Nejvyšší soud Usnesení občanské

30 Cdo 1131/2003

ze dne 2004-05-11
ECLI:CZ:NS:2004:30.CDO.1131.2003.1

30 Cdo 1131/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci dědictví po J. M.,

za účasti: A) G. M. a

B) J. M., zastoupených advokátem, vedené

u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 1 D 1145/92, o dovolání Ing. arch. J.

P., zastoupené advokátem, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28.

února 2003, č. j. 24 Co 31/2003-268, takto:

Dovolání se zamítá.

Rozhodnutím ze dne 13.2.1992, č.j. 1 D 462/91-75, bývalé Státní notářství pro

Prahu 1 určilo obecnou cenu majetku J. M., zemřelého dne 5.4.1991 (dále též jen

„zůstavitel“), částkou 2.409.111,50 Kč, výši dluhů částkou 6.389,- Kč a čistou

hodnotu dědictví částkou 2.402.722,50 Kč (výrok I.) a schválilo dohodu o

vypořádání dědictví po zůstaviteli, podle které pozůstalá manželka G. M.

„nabývá veškerý majetek do dědictví patřící, zejména vklady na cestovních

vkladních knížkách, na vkladních knížkách, na devizovém účtu, předměty z

drahých kovů, bytové zařízení, nemovitý majetek a uměleckou pozůstalost včetně

veškerých absolutních autorských práv s tím, že odpovídá za veškeré dluhy

dědictví – pohřební náklady“ a pozůstalý syn J. O.-M. „nenabývá z dědictví

ničeho“ (výrok II.). Při posouzení dědického práva vycházel ze závěru, že

dědici zůstavitele jsou ze zákona jeho manželka G. M. a syn J. O.-M.

Rozhodnutím (správně usnesením) ze dne 25.6.1993, č.j. 1 D 1145/92-120, Obvodní

soud pro Prahu 1, který od 1.1.1993 převzal vedení řízení o dědictví po

zůstaviteli (srov. čl. II bod 1 zákona č. 263/1992 Sb.), určil „obecnou cenu

majetku zůstavitele částkou 2.429.411,70 Kč, z toho nově najevo vyšlého majetku

20.300,20 Kč“, výši dluhů částkou 6.389,- Kč a čistou hodnotu dědictví částkou

2.423.022,70 Kč (výrok I.) a schválil dohodu o vypořádání dědictví, podle které

pozůstalá manželka G. M. „nabývá veškerý nový majetek z bezpodílového

spoluvlastnictví manželů do dědictví patřící, a to pohledávku zůstavitele vůči

pozůstalé manželce při vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů ve

výši 20.300,20 Kč“ a pozůstalý syn J. O.-M. „nenabývá z nového majetku

ničeho“ (výrok II.). Při posouzení dědického práva vycházel ze závěru, že

dědici zůstavitele jsou ze zákona jeho manželka G. M. a syn J. O.-M.

Usnesením ze dne 28.2.2003, č. j. 24 Co 31/2003-268, Městský soud v Praze

odmítl odvolání Ing. arch. J. P. proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze

dne 25.6.1993, č.j. 1 D 1145/92-120. Vycházel ze závěru, že Ing. arch. J. P.

nebyla oprávněna k odmítnutému odvolání, neboť nebyla účastnicí řízení

o dodatečném projednání dědictví po zůstaviteli; že „okruh účastníků nelze

posuzovat odchylně na základě dědického práva, které vyšlo najevo (jako

důvodné) až po pravomocném ukončení dědického řízení“.

Proti usnesení odvolacího soudu podala Ing. arch. J. P. dovolání. Přípustnost

dovolání dovozuje z ustanovení § 237 odst. 1 písm. f) o.s.ř. „ve znění platném

před novelou zák. č. 30/2000 Sb.“ s tím, že jí „jako účastnici řízení byla

postupem soudu odňata možnost jednat před soudem“, když jí „notář a později

soud při rozhodování o jejím účastenství“ nepoučili o jejích procesních právech

a povinnostech, ač „k prokázání, že je dědičkou, v úvodu roku 1992 předložila

důkazy, které svědčily

o jejím právu stát se účastnicí řízení“. Dále namítá, že rozhodnutí odvolacího

soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci, když odvolací soud dospěl k

závěru, že není účastnicí řízení o dodatečném projednání dědictví po

zůstaviteli, i když je dcerou zůstavitele (poukazuje přitom na nález Ústavního

soudu České republiky ze dne 12.1.2000, sp.zn. II. ÚS 421/99); že soud při svém

rozhodování zcela opomenul to, že „závisí-li rozhodnutí o dědickém právu na

zjištění sporných skutečností, odkáže soud toho z dědiců, jehož právo se jeví

jako méně pravděpodobné, aby své právo uplatnil žalobou“. Navrhla, aby Nejvyšší

soud České republiky zrušil dovoláním napadené usnesení odvolacího soudu a aby

zrušil také usnesení soudu prvního stupně ze dne 25.6.1993, č.j. 1 D

1145/92-120, a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

G. M. a J. M. ve vyjádření k dovolání Ing. arch. J. P. navrhli, aby dovolání

bylo odmítnuto.

Vzhledem k tomu, že pro postup soudu prvního i druhého stupně v řízení

o dědictví je určující okamžik smrti zůstavitele (srov. § 106 odst.3 zákona č.

95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský

řád), čl. II bod 2 zákona č. 134/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o

státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), čl. III

bod 10 písm. b) zákona č. 519/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský

soudní řád a notářský řád, čl. II bod 2, část věty před středníkem zákona č.

263/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád, Část dvanáctou,

Hlavu I, bod 12. a 15. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

dále jen „zákon č. 30/2000 Sb.“) a zůstavitel J. M. zemřel dne 5.4.1991, řídí

se řízení o dědictví po tomto zůstaviteli i v současné době zákonem č. 95/1963

Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), ve

znění zákonů

č. 158/1969 Sb., č. 29/1978 Sb. a č. 134/1982 Sb. (dále též jen „not. ř.“) a

dovolání je třeba v posuzovaném případě projednat a rozhodnout (srov. Část

dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb.) podle „dosavadních právních

předpisů“, tj. podle Občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000

(dále jen „o.s.ř.“).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že

dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou

osobou ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. a že jde o usnesení,

proti kterému je podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. e) o.s.ř. dovolání

přípustné, přezkoumal napadené usnesení ve smyslu ustanovení § 242 o.s.ř. bez

nařízení jednání

(§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.) a dospěl k závěru, že dovolání není

opodstatněné.

Ing. arch. J. P. v dovolání namítá, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na

nesprávném právním posouzení věci, když odvolací soud dospěl k závěru, že není

účastnicí řízení o dědictví po zůstaviteli, i když je dcerou zůstavitele.

Podle ustanovení § 28 not. ř. jsou účastníky řízení o dědictví ti, o nichž lze

mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici, a není-li takových osob,

stát. Věřitel zůstavitelův je účastníkem řízení v případě § 39 not. ř., v

případě, kdy se vypořádává jeho pohledávka, a při likvidaci dědictví. V řízení

podle § 32 not. ř. je účastníkem řízení pouze ten, kdo se postaral o pohřeb (§

32 odst. 2 not. ř.).

Podle ustanovení § 47 not. ř., objeví-li se po právní moci rozhodnutí, jímž

bylo řízení o dědictví skončeno, nějaký zůstavitelův majetek nebo dluh, provede

státní notářství o tomto majetku dědické řízení.

Podle ustanovení § 48 not. ř. rozhodnutí státního notářství nebrání, mimo

případ, kdy byla provedena likvidace dědictví, tomu, kdo nebyl účastníkem

dědického řízení, z něhož rozhodnutí vzešlo, aby se domáhal svého práva v

občanském soudním řízení.

Podle ustanovení § 485 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

ve znění před 1.1.1992 (dále jen „obč. zák.“) [§ 868 občanského zákoníku],

zjistí-li se po projednání dědictví, že oprávněným dědicem je někdo jiný, je

povinen ten, kdo dědictví nabyl, vydat oprávněnému dědici majetek, který z

dědictví má, podle zásad

o neoprávněném majetkovém prospěchu tak, aby neměl majetkový prospěch na újmu

pravého dědice.

Účastníky řízení o dědictví jsou navrhovatel (srov. § 27 odst. 1 not. ř.) a ti,

které zákon za účastníky označuje (§ 90, § 25 o.s.ř.). Zákon účastníky řízení o

dědictví označuje v ustanovení § 28 o.s.ř. Účastenství v dědickém řízení v

tomto případě odráží hmotné dědické právo a směřuje k tomu, aby byla zjištěna

osoba, která skutečně vstoupí do práv a povinností zůstavitele, popřípadě aby

bylo zjištěno, že zůstavitel nemá dědice, který by nabyl dědictví, a že proto

dědictví musí ve smyslu § 462 obč. zák. připadnout státu.

