Nejvyšší soud Rozsudek občanské

29 Odo 802/2006

ze dne 2008-06-05
ECLI:CZ:NS:2008:29.ODO.802.2006.1

29 Odo 802/2006

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka

Krčmáře a soudců Mgr. Petra Šuka a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobce

JUDr. P. W., Ph. D., advokáta, jako správce konkursní podstaty úpadkyně E.

E.-N., společnost s ručením omezeným, zastoupeného advokátem, proti žalované

E., s. r. o., zastoupené advokátkou, o určení neúčinnosti kupních smluv,

vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 35 Cm 171/2001, o

dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. září 2005,

č. j. 4 Cmo 185/2004-275, takto:

I. Dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze

dne 21. září 2005, č. j. 4 Cmo 185/2004-275, se zamítá v rozsahu, v němž

směřovalo proti prvnímu výroku, odstavci I. rozsudku, a to jen pokud odvolací

soud tímto měnícím výrokem ve věci samé určil, že označená kupní smlouva ze dne

2. září 1996 je právně neúčinná vůči konkursním věřitelům v konkursu vedeném

na majetek úpadkyně E. E.-N., společnost s ručením omezeným.

II. Ve zbývajícím rozsahu se rozsudek odvolacího soudu zrušuje,

včetně závislých výroků o nákladech řízení, a věc se potud vrací odvolacímu

soudu k dalšímu řízení.

Rozsudkem ze dne 27. března 2003, č. j. 35 Cm 171/2001-219, zamítl

Krajský soud v Hradci Králové žalobu, kterou se žalobce (správce konkursní

podstaty úpadkyně E. E.-N., společnost s ručením omezeným) domáhal vůči

žalované (E., s. r. o.) určení, že právní úkony provedené úpadkyní ve prospěch

žalované kupními smlouvami ze dne 2. září 1996 (dále též jen „kupní smlouva č.

1“) a ze dne 20. ledna 1997 (dále též jen „kupní smlouva č. 2“) jsou vůči

konkursním věřitelům úpadkyně neúčinné. Současně zamítl žalobu ohledně

požadovaného určení, že správce konkursní podstaty úpadkyně je oprávněn

uspokojit pohledávky konkursních věřitelů úpadkyně z majetku, který byl těmito

kupními smlouvami převeden na žalovanou (bod I. výroku).

Soud dospěl k závěru, že:

1/ Žalobce je ve smyslu § 16 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a

vyrovnání (dále též jen „ZKV“), ve sporu aktivně věcně legitimován, jelikož

hájí zájmy konkursních věřitelů se zjištěnými pohledávkami.

2/ Kupní smlouvě č. 1 žalobce odporoval v zákonné lhůtě 3 let (právní účinky

vkladu vlastnického práva k nemovitostem podle kupní smlouvy č. 1 vznikly 2.

září 1996 a právo odporu bylo uplatněno žalobou podanou 10. června 1999).

3/ Kupní smlouvě č. 2 žalobce řádně odporoval až při jednání soudu 27. března

2003, takže došlo k prekluzi práva odporu (odpůrčí žalobu ohledně kupní smlouvy

č. 2 mohl žalobce podat nejpozději 21. ledna 2000).

4/ Kupní smlouva č. 1 byla úkonem dlužníka vůči osobě blízké, jelikož jeden ze

tří podepsaných jednatelů prodávající byl současně jednatelem kupující.

5/ Žalobce neprokázal úmysl dlužníka (pozdější úpadkyně) zkrátit kupní smlouvou

č. 1 své věřitele, jelikož dlužník (pozdější úpadkyně) se kupní smlouvou

vyvázal ze svých závazků vůči hlavnímu věřiteli A. P., a. s. (dále též jen

„banka“); došlo k privativní intercesi. Za významné měl soud v této souvislosti

i to, že tržní hodnota převáděných nemovitosti činila 30 miliónů Kč a kupní

cena byla dohodnuta částkou 40 miliónů Kč, jakož i to, že banka jako jediný

oddělený věřitel měla podle tehdejšího znění § 28 ZKV nárok až na 100 %

výtěžku zpeněžení zastavených nemovitostí, takže k poměrnému uspokojení

ostatních věřitelů z tohoto majetku by nedošlo.

6/ Prodávající disponovala v době prodeje i řadou dalších aktiv, mimo jiné

ochrannou známkou. Skutečnost, že se správci konkursní podstaty nepodařilo

ochrannou známku v konkursu zpeněžit (pro stagnaci sklářského trhu a pro její

specifičnost) a to, že povodněmi byly poničeny listiny dlužnice, takže se nelze

úspěšně domáhat zaplacení jejích pohledávek, podle soudu jistě nelze použít k

tvrzení, že se dlužnice v době odporovaného právního úkonu zbavila „vědomě“

veškerého majetku.

7/ Požadavek, aby soud určil, že správce konkursní podstaty je oprávněn

uspokojit z majetku, který byl předmětem prodeje podle obou kupních smluv,

pohledávky konkursních věřitelů, jako by tento majetek nadále patřil úpadkyni,

soud zamítl proto, že na takovém určení nemá žalobce naléhavý právní zájem

(toto oprávnění plyne ze zákona o konkursu a vyrovnání).

K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze ve výroku označeným rozsudkem ze

dne 21. září 2005 změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že určil, že obě

kupní smlouvy, týkající se převodu vlastnictví ve výroku označených

nemovitostí, jsou vůči žalobci a konkursním věřitelům úpadkyně právně

neúčinné (první výrok, odstavec 1) a rozhodl, že žalovaná je povinna označené

nemovitosti vrátit do konkursní podstaty úpadkyně (první výrok, odstavec 2).

Odvolací soud přitakal soudu prvního stupně v závěru, že kupní smlouva č. 1

byla úkonem dlužníka vůči osobě blízké (uváděje, že: „V tomto případě,

považovaném standardní judikaturou za právní úkony mezi osobami blízkými, musí

být úmysl dlužníka zkrátit věřitele prokázán, avšak je na osobách blízkých, aby

prokázaly, že úmysl zkrátit věřitele nemohly v době realizace právního úkonu i

při náležité pečlivosti poznat“). Oproti soudu prvního stupně však uzavřel,

že:

1/ Žalobce prokázal úmysl dlužníka (pozdější úpadkyně) zkrátit kupní smlouvou

č. 1 své věřitele, a to i poukazem na rozhodnutí Okresního soudu v České Lípě

ze dne 24. června 1998, č. j. 12 C 25/98-101 a na navazující rozhodnutí

Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. prosince 1998, č. j. 30 Co

707/98-125, v kauze lišící se pouze osobou žalobce.

