Nejvyšší soud Usnesení občanské

30 Cdo 2901/2005

ze dne 2006-01-24
ECLI:CZ:NS:2006:30.CDO.2901.2005.1

30 Cdo 2901/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v

právní věci žalobkyně H. M., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1) T. B., a

2) M. B., oběma zastoupeným advokátem, o určení spoluvlastnictví k

nemovitostem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 42 C 257/2004, o

dovolání žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. května

2005, č. j. 17 Co 150/2005 - 41, t a k t o :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů

dovolacího řízení částku 2.575,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení na

účet advokáta.

Žalobkyně se domáhala, aby soud určil, že je spoluvlastnicí níže označené

nemovitosti se spoluvlastnickým podílem o velikosti ideální ½ a že

žalovaní jsou spoluvlastníky této nemovitosti se spoluvlastnickými podíly každý

o velikosti ideální 1/6. Žalobu odůvodnila zejména tím, že nemovitost nabyla se

svým bývalým manželem MUDr. B. (otcem žalovaných) za trvání manželství do

bezpodílového spoluvlastnictví manželů (dále též jen „BSM“), a vzhledem k tomu,

že po rozvodu manželství mezi nimi nedošlo k dohodě o vypořádání BSM, podala

žalobu o vypořádání BSM k soudu, přičemž řízení bylo pro zpětvzetí žaloby

zastaveno, neboť o vypořádání se dohodli mimosoudně dohodou ze dne 11. 5. 1994.

MUDr. B. však své závazky

z této dohody zcela nesplnil a dne 2. 12. 1998 zemřel. Dědictví po něm nabyli

jeho tři děti (žalovaní a dcera M. S.) každý v rozsahu jedné ideální třetiny a

v soudním řízení, v němž se žalobkyně domáhala plnění z dohody o vypořádání

BSM, soud dospěl k závěru, že tato dohoda je absolutně neplatná, protože byla

uzavřena po uplynutí 3 let od rozvodu manželství. Žalobkyně proto zůstala

podílovou spoluvlastnicí nemovitosti a má tudíž naléhavý právní zájem na

určovací žalobě, neboť v katastru nemovitostí jsou žalovaní zapsáni jako

spoluvlastníci nemovitosti každý co do ideální 1/3. Třetí spoluvlastnice s

žalobkyní uzavřena dohodu o uznání spoluvlastnického práva a narovnání

spoluvlastnických podílů k nemovitosti.

Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudkem ze dne 19. 11. 2004, č. j. 42 C 257/2004 -

23, určil, že žalobkyně je spoluvlastníkem domu čp. 539 - objekt bydlení na

parcele

č. 733/3 zapsaného u Katastrálního úřadu pro h. m. P., katastrální pracoviště

P., na LV č. 684 pro k. ú. H., obec P., okres h. m. P. se spoluvlastnickým

podílem o velikosti ½ a že žalovaní jsou spoluvlastníky uvedeného domu se

spoluvlastnickými podíly o velikosti ideální 1/6 každý; dále rozhodl o náhradě

nákladů řízení. Soud prvního stupně vycházel ze zjištění, že žalobkyně a

MUDr. L. B. nabyli za trvání manželství do BSM předmětnou nemovitost a že

jejich manželství bylo rozvedeno rozsudkem, jenž nabyl právní moci dne 31. 5.

1988. Ohledně vypořádání BSM probíhalo u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.

zn. 23 C 401/89 řízení, které bylo pravomocným usnesením tohoto soudu ze dne

17. 1. 1995 zastaveno pro zpětvzetí žaloby, neboť dne 11. 5. 1994 uzavřela

žalobkyně se svým bývalým manželem mimosoudní dohodu o vypořádání BSM, podle

které se výlučným vlastníkem nemovitosti stal MUDr. B. a současně se zavázal

žalobkyni

na vyrovnání vyplatit částku 400.000,- Kč, z níž při podpisu dohody zaplatil

250.000,- Kč a dalších 150.000,- Kč se zavázal, že je odkáže ve své závěti

jejich společné dceři M. B. s tím, že pokud by nedošlo ke splnění této

podmínky, vzniká žalobkyni pohledávka ve výši 150.000,- Kč, jejíž splatnost

nastává dnem úmrtí

MUDr. B. Dále bylo zjištěno, že dne 2. 12. 1998 MUDr. B. zemřel a pravomocným

usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 26. 10. 2001, č. j. 35 D 3186/98 -

