavřená mezi účastníky podle § 2 zákona č. 216/1994 Sb. a je překážkou

dalšího postupu v tomto řízení, pokud nejsou splněny předpoklady stanovené v

ustanovení § 106 odst. 1 věty druhé o. s. ř.

Vzhledem k tomu, že v této věci byla rozhodčí smlouva uzavřena ve vztahu k

majetkovým sporům a nejedná se o spor, v němž nemůže být uzavřena, odvolací

soud dospěl k závěru, že soud prvního stupně postupoval správně, když řízení

podle § 106 odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podali všichni navrhovatelé dovolání.

Dovozují, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci [§ 241a

odst. 2 písm. b) o. s. ř.].

Dovolatelé namítají, že odvolací soud se nikde přímo nevyjádřil k námitce

rozporu právní úpravy i postupu soudu s právem na spravedlivý proces a k

námitce rozporu s Dohodou o ochraně investic mezi Č. r. a S. r. N.. Napadené

rozhodnutí považují za rozporné s článkem 36 Listiny základních práv a svobod a

s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. K argumentaci odvolacího

soudu, která spočívala mimo jiné i v odkazu na usnesení Ústavního soudu sp. zn.

III. ÚS 84/05 dovolatelé uvádějí, že tato argumentace je v některých ohledech

neúplná, resp. nedokončená, přičemž mají za to, že Ústavní soud neměl k

dispozici argumenty předkládané v tomto řízení.

Valná hromada je podle § 184 obch. zák. nejvyšším orgánem společnosti, jejímž

prostřednictvím vykonává akcionář své právo podílet se na řízení společnosti.

Valné hromadě proto náleží rozhodovat o nejdůležitějších věcech společnosti

vymezených v zákoně nebo ve stanovách společnosti. Dovolatelé uvádějí, že

vzdání se práva na zákonného soudce je zcela nepochybně právním úkonem

konkrétní fyzické osoby, nikoli aktem společnosti. Stejně tak je právním úkonem

smlouva o převzetí obchodního jmění. Je sice pravda, že valná hromada je

tvořena shromážděním akcionářů, ale rozhodnutí valné hromady není podle

převládající právní doktríny právním úkonem. Z toho dovolatelé dovozují, že

není možné vzdát se práva něčím, co není právním úkonem osoby vzdávající se

práva a že tedy usnesení valné hromady nemůže mít účinky ve smyslu vzdání se

práva na spravedlivý proces jednotlivým akcionářem.

Dovolatelé poukazují na pravomocné usnesení Rozhodčího soudu při Hospodářské

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze dne 9. prosince

2003, ve věci Rsp 215/03, v němž tento rozhodčí soud v obdobné věci

(přezkoumání výše vypořádání) judikoval, že není možno se ztotožnit s názorem

žalované strany, že jeho pravomoc vyplývá z § 220k odst. 1 obch. zák., tedy

přímo z právního předpisu, aniž by došlo k písemné dohodě obou stran.

Zákon č. 216/1994 Sb. neupravuje podle dovolatelů obligatorní rozhodčí řízení,

ale tzv. dobrovolné rozhodčí řízení, tj. rozhodčí řízení, jehož předpokladem je

dobrovolná dohoda stran sporu (nikoli dohoda, jejímž účastníkem je někdo jiný

než strana sporu). Řízení podle § 220k odst. 1 věta poslední obch. zák. není

per definitionem dobrovolným rozhodčím řízením. Toto řízení však není ani

obligatorním rozhodčím řízením, neboť proto, aby rozhodčí řízení bylo povinné,

je nezbytné, aby zákon ukládal projednání určité věci ve všech případech jen v

rozhodčím řízení a vyloučil řízení soudní. Dovolatelé dále argumentují tím, že

rozhodnutí o tom, zda spor o přezkoumání výše vypořádání v penězích bude

projednán v rozhodčím nebo v soudním řízení, závisí zcela na libovůli jedné ze

stran řízení (hlavního akcionáře). Důsledkem toho pak je, že vznikají dvě

skupiny vyvlastňovaných osob, s nimiž je zacházeno různě. První skupina má

právo na veřejné řízení s právem na odvolání (tam, kde si hlavní akcionář

neřekne o aplikaci § 220k odst. 1 poslední věta obch. zák.). Druhá skupina je

odkázána na neveřejné jednostupňové rozhodčí řízení, a to v závislosti na

libovůli druhé strany sporu. Tím dochází k nerovnému zacházení se dvěma

skupinami osob ve stejném postavení.

Dovolatelé napadají tezi o legitimním očekávání, kterou nelze vykládat tak, že

držitelé akcií nemají mít vůbec žádná práva a vyslovují přesvědčení, že

postavení držitele akcií v sobě zároveň nemůže obsahovat vzdání se práva na

spravedlivý a veřejný proces a práva na zákonného soudce, za situace, kdy

odnětí akcií spadá pod právní úpravu dodatkového protokolu č. 1 k Evropské

úmluvě o lidských právech.

Podle názoru dovolatelů nemá úprava v ustanovení § 220k odst. 1 věty třetí

obch. zák. žádný smysl pro rozpor s článkem 36 a násl. Listiny základních práv

a svobod. Dovozují, že pokud by byla připuštěna možnost aplikace ustanovení §

220k odst. 1 věty třetí obch. zák., postrádala by smysl jiná právní úprava, a

to úprava uvedená v § 220k odst. 5 obch. zák., podle níž „soudní rozhodnutí,

kterým se akcionáři přiznává právo na dorovnání, je pro nástupnickou

společnost co do základu přiznaného práva závazné.“ Zde zákonodárce jednoznačně

váže takovou závaznost na soudní rozhodnutí. Dovolatelé mají za to, že i kdyby

teoreticky nějakým krkolomným výkladem byla jednoznačná slova „soudní

rozhodnutí“ vyložena jako rozhodnutí rozhodců, existuje nepřekonatelná překážka

pro efektivní aplikaci takové závaznosti rozhodnutí rozhodců, která je

vyjádřena v ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 216/1994 Sb., podle něhož je

rozhodčí řízení vždy neveřejné. Ostatní oprávněné osoby, na které ukazuje §

220k odst. 5 obch. zák., nemají ani teoretickou možnost se o výsledku sporu z

vlastní vůle dozvědět.

Dle dovolatelů je účelem práva na přiměřené vypořádání jednak zajištění plného

odškodnění investorů pro případy ztráty jejich postavení akcionáře a

vyvlastnění jejich investice ve prospěch jiného soukromého majetku a objektivní

přezkoumání výše vypořádání v řízení, při němž budou zachovány všechny prvky

práva na spravedlivý proces (tj. zejména právo na zákonného soudce, zásada

veřejnosti řízení a zásada rovnosti zbraní) a jednak poskytnutí východiska pro

ostatní oprávněné osoby (akcionáře) pro to, aby mohly pokračovat v dorovnání v

závislosti na výroku „co do základu“ (§ 220k odst. 5 obch. zák.), resp.

východiska pro to, aby hlavní akcionář provedl dorovnání dobrovolně. Dovolatelé

vyslovují přesvědčení, že takového účelu není možné dosáhnout v neveřejném

jednostupňovém rozhodčím řízení ovládaném zásadou důvěrnosti (protože jiné

osoby než účastníci nemají právo se o výsledku řízení dozvědět), ale pouze ve

veřejném soudním řízení, v němž je systémově zabudována možnost efektivních

odvolacích procedur a v němž je alespoň částečně uplatněna vyšetřovací zásada

za účelem vyrovnání informačního deficitu slabší strany transakce.

Dovolatelé dále namítají, že jednotliví investoři zpravidla nemají dostatek

informací, aby mohli vyvrátit závěry znaleckého posudku znalce vybraného

hlavním akcionářem, mají proto za účelné, aby přezkoumání probíhalo v řízení,

které není svou povahou ryze sporným řízením, tzn. v řízení soudním vedeném

podle pravidel ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř. a nikoli v rozhodčím řízení.