2/ Žalované se nepodařilo prokázat, že úmysl dlužníka (pozdější úpadkyně)

zkrátit kupní smlouvou č. 1 své věřitele nemohla poznat i při náležité

pečlivosti.

3/ Kupní smlouvě č. 2 žalobce odporoval včas odpůrčí žalobou v této věci

podanou 10. června 1999. Ze žalobního petitu se totiž podává, že žalobce

odporoval i převodu objektu bydlení čp. 58 spolu se stavební parcelou číslo

232. Označení právního úkonu (smlouvy) a jeho data má podle odvolacího soudu

charakter upřesnění žaloby (nejde o rozšíření žaloby nebo o novou žalobu).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná včasné dovolání, namítajíc, že

řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve

věci a že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (a

uplatňujíc tak dovolací důvody uvedené v § 241a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb.,

občanského soudního řádu - dále též jen „o. s. ř.“) a požadujíc, aby Nejvyšší

soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

V rovině dovolacího důvodu uvedeného v § 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř.

dovolatelka odvolacímu soudu konkrétně vytýká, že jeho rozhodnutí je

nepřezkoumatelné. Přitom poukazuje na to, že žalobce nedostatečně formuloval

„žalobní petit“, uvádějíc, že právní úkon, který má být vůči konkursním

věřitelům právně neúčinný, musí být popsán „z hlediska osob, které jsou na něm

zúčastněny, z hlediska svého obsahu a doby vzniku“, tak, aby jej nebylo možné

zaměnit s jiným právním úkonem, přičemž tato podmínka splněna nebyla. Dodává,

že kupní smlouvy se týkají převodu nemovitostí, ke kterým se ve smyslu § 133

odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále též jen „obč. zák.“)

nabývá vlastnické právo vkladem do katastru nemovitostí. Samotný podpis takové

kupní smlouvy zavazuje její účastníky, nemá však věcně-převodní účinky.

Žalobci dovolatelka v této souvislosti vytýká, že v „žalobním návrhu“ uvádí

datum uzavření kupní smlouvy a vadně specifikuje její předmět; do kupní smlouvy

č. 1 totiž zahrnul nemovitost, která touto smlouvou převedena nebyla ani

nemohla být převedena; dům čp. 58, objekt bydlení na parcele číslo 232 a

pozemek parcelní číslo 232, zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním

území a obci N. B., totiž pozdější úpadkyně nevlastnila a nabyla je až po 2.

září 1996). Na základě kupní smlouvy č. 1 proto nedošlo ani nemohlo dojít ke

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Podle dovolatelky nebyla splněna ani podmínka spočívající v řádném označení

smluvních stran, když kupní smlouvu č. 1 podepsali jménem prodávající (pozdější

úpadkyně) společně všichni tři jednatelé, kdežto kupní smlouvu č. 2 podepsal

jménem prodávající (pozdější úpadkyně) již její nový jednatel (a jediný

společník) J. J. Tato skutečnost - pokračuje dovolatelka - má dále vliv i na

průběh dokazování a právní závěry, k nimž odvolací soud nesprávně dospěl např.

v posledním odstavci na straně 6 napadeného rozhodnutí. Dovolatelka tvrdí, že

na tuto skutečnost a na zřejmou vadu ve formulaci „žalobního petitu“ poukazuje

i proto, že žalobce v článku II. žaloby uvádí, že kupní smlouva č. 1 „byla

uzavřena jednateli úpadce“. Dovolávajíc se znění § 13 odst. 1 zákona č.

513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále též jen „obch. zák.“) má dovolatelka za

to, že z citovaného textu žaloby lze nabýt dojmu, že smlouvu podepsaly fyzické

osoby a nikoli pozdější úpadkyně. Vzhledem k tomu se dovolatelka ztotožňuje se

závěry soudu prvního stupně o tom, že žalobce neodporoval konkrétní kupní

smlouvě, takže jeho právo prekludovalo.

Dovolatelka dále cituje § 42a obč. zák., zdůrazňujíc, že podmínky stanovené v

tomto ustanovení musí být splněny kumulativně a vytýkajíc odvolacímu soudu, že

se s její argumentací nevypořádal, ani nezhodnotil provedené důkazy ve všech

souvislostech. Právní závěr obsažený na straně 7 napadeného rozhodnutí („Tato

skutečnost spolu s převody movitého a nemovitého majetku na žalovaného svědčí o

tom, že úpadce nebyl schopen pokračovat v podnikatelské činnosti a tudíž

jakýmkoliv způsobem uhradit své závazky vůči věřitelům“) odporuje dle

dovolatelky úsudku odvolacího soudu z téže strany (o tom, že bývalí společníci

již spolu nehodlali podnikat). K tomu dovolatelka podotýká, že když společníci

nehodlali spolu podnikat, je celkem logické, že převedli obchodní podíly na

třetí osobu, dodávajíc, že nabyvatel obchodních podílů neměl v úmyslu

pokračovat v provozování sklárny. Z úplného výpisu z obchodního rejstříku

pozdější úpadkyně je podle dovolatelky evidentní, že pozdější úpadkyně měla i

jiné předměty podnikání než ty, které se bezprostředně vztahují ke sklářské

výrobě (koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,

zprostředkovatelská činnost nákupu a prodeje). Odtud je podle dovolatelky

zřejmé, že pozdější úpadkyně mohla pokračovat v jakékoliv podnikatelské

činnosti, ke které ani nepotřebovala nemovitý majetek tvořící předmět

kupních smluv (v nevýrobních oblastech, ke kterým nepotřebovala materiální

zabezpečení výroby). Provedeným dokazováním a audity má dovolatelka za

prokázáno, že v době podpisu kupní smlouvy č. 1 disponovala pozdější úpadkyně

celou řadu dalších aktiv (peněžními prostředky, pohledávkami, ochrannou známkou

vysoké účetní hodnoty /dle znaleckého posudku/ aj.). Závěr odvolacího soudu je

tak podle dovolatelky úvahou, která nemá oporu v provedeném dokazování.

