Nejvyšší soud Usnesení občanské

30 Cdo 2044/2006

ze dne 2007-02-27
ECLI:CZ:NS:2007:30.CDO.2044.2006.1

30 Cdo 2044/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v

právní věci žalobce K. Ž., zastoupeného advokátkou, proti žalovaným 1) J. Ž.,

zastoupené advokátem, a 2) nezletilému L. Ž., zastoupenému matkou J. Ž., o

určení spoluvlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře

pod sp. zn.

7 C 354/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne

8. listopadu 2005, č. j. 23 Co 354/2005 - 119, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II Žalobce je povinen zaplatit první žalované na náhradě nákladů dovolacího

řízení částku 3.064,30 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení na účet JUDr.

T. P., advokáta.

III. Ve vztahu mezi žalobcem a druhým žalovaným nemá žádný z účastníků právo na

náhradu nákladů dovolacího řízení.

Žalobce se domáhal určení, že „je vlastníkem jedné ideální poloviny nemovitostí

zapsaných na LV č. 263 pro obec a katastrální území Č., vedeném u K. ú. v K. H.

pro k. ú. Č., tj. jedné ideální poloviny domu č. 790, postaveného na stavební

parcele č. 1130, jedné ideální poloviny stavební parcely č. 1130 a jedné

ideální poloviny pozemkové parcely č. 658/21 - zahrady, a to včetně všech

jejich součástí a příslušenství“. Žalobu odůvodnil zejména tím, že za neplatnou

považuje darovací smlouvu ze dne 10. 3. 1998, kterou převedl svůj

spoluvlastnický podíl na uvedených nemovitostech na právního předchůdce

žalovaných (svého syna K. Ž. ml., který zemřel). Jednalo se totiž o zastřenou

kupní smlouvu smlouvou darovací, přičemž účastníci této smlouvy se dohodli, že

hodnota převáděné poloviny nemovitostí bude zaplacena právním předchůdcem

žalovaných do pěti let. K tomu však nedošlo, a proto žalobce od smlouvy

odstoupil. Darovací smlouva je neplatná pro nedostatek vůle k jejímu uzavření,

fakticky uzavřená kupní smlouva je rovněž neplatná, protože byla uzavřena pouze

ústně. Dále tvrdil, že smlouva je neplatná i pro svou neurčitost a

nesrozumitelnost, a že neplatný je i vklad této smlouvy do katastru

nemovitostí, neboť návrh na vklad neměl potřebné náležitosti.

Okresní soud v Kutné Hoře rozsudkem ze dne 19. 5. 2005, č. j. 7 C 354/2005 -

85, žalobu zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Vyšel ze zjištění, že dne

10. 3. 1998 uzavřel žalobce jako dárce se svým zemřelým synem K. Ž. ml.

(právním předchůdcem žalovaných) jako obdarovaným darovací smlouvu o převodu

jedné ideální poloviny uvedených nemovitostí a smlouvu o zřízení věcného

břemene, kterou k žádosti obou smluvních stran sepsal advokát JUDr. O. S. Tuto

smlouvu soud posoudil jako platně uzavřenou smlouvu darovací a smlouvu o

zřízení věcného břemene, která je určitá a srozumitelná; pokud se v ní uvádí,

že vlastnické právo k nemovitostem přechází až vkladem do katastru nemovitostí,

nejde o odkládací podmínku, a tvrzená neurčitost návrhu na povolení vkladu do

katastru nemovitostí nemá na platnost smlouvy žádný vliv. Za neprokázané soud

rovněž považoval tvrzení žalobce o disimulaci kupní smlouvy simulovanou

darovací smlouvou, neboť žalobce ani po poučení soudu podle § 119a o. s. ř.

neoznačil žádné jiné důkazy, než dopis advokáta JUDr. S. ze dne 10. 6. 2004,

adresovaný zástupci žalobce, a navrhl výslech tohoto advokáta jako svědka,

avšak vzhledem k tomu, že jmenovaný advokát poskytl právní služby oběma

účastníkům smlouvy, z nichž K. Ž. ml. a ani jeho právní nástupci (žalovaní) jej

nezprostili mlčenlivosti, jsou tyto důkazy nepřípustné (§ 124 o. s. ř.).

K odvolání žalobce Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 8. 11. 2005, č. j.

