Nejvyšší soud Usnesení občanské

29 Odo 44/2001

ze dne 2001-09-05
ECLI:CZ:NS:2001:29.ODO.44.2001.1

29 Odo 44/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v právní věci žalobce O.o., a. s., zast. advokátem,

proti žalované B.K., zast. advokátem, o 417.808, 90,- Kč, vedené u Okresního

soudu ve Zlíně pod sp. zn. 8 C 197/94, k dovolání žalované proti rozsudku

Krajského soudu v Brně ze dne 3. května 2000, čj. 28 Co 450/97 - 139, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradu nákladů dovolacího řízení

celkem částku 6.375,- Kč do tří dnů od doručení tohoto rozhodnutí k rukám

advokáta žalobce.

Krajský soud v Brně rozhodl výše označeným rozsudkem v předmětné věci

tak, že rozsudek soudu I. stupně se potvrzuje (výrok I.) a že žalovaná je

povinna nahradit žalobce náklady odvolacího řízení (výrok II.).

Okresní soud ve Zlíně rozsudkem ze dne 12. června 1997 čj. 8 C 197/94 -

69 rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci 417.808,90 Kč a nahradit mu

náklady řízení ve výši 23.091,- Kč.

K odvolání žalované odvolací soud přezkoumal napadený rozsudek soudu

prvního stupně, jakož i řízení, které mu předcházelo a v prvé řadě se zabýval

existencí právního titulu pro zaplacení předmětné částky, spočívajícího ve

vydražení prodejny levné kožené galanterie ve Z. - M. a z toho vyplývající

povinnosti žalované jako vydražitelky, zaplatit cenu převzatých zásob podle §

11 odst. 3 zákona č. 427/1990 Sb. (tzv. zákon o malé

privatizaci).

Odvolací soud zkoumal především otázku, zda byly splněny podmínky pro

zařazení prodejny do tzv. malé privatizace a zda žalovaná mohla v dražbě nabýt

vlastnictví k předmětným zásobám. Odvolací soud posuzoval dvě podmínky podle

ust. § 1 zákona o malé privatizace pro zařazení prodejny do malé privatizace.

Podmínku, že se musí jednat o věci, k nimž měly ke dni 1. 11. 1990 právo

hospodaření státní podniky a další vyjmenované organizace, měl odvolací soud za

splněnou, neboť předmětná prodejna byla před tím součástí státního podniku

O.o.Z. Druhá podmínka, že se musí jednat ke dni dražby o věci, které jsou ve

vlastnictví státu, nebyla podle názoru odvolacího soudu splněna, neboť k datu

konání dražby 31. 7. 1991 nebyla již prodejna ve vlastnictví státu. V

souvislosti se zrušením státního podniku O.o.Z. byl majetek tohoto státního

podniku vložen do akciové společnosti (žalobce), přičemž akciová společnost je

vlastnickým subjektem odlišným od státu, bez ohledu na to, že šlo o akciovou

společnost se stoprocentní účastí státu. Stát byl již pouze majitelem akcií,

majetek včetně prodejny byl však už ve vlastnictví kapitálové společnosti jako

soukromoprávního subjektu. Z toho učinil odvolací soud závěr, že právním

titulem pro zaplacení žalobcem vymáhané částky nemůže být dražba a s ní

související vznik kupní smlouvy podle hospodářského zákoníku (žalovaná byla

podnikatelkou a provozovnu vydražila za účelem vlastního podnikání), popř.

smlouvy o převodu zásob vzniklé konkludentním způsobem podle ust. § 352

hospodářského zákoníku.

Odvolací soud zvažoval i možnost, že v daném případě vznikla

jiná popř. i nepojmenovaná

(inominátní) smlouva mezi účastníky podle hospodářského zákoníku, žalovaná však

zpochybňovala jakýkoliv projev vůle směřující k uzavření smlouvy a s ohledem na

okolnosti případu nelze ani specifikovat předmět takové smlouvy ve vztahu ke

zboží (zásobám.)

Odvolací soud dovodil, že je skutečností, že žalovaná zásoby zboží

fakticky převzala podle předávacího protokolu z 6. 8. 1991 v ceně 784.669,30

Kč, protokol vlastnoručně podepsala, aniž v něm vyslovila jakékoli výhrady k

ceně zásob zboží.