Dovolatelka rovněž odkazuje na to, že v době uzavření kupní smlouvy č. 1 měla

pozdější úpadkyně tři jednatele, takže právní úkon je nutno posuzovat podle

ustanovení § 134 obch. zák. v tehdejším znění. Jelikož kupní smlouvu č. 1

podepsali všichni tři jednatelé jménem pozdější úpadkyně, rozhodli o jejím

uzavření všichni tři v rámci obchodního vedení společnosti. Proto se

dovolatelka neztotožňuje se závěrem odvolacího soudu, že šlo o osoby blízké a

že se dovolatelce nepodařilo prokázat, že o úmyslu zkrátit věřitele nevěděla

ani vědět nemohla, přestože vyvinula náležitou pečlivost k rozpoznání tohoto

úmyslu dlužnice.

Dovolatelka poukazuje na „judikaturu Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo

2192/2001“ (jde o rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. srpna 2002, sp. zn. 21

Cdo 2192/2001, uveřejněný pod číslem 53/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek - dále též jen „R 53/2004“), kritizujíc odvolací soud za to, že se v

rozhodnutí nevypořádal s tím, zda šlo o osoby blízké (rozuměj osoby blízké

dlužnici) a odvolal se bez dalšího na standardní judikaturu. Nesouhlasí ani s

názorem odvolacího soudu, že žalobce prokázal úmysl pozdější úpadkyně zkrátit

své věřitele (podloženým poukazem na rozhodnutí Okresního soudu v České Lípě ze

dne 24. června 1998, č. j. 12 C 25/98-101 a na navazující rozhodnutí Krajského

soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. prosince 1998, č. j. 30 Co 707/98-125, v

kauze lišící se osobou žalobce). K tomu dovolatelka namítá, že k předpokladům

překážky věci rozhodnuté patří i totožnost účastníků řízení, kterážto podmínka

splněna není.

Dovolatelka má za to, že auditorskou zprávou zpracovanou k 30. červnu 1999 a

dílčí zprávou auditora ze dne 1. září 1996 prokázala, že účetnictví pozdější

úpadkyně bylo vedeno řádně a průkazně, z čehož uzavírá, že byla vyvinuta

„náležitá pečlivost a maximální péče“ k tomu, aby ekonomický stav společnosti

(pozdější úpadkyně) byl potvrzen specializovaným odborníkem; odvolacímu soudu

vytýká, že se těmito důkazy vůbec nezabýval.

Za další podstatnou skutečnost pokládá dovolatelka (vzhledem k § 15 odst. 1

písm. c/ ZKV) existenci dalšího sporu týchž účastníků u Krajského soudu v

Hradci Králové, o vyloučení movitých věcí ze soupisu majetku konkursní podstaty

úpadkyně. Z uvedeného je podle dovolatelky zřejmé, že žalobce nesepsal do

konkursní podstaty úpadkyně nemovitosti. Dovolatelka se podivuje nad tím, proč

žalobce nepostupoval dle § 15 odst. 1 písm. c/ ZKV, tvrdíc, že kdyby žalovaný

postupoval s náležitou péčí a nemovitosti by bezodkladně sepsal, mohla by svou

pohledávku řádně přihlásit jak ona, tak zástavní věřitelka. Postupem žalobce

byla tohoto práva zbavena a tím poškozena, neboť pohledávka vůči úpadkyni jí i

zástavní věřitelce vznikla až právní mocí napadeného rozhodnutí.

Odvolací soud se podle dovolatelky nevypořádal ani s její námitkou, že napadené

úkony byly učiněny při znalosti tehdy platných právních předpisů, které

umožňovaly uspokojení oddělených věřitelů ve výši 100 %, z čehož vyplývá, že

úmysl stran zkrátit věřitele nemohl být dán a ani žalovaná toto nemohla

rozpoznat.

Skutkovým stavem věci zjištěným soudem prvního stupně (z nějž vyšel i odvolací

soud) je podle dovolatelky prokázáno, že tržní - obvyklá cena nemovitostí k 9.

září 1996 činila 30.577.000,- Kč. Dovolatelka koupila nemovitosti od pozdější

úpadkyně za 40 miliónů Kč a převzala úvěry v celkové výši 52 miliónů Kč, z

čehož usuzuje, že na sebe převzala více dlužníkových pasiv než aktiv, čímž jej

vysoce oddlužila a současně se stala zástavní dlužnicí (místo pozdější

úpadkyně). Žalobci se tak nepodařilo prokázat, že dlužnice (pozdější úpadkyně)

uskutečnila odporovaný právní úkon s úmyslem zkrátit své věřitele a že takový

úmysl byl dovolatelce znám.

Žalobce ve vyjádření navrhuje dovolání odmítnout jako zjevně bezdůvodné. Přitom

nesouhlasí s tvrzením o nedostatečné specifikaci odporovatelného právního úkonu

v žalobě ani s tím, že ze žaloby není zřejmé, kdo byl smluvní stranou

odporovaných úkonů.

Žalobce klade otázku, jaký význam má úvaha dovolatelky o tom, že o převodu

nemovitosti rozhodli všichni tři jednatelé pozdější úpadkyně. Dodává, že také

není zřejmé, jaký význam pro posouzení odporovatelnosti převodu nemovitostí má

zpráva auditora z doby před prodejem nemovitostí (z 1. září 1996) a usuzuje, že

odvolací soud se takovým důkazem správně nemusel zabývat. Přitom poukazuje na

zprávu auditora z 1. září 1997, s tím, že ta je z účetního hlediska rovněž bez

výhrad, avšak auditor v ní upozornil na to, že v průběhu auditovaného období

došlo k odprodeji téměř veškerých aktiv společnosti a uvedené zjištění vážně

ohrožuje předpoklad neomezeného časového trvání účetní jednotky.

Dovolatelka se podle žalobce mýlí i v tom, že nemovitosti nesepsal do konkursní

podstaty; k sepsání došlo, později však byl vyzván k podání odpůrčí žaloby,

která je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 45 Cm 25/2003;

tato skutečnost však nebránila a nebrání žalobě na určení odporovatelnosti dle

§ 42a obč. zák., předpokládané § 16 ZKV. Podle žalobce je s podivem, že

dovolatelka až nyní namítá, že nepostupoval s odbornou péčí a nezahrnul

nemovitosti bezodkladně do konkursní podstaty.

To, že dovolatelka neuplatnila řádně svou pohledávku v konkursu, musí podle

žalobce přičítat sama sobě, jelikož prodej nemovitosti byl jednatelem

dovolatelky i jednatelem úpadce od počátku označován za bezproblémový (s tím,

že úpadkyni zbyl dostatek finančních prostředků a zejména pohledávek k

uspokojení konkursních věřitelů). Zjistit skutečný stav věci nebylo na počátku

možné, prodeji však bylo odporováno ve lhůtě stanovené v § 42a obč. zák.

K argumentu, podle kterého napadené úkony byly učiněny při znalosti tehdy

platných právních předpisů, které umožňovaly uspokojení oddělených věřitelů ve

výši 100 %, z čehož vyplývá, že úmysl stran zkrátit věřitele nemohl být dán,

žalobce uvádí, že dovolatelka tu zamlčuje, že došlo k převodu téměř veškerých

aktiv úpadkyně a tyto převody nelze od sebe oddělit, byť jsou předmětem různých

řízení. Pozdější úpadkyně byla i převodem nemovitostí zbavena možnosti

fakticky podnikat a hradit již splatné pohledávky věřitelů. Nebylo též

prokázáno, že obvyklá cena nemovitostí k 9. červnu 1996 činila pouze

30.577.000,- Kč. To uvádí pouze posudek P. D. z 20. ledna 2003, vyhotovený na

přání dovolatelky. Žalobce nechal pro účely tohoto řízení vyhotovit rozsáhlé

znalecké posudky znalcem Ing. K. H. Ten nemovitosti ocenil v roce 2000 částkou

55 miliónů Kč a to za situace, kdy hodnota takových výrobních areálů klesá a

kdy do nemovitostí nebylo od jejich koupě investováno. Dovolatelka za koupi

neuhradila žádnou částku a převzetím úvěru fakticky získala úvěr na koupi

nemovitostí.

Se zřetelem k bodům 2. a 3. článku II. zákona č. 59/2005 Sb., kterým se

mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a

některé další zákony, Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle

občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. dubnem 2005.

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a/ o. s. ř.

Pro právní posouzení věci jsou rozhodné především skutkové závěry soudů nižších

stupňů, podle kterých:

1/ Pozdější úpadkyně (jako prodávající), jednající svými jednateli P. N., L. F.

a R. U., uzavřela dne 2. září 1996 s dovolatelkou (jako kupující) jednající

svým jednatelem R. U., kupní smlouvu č. 1 o převodu vlastnictví v ní označených

nemovitostí na žalovanou, za dohodnutou kupní cenu ve výši 40 milionů Kč. Vklad

vlastnického práva žalované podle této smlouvy do katastru nemovitostí byl

proveden s účinky k 2. září 1996.

2/ Podle článku III. kupní smlouvy č. 1 vázlo na nemovitostech zástavní právo

ve prospěch banky pro pohledávky, které ke dni uzavření smlouvy činily 52

miliónů Kč. Dle článku V. kupní smlouvy č. 1 přebírá kupující dluh prodávající

zajištěný zástavními právy, činící 52 miliónů Kč, s tím, že se má za to, že

převzetím dluhu je uhrazena smluvená kupní cena.

3/ V době od 25. února 1993 do 4. září 1996 byli jednateli pozdější úpadkyně P.

N., L. F. a R. U., s tím, že každý z nich byl oprávněn jednat samostatně (k 2.

září 1996 šlo i o tehdejší společníky úpadkyně).

4/ Jediným jednatelem žalované od jejího zápisu do obchodního rejstříku (13.

dubna 1995) byl R. U., který byl současně i jejím jediným společníkem.

5/ Pozdější úpadkyně uzavřela dne 2. září 1996 s dovolatelkou smlouvu o

převzetí úvěru, která měla nabýt účinnosti dnem, kdy s ní bude souhlasit banka

a podle které se tak stalo vzhledem ke kupní smlouvě č. 1, která byla uzavřena

s vědomím pohledávek banky vůči pozdější úpadkyni, zajištěných zástavním právem

k převáděným nemovitostem, s tím, že jde o:

a/ úvěr č. 824000159 ze dne 10. září 1993, ze kterého zbývá uhradit k 2. září

1996 částku 7.445.000,- Kč,

b/ úvěr č. 8240200002 ze dne 21. června 1996, ze kterého zbývá uhradit k 2.

září 1996 částku 18 miliónů Kč, a

c/ úvěr č. 520/94/AG6 ze dne 10. září 1994, ze kterého zbývá uhradit k 2. září

1996 částku 1.407.000 DM.

6/ Banka uzavřela s dovolatelkou 2. dubna 1997 dodatky ke smlouvám o úvěru

týkajícím se úvěrů ad/ 5 a/ a b/ a s pozdější úpadkyní (v rozsudku soudu

prvního stupně je chyba v psaní, podle níž šlo o žalovanou) dodatek ke smlouvě

o úvěru ad/ 5 c/.

7/ Společníci pozdější úpadkyně (jako převodci) uzavřeli dne 2. září 1996 s J.

J. (jako nabyvatelem) smlouvu o převodu obchodních podílů v pozdější úpadkyni.

8/ Rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne 24. června 1998, č. j. 12 C

25/98 101, ve spojení potvrzujícím rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem

ze dne 22. prosince 1998, č. j. 30 Co 707/98-125, bylo na základě žaloby

Finančního úřadu ve V. M. - dále též jen „finanční úřad“ (jenž je také

konkursním věřitelem úpadkyně) z 6. srpna 1997 vůči dovolatelce určeno, že

kupní smlouva č. 1, týkající se převodu vlastnictví ve výroku označených

nemovitostí, je vůči finančnímu úřadu právně neúčinná a že finanční úřad je

oprávněn se z tohoto majetku uspokojit, jako by nadále patřil úpadkyni.

9/ Pozdější úpadkyně (jako prodávající) uzavřela dne 20. ledna 1997 s

dovolatelkou (jako kupující) jednající svým jednatelem R. U., kupní smlouvu o

převodu vlastnictví domu čp. 58, objekt bydlení na parcele číslo 232 a pozemku

parcelní číslo 232, zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území a obci

N. B. Vklad vlastnického práva žalované podle této smlouvy do katastru

nemovitostí byl proveden s účinky k 20. lednu 1997.

10/ Usnesením ze dne 22. září 1997, č. j. 40 K 248/96-92, prohlásil Krajský

soud v Hradci Králové konkurs na majetek úpadkyně a správcem její konkursní

podstaty ustanovil žalobce.

