Nejvyšší soud Rozsudek občanské

30 Cdo 1798/2005

ze dne 2006-01-18
ECLI:CZ:NS:2006:30.CDO.1798.2005.1

30 Cdo 1798/2005

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana

Fialy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Karla Podolky ve věci žalobců:

a) P. P., b) M. P., obou zastoupených advokátkou, proti žalované M. N.,

zastoupené advokátem, o určení dědického práva, vedené

u Okresního soudu v Prostějově pod sp.zn. 7 C 56/2000, o dovolání žalobců proti

rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. září 2004, č.j. 19 Co 141/2002-156,

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. září 2004, č.j. 19 Co 141/2002-156, a

rozsudek Okresního soudu v Prostějově ze dne 12. dubna 2002, č.j. 7 C

56/2000-117, se zrušují a věc se vrací Okresnímu soudu v Prostějově k dalšímu

řízení.

Okresní soud v Prostějově rozsudkem ze dne 12.4.2002, č.j. 7 C 56/2000-117,

určil, že „žalobcům svědčí dědické právo jako dědicům po zůstavitelce M. P.,

nar. 12.1.1913,“ a současně rozhodl

o nákladech řízení. Vycházel ze závěru, že „závěti zůstavitelky sepsané s ní

formou notářských zápisů dne 20.4.1993 a 20.11.1995 jsou právními úkony, které

mají veškeré náležitosti řádných právních úkonů podle § 37 odst. 1 o.z.“ a že

„vydědění žalobců je opatřením vůči nim nepřiměřeně tvrdým a nemá dostatečnou

oporu v ustanovení § 469a odst. 1 o.z“. Závěr o formální platnosti závětí a

listin o vydědění pořízených zůstavitelkou opřel o výslech svědkyně JUDr. H.

D., notářky, která sepisovala notářské zápisy o předmětných právních úkonech, a

o znalecký posudek z oboru psychiatrie.

K odvolání žalované Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 8.9.2004, č.j.

19 Co 141/2002-156, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu, „aby

bylo určeno, že žalobcům svědčí dědické právo jako dědicům po zůstavitelce M.

P., nar. 12.1.1913“, zamítl a současně rozhodl

o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů. Vycházel ze závěrů, že „“soud

I. stupně zjistil dostatečným způsobem skutkový stav, avšak nevyvodil z něj

správný právní závěr“; že rovněž má za to, že obě závěti, a to jak závěť

sepsaná formou notářského zápisu ze dne 20.4.1993, tak později závěť ze dne

20.11.1995, jíž se ruší platnost předchozí závěti, jsou platnými právními

úkony“; že „po právní stránce hodnotí otázku vydědění jinak, než soud I. stupně

s tím, že podmínky pro použití vydědění, tak jak má na mysli ust. § 469a odst.

1 písm. a) a písm. b) o.z., v daném případě splněny byly“; že „soudem I. stupně

bylo zcela jednoznačně zjištěno, že k trvalému opravdovému zájmu ze strany

žalobců nedocházelo“; že „je nutno hovořit o dlouhém časovém úseku, kdy

prakticky do vydědění v roce 1995 od odchodu zůstavitelky

uplynula doba pěti let … kdy žalobci navštívili zůstavitelku v bytě žalované

třikrát, eventuelně čtyřikrát“; že žalobci „neprokázali žádnou skutečnost, že

by se chovali tak, že by zůstavitelce poskytovali potřebnou pomoc v nemoci, ve

stáří nebo v jiných závažných případech, nebo, že by projevovali opravdový

zájem, který by jako potomci projevovat měli vůči zůstavitelce“.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dovolání. Namítají, že

„dovozují neplatnost obou závětí zůstavitelky z důvodu nesplnění požadované

formy právního úkonu osoby, která není schopna číst nebo psát“; že „soudy se

nevypořádaly s důkazy předloženými žalobci, především se nevypořádaly s tím,

proč nebyl vzat ohled na skutečnosti, které z lékařské dokumentace a rozhodnutí

o přiznání bezmocnosti vyplynuly“; že „mají za to, že soudy neposoudily

předložené důkazy, a to každý zvlášť

a v jejich vzájemné souvislosti a v důsledku toho vyvodily nesprávná skutková

zjištění

a následně i nesprávný právní závěr“. Současně namítají, že odvolací soud

„shledal důvody vydědění … bez ohledu na skutečnost, že z provedených důkazů

vyplynulo mj., že žalovaná návštěvám rodiny žalobců u zůstavitelky aktivně

bránila, že před zůstavitelkou zatajila skutečný zdravotní stav jejího syna

(otce žalobců) a zatajila

před ní i fakt, že tento nakonec své nemoci podlehl“; že „soud nevzal v úvahu

ani to, že do r. 1990 to byla rodina žalobců, kdo se o M. P. staral … a bylo

prokázáno, že o ni bylo pečováno bez závad“; že „z výpovědi svědka K. P. bylo

zjištěno, že M. P. chtěla darovat otci žalobců svou polovinu nemovitosti v S. a

že to byl právě tento svědek, který na popud žalované tento záměr zůstavitelce

M. P. rozmluvil“; že „pokud soud zhodnotil jejich jednání a konání jako nezájem

o zůstavitelku a neposkytnutí potřebné pomoci, pak takto učiněný závěr není

správný“. Navrhují, aby Nejvyšší soud dovoláním napadený rozsudek odvolacího

soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalovaná ve vyjádření k dovolání žalobců navrhuje, aby dovolací soud dovolání

odmítl a rozsudek odvolacího soudu „potvrdil jako věcně správný“.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že

dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnými

osobami (účastníky řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. a

že jde

o rozsudek, proti kterému je podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř.

dovolání přípustné, přezkoumal napadený rozsudek ve smyslu ustanovení § 242 o.

s. ř.

bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) a dospěl k závěru, že

dovolání je opodstatněné.

Z obsahu spisu vyplývá, že v řízení o dědictví po M. P., zemřelé dne 28.1.1999,

posledně bytem v S. (dále též jen „zůstavitelka“) vedeném Okresním soudem v

Prostějově pod sp. zn. D 244/99, bylo usnesením ze 24.1.2000, č.j. D 244/99-26,

žalobcům uloženo, aby ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení

podali u Okresního soudu v Prostějově žalobu na určení, že „jim svědčí dědické

právo“.

V posuzovaném případě bylo z hlediska skutkového stavu zjištěno, že

zůstavitelka pořídila formou notářského zápisu dne 20.11.1995 závěť, kterou

ustanovila dědičkou veškerého svého majetku žalovanou, a listinu o vydědění,

kterou vydědila svého syna (otce žalobců) J. P. (zemřelého dne 22.2.1996) a oba

žalobce, s tím, že „v červnu 1990 těžce onemocněla a byla hospitalizována v

nemocnici v P.“, že „po návratu z nemocnice … 8.11.1990 odešla ze svého

trvalého bydliště v S.“, když „důvodem tohoto odchodu bylo nedobré jednání syna

J. a jeho rodiny“; že „požádala“ žalobkyni, „aby si jí vzala k sobě“; že „k

dnešnímu dni žije ve společné domácnosti“ s žalobkyní a jejím synem; že „je

těžce nemocná, dnes již s plnou bezmocností a její zdravotní stav vyžaduje po

celou dobu náročnou péči

a pomoc druhé osoby“; že žalovaná „se o ní stará, věnuje jí všechen svůj

soukromý čas a její syn R. jí v této péči pomáhá“; že „syn J. o ni trvale

nejeví zájem, nenavštěvuje ji, ničeho jí nedává, nechová se tak, jak se syn ke

své matce chovat má

a při jejím stáří jí neposkytl ošetření ani pomoc, což neodpovídá dobrým

mravům“; že „děti svého syna J.“, tj. žalobce „rovněž vyděďuje a neodkazuje jim

ničeho, neboť oba vnuci o ni rovněž trvale nejeví zájem, nechovají se tak, jak

se vnuci ke své babičce chovat mají“; že „při jejím stáří a těžké nemoci jejich

chování neodpovídá dobrým mravům“; že „stanovuje, aby se důsledky vydědění

vztahovaly i na všechny případné další potomky jejího syna J. P. a jejích vnuků

P. P. a M. P.“. Uvedenou závětí byla zrušena závěť zůstavitelky pořízená formou

notářského zápisu dne 20.4.1993.