Další oprávněné osoby pro to, aby mohly uplatnit své nároky podle § 220k odst.

5 obch. zák. – argumentují dále dovolatelé – se musí o zahájení řízení, jakož i

o výsledku sporu nejprve dozvědět, což je u neveřejného rozhodčího řízení

vyloučeno, nadto, v případě rozhodčího řízení ad hoc nemají strany žádný

nástroj, kterým by rozhodce přinutili k vydání rozhodčího nálezu. Mají za to,

že zákonnost rozhodčího řízení nelze opřít ani o argument potřeby odbornosti. V

daném případě se navíc jedná o majetkový nárok zvláštního typu, kdy nejde ani

o plnění ze smlouvy ani o náhradu škody, ale o náhradu poskytovanou v

souvislosti s vyvlastněním, tudíž je takovému nároku poskytována silnější

ochrana a nikoli slabší, jakou poskytuje jednostupňové a neveřejné rozhodčí

řízení.

Dovolatelé namítají i to, že v průběhu řízení došlo k procesním pochybením,

která spatřují v tom, že odvolací soud nezaslal jejich právnímu zástupci

vyjádření k odvolání a dále, že se odvolací soud nezabýval jejich námitkou,

spočívající v tom, že neměli možnost reagovat v řízení před soudem prvního

stupně na námitku účastníka, protože jim byla zaslána teprve až s usnesením o

zastavení řízení.

Dovolatelé rovněž tvrdí, že usnesením valné hromady, kterým byla schválena

smlouva o převzetí, byla poskytnuta hlavnímu akcionáři výhoda oproti ostatním

akcionářům ve dvou shora uvedených ohledech. Je tedy dle jejich názoru zcela

namístě aplikace ustanovení § 186c odst. 2 písm. c) obch. zák. o zákazu

hlasovacího práva té osoby, které má být poskytnuta usnesením valné hromady

výhoda. V daném případě se zákaz hlasování vztahoval na hlavního akcionáře,

který však přes tento zákaz hlasoval o přípustnosti rozhodčího řízení. Protože

však většina ostatních akcionářů přítomných na valné hromadě (odlišných od

hlavního akcionáře) hlasovala proti schválení smlouvy, nebylo usnesení o

schválení smlouvy o převzetí přijato dostatečnou většinou hlasů a tato smlouva

proto nemůže být účinná. Pravomoc rozhodců nemůže mít v neschválené smlouvě o

převzetí žádnou oporu, uzavřeli dovolatelé.

Navrhují, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a

rovněž aby věc předložil Ústavnímu soudu za účelem zrušení ustanovení § 220k

odst. 1 poslední věty obch. zák. z důvodu konfliktu tohoto ustanovení s právem

na spravedlivý proces.

Podáním ze dne 13. června 2007 založili dovolatelé do spisu fotokopii usnesení

předsednictva Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární

komoře České republiky, kterým předsednictvo ve sporu mezi S. M., D. s. r. o. a

P. S. na straně jedné a společností na straně druhé o přezkoumání správné výše

přiměřeného vypořádání v penězích poskytnutého Y. CZ s. r. o. při převodu

obchodního jmění na hlavního společníka

1. zamítlo námitku nedostatku pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

České republiky a Agrární komoře České republiky vznesenou D. s. r. o. a P. S.

a 2. zastavilo řízení ve sporu mezi S. M. a X. P. CZ s. r. o.

Společnost se ve vyjádření k dovolání ztotožnila s napadeným usnesením,

vyslovila nesouhlas s argumentací dovolatelů a navrhla, aby dovolací soud,

bude-li dovolání posouzeno jako přípustné, usnesení odvolacího soudu potvrdil.

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 239 odst. 2 písm. a) o. s. ř. (viz též

rozhodnutí uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č.

37/2006).