67, byla schválena dohoda o vypořádání dědictví, na základě které nabyli

žalovaní a M. S. (dříve B.) rovným dílem předmětnou nemovitost;

na základě tohoto rozhodnutí byli žalovaní a M. S. zapsáni v katastru

nemovitostí jako spoluvlastníci předmětné nemovitosti každý se spoluvlastnickým

podílem o velikosti 1/3. Pravomocným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze

dne 27. 1. 2003, č. j. 39 C 234/2001 - 46, byla zamítnuta žaloba, jíž se

žalobkyně domáhala proti žalovaným zaplacení částky 100.000,- Kč z dohody o

vypořádání BSM, z důvodu, že tato dohoda je neplatná pro rozpor se zákonem,

neboť byla uzavřena až po uplynutí tříleté lhůty od právní moci rozsudku o

rozvodu manželství, přičemž po uplynutí 3 let nastává nevyvratitelná právní

domněnka vypořádání BSM podle zásad uvedených v ust. § 149 odst. 4 obč. zák.

Dne 7. 10. 2003 uzavřely žalobkyně a M. S. dohodu

o uznání vlastnického práva a narovnání spoluvlastnických podílů k předmětné

nemovitosti, jejímž obsahem je uznání, že M. S. je spoluvlastnicí ideální 1/6 a

žalobkyně spoluvlastnicí ideální ½ nemovitostí. Soud prvního stupně

shledal, že žalobkyně má ve smyslu ust. § 80 písm. c) o. s. ř. naléhavý právní

zájem

na požadovaném určení, neboť v katastru nemovitostí jsou jako vlastníci

předmětné nemovitosti zapsáni žalovaní a M. S., a rozhodnutí soudu bude pro

žalobkyni podkladem pro zápis v katastru nemovitostí. Dohodu o vypořádání BSM

ze dne 11. 5. 1994 soud posoudil jako neplatnou pro rozpor se zákonem, protože

byla uzavřena

po uplynutí tříleté lhůty stanovené v ust. § 149 odst. 4 obč. zák. za situace,

kdy účastníci této dohody se již stali podílovými spoluvlastníky nemovitosti;

skutečnost, že se podle ní chovali a že katastrální úřad vlastnictví MUDr. B. k

nemovitosti zapsal,

na tomto závěru nemůže ničeho změnit. Námitce žalovaných, že dohodu o

vypořádání BSM je s ohledem na ust. § 41a obč. zák. nutno považovat za platnou

dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k předmětné

nemovitosti, soud nepřisvědčil, neboť tato dohoda nemá náležitosti dohody podle

ust. § 141 odst. 1 obč. zák., když neobsahuje projev vůle jejích účastníků ke

zrušení spoluvlastnictví, ale pouze k jeho vypořádání bez předchozího zrušení,

a z jejího obsahu nelze dovodit vůli stran podílové spoluvlastnictví zrušit,

protože účastníci vycházeli z toho, že jejich BSM již zaniklo rozvodem

manželství; dále dohoda nevyjadřuje vůli smluvních stran vypořádat podílové

spoluvlastnictví, ale vůli vypořádat BSM, jak je v ní výslovně uvedeno.

K odvolání žalovaných Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 3. 5. 2005, č. j.

17 Co 150/2005 - 41, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě

nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud vycházel ze skutkových zjištění

obvodního soudu a ztotožnil se i s jeho závěry právními. K žalovanými

zpochybněné otázce platnosti a výkladu dohody uzavřené dne 11. 5. 1994 mezi

žalobkyní a

MUDr. B. uvedl, že je správný závěr soudu prvního stupně o neplatnosti této

dohody podle § 39 obč. zák. pro rozpor se zákonem (viz rozsudek Nejvyššího

soudu

ze dne 24. 2. 2000, sp. zn. 22 Cdo 2574/98). Poukázal na to, že tato dohoda je

nazvána dohodou o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů a že

vypořádání takového spoluvlastnictví také řeší. Je nepochybné, že k jejímu

uzavření sice došlo ještě v době, kdy probíhalo soudní řízení o vypořádání BSM,

nicméně dohoda byla uzavřena mimosoudně a po uplynutí tříleté lhůty od zániku

manželství a proto platí nevyvratitelná právní domněnka stanovená v ust. § 149

odst. 4 obč. zák. o transformaci BSM

na vlastnictví podílové. Z obsahu této dohody vyplývá, že její účastníci v ní

projevili vůli vypořádat si BSM, a naopak neobsahuje žádný projev vůle, který

by mohl být považován za vůli zrušit podílové spoluvlastnictví. Skutečnost, že

její účastníci se podle ní chovali a své spoluvlastnictví považovali za

vypořádané, vyplývá pouze z faktu, že

o neplatnosti smlouvy nevěděli, nikoliv z toho, že by ji považovali za jiný

právní úkon. Dohoda z 11. 5. 1994 nemůže být platným právním úkonem ve smyslu

ust. § 141 odst. 1 obč. zák. nejen proto, že neobsahuje projev vůle zrušit

spoluvlastnictví a že její obsah nevyjadřuje vypořádání podílového

spoluvlastnictví, ale především proto, že

k takovému úkonu nemohla směřovat vůle smluvních stran, které byly přesvědčeny

o existenci BSM a nemohly tedy projevit vůli ke zrušení podílového

spoluvlastnictví, kterého si nebyly vědomy. Ostatně ani žalovaní nepovažovali

tuto dohodu

v předcházejícím řízení za platně uzavřenou smlouvu o zrušení podílového

spoluvlastnictví a jejich procesní stanovisko vycházelo z tvrzení, že smlouva

je neplatná a není podle ní možno plnit, což vedlo k jejich úspěchu ve sporu.

Proti tomuto rozsudku podali žalovaní dovolání, jehož přípustnost dovozují

z ust. § 237 odst. 1 písm. c), odst. 3 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího

soudu má zásadní právní význam v otázce, zda-li neplatná dohoda o vypořádání

BSM, může mít podle ust. § 41a obč. zák. náležitosti jiného právního úkonu, a

to dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti. S

poukazem na obsah dohody

z 11. 5. 1994 nesouhlasí s názorem soudů obou stupňů, že její smluvní strany jí

nemohly vypořádat své podílové spoluvlastnictví a že tento úkon neobsahuje

projev vůle zrušit podílové spoluvlastnictví, o jehož existenci podle

odvolacího soudu strany ani nevěděly. Namítají, že ze všech skutečností je

zřejmé, že účastníci dohody věděli, že předmětné nemovitosti mají ve

spoluvlastnictví, byť je nesprávně kvalifikovali jako BSM, a jejich vůle

jednoznačně směřovala k jeho zrušení a vypořádání. Podle jejich názoru soud

pominul skutečnost, že i po zániku BSM zůstali bývalí manželé nadále

spoluvlastníky nemovitostí a že teprve na základě vypořádání mohlo dojít ke

zrušení spoluvlastnického vztahu, nehledě na to, že vypořádání mohli provést

tak, že by se dohodli, že se stanou podílovými spoluvlastníky; tím, že tak

neučinili, dali jednoznačně najevo, že chtěli své spoluvlastnictví zrušit.

Podle ust. § 34 obč. zák. se tedy jedná o platný právní úkon, protože projev

vůle účastníků „byl ten, že vlastníkem nemovitostí se stane

MUDr. B.“, a současně tak došlo i ke zrušení spoluvlastnictví k nemovitosti.

Navíc z ust. § 141 obč. zák. jednoznačně nevyplývá povinnost tyto části úkonů -

zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - uvádět odděleně ve výslovné

formě, neboť rozhodující je obsah právního úkonu (§ 35 odst. 2, 3 obč. zák.).

Dále poukazují na to, že sama žalobkyně zastávala názor, že došlo ke zrušení

spoluvlastnictví a že se nepovažovala na spoluvlastníka nemovitostí. Proto také

přijala na vypořádání svého podílu částku 250.000,- Kč a domáhala se vyplacení

zbývající dohodnuté částky. Teprve na základě neúspěchu ve sporu o doplacení

vypořádacího podílu změnila účelově svá tvrzení. Soud by se tedy v souladu s

ust. § 34 a násl. obč. zák. měl zabývat otázkou, jaká byla skutečná vůle

účastníků v okamžiku uzavření dohody, tj. k dosažení jakých právních následků

jejich vůle směřovala s přihlédnutím ke sledovanému účelu tohoto právního

úkonu, což neučinil. Navrhli, aby rozsudek odvolacího soudu byl zrušen a aby mu

věc byla vrácena k dalšímu řízení.