Právní rámec věci, podstatný pro dovolací přezkum u obou tvrzených dovolacích

důvodů, je následující:

Ustanovení § 42a obč. zák. zní takto:

§ 42a

Odporovatelnost

(1) Věřitel se může domáhat, aby soud určil, že dlužníkovy právní úkony, pokud

zkracují uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, jsou vůči němu právně

neúčinné. Toto právo má věřitel i tehdy, je-li nárok proti dlužníkovi z jeho

odporovatelného úkonu již vymahatelný anebo byl-li již uspokojen.

(2) Odporovat je možné právním úkonům, které dlužník učinil v posledních třech

letech v úmyslu zkrátit své věřitele, musel-li být tento úmysl druhé straně

znám a právním úkonům, kterými byli věřitelé dlužníka zkráceni a k nimž došlo v

posledních třech letech mezi dlužníkem a osobami jemu blízkými (§ 116, 117),

nebo které dlužník učinil v uvedeném čase ve prospěch těchto osob, s výjimkou

případu, když druhá strana tehdy dlužníkův úmysl zkrátit věřitele i při

náležité pečlivosti nemohla poznat.

(3) Právo odporovat právním úkonům lze uplatnit vůči osobě, v jejíž prospěch

byl právní úkon učiněn, nebo které vznikl z odporovatelného úkonu dlužníka

prospěch.

(4) Právní úkon, kterému věřitel s úspěchem odporoval, je vůči němu neúčinný

potud, že věřitel může požadovat uspokojení své pohledávky z toho, co

odporovatelným právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku; není-li to dobře

možné, má právo na náhradu vůči tomu, kdo měl z tohoto úkonu prospěch.

V této podobě platilo uvedené ustanovení již v době uzavření obou kupních smluv

a dosud změn nedoznalo.

Ustanovení § 16 ZKV znělo v době uzavření kupních smluv, v době podání odpůrčí

žaloby i v době, kdy o věci rozhodoval soud prvního stupně, takto:

§ 16

(1) Právo odporovat právním úkonům za podmínek stanovených v § 42a

občanského zákoníku může uplatnit správce podstaty nebo konkursní věřitel.

(2) Právo odporovat právním úkonům lze uplatnit nejen proti osobám,

které s úpadcem sjednaly odporovatelný právní úkon, nýbrž i proti jejich

dědicům; proti třetím osobám jen tehdy, jestliže jim byly známy okolnosti

odůvodňující odporovatelnost právním úkonům proti jejich právnímu předchůdci.

(3) Odporovatelným právním úkonem nemůže být vyrovnána vzájemná

pohledávka odpůrce proti úpadci.

(4) Vše, o co byl odporovatelným právním úkonem dlužníkův majetek

zkrácen, musí být vráceno do podstaty, a není-li to možné, musí být poskytnuta

peněžitá náhrada.

V době, kdy o věci rozhodoval odvolací soud, byl text § 16 ZKV dále

doplněn o pátý odstavec (s účinností od 1. května 2004 se tak stalo zákonem č.

257/2004 Sb.), toto doplnění se však netýká otázek posuzovaných v této věci.

Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu se při výkladu ustanovení § 42a obč.

zák. ustálila v těchto závěrech:

1/ K odpůrčí žalobě je aktivně věcně legitimován jen ten, kdo měl za

dlužníkem pohledávku v době, kdy byl učiněn odporovaný právní úkon, a to i

pohledávku nesplatnou nebo pohledávku, která má na základě vzniklého

závazkového právního vztahu vzniknout až v budoucnu. Pohledávka za dlužníkem

přitom nemusí být v této době ještě vymahatelná; z hlediska věcné legitimace k

odpůrčí žalobě postačuje, aby pohledávka za dlužníkem byla vymahatelná alespoň

v době rozhodnutí soudu o podané odpůrčí žalobě (srov. rozsudek Nejvyššího

soudu uveřejněný pod číslem 64/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek -

dále též jen „R 64/2002“).

2/ Odpůrčí žalobě lze vyhovět, jen je-li prokázáno (důkazní břemeno

nese žalobce), že dlužníkův právní úkon zkracuje uspokojení pohledávky jeho

věřitele. Dlužníkův právní úkon zkracuje pohledávku věřitele zejména tehdy,

jestliže vede ke zmenšení majetku dlužníka a jestliže v jeho důsledku nastalé

zmenšení majetku má současně za následek, že věřitel nemůže dosáhnout

uspokojení své pohledávky z majetku dlužníka, ačkoliv - nebýt tohoto úkonu - by

se z majetku dlužníka alespoň zčásti uspokojil (srov. opět R 64/2002).

3/ Ustanovení § 42a odst. 2 obč. zák. neváže odporovatelnost právního

úkonu dlužníka na zkrácení uspokojení konkrétní vymahatelné pohledávky. Je

proto nerozhodné, zda úmysl dlužníka směřoval ke zkrácení všech jeho věřitelů

nebo jen některých z nich, popřípadě zda dlužník činil právní úkon, aniž by

jeho úmysl zkrátit své věřitele vůbec směřoval vůči konkrétním osobám, které

proti němu mají pohledávku (shodně srov. důvody R 64/2002, jakož i rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 25. května 2000, sp. zn. 31 Cdo 417/99, uveřejněný v

časopise Soudní judikatura číslo 10, ročník 2000, pod číslem 104).

4/ Odporovatelným je takový právní úkon dlužníka, který učinil v

posledních třech letech v úmyslu zkrátit své věřitele, musel-li být tento úmysl

druhé straně znám; břemeno tvrzení a důkazní břemeno v tomto směru nese

věřitel. Prokázání úmyslu dlužníka cum animo fraudandi není podmínkou

odporovatelnosti tehdy, jestliže „druhou stranou“ jsou osoby dlužníkovi blízké;

úmysl dlužníka zkrátit jeho věřitele v takovémto případě zákon předpokládá a je

na osobách dlužníkovi blízkých, aby prokázaly opak, tj. že úmysl dlužníka

zkrátit věřitele nemohly i při náležité pečlivosti poznat (srov. opět rozsudek

Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 417/99).

5/ Osoba dlužníkovi blízká se může ve smyslu ustanovení § 42a odst. 2

obč. zák. ubránit odpůrčí žalobě, jen jestliže prokáže, že o dlužníkově úmyslu

zkrátit odporovaným právním úkonem věřitele nevěděla a ani nemohla vědět,

přestože vyvinula „pečlivost“ k poznání tohoto dlužníkova úmyslu a šlo o

„náležitou pečlivost“. Vynaložení náležité pečlivosti předpokládá, že osoba

dlužníkovi blízká vykonala s ohledem na okolnosti případu a s přihlédnutím k

obsahu právního úkonu dlužníka takovou činnost (aktivitu), aby dlužníkův úmysl

zkrátit věřitele, který tu byl v době odporovaného právního úkonu, z jejích

výsledků poznala, tj. aby se o tomto úmyslu dozvěděla (shodně srov. rozsudek

Nejvyššího soudu uveřejněný pod číslem 35/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek).

6/ Právnická osoba se ve smyslu ustanovení § 42a odst. 2 obč. zák.

považuje za osobou blízkou dlužníku, který je fyzickou osobou, je-li dlužník

jejím statutárním orgánem (členem statutárního orgánu), jakož i tehdy, je-li

dlužník společníkem, členem nebo zaměstnancem této právnické osoby (popřípadě

má-li k ní jiný obdobný vztah) a současně, kdyby důvodně pociťoval újmu, kterou

utrpěla právnická osoba, jako újmu vlastní (srov. R 53/2004).

7/ U právních úkonů, na jejichž základě práva vznikají vkladem do

katastru nemovitostí, lze ve smyslu ustanovení § 42a odst. 2 obč. zák.

považovat za dlužníkem učiněný právní úkon, popř. za právní úkon, k němuž došlo

mezi dlužníkem a osobami jemu blízkými, jen takový právní úkon, na jehož

základě bylo vloženo právo do katastru nemovitostí. Tříleté lhůty pro uplatnění

práva odporovat právním úkonům dlužníka proto v těchto případech počínají běžet

dnem následujícím po dni, ke kterému vznikly účinky vkladu práva do katastru

nemovitostí. (srov. rozsudek Nejvyššího soudu uveřejněný pod číslem 41/2001

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

8/ Byla-li neúčinnost odporovaného úkonu dlužníka vyslovena (podle §

42a obč. zák.) v době, kdy již byl prohlášen konkurs na majetek dlužníka, stává

se majetek žalovaného, který dohodou ušel z dlužníkova (úpadcova) majetku,

součástí konkursní podstaty úpadce a výkonem rozhodnutí nemůže být postižen

(srov. rozsudek Nejvyššího soudu uveřejněný pod číslem 26/2000 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek - dále též jen „R 26/2000“).Tento účinek rozhodnutí o

odpůrčí žalobě nastane, i když úpadcův věřitel (jako osoba, která odpůrčí

žalobu podala) svou vymahatelnou pohledávku do konkursu vůbec nepřihlásí (srov.

důvody rozsudku Nejvyššího soudu uveřejněného pod číslem 30/2007 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek - dále též jen „R 30/2007“).

Úprava odporovatelnosti obsažená v § 16 ZKV stanoví od výše uvedených

postupů odchylky popsané ve stanovisku občanskoprávního a obchodního kolegia

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. června 2007, Opjn 8/2006,

uveřejněném pod číslem 74/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále

též jen „stanovisko“), z nichž pro věc rozhodné jsou tyto:

1/ Spory z odpůrčích žalob podle § 16 ZKV, podaných za trvání konkursu na

majetek úpadce (dlužníka) správcem konkursní podstaty nebo některým z

konkursních věřitelů, jsou spory vyvolanými konkursem (incidenčními spory), k

jejichž projednání a rozhodnutí je v prvním stupni věcně příslušný krajský

soud.

2/ Za konkursu může odporovat právním úkonům dlužníka (úpadce) jen správce

konkursní podstaty nebo některý z konkursních věřitelů, včetně těch, kteří

nemají vykonatelnou pohledávku; věřitel, který není účastníkem konkursního

řízení, takové právo nemá.

3/ Výnos z odporovatelných právních úkonů dlužníka (úpadce) musí být vrácen do

konkursní podstaty, a to buď v naturální podobě (tedy tak, že do konkursní

podstaty musí být vráceno to, co z ní ušlo odporovatelným právním úkonem

úpadce), nebo (pokud naturální plnění není možné), poskytnutím peněžité

náhrady, jež se řídí pravidly o bezdůvodném obohacení (§ 16 odst. 4 ZKV).

U majetku, který má být do konkursní podstaty navrácen v naturální

podobě (typicky u věcí), správce konkursní podstaty práva k němu nabytá v

důsledku sporu o odpůrčí žalobě realizuje soupisem (vlastníkem věci formálně

zůstává žalovaný z odpůrčí žaloby). Není-li v průběhu konkursu takový majetek

zpeněžen, navrací se zrušením konkursu do dispoziční sféry vlastníka

(žalovaného z odpůrčí žaloby). Pravomocné rozhodnutí o odpůrčí žalobě podle §

16 ZKV však vůči této osobě působí i nadále (žádné ustanovení zákona o konkursu

a vyrovnání nebo jiného předpisu zákonné síly je nevylučuje), s účinky

přisuzovanými obecně rozhodnutí soudu vydanému na základě žaloby podle § 42a

obč. zák. Působí-li takové rozhodnutí za trvání konkursu ve prospěch všech

konkursních věřitelů (bez zřetele k tomu, že odpůrčí žalobu podle § 16 ZKV

podal jen některý z nich nebo že ji podal jen správce konkursní podstaty), pak

odtud plyne závěr, že po zrušení konkursu jsou z takového titulu oprávněnými

pro účely výkonu rozhodnutí nebo exekuce všichni, kdož v době zrušení konkursu

byli konkursními věřiteli.

Na základě takto ustavených judikatorních východisek Nejvyšší soud

přezkoumal v mezích uplatněných dovolacích důvodů - úvahy odvolacího soudu o

neúčinnosti kupních smluv, přičemž učinil následující závěry:

A/ Kupní smlouva č. 1:

Argumentace dovolatelky, že právní úkon je třeba posuzovat dle § 134

obch. zák., jelikož kupní smlouvu podepsali všichni tři jednatelé pozdější

úpadkyně, nemá pro věc jiný význam než ten, že odtud lze uzavřít, že tito

jednatelé jednali ve shodě.

Jak v rovině právního posouzení věci, tak v rovině dovolacího důvodu

dle § 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř. se Nejvyššímu soudu jeví nepřiléhavými

úvahy, jejichž prostřednictvím se dovolatelka pokouší dovodit, že podle textu

žaloby kupní smlouvu č. 1 podepsaly fyzické osoby a nikoli pozdější úpadkyně.

Takový závěr ze žaloby neplyne a skutkový stav věci byl zjištěn jinak.