Podle ustanovení § 756 obch. zák. se ustanovení tohoto zákona použije, jen

pokud mezinárodní smlouva, která je pro Českou republiku závazná a byla

uveřejněna ve Sbírce zákonů, neobsahuje odlišnou úpravu.

V projednávané věci navrhovatelé mimo jiné namítali, že postup podle

ustanovení § 220k odst. 1 obch. zák. představuje „porušení dohody o

ochraně investic“. Proto se Nejvyšší soud zabýval tím, zda je třeba na

projednávanou věc vztáhnout právní režim Dohody mezi Č. a S. r. N., o podpoře a

vzájemné ochraně investic, uzavřené dne 2. října 1993 (Sdělení FMZV, číslo

573/1992 Sb. - dále jen „dohoda o ochraně investic“), a to zejména z toho

hlediska, je-li postup podle ustanovení § 220p obch. zák. vyvlastněním,

znárodněním nebo podřízením jinému opatření, jehož výsledek je stejný jako

vyvlastnění nebo znárodnění, ve smyslu ustanovení článku 4 odst. 2 dohody o

ochraně investic, a pokud ano, zda je ustanovení třetí věty § 220k odst. 1

obch. zák. s tímto ustanovením v rozporu.

K tomu Nejvyšší soud uzavřel, že postup podle ustanovení § 220p obch. zák. za

vyvlastnění, znárodnění nebo podřízení jinému opatření, jehož výsledek je

stejný jako vyvlastnění nebo znárodnění, ve smyslu ustanovení článku 4 odst. 2

dohody o ochraně investic, považovat nelze. Vztah mezi akcionáři a akciovou

společností při převodu obchodního jmění na akcionáře je vztahem mezi dvěma

subjekty obchodního práva, z nichž jeden prostřednictvím svého nejvyššího

orgánu rozhoduje o tom, že akcionáři budou za podmínek stanovených zákonem

zbaveni za odpovídající náhradu svých akcií. Nejde tedy o vztah mezi státem

(jeho orgánem) rozhodujícím o odnětí majetku fyzické nebo právnické osoby ve

veřejném zájmu na straně jedné a vlastníkem odnímaného majetku na straně druhé,

a tedy ani o vyvlastnění ve smyslu článku 11 odst. 4 Listiny základních práv a

svobod, či článku 4 odst. 2 dohody o ochraně investic.

Při názoru zastávaném dovolateli by ostatně bylo možné považovat za vyvlastnění

akcií i rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací, neboť v

důsledku takového rozhodnutí akcionáři, kteří pro rozhodnutí nehlasovali, své

akcie rovněž pozbývají; to však akceptovatelné není.

Protože se dovolateli prostřednictvím uplatněných dovolacích důvodů správnost

právního posouzení věci odvolacím soudem zpochybnit nepodařilo, Nejvyšší soud

dovolání podle ustanovení § 243b odst. 2 věty první o. s. ř. zamítl.

K rozhodnutí ze dne 26. května 2007, sp. zn. Rsp 118/6, kterým předsednictvo

Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České

republiky zastavilo pro nedostatek pravomoci řízení ve věci návrhu, kterým se

navrhovatelka a) domáhala „přezkoumání správné výše přiměřeného vypořádání v

penězích poskytnuté účastníkem akcionářům společnosti Y. a. s.“ v rozhodčím

řízení, Nejvyšší soud uzavírá, že toto rozhodnutí bylo vydáno až poté, co ve

věci rozhodl odvolací soud, a proto k němu nemohl přihlédnout (§ 241a odst. 4

o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b

odst. 5, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., tak, jak se uvádí ve výroku,

a přiznal společnosti náhradu nákladů řízení podle ustanovení § 7 písm. g), §

13 odst. 1, § 14 odst. 2, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. (ve

znění účinném do 31. srpna 2006) a paušální náhradu nákladů řízení podle § 13

odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (ve znění účinném do 31. srpna 2006).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinní dobrovolně co jim ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se

oprávněná domáhat jeho výkonu.

V Brně dne 24. června 2008

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu