30 Cdo 1131/2003
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci dědictví po J. M.,
za účasti: A) G. M. a
B) J. M., zastoupených advokátem, vedené
u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 1 D 1145/92, o dovolání Ing. arch. J.
P., zastoupené advokátem, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28.
února 2003, č. j. 24 Co 31/2003-268, takto:
Dovolání se zamítá.
Rozhodnutím ze dne 13.2.1992, č.j. 1 D 462/91-75, bývalé Státní notářství pro
Prahu 1 určilo obecnou cenu majetku J. M., zemřelého dne 5.4.1991 (dále též jen
„zůstavitel“), částkou 2.409.111,50 Kč, výši dluhů částkou 6.389,- Kč a čistou
hodnotu dědictví částkou 2.402.722,50 Kč (výrok I.) a schválilo dohodu o
vypořádání dědictví po zůstaviteli, podle které pozůstalá manželka G. M.
„nabývá veškerý majetek do dědictví patřící, zejména vklady na cestovních
vkladních knížkách, na vkladních knížkách, na devizovém účtu, předměty z
drahých kovů, bytové zařízení, nemovitý majetek a uměleckou pozůstalost včetně
veškerých absolutních autorských práv s tím, že odpovídá za veškeré dluhy
dědictví – pohřební náklady“ a pozůstalý syn J. O.-M. „nenabývá z dědictví
ničeho“ (výrok II.). Při posouzení dědického práva vycházel ze závěru, že
dědici zůstavitele jsou ze zákona jeho manželka G. M. a syn J. O.-M.
Rozhodnutím (správně usnesením) ze dne 25.6.1993, č.j. 1 D 1145/92-120, Obvodní
soud pro Prahu 1, který od 1.1.1993 převzal vedení řízení o dědictví po
zůstaviteli (srov. čl. II bod 1 zákona č. 263/1992 Sb.), určil „obecnou cenu
majetku zůstavitele částkou 2.429.411,70 Kč, z toho nově najevo vyšlého majetku
20.300,20 Kč“, výši dluhů částkou 6.389,- Kč a čistou hodnotu dědictví částkou
2.423.022,70 Kč (výrok I.) a schválil dohodu o vypořádání dědictví, podle které
pozůstalá manželka G. M. „nabývá veškerý nový majetek z bezpodílového
spoluvlastnictví manželů do dědictví patřící, a to pohledávku zůstavitele vůči
pozůstalé manželce při vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů ve
výši 20.300,20 Kč“ a pozůstalý syn J. O.-M. „nenabývá z nového majetku
ničeho“ (výrok II.). Při posouzení dědického práva vycházel ze závěru, že
dědici zůstavitele jsou ze zákona jeho manželka G. M. a syn J. O.-M.
Usnesením ze dne 28.2.2003, č. j. 24 Co 31/2003-268, Městský soud v Praze
odmítl odvolání Ing. arch. J. P. proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze
dne 25.6.1993, č.j. 1 D 1145/92-120. Vycházel ze závěru, že Ing. arch. J. P.
nebyla oprávněna k odmítnutému odvolání, neboť nebyla účastnicí řízení
o dodatečném projednání dědictví po zůstaviteli; že „okruh účastníků nelze
posuzovat odchylně na základě dědického práva, které vyšlo najevo (jako
důvodné) až po pravomocném ukončení dědického řízení“.
Proti usnesení odvolacího soudu podala Ing. arch. J. P. dovolání. Přípustnost
dovolání dovozuje z ustanovení § 237 odst. 1 písm. f) o.s.ř. „ve znění platném
před novelou zák. č. 30/2000 Sb.“ s tím, že jí „jako účastnici řízení byla
postupem soudu odňata možnost jednat před soudem“, když jí „notář a později
soud při rozhodování o jejím účastenství“ nepoučili o jejích procesních právech
a povinnostech, ač „k prokázání, že je dědičkou, v úvodu roku 1992 předložila
důkazy, které svědčily
o jejím právu stát se účastnicí řízení“. Dále namítá, že rozhodnutí odvolacího
soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci, když odvolací soud dospěl k
závěru, že není účastnicí řízení o dodatečném projednání dědictví po
zůstaviteli, i když je dcerou zůstavitele (poukazuje přitom na nález Ústavního
soudu České republiky ze dne 12.1.2000, sp.zn. II. ÚS 421/99); že soud při svém
rozhodování zcela opomenul to, že „závisí-li rozhodnutí o dědickém právu na
zjištění sporných skutečností, odkáže soud toho z dědiců, jehož právo se jeví
jako méně pravděpodobné, aby své právo uplatnil žalobou“. Navrhla, aby Nejvyšší
soud České republiky zrušil dovoláním napadené usnesení odvolacího soudu a aby
zrušil také usnesení soudu prvního stupně ze dne 25.6.1993, č.j. 1 D
1145/92-120, a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
G. M. a J. M. ve vyjádření k dovolání Ing. arch. J. P. navrhli, aby dovolání
bylo odmítnuto.