Dovolatelé v dovolání namítají, že „dovozují neplatnost obou závětí

zůstavitelky z důvodu nesplnění požadované formy právního úkonu osoby, která

není schopna číst nebo psát“; že „soudy se nevypořádaly s důkazy předloženými

žalobci, především se nevypořádaly s tím, proč nebyl vzat ohled na skutečnosti,

které z lékařské dokumentace a rozhodnutí o přiznání bezmocnosti vyplynuly“; že

„mají za to, že soudy neposoudily předložené důkazy, a to každý zvlášť a v

jejich vzájemné souvislosti a v důsledku toho vyvodily nesprávná skutková

zjištění a následně i nesprávný právní závěr“.

Podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř., je-li dovolání přípustné podle

ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) a b) o.s.ř., lze dovolání odůvodnit tím, že

rozhodnutí vychází

ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu

v provedeném dokazování.

Za skutkové zjištění, které nemá oporu v provedeném dokazování, je třeba

ve smyslu citovaného ustanovení považovat výsledek hodnocení důkazů soudem,

který neodpovídá postupu vyplývajícímu z ustanovení § 132 o.s.ř., protože soud

vzal v úvahu skutečnosti, které z provedených důkazů nebo přednesů účastníků

nevyplynuly ani jinak nevyšly za řízení najevo, protože soud pominul rozhodné

skutečnosti, které byly provedenými důkazy prokázány nebo vyšly za řízení

najevo, nebo protože v hodnocení důkazů, popřípadě poznatků, které vyplynuly z

přednesů účastníků nebo které vyšly najevo jinak, z hlediska závažnosti

(důležitosti), zákonnosti, pravdivosti, eventuálně věrohodnosti je logický

rozpor, nebo který odporuje ustanovení § 133 až § 135 o.s.ř. Skutkové zjištění

nemá oporu v provedeném dokazování v podstatné části tehdy, týká-li se

skutečností, které byly významné pro posouzení věci z hlediska hmotného práva.

Provedeným dokazováním je třeba rozumět jak dokazování provedené u soudu

prvního stupně, tak i dokazování u soudu dovolacího.

Dovolacím důvodem podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř. lze napadnout výsledek

činnosti soudu při hodnocení důkazů, na jehož nesprávnost lze usuzovat - jak

vyplývá ze zásady volného hodnocení důkazů - jen ze způsobu, jak k němu

odvolací soud dospěl. Nelze-li soudu v tomto směru vytknout žádné pochybení,

není možné ani polemizovat s jeho skutkovými závěry. Znamená to, že hodnocení

důkazů, a tedy ani skutkové zjištění jako jeho výsledek, z jiných než výše

uvedených důvodů nelze dovoláním úspěšně napadnout.

Odvolací soud, který při posouzení formální platnosti závěti a listiny o

vydědění pořízené zůstavitelkou dne 20.11.1995 zcela převzal skutkové i právní

závěry soudu prvního stupně, vycházel ze zjištění učiněných z výpovědi svědkyně

JUDr. H. D., notářky, která sepisovala notářské zápisy o předmětných právních

úkonech, a ze znaleckého posudku zpracovaného v dané věci prim. MUDr. J. H.,

soudní znalkyní z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie. Soud prvního

stupně, a tedy i soud odvolací, při hodnocení důkazů zcela pominul skutečnosti

vyplývající z listinných důkazů obsažených zejména v zůstavitelčině

zdravotnické dokumentaci a ve spise vedeném ohledně zůstavitelky Okresní

správou sociálního zabezpečení v P.

Je na místě dodat, že za „náhradu“ takového hodnocení nelze považovat to, že

citované listinné důkazy použila též znalkyně při zpracování posudku v dané

věci.

Z uvedeného vyplývá, že odvolací soud při hodnocení důkazů pominul skutečnosti

rozhodné pro závěr o platnosti posuzovaných právních úkonů závěti a listiny o

vydědění (srov. např. § 38 obč. zák.), a proto jeho zjištění o této otázce nemá

oporu

v provedeném dokazování.

Dovolatelé dále namítají, že odvolací soud „shledal důvody vydědění … bez

ohledu na skutečnost, že z provedených důkazů vyplynulo mj., že žalovaná

návštěvám rodiny žalobců u zůstavitelky aktivně bránila, že před zůstavitelkou

zatajila skutečný zdravotní stav jejího syna (otce žalobců) a zatajila před ní

i fakt, že tento nakonec své nemoci podlehl“; že „soud nevzal v úvahu ani to,

že do r. 1990 to byla rodina žalobců, kdo se o M. P. staral … a bylo prokázáno,

že o ni bylo pečováno

bez závad“; že „z výpovědi svědka K. P. bylo zjištěno, že M. P. chtěla darovat

otci žalobců svou polovinu nemovitosti v S. a že to byl právě tento svědek,

který na popud žalované tento záměr zůstavitelce M. P. rozmluvil“; že „pokud

soud zhodnotil jejich jednání a konání jako nezájem

o zůstavitelku a neposkytnutí potřebné pomoci, pak takto učiněný závěr není

správný“.

Podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř. lze dovolání odůvodnit tím, že

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Právním posouzením je činnost soudu, při níž aplikuje konkrétní právní normu na

zjištěný skutkový stav, tedy dovozuje ze skutkového zjištění (skutkové

podstaty), jaká mají účastníci podle příslušného právního předpisu práva a

povinnosti. Při aplikaci práva jde tedy o to, zda byl použit správný právní

předpis a zda byl také správně vyložen.

Zůstavitel může vydědit potomka, jestliže v rozporu s dobrými mravy neposkytl

zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných

případech

[§ 469a odst. 1 písm. a) obč. zák.]; jestliže o zůstavitele trvale neprojevuje

opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl [§ 469a odst. 1 písm. b)

obč. zák.]. Pokud to zůstavitel v listině o vydědění výslovně stanoví, vztahují

se důsledky vydědění

i na osoby uvedené v § 473 odst. 2 obč. zák. (§ 469a odst. 2 obč. zák.). V

listině

o vydědění musí být uveden důvod vydědění (§ 469a odst. 3, část věty za

středníkem obč. zák.).

Podle ustanovení § 473 odst. 2 obč. zák., nedědí-li některé dítě, nabývají jeho

dědického podílu stejným dílem jeho děti. Jestliže nedědí ani tyto děti nebo

některé z nich, dědí stejným dílem jejich potomci.

Vydědění ve smyslu ustanovení § 469a obč. zák. je projevem zůstavitelovy vůle,

kterým odnímá dědici dědické právo, jež by mu jinak podle zákona náleželo.

Nezbytnou obsahovou náležitostí tohoto projevu zůstavitelovy vůle je výslovné

uvedení důvodu vydědění (§ 469a odst. 3, část věty za středníkem obč. zák.).

Taxativní výčet důvodů způsobilých k vydědění obsahuje ustanovení § 469a odst.

1 obč. zák. Vydědění se může týkat kteréhokoli potomka zůstavitele (§ 469a

odst. 1 obč. zák.). Ustanovení § 469a odst. 2 obč. zák. přitom zůstaviteli

umožňuje, aby výslovně, spolu s projevem

o vyloučení svého nejbližšího potomka z dědictví, vyjádřil svou vůli, že

důsledky vydědění se vztahují i na potomky vyděděného, kteří by jinak

nastoupili na jeho místo. V tomto případě nezáleží na tom, zda by proti nim

samým bylo možné uplatnit některý z důvodů vydědění či nikoli (§ 469a odst. 3,

část věty za středníkem, § 473 odst. 2 obč. zák.).

Otázkou skutkového posouzení je pak závěr, zda zůstavitel v konkrétním případě

vydědil svého potomka i potomky vyděděného každého samostatně (§ 469a odst. 1

obč. zák.), či zda vydědil svého nejbližšího potomka a vyjádřil svou vůli, aby

důsledky vydědění byly vztaženy i na potomky vyděděného, kteří by jinak

nastoupili na jeho místo (§ 469a odst. 2 obč. zák.).