Na základě uvedených skutečností dospěl odvolací soud k závěru, že

plnění, které takto žalovaná od žalobce získala, představuje na její straně

neoprávněný majetkový prospěch ve smyslu ust. § 123 hosp. zák. Za situace, kdy

konkrétní seznamy zboží již nejsou k dispozici, neboť dle tvrzení žalobce byly

skartovány a žalovaná zásoby zboží smísila s dalším svým zbožím, které

prodávala, nelze nyní uvažovat ani o znaleckém posudku, který by převzaté

zásoby ocenil. Jediným vodítkem tak zůstává cena, zachycená ve výše uvedeném

předávacím protokole, tj. částka 784.669,30 Kč, která představuje hodnotu

neoprávněného majetkového prospěchu. Vzhledem ke značnému časovému odstupu již

nepřichází v úvahu vydání zboží (ust. § 123 odst. 3 hosp. zák.) Jednostrannými

sníženími ceny zásob na částku 667.808,90 Kč dal žalobce najevo, že neuplatňuje

zaplacení částky 784.669,30 Kč, nýbrž částku sníženou, které se domáhá v řízení

a kterou je nutno ve zbytku (žalovaná už zaplatila 250.000,- Kč) ve výši

417.808,90 Kč považovat za neoprávněný majetkový prospěch, který je žalovaná

povinna žalobci vydat.

Odvolací soud proto potvrdil rozsudek soudu prvního stupně jako věcně

správný podle ust. § 219 o. s. ř., avšak z jiných důvodů.

Žalovaná podala proti tomuto rozsudku dovolání „s přihlédnutím k

ustanovení § 238 a § 241 odst. 2 písm. d) o. s. ř.\" s tím, že soud

věc nesprávně právně posoudil.

Dovolatelka souhlasí se závěrem odvolacího soudu, že mezi účastníky

nebyla uzavřena smlouva, nesouhlasí však s tím, že je její povinností zaplatit

za zboží, které fakticky převzala. Především nemůže jít k tíži žalované

porušení povinnosti žalobce, který úmyslně a v rozporu se skartačním řádem

nechal skartovat seznamy zboží, které měla žalovaná převzít.

Podle názoru dovolatelky mělo být bráno v úvahu, že v řízení bylo

prokázáno, že žalobce měl na prodejně zboží jiného množství a kvality, než

které bylo deklarováno v seznamech. Navíc velké množství zboží, které bylo v

prodejně, se nadále v prodejně nachází, žalovaná nemá o toto zboží zájem a je

připravena je žalobci vrátit, zejména proto, že zboží je neprodejné pro svou

pochybnou kvalitu a cenu. Bylo by minimálně v rozporu s dobrými mravy, pokud by

žalovaná měla platit za zboží, o které neměla zájem. Žalovaná se domnívá, že

žalobce by maximálně mohl požadovat částku, odpovídající zboží prodanému, což

lze jednoduše z účetních dokladů žalované zjistit.

Dovolatelka na závěr zdůrazňuje, že neprodejné zboží, které zůstalo v

prodejně uskladněno, je připravena žalobci kdykoli vydat a soud nepostupoval

správně, pokud jí uložil zaplatit žalobci požadovanou částku, resp. potvrdil

rozsudek soudu prvního stupně, byť z odlišných důvodů.

Navrhuje proto, aby Nejvyšší soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil

k dalšímu řízení.

Žalobce, zastoupen advokátem, ve vyjádření k dovolání uvádí, že

respektuje skutková zjištění a právní posouzení odvolacího soudu a důvody,

které uvádí žalovaná, považuje žalobce za účelová tvrzení. Seznamy zboží

nebyly skartovány úmyslně v souvislosti s tímto sporem, žalovaná nezná

skartační řád žalobce. Předané zboží vyplývá z inventury z 2. 8. 1991 a z

předávacího protokolu. Žalovaná zboží převzala způsobem, který si sama

zvolila a převzetí zboží v množství a kvalitě potvrdila.

Zjištění nesouladu cen u zboží ve dvou případech, jež bylo řešeno zvýšením

slevy na zboží z původních 10 % na 15 %, nelze považovat za důkaz o tom, že

žalobce měl v prodejně zboží jiné kvality a množství.

Žalobce je toho názoru, že tvrzení žalované, že o zboží neměla nikdy

zájem, je účelové, když žalovaná svůj zájem dostatečně prokázala tím, že se

přihlásila do dražby v malé privatizaci, zboží převzala a částečně i

zaplatila. Žalobce nemůže zajímat, že žalovaná prodala jen část z převzatého

zboží. Žalovaná měla sama zvážit prodejnost zboží, které přebírala.

Neprodejnost zboží uloženého, po dobu osmi let, fyzicky a morálně zastaralého,

nezpůsobil žalobce.

Žalobce navrhuje, aby Nejvyšší soud napadený rozsudek potvrdil v celém

rozsahu.

Podle bodu 17. hlavy I. části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., kterým se

mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu

vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení

provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle

dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění

účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen „ o. s. ř.\").

Nejvyšší soud se nejprve, po zjištění, že dovolání obsahuje stanovené

náležitosti (ust. § 240 odst. 1, § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř.), musel

zabývat tím, zda je v daném případě dovolání přípustné, poněvadž dovoláním lze

napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští

(ust. § 236 odst. 1 o. s. ř.).

Dovolatelka dovolání o žádný důvod přípustnosti výslovně neopírá, pouze

se všeobecně dovolává ust. § 238 o. s. ř. Odvolací soud v poučení v závěru

napadeného rozsudku expressis verbis uvádí, že „proti tomuto rozhodnutí je

přípustné dovolání (§ 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř.),\" přičemž na konci

odůvodnění uvedl, že „vzhledem k tomu, že potvrzující rozhodnutí odvolacího

soudu představuje obsahově změnu pokud se týká právních důvodů, v důsledku

nichž bylo rozhodnutí soudu I. stupně potvrzeno, odvolací soud v příslušném

poučení uvedl, že proti tomuto rozsudku odvolacího soudu je dovolání přípustné.

\"

S tímto závěrem odvolacího soudu se dovolací soud neztotožňuje.

Změnou rozsudku ve věci samé je nutno rozumět změnu ve výrokové části

rozsudku, jíž se zakládají práva a povinnosti účastníků řízení. Změna v

odůvodnění rozsudku, třebaže přestavuje odlišný právní titul (důvod) přiznaného

nároku na zaplacení peněžité částky, však nemění nic na právech a povinnostech,

která pro účastníky z rozsudku vyplývají. Změna odůvodnění rozsudku, vyvozující

nárok žalobce nikoli ze smlouvy (jak učinil soud prvního stupně), nýbrž z

neoprávněného majetkového prospěchu (resp. nyní bezdůvodného obohacení), se

nijak neprojevila v právním postavení účastníků, přiznaný nárok na zaplacení

peněžité částky, plynoucí z enunciátu rozsudku soudu prvního stupně, byl

odvolacím soudem potvrzen.

Důvod přípustnosti dovolání zakotvený v ust. § 238 odst. 1 písm. a) o.

s. ř., tedy v posuzovaném případě nebyl naplněn.

Přípustnost dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího v daném

případě není založena ani ust. § 238 odst. 1 písm. b) o. s. ř., když taková

procesní situace tu nenastala, ani ust § 239 odst. 1 a 2 o. s. ř. (přípustnost

dovolání podle cit. ustanovení odvolací soud nevyslovil a dovolatelka se

takového vyslovení přípustnosti dovolání nejpozději do vyhlášení potvrzujícího

rozsudku ani nedomáhala.)

Pro úplnost je třeba dodat, že přípustnost dovolání není dána ani z

důvodů uvedených v ust. § 237 odst. 1 o. s. ř. pro zvlášť hrubé vady řízení

(tzv. zmatečnost), jelikož žádný takový důvod se ze spisu nepodává a

dovolatelka žádný z důvodů vypočtených v cit. ustanovení nenamítala.

Dovolacímu soudu proto nezbylo, než dovolání jako nepřípustné odmítnout

(ust. § 218 odst. 1 písm. c) ve vazbě na § 243b odst. 4 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1

a § 151 odst. 1 o. s. ř. v návaznosti na § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s.

ř. Žalovaná jako neúspěšná dovolatelka je povinna nahradit žalobci náklady

právního zastoupení, a to za 1 úkon právní služby - vyjádření k dovolání podle

§ 7, § 8 odst. 1 a § 11 odst. 1 písm. k) vyhl. č. 177/1996 Sb.- advokátního

tarifu v částky 6.300,- Kč a za jeden paušál náhrady hotových výdajů

podle § 13 odst. 3 cit. tarifu v částce 75,- Kč, a to k rukám advokáta žalobce.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 5. září 2001

JUDr. František F a l d y n a, CSc., v. r.

předseda senátu