Žalobkyně se ve svém podrobném písemném vyjádření k dovolání ztotožnila s

rozsudky soudů obou stupňů a navrhla, aby dovolání bylo jako nepřípustné

odmítnuto, event. zamítnuto.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo

podáno včas, účastníky řízení, řádně zastoupenými advokátem, přezkoumal

napadený rozsudek odvolacího soudu podle § 242 o. s. ř. a dospěl k závěru, že

dovolání není přípustné.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Podmínky přípustnosti dovolání proti rozsudku odvolacího soudu upravuje ust.

§ 237 o. s. ř.

Podle § 237 odst. 1 o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku odvolacího

soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu

prvního stupně ve věci samé [písm. a)], jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu

prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v

dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího

soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [písm. b)], jimiž bylo potvrzeno

rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle

ustanovení písmena b) a dovolací soud dospěje

k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní

význam [písm. c)].

Podle § 237 odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce

zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování

dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo

dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s

hmotným právem.

Dovolací soud je při přezkoumávání rozhodnutí odvolacího soudu zásadně vázán

uplatněnými dovolacími důvody (srov. § 242 odst. 3 o. s. ř.); z toho mimo jiné

vyplývá, že při zkoumání, zda napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve smyslu

ust. § 237 odst. 3 o. s. ř. ve věci samé po právní stránce zásadní právní

význam, může posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatel v dovolání

označil.

Přípustnost dovolání podle ust. § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není založena

již tím, že dovolatel tvrdí, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve věci

samé

po právní stránce zásadní význam. Přípustnost dovolání nastává tehdy, jestliže

dovolací soud za použití hledisek, příkladmo uvedených v ust. § 237 odst. 3 o.

s. ř., dospěje

k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé po právní

stránce zásadní význam skutečně má.

Žalovaní napadají dovoláním rozsudek odvolacího soudu, kterým byl potvrzen

rozsudek soudu prvního stupně, a nejde o případ přípustnosti dovolání podle §

237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., neboť ve věci nebyl soudem prvního stupně vydán

rozsudek, který by byl odvolacím soudem zrušen. Zbývá proto posoudit

přípustnost dovolání podle ust.

§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Dovolání je podle tohoto ustanovení přípustné

jen tehdy, jde-li o řešení právních otázek (jiné otázky, zejména posouzení

správnosti nebo úplnosti skutkových zjištění přípustnost dovolání nezakládají)

a současně se musí jednat o právní otázku zásadního významu. Právním posouzením

je činnost soudu, při níž aplikuje konkrétní právní normu na zjištěný skutkový

stav, tedy dovozuje ze skutkového zjištění, jaká mají účastníci podle

příslušného právního předpisu práva a povinnosti.

Ve smyslu ust. § 35 odst. 2 obč. zák. právní úkony vyjádřené slovy je třeba

vykládat nejenom podle jejich jazykového vyjádření, ale zejména též podle vůle

toho, kdo právní úkon učinil, není-li tato vůle v rozporu s jazykovým projevem.

Podle § 41a odst. 1 obč. zák. má-li neplatný právní úkon náležitosti jiného

právního úkonu, který je platný, lze se jej dovolat, je-li z okolností zřejmé,

že vyjadřuje vůli jednající osoby.

Podle § 141 odst. 1 obč. zák. spoluvlastníci se mohou dohodnout o zrušení

spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání; je-li předmětem spoluvlastnictví

nemovitost, musí být dohoda písemná.

V posuzované věci je součástí příloh ke spisu „Dodoha o vypořádání

bezpodílového spoluvlastnictví manželů“ uzavřená dne 11. 5. 1995 mezi žalobkyní

a MUDr. L. B., jejíž podstatný obsah zní: „Manželství účastníků dohody bylo

rozvedeno rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 20. 4. 1988, č. j. 23 C

68/87, který nabyl právní moci dne 31. 4. 1988. Podle ustanovení § 148/1 z. č.

