Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

29 Odo 900/2004

ze dne 2005-07-28
ECLI:CZ:NS:2005:29.ODO.900.2004.1

NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY 29 Odo 900/2004

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně

JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Petra

Gemmela v právní věci žalobkyně M., a. s., proti žalovaným 1) A. Š. – a. spol.

s r. o., a 2) V. Š., o zaplacení 7,130.309,- Kč ze směnky, vedené u

Městského soudu v Praze pod sp. zn. 50 Cm 323/2002, o dovolání žalovaných proti

rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22. dubna 2004, č. j. 5 Cmo

330/2003-128, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobkyni na náhradu nákladů dovolacího

řízení 62.480,- Kč do rukou jejího advokáta, do tří dnů od právní moci tohoto

rozsudku.

Napadeným rozsudkem potvrdil odvolací soud rozsudek soudu prvního

stupně ze dne 23. 5. 2003, č. j. 50 Cm 323/2002-71, ve výroku, kterým tento

soudu ponechal v platnosti směnečný platební rozkaz ze dne 14. 3. 2003, č. j.

50 Cm 323/2002-33.

K námitkám odvolatelů odvolací soud uvedl, že na směnce, která byla v

prvopisu předložena k žalobě (dále jen „směnka“), je datum vystavení 2. 6.

1999, tedy přesný a určitý údaj. Označení remitenta zakládá legitimaci prvého

majitele směnky a zákon č. 191/1950 Sb. (dále jen „směnečný zákon“) vyžaduje

označení remitenta – právnické osoby – obchodní firmou. Označení remitenta na

směnce zákonu vyhovuje, když je označen způsobem odpovídajícím zápisu v

obchodním rejstříku. Pokud jde o podpis výstavce, má odpovídat podpisu jménem

společnosti podle zápisu v obchodním rejstříku. Právní forma společnosti,

jde-li o společnosti s ručením omezeným, může být uvedena jak vypsáním celé

právní formy společnosti, tak i použitím zkratek. Podstatné je pouze to, aby

bylo zřejmé, že jde o určitou právní formu. Za vadu by bylo možno označit

chybějící údaj o právní formě společnosti nebo chybějící část označení. Směnka

je vyhotovena na standardním formuláři, podpis výstavce není výše, než údaj o

číslu účtu u domicilační doložky.

Námitku žalovaných, že důkazní břemeno nepředložení směnky nese žalobce,

posoudil odvolací soud jako nedůvodnou. Podle ustanovení § 46 odst. 2

směnečného zákona náleží prokázání takové námitky tomu, kdo se jí proti

majiteli směnky dovolává. Byla-li směnka vystavena jako blankosměnka a následně

byla doplněna tak, že splňuje všechny zákonem stanovené náležitosti směnky,

nezpůsobuje vyplnění některých původně nevyplněných údajů v rozporu s dohodou o

vyplňovacím právu neplatnost směnky, ale dle ustanovení § 10 směnečného zákona

zakládá pouze námitku vůči majiteli směnky.

Námitka dlužníků, že blankosměnka nebyla vyplněna v souladu s

dohodou o vyplňovacím právu, když vyplněná směnečná suma

zahrnovala i zaplacené částky, by byla důvodná, ovšem jen v tom rozsahu, v němž

byla vyplňovací dohoda porušena, tedy v rozsahu částek, které skutečně nesměly

být do směnečné sumy zahrnuty. V této části, kde bylo namítáno zaplacení

faktur, by námitka byla důvodná, bylo to však zhojeno částečným zpětvzetím

žaloby v částce odpovídající zaplaceným fakturám.

Pokud jde o námitku započtení, zastává odvolací soud na rozdíl od soudu prvního

stupně názor, že listina ze dne 16. 7. 2001 z hlediska náležitostí úkonu

započtení podle ustanovení § 580 občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“)

vyhovuje, když je zcela přesně specifikováno, které své pohledávky žalovaný

započítává vůči kterým pohledávkám žalobkyně. Není však důkaz o doručení této

listiny druhé smluvní straně, důkaz o pouhém odeslání zásilky by nepostačoval,

muselo by být prokázáno doručení. Navíc tento důkaz by ani nebyl z hlediska

ustanovení § 205a občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) přípustný,

protože jde o důkaz, který mohl být v předchozím řízení navržen a nikoli o

důkaz, kterým by měla být zpochybněna věrohodnost důkazních prostředků, na

nichž spočívá napadený rozsudek, protože jím má být prokázáno tvrzení

žalovaných, nikoli vyvrácena věrohodnost jiného důkazu. Pohledávka první

žalované týkající se rabatu, resp. bonusů za náhradní díly, rovněž nebyla

prokázána, musely by totiž být splněny všechny podmínky ze smluv vyplývající,

tedy vyrovnaná platební bilance a i řada dalších předpokladů. Rovněž vyúčtované

náklady za reklamní činnost nebyly v řízení před soudem prvního stupně

prokázány, nebyl prokázán dokonce ani právní důvod jejich vzniku. Takové

tvrzení by muselo být opřeno o smluvní ujednání účastníků a muselo by být

prokázáno. Z dopisu první žalované žalobkyni kterým bylo dokazováno v řízení

před soudem prvního stupně, se sice hovoří o úspěších, ale nevyplývá z něj

žádné relevantní zjištění o tom, že by žalobkyně jakýkoliv závazek převzala. I

v případě, že by existence takového závazku byla prokázána, nutně by jednotlivé

účtované náklady musely být doloženy, musela by být odsouhlasena výše těchto

nákladů a musela by být podložena příslušnými doklady, když by šlo o výdajové

položky v účetnictví žalobkyně.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní dovolání. Co do jeho

přípustnosti odkázali na ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., co do

důvodů na ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.