Co do řešení otázky, zda kupní smlouva č. 1 byla právním úkonem

učiněným dlužníkem (pozdější úpadkyní) a osobou mu blízkou (dovolatelkou), lze

souhlasit s dovolatelkou v tom, že vágní formulace odvolacího soudu o

„standardní judikatuře“, podle které o takový právní úkon šlo, je v rovině

právní nedostatečná.

Nejvyššímu soudu není známa žádná „standardní judikatura“, jež by

řešila otázku, zda v případě, že dlužníkem je společnost s ručením omezeným,

která právním úkonem zkracujícím své věřitele převedla svůj majetek na jinou

společnost s ručením omezeným, je nabyvatel osobou dlužníkovi blízkou jen

proto, že fyzická osoba, která je jediným společníkem a jediným jednatelem

nabyvatele, je současně jedním z více společníků a jednatelů dlužníka.

V R 53/2004 se řešila jiná problematika (zda právnická osoba může být

osobou blízkou dlužníku - fyzické osobě). Rozhodnutím, jež se zabývalo (ve

vztahu k § 67b ZKV, pro účely platnosti právního úkonu, jímž se zpeněžuje

majetek konkursní podstaty) otázkou, zda osobou blízkou dlužníku - společnosti

s ručením omezeným, může být rovněž společnost s ručením omezeným jako

nabyvatelka zpeněžovaného majetku (se závěrem, že tomu tak je, je-li

společníkem a jednatelem dlužníka fyzická osoba, která je současně společníkem

a jednatelem nabyvatelky), a jehož závěry lze míti za judikatorně ustálené, je

rovněž usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. září 2002, sp. zn. 1 Ko

351/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 1, ročník 2003, pod

číslem 15. Ani posledně označené rozhodnutí však není možné bez dalšího

vztáhnout k situaci řešené tímto sporem. Obecně by odpověď na otázku, zda

právnická osoba je (může být) pro účely ustanovení § 42a odst. 2 obč. zák.

osobou blízkou jiné právnické osobě, měla vycházet především z úpravy obsažené

v ustanovení § 66a obch. zák. Právní posouzení této otázky vzešlé z jiných

vzájemných vztahů právnických osob, než které popisují citovaná rozhodnutí,

judikatorně ustáleno není.

Tato argumentační nedůslednost odvolacího soudu však nemůže ovlivnit

výsledek dovolacího řízení, je-li zde (jak se podává z napadeného rozhodnutí)

pravomocný rozsudek (rozsudek Okresního soudu v České Lípě ze dne 24. června

1998, ve spojení potvrzujícím rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze

dne 22. prosince 1998), jímž bylo na základě žaloby finančního úřadu vůči

dovolatelce určeno, že kupní smlouva č. 1, je vůči finančnímu úřadu právně

neúčinná a že finanční úřad je oprávněn se z tohoto majetku uspokojit, jako by

nadále patřil úpadkyni.

Nepřípadná je v této souvislosti výhrada dovolatelky, že není dána

totožnost účastníků (jiný žalobce), takže nejde o překážku věci rozhodnuté.

Odvolací soud závěr, že by mělo jít o překážku věci rozhodnuté, neučinil.

Význam označeného rozsudku tkví v tom, že z něj soud - v intencích § 135 odst.

2 o. s. ř. - vychází a že je jím prokázáno, že kupní smlouva č. 1 zkracovala

uspokojení pohledávky nejméně jednoho věřitele pozdější úpadkyně, že se tak

dělo v úmyslu dlužníka cum animo fraudandi a že se dovolatelka (jako žalovaná)

neubránila proti závěru o naplnění podmínek formulovaných v § 42a odst. 2 obč.

zák. (jinak by oné odpůrčí žalobě nemohlo být vyhověno).

Vzhledem k významu, který má pro věc - jak popsáno výše - coby stěžejní

skutkové zjištění pravomocné soudní rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu

v České Lípě, pozbývá smyslu nejen další podrobné zkoumání otázky, zda

dovolatelka je (byla) osobou dlužníku blízkou, nýbrž i prověření argumentů, jež

dovolatelka formuluje k doložení toho, že nešlo o odporovatelný právní úkon

(srov. zejména její námitky, že nemovitosti koupila za obvyklou cenu, že celá

transakce vedla v souvislosti s převzetím závazků k oddlužení pozdější

úpadkyně a že v době uzavření kupní smlouvy č. 1 umožňovaly právní předpisy

uspokojení oddělených věřitelů ve výši 100 %,).

Na tomto základě Nejvyšší soud uzavírá, že důvod určit, že kupní

smlouva č. 1 je právně neúčinná vůči konkursním věřitelům v konkursu vedeném na

majetek úpadkyně, odvolací soud měl a dovolatelce se uplatněnými dovolacími

důvody správnost této (a jen této) části napadeného rozhodnutí zpochybnit

nepodařilo.

Proto Nejvyšší soud, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s.

ř.), dovolání směřující do popsané části napadeného rozsudku zamítl (§ 243b

odst. 2 část věty před středníkem o. s. ř.).

Nejvyšší soud podotýká, že nepřehlédl, že správce konkursní podstaty úpadkyně

mohl nemovitosti převedené na dovolatelku kupní smlouvou č. 1 sepsat do

konkursní podstaty (v intencích R 26/2000) již na základě výsledku sporu

vedeného u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 12 C 25/98. Rozhodnutí o

neúčinnosti kupní smlouvy č. 1 vydané po prohlášení konkursu na majetek

úpadkyně v této věci se od rozhodnutí vydaného po prohlášení konkursu na

majetek úpadkyně ve věci vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 12 C

25/98 (zahájené před prohlášením konkursu na majetek úpadkyně) liší co do svých

účinků jen z hlediska jeho využitelnosti v případě, že konkurs na majetek

úpadkyně bude zrušen aniž dojde ke zpeněžení majetku ušlého odporovatelným

úkonem z majetku úpadkyně. Za trvání konkursu mají tato rozhodnutí účinky

shodné (srov. opět R 26/2000 a stanovisko). Nicméně v situaci, kdy o posouzení

tohoto právního aspektu věci nebyl dovoláním žádán, nespatřuje dovolací soud

jen v této okolnosti důvod ke zrušení napadeného rozhodnutí (byť tím odpůrčí

žaloba správce konkursní podstaty úpadkyně z větší části přišla o věcné

opodstatnění).