Projednání dědictví končí právní mocí rozhodnutí o zastavení dědického řízení

(§ 32 not. ř.), právní mocí rozhodnutí o dědictví (§ 38 až § 40, § 42 not.ř.)

nebo pravomocným skončením likvidace dědictví (§ 43 až § 45 not.ř.). Ukáže-li

se, že zůstavitel zanechal majetek, který nebyl v původním dědickém řízení

znám, je nezbytné projednat dědictví i ohledně tohoto nově najevo vyšlého

majetku. Řízení o dodatečném projednání dědictví se zahajuje na návrh nebo i

bez návrhu. Bez návrhu zahájí státní notářství (nyní soud) řízení vždy, dozví-

li se, že zůstavitel zanechal nějaký majetek, který dosud nebyl znám, a

nebyl-li podán návrh na zahájení tohoto řízení. Možnost dodatečného projednání

majetku patřícího zůstaviteli není časově omezena. Vyjde-li

i po skončení dodatečného dědického řízení najevo další, dosud neznámý

zůstavitelův majetek, postupuje se ohledně tohoto majetku znovu podle § 47 not.

ř.

Důvodem dodatečného dědického řízení není vadné skutkové zjištění, které mohlo

mít vliv na rozhodnutí, jímž bylo původní dědické řízení skončeno, ani porušení

procesních zásad při jednání a rozhodování ve věci, ale neúplnost skutkových

podkladů týkajících se jen rozsahu zůstavitelova majetku a dluhů, která se

správnosti původního rozhodnutí nedotýká. Řízení o dodatečném projednání

dědictví, na rozdíl od obnovy řízení, neotvírá věc již jednou pravomocně

skončenou, ale naopak navazuje na výsledky dosavadního dědického řízení,

vychází z nich a v ničem do stavu jimi vytvořeného nezasahuje. Prohlášení o

odmítnutí nebo neodmítnutí dědictví se vztahuje na celé dědictví po

zůstaviteli, tedy i na majetek nově objevený. V řízení o dodatečném projednání

dědictví je proto okruh účastníků (s výjimkou případů, kdy bylo původní dědické

řízení zastaveno podle § 32 not. ř. a nově najevo vyšlý majetek takovéto

opatření již neodůvodňuje) fixován pouze na ty, kteří byli účastníky řízení, z

něhož rozhodnutí, kterým bylo původní dědické řízení skončeno, vzešlo (srov. §

48 not.ř.), eventuálně na jejich právní nástupce. Objevení dalšího

zůstavitelova majetku nemůže být totiž příležitostí k tom, aby ten, kdo

nevyužil nebo dokonce již promeškal možnost domáhat se svého práva v občanském

soudním řízení cestou žaloby na vydání dědictví (hereditatis petitio) [srov. §

48 not.ř., § 105, § 485 až § 487 obč. zák.], dosáhl touto cestou uspokojení

svého případného nároku na dědictví nebo jeho část (srov. např. rozsudek

Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26.10.1983, sp.zn. 10 Co 321/83,

uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 44, ročník 1986).

V posuzovaném případě bylo – jak výše uvedeno – původní (tj. první) řízení

o dědictví po zůstaviteli skončeno rozhodnutím bývalého Státního notářství pro

Prahu 1 ze dne 13.2.1992, č.j. 1 D 462/91-75 (právní moci toto rozhodnutí

nabylo dne 13.2.1992). Při posouzení dědického práva tehdy státní notářství

vycházelo ze závěru, že dědici zůstavitele jsou ze zákona jeho manželka G. M. a

syn J. M. Z obsahu spisu je přitom patrno, že existence dalšího zůstavitelova

dítěte, tj. Ing. arch. J. P., nebyla státnímu notářství v době vydání uvedeného

rozhodnutí známa.

Z výše uvedeného vyplývá, že odvolací soud postupoval správně, když odvolání

podané Ing. arch. J. P. proti usnesení vydanému soudem prvního stupně v řízení

o dodatečném projednání dědictví po zůstaviteli odmítl jako odvolání podané

osobou k takovému úkonu neoprávněnou [§ 218 odst. 1 písm. b) o.s.ř.], neboť

Ing. arch. J. P. nebyla účastnicí původního (tj. prvního) řízení o dědictví po

zůstaviteli.

Pokud dovolatelka v této souvislosti poukazuje na nález Ústavního soudu České

republiky ze dne 12.1.2000, sp.zn. II. ÚS 421/99, je na místě uvést, že se

nejedná

o poukázání případné, neboť v uvedeném nálezu otázka účastenství v řízení

o dodatečném projednání dědictví není řešena.

Ing. arch. J. P. v dovolání dále namítá, že soud při svém rozhodování zcela

opomenul to, že „závisí-li rozhodnutí o dědickém právu na zjištění sporných

skutečností, odkáže soud toho z dědiců, jehož právo se jeví jako méně

pravděpodobné, aby své právo uplatnil žalobou“. Tato námitka není opodstatněná.

Podle ustanovení § 18 not. ř., nemůže-li státní notářství rozhodnout proto, že

jeho rozhodnutí závisí na skutečnosti, jež zůstala mezi účastníky sporná i po

šetření provedeném státním notářstvím k jejímu objasnění, a není-li možno

dosáhnout mezi účastníky dohody, přeruší státní notářství řízení až do

rozhodnutí o sporné skutečnosti

v soudním, popřípadě v jiném řízení. Nepodá-li účastník, jemuž to státní

notářství uložilo, ve stanovené lhůtě návrh na takové rozhodnutí, státní

notářství v řízení pokračuje a rozhodne i o této skutečnosti.

Z výše uvedeného vyplývá, že postup podle ustanovení § 18 not. ř. je na místě

pouze tehdy, nemůže-li státní notářství rozhodnout proto, že jeho rozhodnutí

závisí na skutečnosti, jež zůstala sporná mezi účastníky řízení. Vzhledem k

tomu, že Ing. arch. J. P. není – jak výše uvedeno – účastnicí řízení o

dodatečném projednání dědictví po zůstaviteli, je – logicky vzato – vyloučeno,

aby mezi ní a ostatními dědici zůstavitele mohl vzniknout spor vyžadující

postup podle ustanovení § 18 not. ř.

Ing. arch. J. P. v dovolání také namítá, že jí „jako účastnici řízení byla

postupem soudu odňata možnost jednat před soudem“, když jí „notář a později

soud při rozhodování o jejím účastenství“ nepoučili o jejích procesních právech

a povinnostech, ač „k prokázání, že je dědičkou, v úvodu roku 1992 předložila

důkazy, které svědčily o jejím právu stát se účastnicí řízení“. Tato námitka

rovněž není opodstatněná.

Podle ustanovení § 237 odst.1 písm. f) o.s.ř. je dovolání přípustné proti

rozhodnutí odvolacího soudu, jestliže účastníku řízení byla v průběhu řízení

nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat před soudem.

Odnětím možnosti jednat před soudem se ve smyslu citovaného ustanovení

rozumí postup soudu, jímž znemožnil účastníku řízení realizaci procesních práv,

která mu občanský soudní řád dává (např. právo účastnit se jednání, činit

přednesy, navrhovat důkazy apod.).

Protože státnímu notářství nebyla v době vydání původního (tj. prvního)

rozhodnutí o dědictví po zůstaviteli existence dalšího zůstavitelova dítěte,

tj. Ing. arch. J. P. známa, a protože v následném řízení o dodatečném

projednání dědictví po zůstaviteli soudy vycházely ze správného závěru, že Ing.

arch. J. P. není účastnicí tohoto řízení, je pojmově vyloučeno, že by jí mohla

být „jako účastnici řízení“ nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat

před soudem

[§ 237 odst. 1 písm. f) o.s.ř.].

Z uvedeného vyplývá, že usnesení odvolacího soudu je, z hlediska důvodů, pro

které bylo proti tomuto usnesení podáno dovolání, správné. Protože nebylo

zjištěno, že by usnesení odvolacího soudu bylo postiženo vadou uvedenou v

ustanovení § 237

odst. 1 o.s.ř., nebo jinou vadou, která by mohla mít za následek nesprávné

rozhodnutí

ve věci, Nejvyšší soud České republiky dovolání Ing. arch. J. P. podle

ustanovení § 243b odst. 1, části věty před středníkem o.s.ř. zamítl.

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. května 2004

JUDr. Roman

Fiala,v.r.

předseda

senátu