Dovolatelé především namítají, že směnka v označení výstavce obsahuje

výraz A. Š. – a., s. r. o., ovšem obchodní firma první žalované podle

obchodního rejstříku zní A. Š. – a., spol. s r. o.

Další námitkou žalovaných je, že podpis na směnce, který musí být umístěn pod

textem směnky, tuto náležitost na předmětné směnce nesplňuje. Závěr odvolacího

soudu, že postačuje, pokud podpis výstavce kryje pouze směnečné prohlášení, je

v rozporu se směnečným zákonem, konkrétně se smyslem a účelem

ustanovení § 75 směnečného zákona. Podle dovolatelů již ze samotné dikce tohoto

ustanovení vyplývá, že podpis výstavce završuje náležitosti směnky vlastní,

přičemž ze smyslu a účelu institutu podpisu přímo vyplývá, že ze způsobu, jak

je tento podpis umístěn, je možné dovodit, zda se vztahuje skutečně k celé

směnce, ke všem jejím podstatným náležitostem. Pokud není podpis umístěn tak,

aby kryl všechny podstatné náležitosti směnky, nelze dospět k závěru, že části

textu, které se nacházejí na směnce tak, že tímto podpisem nejsou kryty, lze

považovat za relevantní součást textu směnky. Listinu, která by byla takto

podepsána, tedy nelze považovat za platnou směnku. Dále dovolatelé namítali, že

směnka nebyla předložena žalobkyní v originále, ale byla prezentována Č. o.

b., a. s. jako umístěnci. První žalovaná jako výstavce směnky měla být podle

tvrzení žalobkyně pouze o vyplnění směnky informována a také jí bylo sděleno,

kdy a kde je směnka splatná. Pokud odvolací soud neakceptoval námitku

žalovaných o nepředložení směnky, pak nesprávným způsobem aplikoval ustanovení

§ 75, § 71 odst. 1 a § 38 odst. 1 a rovněž ustanovení § 87 odst. 1 směnečného

zákona, upravující způsob předložení směnky k zaplacení s určením, že

předložení směnky k zaplacení je nutno vykonat v místnostech, kde osoba

provozuje svůj podnik.

Žalovaní nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, že nepředložili žádné

důkazy k tomu, že směnka nebyla předložena v prvopisu. V daném případě totiž

jde o negativní skutečnosti, o kterých dost dobře žalovaní důkaz vést nemohou,

naopak bylo věcí žalobkyně, aby odpovídajícím způsobem reagovala na tyto

námitky a splnila důkazní povinnost tím, že prokáže, že postupovala v souladu

se směnečným zákonem. Dále žalovaní namítají neúčinnost protestu pro zaplacení

učiněného dne 18. 2. 2002 JUDr. J.S., notářem, neboť žalobkyně nesplnila dvě

základní podmínky. Těmito podmínkami je jednak splatnost směnky, jednak

předložení směnky k placení v platební den, nebo jeden ze dvou následujících

pracovních dnů, a to v místnostech, kde provozuje svůj podnik výstavce, tedy

první žalovaná. Vzhledem k tomu, že předmětná směnka nebyla dne 15. 2. 2002

splatná, nelze s protestem učiněným J. S. spojovat účinky, jaké se v případě

směnečného protestu s tímto institutem spojují.

Žalovaní rovněž namítají, že směnka neobsahuje náležitosti stanovené §

75 odst. 2 směnečného zákona, tedy bezpodmínečný slib zaplatit určitou

směnečnou sumu, neboť tato peněžitá suma není vzhledem ke své nesprávnosti

dostatečně určitá.

A konečně žalovaní namítají uhrazení směnky, a to zčásti započtením.

Existence pohledávek, které namítali k započtení, byla podle jejich názoru

jednoznačně prokázána. V této souvislosti dovolatelé polemizují se závěry

odvolacího soudu o započtení pohledávek. Tvrdí, že závěry Vrchního soudu v

Praze o „neexistenci a neprokázanosti“ pohledávek jsou nesprávné. Za nesprávný

považují žalovaní postup při vyměření soudních poplatků, a to z toho důvodu, že

úhrada soudního poplatku byla požadována po obou žalovaných v rozporu s

ustanovením § 2 odst. 8 zákona č. 549/1991 Sb.