509/91 Sb. k uvedenému dni právní moci rozsudku zaniklo i jejich BSM a proto ve

smyslu ustanovení § 149/2 za použití ustanovení § 150 z. č. 509/91 Sb.

přistoupili účastníci

k uzavření této dohody (čl. II.). Mezi účastníky je s přihlédnutím k ustanovení

§ 143

z. č. 509/91 Sb. nesporné, že jejich BSM tvoří rozestavěný rodinný domek

nacházející se v P., k. ú. H., zapsaný na LV č. 536 evidenční číslo 510.

Majetek patřící do BSM uvedený v předchozím bodě 1. tohoto článku, oceněný

soudním znalcem částkou 882.303,- Kč, přebírá po schválení této dohody do

výlučného vlastnictví MUDr. L. B. Za účelem vzájemného vyrovnání uhradí MUDr.

B. ...paní H. M. částku 400.000,- Kč....“

Pokud tedy odvolací soud dovodil, že dohodu ze dne 11. 5. 1994 nelze považovat

za platně uzavřenou dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k

předmětné nemovitosti, nelze mu vytýkat nesprávný názor na výklad tohoto

právního úkonu ve smyslu ust. § 35 odst. 2 obč. zák. S ohledem na obsah této

dohody nelze totiž mít za to, že by tento úkon připouštěl jiný výklad, než že

žalobkyně a její bývalý manžel projevili vůli vypořádat BSM. Jazykový projev

vyjádřený v této dohodě je v tomto směru jednoznačný a nezanechává žádné

pochybnosti. Úmysl (vůli) zrušit a vypořádat podílové spoluvlastnictví k

předmětné nemovitosti nejenže v něm její účastníci neprojevili, ale takový

výklad psaného projevu neodpovídá ani gramatickému a logickému významu

použitých slov (...k uvedenému dni právní moci rozsudku zaniklo i jejich BSM a

proto ve smyslu ustanovení § 149/2 za použití ustanovení § 150 z. č. 509/91 Sb.

přistoupili účastníci k uzavření této dohody (čl. II.). Mezi účastníky je

s přihlédnutím k ustanovení § 143 z. č. 509/91 Sb. nesporné, že jejich BSM

tvoří rozestavěný rodinný domek nacházející se P., k. ú. H., zapsaný na LV č.

536 evidenční číslo 510. Majetek patřící do BSM uvedený v předchozím bodě 1.

tohoto článku...). V daném případě je tedy vůle účastníků dohody vypořádat BSM

v souladu s jazykovým projevem v této dohodě vyjádřeném a výkladem pak nelze

obsah tohoto právního úkonu doplňovat či dokonce měnit; obsah projevu vůle

účastníků této dohody nelze ani za použití ust. § 35 odst. 2 obč. zák. vyložit

tak, že by směřoval ke zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

k nemovitosti.

Dohoda o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů ze dne 11. 5. 1994,

která je podle ust. § 39 obč. zák. pro rozpor se zákonem absolutně neplatná,

tedy nevyjadřuje vůli jednajících uzavřít dohodu o zrušení a vypořádání

podílového spoluvlastnictví k nemovitosti a ani nemá náležitosti dohody o

zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví ve smyslu ust. § 141 odst. 1

obč. zák., neboť neobsahuje dohodu o zrušení podílového spoluvlastnictví, ale

jen vypořádání BSM, které zaniklo dnem právní moci rozsudku o rozvodu

manželství žalobkyně a MUDr. B.¨

Z uvedeného vyplývá, že z hlediska námitek uplatněných v dovolání nemá

rozhodnutí odvolacího soudu po právní stránce zásadní význam ve smyslu ust. §

237 odst. 3 o. s. ř., a dovolání proti němu podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s.

ř. není tudíž přípustné. Nejvyšší soud proto dovolání žalovaných podle § 243b

odst. 5 věty první a

§ 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b

odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalobkyně

má právo

na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení, které sestávají z

odměny

za zastoupení advokátem za jeden úkon právní pomoci (vyjádření k dovolání) v

částce 2.500,- Kč [odměna určená podle § 5 písm. b), § 10 odst. 3, § 14 odst.

1, § 17 odst. 2 a

§ 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb.] a náhrady hotových výdajů podle § 13

odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. v částce 75,- Kč.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. ledna 2006

JUDr. Olga Puškinová, v.r.

předsedkyně senátu