23 Co 354/2005 - 119, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o

náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud vycházel ze skutkových

zjištění okresního soudu a ztotožnil se i s jeho závěry právními, včetně

výslovně nevyjádřeného názoru, že žalobce má ve smyslu ust. § 80 písm. c) o. s.

ř. naléhavý právní zájem na požadovaném určení. Shodně s ním dovodil, že

uzavřená darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene je platná, neboť

ve smyslu ust. § 37 odst. 1 obč. zák. je určitá a srozumitelná, takže není

pochyb o tom, co je jejím předmětem, ani to, jaký byl obsah ujednání obou

smluvních stran, když tento obsah mimo jiné zcela koresponduje s označením

smlouvy. Vzhledem k tomu, že z přednesu žalobce před odvolacím soudem

vyplynulo, že „hlavní pohnutkou ze strany účastníků smlouvy o převodu

nemovitostí ze dne 10. 3. 1998 bylo docílit toho, aby se převáděný nemovitý

majetek nestal součástí společného jmění manželů – K. Ž. ml. a první žalované,

čehož mělo být dosaženo uzavřením smlouvy darovací namísto původně zamýšlené

smlouvy kupní, když nabyvatel nedisponoval potřebnou finanční částkou ve

výlučném vlastnictví, bylo dohodnuto, že K. Ž. ml. do pěti let vyplatí svého

bratra M. Ž.“, je již z tohoto vylíčení okolností převodu podle odvolacího

soudu patrno, že skutečným úmyslem účastníků této smlouvy bylo darování

spoluvlastnického podílu žalobce na těchto nemovitostech tak, aby se stal

jejich výlučným vlastníkem, když jejich druhou ideální polovinu vlastnil již od

roku 1993. Proto dovozování disimulace právního úkonu z takto vylíčeného

skutkového stavu se jeví jako účelové dodatečné zpochybňování platného právního

úkonu. Soud prvního stupně tudíž nepochybil, pokud k prokázání tvrzené

disimulace právního úkonu neprováděl navrhované dokazování.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu, včetně výroku o nákladech řízení, podal

žalobce dovolání, jehož přípustnost dovozuje z ust. § 237 odst. 1 písm. c) o.

s. ř., a podává je z důvodů podle § 241a odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř. Namítá,

že soud prvního stupně pochybil, když mu nedal možnost prokázat jeho skutková

tvrzení výslechem svědka JUDr. S., dopisem tohoto advokáta adresovaným jeho

zástupci, účastnickou výpovědí ani důkazem založeným ve spise Okresního soudu v

Chrudimi sp. zn. 3 C 40/2004, přičemž jejich neprovedení ani nezdůvodnil, čímž

mu znemožnil hájit jeho práva. Kromě toho byl dovolatel zkrácen i na právu

vyjádřit se k návrhům

na důkazy a ke všem důkazům, které byly provedeny, neboť soud prvního stupně si

k otázce, komu JUDr. S. poskytoval právní služby, opatřoval důkazy sám, tyto

však řádně neprovedl a žalobce se o nich dozvěděl až při nahlížení do spisu.

Soud prvního stupně neprovedl ani důkaz „druhou verzí smlouvy“, který žalobce

navrhl k prokázání skutečnosti, že k disimulaci opravdu došlo, neboť smlouva

byla několikrát přepracovávána, a nebylo mu ani doručeno vyjádření žalovaných k

odvolání. Tyto vady řízení odvolací soud neodstranil, neprovedl žádné

dokazování, ač to dovolatel navrhoval, a to ani jeho účastnickou výpovědí

(pouze se jej dotázal, aniž jej však poučil podle § 131 odst. 2 o. s. ř.), ani

o tom nevydal rozhodnutí a nezabýval se jeho námitkami v odvolání. Dále

odvolacímu soudu vytýká, že se nezabýval neplatností návrhu na vklad

vlastnického práva do katastru nemovitostí ani formálními nedostatky smlouvy, a

že své rozhodnutí opřel o závěr, že nebyla prokázána disimulace právního úkonu

a že soud prvního stupně správně neprovedl navržené důkazy; takovýto postup je

však v rozporu se zákonem. Dovolatel poukazuje rovněž na to, že okolnosti, o

nichž se zmiňoval před odvolacím soudem, byly ve skutečnosti pouze motivací, a

důvodem disimulace právního úkonu byl „nápad“ JUDr. S., jenž smlouvu sepisoval.

Podle jeho názoru ze spisu vyplývá, že pravou vůlí účastníků smlouvy byl prodej

a koupě, přičemž kupní cena měla být zaplacena do pěti let; to prokazuje i

skutečnost, že

od smlouvy ještě před podáním určovací žaloby odstoupil. O tomto dluhu první

žalovaná věděla a svoji vůli „dát vše do pořádku“ vyjádřila i v průběhu

dědického řízení, neboť slíbila darovat jednu polovinu nemovitostí druhému

synovi dovolatele, který měl být vyplacen. Za nesprávný považuje dovolatel

názor soudů obou stupňů, že JUDr. S. byl oběma účastníky smlouvy požádán o její

sepis, což se sice v žalobě uvádí, avšak „toto tvrzení není důkazem“, a

poukazuje na to, že smlouva obsahuje ujednání, že její účastníci zmocňují

jmenovaného ke všem úkonům potřebným v řízení

o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Dovolatel je dále

přesvědčen o tom, že „jakýkoliv nedostatek smlouvy o převodu nemovitostí nebo

i návrhu na zápis do katastru nemovitostí, který není v souladu se zákonem, měl

způsobit zamítnutí zápisu do katastru nemovitostí, takže byl-li přesto povolen,

je třeba ho považovat za protiprávní, kdy jedinou možnou nápravou takového

nezákonného stavu je pouze žaloba na určení vlastnictví“, přičemž právě tato

otázka má zásadní právní význam. To se týká zejména označení nemovitostí ve

smlouvě, které neodpovídá „ust. § 5 odst. 1 zákona o zápisech nemovitostí do

katastru“, s čímž se soudy nevypořádaly, i neurčitosti smlouvy o věcném

břemenu, které je zřízeno jen ve prospěch žalobce (a nikoliv též jeho

manželky), což nemohlo být vůlí účastníků smlouvy. Právě pro tento rozpor

žalobce namítl neplatnost takového právního úkonu, která by způsobila

neplatnost celé smlouvy o převodu nemovitostí; ani touto otázkou se však

odvolací soud nezabýval. Nesprávný je i názor soudu prvního stupně, že v daném

případě se nejednalo o sjednání odkládací podmínky. Pokud totiž účastníci

smlouvy „podmiňují vznik právních účinků smlouvy až rozhodnutím o povolení

vkladu do katastru nemovitostí, jedná se o odkládací podmínku, a navrhovaný

vklad není v takovém případě odůvodněn obsahem smlouvy, když tato v okamžiku

podání návrhu na vklad není ještě smlouvou účinnou. Dále dovolatel poukazuje i

na to, že návrh na zápis vkladu vlastnického práva v rozporu se skutečností

odkazuje na přiloženou „kupní smlouvu“, ačkoliv je přiložena smlouva darovací,

takže ani z tohoto důvodu nebylo možno „takový zápis pro absenci hmotněprávního

obsahu provést“. Navrhl, aby rozsudky soudů obou stupňů byly zrušeny a aby věc

byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

První žalovaná ve svém písemném vyjádření k dovolání navrhla, aby dovolání bylo

jako nepřípustné odmítnuto.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s .ř.) po zjištění, že dovolání bylo

podáno včas, oprávněnou osobou, účastníkem řízení, řádně zastoupeným advokátem,

dospěl po přezkoumání věci podle § 242 o. s. ř. k závěru, že dovolání není

přípustné.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podmínky přípustnosti dovolání proti rozsudku odvolacího soudu upravuje ust.

§ 237 o. s. ř.

Podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. dovolání je přípustné proti rozsudku

odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo změněno

rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí

soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než

v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího

soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [písm. b)], jimiž bylo potvrzeno

rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena

b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po

právní stránce zásadní význam [písm. c)].

Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam [odstavec 1

písm. c)] zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího

soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím

soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným

právem (§ 237 odst. 3 o. s. ř.).

Dovolací soud je při přezkoumávání rozhodnutí odvolacího soudu zásadně vázán

uplatněnými dovolacími důvody (srov. ust. § 242 odst. 3 o. s. ř.); z toho mimo

jiné vyplývá, že při zkoumání, zda napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve

smyslu ust. § 237 odst. 3 o. s. ř. ve věci samé po právní stránce zásadní

význam, může posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatel v dovolání

označil.

Přípustnost dovolání podle ust. § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není založena

již tím, že dovolatel tvrdí, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve věci

samé

po právní stránce zásadní význam. Přípustnost dovolání nastává tehdy, jestliže

dovolací soud za použití hledisek, příkladmo uvedených v ust. § 237 odst. 3 o.

s. ř., dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé

po právní stránce zásadní význam skutečně má.

V posuzované věci žalobce dovoláním napadá rozsudek odvolacího soudu

ve věci samé, kterým byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen, a nejedná se o

případ přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. Zbývá proto

posoudit přípustnost dovolání podle ust. § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Dovolání je podle tohoto ustanovení přípustné jen tehdy, jde-li o řešení otázek

právních (jiné otázky, zejména posouzení správnosti nebo úplnosti skutkových

zjištění přípustnost dovolání nezakládají) a současně se musí jednat o právní

otázku zásadního významu. Právním posouzením je činnost soudu, při níž aplikuje

konkrétní právní normu na zjištěný skutkový stav, tedy dovozuje se skutkového

zjištění, jaká mají účastníci podle příslušného právního předpisu práva a

povinnosti.

Závisí-li přípustnost dovolání na úvaze dovolacího soudu o tom, zda napadené

rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam, nemůže být

způsobilým dovolacím důvodem námitka, že rozhodnutí odvolacího soudu vychází

ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v

provedeném dokazování (srov. § 241a odst. 3 o. s. ř.).

V posuzované věci žalobce dovozuje přípustnost dovolání z ust. § 237 odst. 1

písm. c) o. s. ř., z vylíčení důvodů dovolání je však zřejmé, že především

nesouhlasí se skutkovými zjištěními, z nichž vyplývá skutkový závěr, na jehož

základě odvolací soud rozhodl. Pokud dovolatel nepovažuje za správný závěr

odvolacího soudu, že v řízení bylo prokázáno, že advokát JUDr. S. poskytl při

uzavírání předmětné smlouvy právní služby oběma účastníkům této smlouvy, a že

skutečným úmyslem účastníků této smlouvy bylo darování spoluvlastnického podílu

žalobce jeho synovi K. Ž. ml., a dále namítá, že nemohlo být vůlí účastníků

smlouvy zřídit věcné břemeno jen

ve prospěch žalobce (a nikoliv též jeho manželky), je zřejmé, že nesouhlasí

ve skutečnosti se skutkovými zjištěními, z nichž rozsudek odvolacího soudu

vychází. Podstatou těchto jeho námitek je tedy nesouhlas s tím, jak byl na

základě provedených důkazů zjištěn skutkový stav věci. Je jednoznačné, že se

nejedná o námitky nesprávného řešení otázky právní, nýbrž o námitky

nesprávnosti skutkových zjištění, která byla podkladem pro právní posouzení

věci, tedy o dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř., který slouží k

nápravě případného pochybení, spočívajícího v tom, že rozhodnutí odvolacího

soudu vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné

části oporu v provedeném dokazování. Z hlediska dovolacího důvodu podle § 241a

odst. 3 o. s. ř. však nemůže být přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm.

c) o. s. ř. založena.

Přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není v dané věci

způsobilá založit ani námitka dovolatele, že označení nemovitostí ve smlouvě

neodpovídá ust. § 5 odst. 1 zákona o katastru nemovitostí České republiky

(katastrální zákon) a že z tohoto důvodu je smlouva neplatná pro neurčitost

podle § 37 odst. 1 obč. zák.

Podle § 37 odst. 1 obč. zák. právní úkon musí být učiněn svobodně a vážně,

určitě a srozumitelně, jinak je neplatný. Sankce neplatnosti právního úkonu se

tímto ustanovením váže k náležitostem projevu vůle; projev je neurčitý, je-li

nejasný jeho obsah, to jest, když se jednajícímu nepodařilo obsah vůle

jednoznačným způsobem stanovit. Závěr o neurčitosti právního úkonu předpokládá,

že ani jeho výkladem nelze dospět k nepochybnému poznání, co chtěl účastník

projevit (§ 35 odst. 1 obč. zák.).

Jestliže ve smlouvě darovací a smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne

10. 3. 1998 uzavřené mezi žalobcem a K. Ž. ml. je v bodě I. mimo jiné uvedeno,

že žalobce „je podílovým spoluvlastníkem k id. ½ domu č.p. 790 s id.

½ stp. č. 1130 a id. ½ parcely katastru nemovitostí č. 658/21 -

zahrady v k. ú. Čáslav“, a že „tyto nemovitosti jsou zapsány na LV č. 263 pro

obec a k. ú. Č. u K. ú. v K. H“ a stejně tak jsou popsány i v čl. II. této

smlouvy, pak v tomto směru nezanechává projev účastníků pochybnosti a jeho

obsah je natolik srozumitelný a určitý, že na tento právní úkon nelze aplikovat

ust. § 37 odst. 1 obč. zák. o absolutní neplatnosti právních úkonů, i když

označení převáděných nemovitostí zcela neodpovídá požadavkům uvedeným v ust. §

5 odst. 1 zák. č. 344/1992 Sb. Správnost návrhu na vklad vlastnického práva

(spoluvlastnického práva) do katastru nemovitostí, který je procesním úkonem ve

správním řízení, může být přezkoumána jen v rámci tohoto řízení a nikoliv v

občanském soudním řízení. Rovněž údaj uvedený v čl. VII. smlouvy, že „tato

darovací smlouva nabude právní účinnost teprve po jejím vkladu do katastru

nemovitostí u K. ú .v K. H. a nabývá platnost podepsáním oběma smluvními

stranami“, platnost ostatních ujednání v této smlouvě zpochybnit nemůže,

nehledě na to, že vklad vlastnického práva na základě této smlouvy byl

katastrálním úřadem povolen.

Z uvedeného vyplývá, že rozhodnutí odvolacího soudu nemá z hlediska námitek

uplatněných v dovolání po právní stránce zásadní význam ve smyslu ust. § 237

odst. 3 o. s. ř., a dovolání proti němu podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

není tudíž přípustné. Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle § 243b odst. 5

věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž se mohl zabývat dalšími

námitkami uplatněnými v dovolání, neboť k případné jiné vadě řízení, která

mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci [§ 241a odst. 2 písm. a) o.

s. ř.], spočívající podle dovolatele zejména v tom, že nebyly provedeny jím

navržené důkazy, dovolací soud přihlédne, jen je-li dovolání přípustné (srov. §

242 odst. 3 o. s. ř.).

Vzhledem k tomu, že dovolání proti výroku rozsudku odvolacího soudu

o náhradě nákladů řízení, mající povahu usnesení (§ 167 odst. 1 o. s. ř.),

občanský soudní řád v ust. § 236 - 239 o. s. ř. nepřipouští, bylo dovolání

žalobce, pokud směřuje proti tomuto výroku, odmítnuto [§ 243b odst. 5, § 218

písm. c) o. s. ř.].

O náhradě nákladů dovolacího řízení ve vztahu mezi žalobcem a první žalovanou

bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1,

§ 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť první žalovaná má právo na

náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení, které sestávají z odměny

za zastoupení advokátem za jeden úkon právní pomoci (vyjádření k dovolání) v

částce 2.500,- Kč [odměna z částky určené podle § 2 odst. 1 vyhlášky č.

484/2000 Sb., vyčíslená podle ust. § 10 odst. 3, § 5 písm. b), snížená podle §

14 odst. 1 vyhlášky a o dalších 50 % na polovinu podle § 18 odst. 1], a náhrady

hotových výdajů podle ust. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v částce 75,-

Kč. Vzhledem k tomu, že zástupce první žalované doložil, že je plátcem daně z

přidané hodnoty, náleží první žalované vedle odměny za zastupování advokátem a

paušální částky náhrad hotových výdajů rovněž částka odpovídající dani z

přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad

odvést podle zvláštního právního předpisu, tedy částka 489,30 Kč. Celkovou

náhradu nákladů dovolacího řízení ve výši 3.064,30 Kč je žalobce povinen

zaplatit k rukám advokáta, který první žalovanou v tomto řízení zastupoval (§

149 odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení ve vztahu mezi žalobcem a druhým žalovaným

bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř.,

neboť žalobce s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu tohoto

řízení právo a druhému žalovanému v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. února 2007

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu