Nejvyšší soud Rozsudek občanské

30 Cdo 2291/2000

ze dne 2001-07-26
ECLI:CZ:NS:2001:30.CDO.2291.2000.1

30 Cdo 2291/2000

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Františka Duchoně a soudců JUDr. Juraje Malika a JUDr. Karla Podolky v právní

věci žalobce obchodní společnosti S., spol. s r.o., právně zastoupené

advokátem, proti žalovanému M. P., právně zastoupenému advokátem, o zaplacení

částky 401.351,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod

spisovou značkou 8 C 126/92, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu

v Praze ze dne 23. února 2000, č.j. 54 Co 575/99-204, takto:

I. Dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2000, č.j.

54 Co 575/99-204 podané proti výroku, jímž byl potvrzen rozsudek soudu prvního

stupně ve vyhovujícím výroku o věci samé co do částky 200.000,- Kč s 3% úrokem

z prodlení od 26. prosince 1992 do 14. července 1994 a 16% úrokem z prodlení od

15. července 1994 do zaplacení, se odmítá.

II. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2000, č.j. 54 Co

575/99-204, se ve výroku, jímž byl změněn rozsudek soudu I. stupně, zrušuje a

věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Obvodní soud pro Prahu 5 rozsudkem ze dne 21. ledna 1999, čj. 8 C 126/92-91,

doplněným usnesením ze dne 21.září 1999, čj. 8 C 126/92-192, uložil žalovanému

povinnost zaplatit ve lhůtě tří dnů od právní moci rozsudku žalobci částku

395.959,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 3% za období od 26.prosince 1992 do

14.července 1994 a s úrokem z prodlení ve výši 16% za období do 15. července

1994 do zaplacení a náklady řízení v částce 78.147,40 Kč k rukám právního

zástupce žalobce. Zamítl žalobu co do částky 5.392,- Kč s příslušenstvím a co

do příslušenství z částky 395.959,- Kč převyšující 16% úrok z prodlení. Dále

soud uložil žalovanému povinnost zaplatit státu na zálohovaném svědečném částku

2.644,- Kč. Přisouzená částka představuje náklady vynaložené žalobcem na

žalovaným objednanou rekonstrukci nebytových prostor v přízemí „T. domu\" na

třídě T. ve Z.

Odvolací soud k odvolání žalovaného proti vyhovujícímu výroku rozsudku ve věci

samé a proti akcesorickým výrokům rozhodl tak, že rozsudek soudu I. stupně

potvrdil ve vyhovujícím výroku o věci samé co do částky 200.000,- Kč s 3%

úrokem z prodlení od 26. prosince 1992 do 14. července 1994 a 16% úrokem z

prodlení od 15. července 1994 do zaplacení. Ohledně částky 195.959,- Kč s

příslušenstvím změnil rozsudek soudu I. stupně tak, že žalobu zamítl. Každému z

účastníků uložil povinnost zaplatit státu náklady řízení ve výši 13.024,-Kč a

žádnému z účastníků nepřiznal náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně

i řízení odvolacího.

Proti všem výrokům rozsudku odvolacího soudu podal žalobce (dále jen

dovolatel), dovolání, ve kterém navrhl zrušení rozsudku odvolacího soudu a

vrácení věci tomuto soudu k dalšímu rozhodnutí. Ohledně přípustnosti dovolání

odkázal na ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a ustanovení § 238 odst. 1

o.s.ř. Pokud jde o důvodnost, dovolatel zmínil ustanovení § 241 odst. 3 písm.

a) a písm. c) o.s.ř. Zastává názor, že rozhodnutí odvolacího soudu vychází ze

zjištění, které nemá oporu v provedeném dokazování.

Žalovaný se k dovolání nevyjádřil.

Při posuzování tohoto dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení části 12,

hlavy prvé, bodu 17 zák. č. 30/2000 Sb., jímž byl změněn občanský soudní řád

(zák. č. 99/1963 Sb.), podle kterého dovolání proti rozhodnutím odvolacího

soudu, vydaným před účinností tohoto zákona nebo po řízení provedeném podle

dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle

dosavadních právních předpisů, tj. podle občanského soudního řádu ve znění před

novelizací provedenou zákonem č. 30/2000 Sb.

Po zjištění, že dovolání v přezkoumávané věci bylo podáno oprávněnou osobou,

zastoupenou advokátem, jak to vyžaduje ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř., že bylo

podáno ve lhůtě určené ustanovením § 240 odst. 1 o.s ř. a splňuje formální i

obsahové náležitosti podle § 241 odst. 2 o.s.ř., se dovolací soud nejprve

zabýval přípustností dovolání, neboť podle § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním

napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Dovolání je přípustné proti výroku o zamítnutí žaloby do částky ve výši

195.959,- Kč s příslušenstvím podle § 238 odst.1, písm. a) o.s.ř. neboť tímto

výrokem odvolacího soudu byl měněn, byť částečně, rozsudek soudu I. stupně ve

věci samé.

Pokud jde o výrok rozsudku odvolacího soudu, kterým byl potvrzen výrok co do

částky 200.000,- Kč s příslušenstvím, dovolání přípustné není, protože

přípustnost dovolání je zásadně založena proti rozsudkům odvolacího soudu

měnícím rozsudek soudu prvního stupně. Bylo proto dovolání proti tomuto výroku

odmítnuto podle § 243b odst. 4 za použití § 218 odst.1 písm. c) o.s.ř.

Zbývá posoudit existenci podmínek přípustnosti dovolání vymezených v § 237

odst.1 o.s.ř. Toto ustanovení spojuje přípustnost dovolání proti každému

rozhodnutí odvolacího soudu (s výjimkami zakotvenými v odstavci druhém) s

takovými hrubými vadami řízení a rozhodnutí, které činí rozhodnutí odvolacího

soudu zmatečným. K těmto vadám přihlíží dovolací soud z úřední povinnosti.

Dovolatel se odvolává na § 237 odst.1 písm. b) o.s.ř., neboť má za to, že v

rozsudku odvolacího soudu je označen neexistující subjekt. Konkrétně uvádí, že

původní žalobce obchodní společnost S., spol. s r.o., k 1.6.1999 zanikla

rozdělením s tím, že nově vznikly obchodní společnost S., spol. s r.o., a

obchodní společnost S. s., spol. s r.o. Právním nástupcem žalobce se stala

obchodní společnost S., spol. s r.o., a měla být jako účastník řízení v

napadeném rozsudku takto označena.

Dovolací soud dospěl k závěru, že přípustnost dovolání z důvodu podle § 237

odst.1 písm. b) o.s.ř., který je zároveň dovolacím důvodem ve smyslu § 241

odst.3 písm a) o.s.ř. (tj. že ten, kdo v řízení vystupoval jako účastník, neměl

způsobilost být účastníkem řízení) není ve věci dána. Toto ustanovení připouští

dovolání v případě, kdy ten, kdo v řízení vystupoval jako účastník, neměl

způsobilost být účastníkem řízení. Jedná se tedy o vadu řízení, nikoli

rozhodnutí. V dané věci však v řízení vystupoval jako žalobce S. s.r.o., k

jehož rozdělení došlo, podle sdělení žalobce v dovolání, až ku dni 1.6.1999.

Tuto skutečnost však nástupnická společnost, tj. obchodní společnost S., spol.

s r.o., která pohledávku za žalovaným převzala, procesnímu soudu nesdělila. Jak

už bylo výše poukázáno, k rozdělení na dvě nástupnické společnosti došlo ku dni

1.6.1999, takže pokud u odvolacího jednání konaného dne 23.února 2000 jednal za

žalobce Ing. J. B. jako jednatel a Mgr. D. M. v substituci advokáta žalobce,

účastnila se řízení nástupnická společnost, která jednala svými zástupci.

Pokud jde o ostatní důvody spadající pod ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř., je

nutné konstatovat, že daná věc náleží do pravomoci soudu, účastník měl procesní

způsobilost, v téže věci nebylo již dříve pravomocně rozhodnuto nebo zahájeno

řízení, návrh na zahájení byl podán, účastníku řízení nebyla v průběhu řízení

nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat před soudem a soud byl správně

obsazen (§ 237 odst. 1 písm. a/ až g/ o.s.ř.).

Nejvyšší soud tedy dospěl k závěru, že dovolání je přípustné pouze podle

ustanovení § 238 odst. 1 písm. a) o.s.ř., jak uvedeno shora a zabýval se dále

jen důvodností dovolání v tom rozsahu, v jakém bylo dovolání shledáno

přípustným.

Dovolatel podal dovolání z důvodů podle ustanovení § 241 odst. 3 písm. a) a c)

o.s.ř., (když zřejmě chybně zmínil § 241 odst. 2 písm. a/ a c/ o.s.ř.).

Pokud jde o důvodnost dovolání podle § 241 odst. 3 písm. a) o.s.ř., tj. že v

řízení došlo k vadám uvedeným v § 237 o.s.ř., bylo již uvedeno, že v řízení k

vadám taxativně vyjmenovaným v § 237 odst.1 o.s.ř. nedošlo. Dovolací důvod

podle tohoto ustanovení tedy dán není.

Zbývá posouzení důvodnosti dovolání podle § 241 odst. 3 písm. c) o.s.ř., tj.

že rozhodnutí odvolacího soudu vychází ze zjištění, které nemá oporu v

provedeném dokazování. Tento dovolací důvod je dán tehdy, pokud výsledek

hodnocení důkazů soudem neodpovídá požadavkům § 132 o.s.ř. Je tomu zejména

tehdy, jestliže soud vzal v úvahu skutečnosti, které z provedených důkazů nebo

přednesů účastníků nevyplynuly, případně pokud soud pominul rozhodné

skutečnosti, které byly provedenými důkazy prokázány, v hodnocení důkazů je

logický rozpor a musí se týkat skutečností, které byly významné pro posouzení

věci z hlediska hmotného, případně procesního práva.

Dovolatel sice vychází z právního hodnocení odvolacího soudu, podle kterého

mezi účastníky došlo k uzavření smlouvy o opravě a úpravě věci podle § 276

občanského zákoníku účinného před novelou provedenou zákonem č. 501/1991 Sb.,

tedy nikoli smlouvy o dílo podle občanského zákoníku po cit. novele, jak

dovodil soud prvního stupně. Má ovšem za to, že podle provedeného dokazování

nelze vůbec dovodit, jak uzavřel odvolací soud, že mezi účastníky došlo u

určení ceny „odhadem\" v rozmezí 200.000,- až 250.000,- Kč. Jestliže zmínění

svědkové uvedli, že se hovořilo o částce 200.000,- až 250.000,- Kč, nelze z

této skutečnosti dovodit závěr, že by mezi účastníky byla uzavřena dohoda o

ceně v této výši. Doplnil, že k dohodě o ceně je nutný dvojstranný právní úkon,

nikoli jednostranné uznání žalovaného vyjadřující ochotu alespoň tuto částku

zaplatit. Z výpovědí svědků podle něj vyplynulo, že k jednáním o ceně v rozmezí

200.000,- Kč až 250.000,- Kč došlo až po dokončení prací. Logicky tedy nemohlo

jít o cenu určenou „odhadem\", když už byly známy veškeré náklady vynaložené na

stavební práce. Podle názoru dovolatele je z výsledků dokazování zřejmé, že při

objednávce byl sjednán pouze hrubý rozsah prací, který byl průběžně rozšiřován.

Za této situace nemohlo ani dojít k ujednání o ceně určitou konkrétní částkou.

Dle dovolatele měly být provedené důkazy zhodnoceny tak, že mezi účastníky byla

cena sjednána dle skutečných nákladů, případně, že provedením prací oceněných

znaleckým posudkem vznikl žalovanému neoprávněný majetkový prospěch. Minimálně

by měl uhradit cenu stanovenou znaleckým posudkem spolu s příslušenstvím

pohledávky.

Pokud jde o vznik, platnost a charakter smlouvy o rekonstrukci předmětného

objektu, je mezi účastníky nesporné, že mezi nimi byla uzavřena smlouva o

rekonstrukci předmětného objektu, tedy byl učiněn návrh ve formě objednávky ze

dne 14.8.1991 (č.l. 13 spisu), který byl fakticky přijat tak, že došlo k

započetí a provedení rekonstrukčních prací. Pokud jde o cenu prací, z

provedeného dokazování vyplývá, že při nabídce a její akceptaci nedošlo k

určení ceny prací ani pevnou částkou, ani odhadem. V objednávce je výslovně

uvedeno, že finanční limit rekonstrukčních prací upřesní žalobce dodatečně,

takže ujednání o ceně bylo odloženo do doby budoucí. Žalobce v průběhu řízení i

v dovolání tvrdil, že cena nebyla v době uzavírání určena pevnou částkou a ani

nemohla být určena odhadem, protože nebyl jasný rozsah prací.

Závěr odvolacího soudu spočívající v tom, že mezi účastníky došlo k určení

ceny odhadem po uzavření smlouvy, byl založen na výpovědích svědků jednatele

žalobce Ing. J. B., dále A. L. a R. O. Svědek Ing. J. B. ve své výpovědi u

jednání soudu prvního stupně dne 22.11.1994 uvedl, že při jednání se žalovaným

v lednu 1992 žalovaný ústně uznal všechny faktury za řemeslné práce, celkem asi

200.000,- Kč, částku 50.000,- Kč odečetl za zpoždění, takže zůstalo 200.000,-

Kč. Svědek A.L. při jednání u soudu prvého stupně dne 5.12.1995 vypověděl, že

neví nic o tom, že by žalobce v průběhu prací výslovně upozornil žalovaného na

to, že v důsledku rozsahu prací bude i vyšší cena. Uvedl, že je možné, že při

jednání u něj se mluvilo o 150 až 200tisících Kč. Konečně svědek R. O.,

pracovník žalobce, uvedl u téhož soudu dne 30.dubna 1996, že při druhém jednání

po dokončení prací mluvili se žalovaným i o ceně, žalovaný uplatňoval slevu za

prodloužení termínu a byl ochoten zaplatit asi 250.000,- Kč.

Na základě uvedeného lze přisvědčit dovolateli, že rozhodnutí vychází ze

skutkového zjištění, které nemá v podstatné části oporu v provedeném

dokazování. Výpovědi citovaných svědků, z nichž Ing. B. a R. O. jsou

zaměstnanci žalobce, podle názoru dovolacího soudu pouze prokazují určité

stadium vzájemného dohadování o ceně, což nakonec potvrzuje i svědectví A. L.,

tehdejšího spolupracovníka žalovaného, který možnost, že se v jeho přítomnosti

jednalo o částce 150 až 200 tisíc Kč., jen připustil.

Závěr odvolacího soudu o tom, že mezi účastníky došlo k určení ceny odhadem po

uzavření smlouvy ve zmíněném rozsahu, nelze, podle názoru dovolacího soudu, z

výpovědí citovaných svědků dovodit. Proto dovolací soud zrušil podle § 243b

odst.1 o.s.ř. rozsudek odvolacího soudu v té části, ve které shledal dovolání

přípustným a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. V něm si odvolací

soud ujasní podstatu smlouvy mezi účastníky uzavřené, když je mezi účastníky

shoda v tom, že k určení konkrétní ceny prací v době uzavírání smlouvy nedošlo.

Pokud tedy nedošlo k ujednání o ceně, není možné smlouvu o rekonstrukci

kvalifikovat jako smlouvu o opravě a úpravě věci ve smyslu § 276 občanského

zákoníku účinného před novelou provedenou zákonem č. 501/1991 Sb. Obsahové

náležitosti tohoto smluvního typu byly v občanském zákoníku před novelou

vymezeny kogentními ustanoveními. Určení ceny patřilo k esenciálním

náležitostem, bez kterých byla smlouva ex lege neplatná. Ovšem § 51 občanského

zákoníku i před zmíněnou novelou umožňoval uzavření nepojmenované smlouvy, tj.

stanovil, že účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště

upravena, smlouva však nesmí odporovat obsahu nebo účelu tohoto zákona. Smlouva

účastníky uzavřená účelu občanského zákona neodporovala, dohodu o ceně

odkládala do budoucna. Navíc už byla v účinnosti Listina základních práv a

svobod publikovaná pod č. 23/1991 Sb., která zakotvovala v čl. 3 odst.3 jako

základní princip, že každý může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí

být nucen činit, co zákon neukládá. Takovéto smlouvy bylo nutné posuzovat podle

§ 496 občanského zákoníku před cit. novelou, který stanovil, že občanskoprávní

vztahy, pokud nejsou zvláště upraveny ani tímto ani jiným zákonem, se řídí

ustanoveními tohoto zákona, která upravují vztahy obsahem i účelem jim

nejbližší. Jedná se o ustanovení, které i před cit. novelou umožňovalo analogii

legis i iuris. Aby bylo možno použít toto ustanovení, bylo nutné, aby existoval

právní vztah, tj. aby smlouva vznikla, dále aby neexistovala právní norma,

která by na tento vztah přímo či částečně dopadala, a konečně, aby existovala

právní norma svým obsahem a účelem nejbližší, tedy taková, která upravuje vztah

podobný.

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. července 2001

JUDr. František D u c h o ň , v. r.

předseda senátu