Podle ustálené judikatury soudů je třeba otázku, zda potomek o zůstavitele

trvale neprojevoval opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl,

posuzovat

s přihlédnutím ke všem okolnostem případu a ve spektru dobrých mravů, které se

ve společnosti ustálily. Jedním z hledisek, které je třeba u tohoto důvodu

vydědění vždy zkoumat, je to, zda potomek zůstavitele měl reálnou možnost o

zůstavitele projevit opravdový zájem, který by jako potomek měl projevit, tj.

zda zůstavitel měl sám zájem se s potomkem stýkat a udržovat s ním běžné

příbuzenské vztahy; vydědění přichází

v úvahu jen tam, kde zůstavitel o tento blízký příbuzenský vztah stojí, kde se

ho nezájem potomka osobně citově dotýká, kde mu tento stav vadí, a nikoliv,

jde-li

o situaci, kdy je mu tento stav lhostejný, případně kdy k němu sám i podstatně

přispěl (srov. například rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne

9.8.1996 sp. zn. 6 Co 10/96, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek pod č. 23, ročník 1998, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne

20.1.2004, sp.zn. 30 Cdo 2214/2002, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek pod č. 6, ročník 2005).

Odvolací soud při posouzení otázky existence důvodů pro vydědění žalobců, jak

byly zůstavitelkou specifikovány v listině o vydědění ze dne 20.11.1995,

vycházel

ze závěru že „podmínky pro použití vydědění, tak jak má na mysli ust. § 469a

odst. 1 písm. a) a písm. b) o.z., v daném případě splněny byly“; že „soudem I.

stupně bylo zcela jednoznačně zjištěno, že k trvalému opravdovému zájmu ze

strany žalobců nedocházelo“; že „je nutno hovořit o dlouhém časovém úseku, kdy

prakticky

do vydědění v roce 1995 od odchodu zůstavitelky ze S. uplynula doba pěti let …

kdy žalobci navštívili zůstavitelku v bytě žalované třikrát, eventuelně

čtyřikrát“;

že žalobci „neprokázali žádnou skutečnost, že by se chovali tak, že by

zůstavitelce poskytovali potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných

závažných případech, nebo, že by projevovali opravdový zájem, který by jako

potomci projevovat měli vůči zůstavitelce“.

Z uvedeného je zřejmé, že odvolací soud v posuzovaném případě při posouzení

danosti důvodů vydědění opomněl zhodnotit, zda žalobci měli reálnou možnost

o zůstavitelku projevit opravdový zájem, který by jako potomci měli projevit,

tj. zejména zda zůstavitelka sama měla zájem se s nimi stýkat a udržovat s nimi

běžné příbuzenské vztahy, případně zda styku žalobců se zůstavitelkou nebránily

jiné okolnosti; současně, zda zůstavitelka skutečně potřebovala, aby jí byli

žalobci poskytovali pomoc, tj. zda nebylo o potřeby zůstavitelky postaráno

jiným způsobem,

a případně, zda bylo v možnostech žalobců pomoc zůstavitelce poskytovat. Závěr

odvolacího soudu o danosti důvodů pro vydědění žalobců zůstavitelkou je, s

ohledem

na uvedené, nesprávný, protože je neúplný.

Z výše uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není správný. Nejvyšší

soud České republiky proto rozsudek odvolacího soudu zrušil (§ 243b odst. 1

část věty za středníkem o.s.ř.). Vzhledem k tomu, že důvody, pro které byl

zrušen rozsudek odvolacího soudu, platí i na rozsudek soudu prvního stupně,

zrušil Nejvyšší soud České republiky i toto rozhodnutí a věc vrátil Okresnímu

soudu v Prostějově

k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3, věta druhá o.s.ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu

i o nákladech původního řízení (§ 243d odst. 1 věta druhá a třetí o.s.ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. ledna 2006

JUDr. Roman Fiala, v .r.

předseda senátu