Pro úplnost (vzhledem k námitce dovolatelky, že postupem správce konkursní

podstaty úpadkyně přišla o možnost svou pohledávku řádně přihlásit do konkursu)

Nejvyšší soud připomíná závěr vyslovený v R 30/2007, podle kterého:

„Bylo-li plnění z neúčinného právního úkonu vzájemné a dlužníkovo plnění z

takového úkonu bylo sepsáno do konkursní podstaty, mohou se osoby, jejichž

majetek byl takto sepsán a které se o soupisu dozvěděly před uplynutím propadné

dvouměsíční lhůty počítané od prvního přezkumného jednání (§ 22 odst. 2 ZKV),

domáhat plnění, které samy poskytly pozdějšímu úpadci, přihláškou pohledávky do

konkursu (§ 20 ZKV). Dojde-li k soupisu až po uplynutí označené propadné lhůty,

považuje se pohledávka, která těmto osobám poskytnutím plnění dlužníku vznikla,

za přihlášenou pohledávku a uspokojí se stejně jako tyto pohledávky.“

B/ Kupní smlouva č. 2:

Nejvyšší soud shledává opodstatněnou především dovolatelčinu výhradu,

že napadené rozhodnutí je v rozsahu týkajícím se kupní smlouvy č. 2

nepřezkoumatelné.

Odvolací soud se tu omezil jen na zdůvodnění závěru, proč má odpor (na

rozdíl od soudu prvního stupně) za včasný. O všech dalších otázkách rozhodných

pro úspěch ve sporu o odpůrčí žalobě u této kupní smlouvy mlčí. Odvolací soud

tu - pro Nejvyšší soud nepochopitelně - své rozhodnutí nezdůvodnil.

Je přitom na první pohled zřejmé, že závěry formulované u kupní smlouvy

č. 1 nemohly být bez dalšího užity pro kupní smlouvu č. 2. Již proto ne, že

řízení ve věci vedené u Okresního soudu v České Lípě se týkalo pouze kupní

smlouvy č. 1 a že o tom, kdo za pozdější úpadkyni uzavřel kupní smlouvu č. 2,

nebylo v řízení učiněno žádné použitelné skutkové zjištění.

Nejvyšší soud je nadto přesvědčen i o správnosti výhrady, že úkon, jímž

žalobce odporoval kupní smlouvě č. 2, se stal až po uplynutí tříleté lhůty

počítané ode dne, kdy nastaly právní účinky vkladu vlastnického práva podle

této kupní smlouvy do katastru nemovitostí (od 20. ledna 1997).

V žalobě podané u soudu 10. června 1999 kupní smlouva č. 2 jako právní

úkon, jehož neúčinnost má být vyslovena, žádným způsobem (byť alespoň nepřesně)

označena není (není ani nabídnuta k důkazu) a skutečnost, že v návrhu

rozsudečného výroku (tzv. petitu) jsou mezi nemovitostmi, jež měly být

převedeny kupní smlouvou č. 1, uvedeny i nemovitosti převedené až kupní

smlouvou č. 2, dostatečným podkladem pro opačný úsudek také není.

Požadavek na vyslovení neúčinnosti kupní smlouvy č. 2 uplatnil žalobce

poprvé až při jednání konaném tehdy ještě u Okresního soudu v České Lípě dne

27. června 2000 (srov. č. l. 28 p. v.), tedy již po uplynutí tříleté lhůty

určené zákonem k uplatnění odporu.

C/ Obě kupní smlouvy z hlediska podoby rozsudečných výroků:

Řízení je dále postiženo vadou, která mohla mít za následek (zčásti)

nesprávné rozhodnutí ve věci, k níž Nejvyšší soud u přípustného dovolání

přihlíží z úřední povinnosti (§ 242 odst. 3 o. s. ř.).

Jde o to, že soud prvního stupně po úpravách žalobního návrhu žalobcem,

k nimž došlo naposledy při jednání konaném 27. března 2003 (č. l. 215-216),

rozhodoval o požadavku žalobce, aby určil, že právní úkony provedené úpadkyní

ve prospěch žalované kupními smlouvami č. 1 a č. 2 jsou vůči konkursním

věřitelům úpadkyně neúčinné, a že správce konkursní podstaty úpadkyně je

oprávněn uspokojit pohledávky konkursních věřitelů úpadkyně z majetku, který

byl těmito kupními smlouvami převeden na žalovanou.

V průběhu odvolacího řízení již žalobce úpravy žalobního petitu

neprováděl. Odvolací soud přesto při změně rozsudku soudu prvního stupně

formuloval výrok svého rozsudku nově, když:

1/ Bez opory v procesních úkonech žalobce rozšířil výrok, jímž určil

neúčinnost kupních smluv tak, že jsou neúčinné nejen vůči konkursním věřitelům,

nýbrž i vůči žalobci (správci konkursní podstaty). Výrok formulovaný v

rozhodnutí o odpůrčí žalobě podané správcem konkursní podstaty úpadce podle §

16 ZKV, dle kterého je právní úkon pozdějšího úpadce neúčinný vůči správci

konkursní podstaty úpadce, nemá oporu v zákoně o konkursu a vyrovnání a

žalobce se takového určení správně ani nedomáhal.

2/ Bez opory v procesních úkonech žalobce se vůbec nevypořádal s požadavkem,

jímž žalobce žádal určit, že je oprávněn uspokojit pohledávky konkursních

věřitelů úpadkyně z majetku, který byl kupními smlouvami č. 1 a 2 převeden na

žalovanou.

3/ Bez opory v procesních úkonech žalobce rozhodl, že žalovaná je povinna

označené nemovitosti vrátit do konkursní podstaty úpadkyně.

4/ Žádnou z úprav ad 1/ až 3/ odvolací soud nezdůvodnil.

Nejvyšší soud tudíž z výše popsaných příčin, a aniž nařizoval jednání (§ 243a

odst. 1 věta první o. s. ř. ), napadený rozsudek zrušil ve zbývající části,

tedy v rozsahu, ve kterém byla neúčinnost kupní smlouvy č. 1 vyslovena i vůči

správci konkursní podstaty úpadkyně, v rozsahu, ve kterém byla vyslovena

neúčinnost kupní smlouvy č. 2, ve výroku o vrácení nemovitostí převedených

oběma kupními smlouvami do konkursní podstaty úpadkyně a v závislých výrocích o

nákladech řízení (§ 243b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.). Věc pak ve

zrušeném rozsahu vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta

první o. s. ř.).

Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud závazný

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 5. června 2008

JUDr. Zdeněk K r č m á ř

předseda senátu