Vzhledem k tomu, že pro postup soudu prvního i druhého stupně v řízení
o dědictví je určující okamžik smrti zůstavitele (srov. § 106 odst.3 zákona č.
95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský
řád), čl. II bod 2 zákona č. 134/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o
státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), čl. III
bod 10 písm. b) zákona č. 519/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský
soudní řád a notářský řád, čl. II bod 2, část věty před středníkem zákona č.
263/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád, Část dvanáctou,
Hlavu I, bod 12. a 15. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
dále jen „zákon č. 30/2000 Sb.“) a zůstavitel J. M. zemřel dne 5.4.1991, řídí
se řízení o dědictví po tomto zůstaviteli i v současné době zákonem č. 95/1963
Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), ve
znění zákonů
č. 158/1969 Sb., č. 29/1978 Sb. a č. 134/1982 Sb. (dále též jen „not. ř.“) a
dovolání je třeba v posuzovaném případě projednat a rozhodnout (srov. Část
dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb.) podle „dosavadních právních
předpisů“, tj. podle Občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000
(dále jen „o.s.ř.“).
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že
dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou
osobou ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. a že jde o usnesení,
proti kterému je podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. e) o.s.ř. dovolání
přípustné, přezkoumal napadené usnesení ve smyslu ustanovení § 242 o.s.ř. bez
nařízení jednání
(§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.) a dospěl k závěru, že dovolání není
opodstatněné.
Ing. arch. J. P. v dovolání namítá, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na
nesprávném právním posouzení věci, když odvolací soud dospěl k závěru, že není
účastnicí řízení o dědictví po zůstaviteli, i když je dcerou zůstavitele.
Podle ustanovení § 28 not. ř. jsou účastníky řízení o dědictví ti, o nichž lze
mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici, a není-li takových osob,
stát. Věřitel zůstavitelův je účastníkem řízení v případě § 39 not. ř., v
případě, kdy se vypořádává jeho pohledávka, a při likvidaci dědictví. V řízení
podle § 32 not. ř. je účastníkem řízení pouze ten, kdo se postaral o pohřeb (§
32 odst. 2 not. ř.).
Podle ustanovení § 47 not. ř., objeví-li se po právní moci rozhodnutí, jímž
bylo řízení o dědictví skončeno, nějaký zůstavitelův majetek nebo dluh, provede
státní notářství o tomto majetku dědické řízení.
Podle ustanovení § 48 not. ř. rozhodnutí státního notářství nebrání, mimo
případ, kdy byla provedena likvidace dědictví, tomu, kdo nebyl účastníkem
dědického řízení, z něhož rozhodnutí vzešlo, aby se domáhal svého práva v
občanském soudním řízení.
Podle ustanovení § 485 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění před 1.1.1992 (dále jen „obč. zák.“) [§ 868 občanského zákoníku],
zjistí-li se po projednání dědictví, že oprávněným dědicem je někdo jiný, je
povinen ten, kdo dědictví nabyl, vydat oprávněnému dědici majetek, který z
dědictví má, podle zásad
o neoprávněném majetkovém prospěchu tak, aby neměl majetkový prospěch na újmu
pravého dědice.
Účastníky řízení o dědictví jsou navrhovatel (srov. § 27 odst. 1 not. ř.) a ti,
které zákon za účastníky označuje (§ 90, § 25 o.s.ř.). Zákon účastníky řízení o
dědictví označuje v ustanovení § 28 o.s.ř. Účastenství v dědickém řízení v
tomto případě odráží hmotné dědické právo a směřuje k tomu, aby byla zjištěna
osoba, která skutečně vstoupí do práv a povinností zůstavitele, popřípadě aby
bylo zjištěno, že zůstavitel nemá dědice, který by nabyl dědictví, a že proto
dědictví musí ve smyslu § 462 obč. zák. připadnout státu.
Projednání dědictví končí právní mocí rozhodnutí o zastavení dědického řízení
(§ 32 not. ř.), právní mocí rozhodnutí o dědictví (§ 38 až § 40, § 42 not.ř.)
nebo pravomocným skončením likvidace dědictví (§ 43 až § 45 not.ř.). Ukáže-li
se, že zůstavitel zanechal majetek, který nebyl v původním dědickém řízení
znám, je nezbytné projednat dědictví i ohledně tohoto nově najevo vyšlého
majetku. Řízení o dodatečném projednání dědictví se zahajuje na návrh nebo i
bez návrhu. Bez návrhu zahájí státní notářství (nyní soud) řízení vždy, dozví-
li se, že zůstavitel zanechal nějaký majetek, který dosud nebyl znám, a
nebyl-li podán návrh na zahájení tohoto řízení. Možnost dodatečného projednání
majetku patřícího zůstaviteli není časově omezena. Vyjde-li
i po skončení dodatečného dědického řízení najevo další, dosud neznámý
zůstavitelův majetek, postupuje se ohledně tohoto majetku znovu podle § 47 not.
ř.
Důvodem dodatečného dědického řízení není vadné skutkové zjištění, které mohlo
mít vliv na rozhodnutí, jímž bylo původní dědické řízení skončeno, ani porušení
procesních zásad při jednání a rozhodování ve věci, ale neúplnost skutkových
podkladů týkajících se jen rozsahu zůstavitelova majetku a dluhů, která se
správnosti původního rozhodnutí nedotýká. Řízení o dodatečném projednání
dědictví, na rozdíl od obnovy řízení, neotvírá věc již jednou pravomocně
skončenou, ale naopak navazuje na výsledky dosavadního dědického řízení,
vychází z nich a v ničem do stavu jimi vytvořeného nezasahuje. Prohlášení o
odmítnutí nebo neodmítnutí dědictví se vztahuje na celé dědictví po
zůstaviteli, tedy i na majetek nově objevený. V řízení o dodatečném projednání
dědictví je proto okruh účastníků (s výjimkou případů, kdy bylo původní dědické
řízení zastaveno podle § 32 not. ř. a nově najevo vyšlý majetek takovéto
opatření již neodůvodňuje) fixován pouze na ty, kteří byli účastníky řízení, z
něhož rozhodnutí, kterým bylo původní dědické řízení skončeno, vzešlo (srov. §
48 not.ř.), eventuálně na jejich právní nástupce. Objevení dalšího
zůstavitelova majetku nemůže být totiž příležitostí k tom, aby ten, kdo
nevyužil nebo dokonce již promeškal možnost domáhat se svého práva v občanském
soudním řízení cestou žaloby na vydání dědictví (hereditatis petitio) [srov. §
48 not.ř., § 105, § 485 až § 487 obč. zák.], dosáhl touto cestou uspokojení
svého případného nároku na dědictví nebo jeho část (srov. např. rozsudek
Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26.10.1983, sp.zn. 10 Co 321/83,
uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 44, ročník 1986).
V posuzovaném případě bylo – jak výše uvedeno – původní (tj. první) řízení
o dědictví po zůstaviteli skončeno rozhodnutím bývalého Státního notářství pro
Prahu 1 ze dne 13.2.1992, č.j. 1 D 462/91-75 (právní moci toto rozhodnutí
nabylo dne 13.2.1992). Při posouzení dědického práva tehdy státní notářství
vycházelo ze závěru, že dědici zůstavitele jsou ze zákona jeho manželka G. M. a
syn J. M. Z obsahu spisu je přitom patrno, že existence dalšího zůstavitelova
dítěte, tj. Ing. arch. J. P., nebyla státnímu notářství v době vydání uvedeného
rozhodnutí známa.
Z výše uvedeného vyplývá, že odvolací soud postupoval správně, když odvolání
podané Ing. arch. J. P. proti usnesení vydanému soudem prvního stupně v řízení
o dodatečném projednání dědictví po zůstaviteli odmítl jako odvolání podané
osobou k takovému úkonu neoprávněnou [§ 218 odst. 1 písm. b) o.s.ř.], neboť
Ing. arch. J. P. nebyla účastnicí původního (tj. prvního) řízení o dědictví po
zůstaviteli.
Pokud dovolatelka v této souvislosti poukazuje na nález Ústavního soudu České
republiky ze dne 12.1.2000, sp.zn. II. ÚS 421/99, je na místě uvést, že se
nejedná
o poukázání případné, neboť v uvedeném nálezu otázka účastenství v řízení
o dodatečném projednání dědictví není řešena.
Ing. arch. J. P. v dovolání dále namítá, že soud při svém rozhodování zcela
opomenul to, že „závisí-li rozhodnutí o dědickém právu na zjištění sporných
skutečností, odkáže soud toho z dědiců, jehož právo se jeví jako méně
pravděpodobné, aby své právo uplatnil žalobou“. Tato námitka není opodstatněná.
Podle ustanovení § 18 not. ř., nemůže-li státní notářství rozhodnout proto, že
jeho rozhodnutí závisí na skutečnosti, jež zůstala mezi účastníky sporná i po
šetření provedeném státním notářstvím k jejímu objasnění, a není-li možno
dosáhnout mezi účastníky dohody, přeruší státní notářství řízení až do
rozhodnutí o sporné skutečnosti
v soudním, popřípadě v jiném řízení. Nepodá-li účastník, jemuž to státní
notářství uložilo, ve stanovené lhůtě návrh na takové rozhodnutí, státní
notářství v řízení pokračuje a rozhodne i o této skutečnosti.
Z výše uvedeného vyplývá, že postup podle ustanovení § 18 not. ř. je na místě
pouze tehdy, nemůže-li státní notářství rozhodnout proto, že jeho rozhodnutí
závisí na skutečnosti, jež zůstala sporná mezi účastníky řízení. Vzhledem k
tomu, že Ing. arch. J. P. není – jak výše uvedeno – účastnicí řízení o
dodatečném projednání dědictví po zůstaviteli, je – logicky vzato – vyloučeno,
aby mezi ní a ostatními dědici zůstavitele mohl vzniknout spor vyžadující
postup podle ustanovení § 18 not. ř.
Ing. arch. J. P. v dovolání také namítá, že jí „jako účastnici řízení byla
postupem soudu odňata možnost jednat před soudem“, když jí „notář a později
soud při rozhodování o jejím účastenství“ nepoučili o jejích procesních právech
a povinnostech, ač „k prokázání, že je dědičkou, v úvodu roku 1992 předložila
důkazy, které svědčily o jejím právu stát se účastnicí řízení“. Tato námitka
rovněž není opodstatněná.
Podle ustanovení § 237 odst.1 písm. f) o.s.ř. je dovolání přípustné proti
rozhodnutí odvolacího soudu, jestliže účastníku řízení byla v průběhu řízení
nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat před soudem.
Odnětím možnosti jednat před soudem se ve smyslu citovaného ustanovení
rozumí postup soudu, jímž znemožnil účastníku řízení realizaci procesních práv,
která mu občanský soudní řád dává (např. právo účastnit se jednání, činit
přednesy, navrhovat důkazy apod.).
Protože státnímu notářství nebyla v době vydání původního (tj. prvního)
rozhodnutí o dědictví po zůstaviteli existence dalšího zůstavitelova dítěte,
tj. Ing. arch. J. P. známa, a protože v následném řízení o dodatečném
projednání dědictví po zůstaviteli soudy vycházely ze správného závěru, že Ing.
arch. J. P. není účastnicí tohoto řízení, je pojmově vyloučeno, že by jí mohla
být „jako účastnici řízení“ nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat
před soudem
[§ 237 odst. 1 písm. f) o.s.ř.].
Z uvedeného vyplývá, že usnesení odvolacího soudu je, z hlediska důvodů, pro
které bylo proti tomuto usnesení podáno dovolání, správné. Protože nebylo
zjištěno, že by usnesení odvolacího soudu bylo postiženo vadou uvedenou v
ustanovení § 237
odst. 1 o.s.ř., nebo jinou vadou, která by mohla mít za následek nesprávné
rozhodnutí
ve věci, Nejvyšší soud České republiky dovolání Ing. arch. J. P. podle
ustanovení § 243b odst. 1, části věty před středníkem o.s.ř. zamítl.
Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 11. května 2004
JUDr. Roman
Fiala,v.r.
předseda
senátu