Žalobkyně ve vyjádření k dovolání snáší argumenty na podporu odůvodnění

rozhodnutí odvolacího soudu.

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Předpokladem přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je

závěr dovolacího soudu, že rozhodnutí odvolacího soudu nebo některá v něm

řešená právní otázka, mají po právní stránce zásadní význam. Dovolání ve smyslu

citovaného ustanovení je tedy přípustné jen tehdy, jde-li o řešení právní

otázky, jiné otázky, zejména posouzení správnosti nebo úplnosti skutkových

zjištění, či namítané vady řízení přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1

písm. c) o. s. ř. založit nemohou.

O rozhodnutí odvolacího soudu, které má po právní stránce zásadní význam, jde

zejména, jestliže rozhodnutí řeší právní otázku, kterou dovolací soud dosud

nevyřešil, nebo kterou odvolací soudy nebo dovolací soud rozhodují rozdílně.

Řeší-li napadené rozhodnutí určitou právní otázku v rozporu s hmotným právem,

má vždy po právní stránce zásadní význam. Za otázku zásadního právního významu

nelze považovat takovou otázku, která byla v napadeném rozhodnutí řešena v

souladu s ustálenou soudní praxí.

Námitku dovolatelů o nesprávném označení výstavkyně na směnce spočívající v

tom, že pro její právní formu byla použita namísto zkratky spol. s r. o.

zapsané v obchodním rejstříku zkratka s. r. o., již dovolací soud vyřešil v

rozsudku ze dne 22. 7. 1998, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek pod č. 45/1999 shodně se závěrem soudů obou stupňů. V tomto rozsudku

Nejvyšší soud uzavřel, že judikatura připouští drobné nepřesnosti v obchodním

jménu (nyní firmě) právnické osoby spočívající v tom, že namísto úplného

označení právní formy obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku, se

použije některá ze zkratek připuštěných obchodním zákoníkem pro označení

příslušné právní formy, která však v posuzovaném případě v obchodním rejstříku

není zapsána. V projednávané věci proto nelze tuto otázku považovat za otázku

zásadního právního významu.

Za otázku zásadního právního významu nelze považovat ani otázku, zda postačuje,

kryje-li podpis výstavce pouze směnečné prohlášení. Takový závěr odvolací soud

v odůvodnění svého rozhodnutí neučinil, ale uzavřel, že směnka je vyhotovena na

standardním formuláři a podpis výstavce není výše než údaj o číslu účtu, t. j.

že tento podpis kryje celý text směnky.

Zásadní právní význam dovolací soud neshledal ani u námitky dovolatelů, že

odvolací soud nesprávně aplikoval ustanovení § 75, § 77, § 38 odst. 1 a § 87

odst. 1 směnečného zákona, když neakceptoval jejich námitky, týkající se

povinnosti žalobkyně předložit směnku v originálu. S námitkou nepředložení

směnky se odvolací soud vypořádal tak, že uzavřel, že prokázání takové námitky

náleží tomu, kdo se jí proti majiteli směnky dovolává (tedy žalovaným) a své

rozhodnutí tedy založil na tom, že dovolatelé v tom směru neunesli důkazní

břemeno.

Za otázku zásadního právního významu však dovolací soud považuje otázku nesení

důkazního břemene o tom, zda byla směnka řádně předložena. K této otázce

odvolací soud uzavřel, že z ustanovení § 46 odst. 2 směnečného zákona plyne,

že důkazní břemeno nese ten, kdo se proti majiteli směnky dovolává, že nebyla

řádně předložena. S tímto závěrem odvolacího soudu se Nejvyšší soud ztotožňuje.

V ustanovení § 46 odst. 2 směnečného zákona se určuje, že ani v případě, kdy je

majitel směnky zproštěn protestační povinnosti, není zbaven povinnosti

předložit směnku včas k zaplacení. Důkazní břemeno o tom, že směnka nebyla včas

předložena (a tedy i o tom, že byla předložena vůbec) nese ten, kdo se pozdního

předložení (či nepředložení) směnky dovolává, v projednávané věci dovolatel.

Závěr odvolacího soudu je tedy správný.

Pokud pak žalovaní napadali nedostatky skutkových zjištění, nemohl k nim

dovolací soud, jak shora uvedeno, za situace, kdy žalovaní uplatňují

přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.,

přihlédnout

Protože rozhodnutí odvolacího soudu je správné, Nejvyšší soud dovolání podle

ustanovení § 243b odst. 2 věta první o. s. ř. zamítl.

O náhradě nákladů řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5

věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. a přiznal žalobcům náhradu

nákladů řízení podle ustanovení § 3 odst. 1 bod 6 a § 18 odst. 1 vyhlášky č.

484/2000 Sb. a paušální náhradu nákladů řízení podle § 13 odst. 3 vyhlášky č.

177/1996 Sb.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Jestliže povinní nesplní dobrovolně, co jim ukládá vykonatelné rozhodnutí, může

se oprávněná domáhat jeho výkonu.

V Brně 28. července 2005

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu