Nejvyšší soud Rozsudek občanské

30 Cdo 4231/2016

ze dne 2018-05-28
ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.4231.2016.1

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla

Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci

žalobkyň a) WIS Energo Moravský Žižkov s. r. o., IČO 28287568, se sídlem v

Praze 6, Muchova 242/2, a b) WIS Energo Kladno a. s., IČO 28873106, se sídlem v

Praze 6, Podbabská 1112/13, zastoupených JUDr. Martinem Dančišinem, advokátem

se sídlem v Praze 1, Husova 240/5, proti žalované České republice –

Ministerstvu financí, se sídlem v Praze 1, Letenská 525/15, o zaplacení 6 508

508 Kč a 13 037 288 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1

pod sp. zn. 18 C 37/2014, o dovolání žalobkyň proti rozsudku Městského soudu v

Praze ze dne 14. 4. 2016, č. j. 29 Co 49/2016-99, takto:

I. Dovolání se zamítá v rozsahu, v jakém jím byl napaden rozsudek Městského

soudu v Praze ze dne 14. 4. 2016, č. j. 29 Co 49/2016-99, potvrzující rozsudek

Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 26. 11. 2015, č. j. 18 C 37/2014-167, ve

věci samé; ve zbylém rozsahu se dovolání odmítá.

II. Žalobkyně jsou povinny nahradit žalované společně a nerozdílně na náhradě

nákladů dovolacího řízení částku 300 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

1. Podanou žalobou se žalobkyně a) domáhala zaplacení částky 13 037 288

Kč a žalobkyně b) částky 6 508 508 Kč s příslušenstvím jako náhrady škody

způsobené jim porušením práva Evropské unie (dále jen „EU“) nesprávným postupem

žalované.

2. Obvodní soud pro Prahu 1 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne

26. 11. 2015, č. j. 18 C 37/2014-167, zamítl návrh na přerušení řízení k

předložení předběžné otázky „Soudnímu dvoru Evropských společenství“ (výrok I),

zamítl žalobu, kterou se žalobkyně a) domáhala zaplacení částky 13 037 288 Kč s

příslušenstvím (výrok II), zamítl žalobu, kterou se žalobkyně b) domáhala

zaplacení částky 6 508 508 Kč s příslušenstvím (výrok III), a rozhodl o

nákladech řízení (výrok IV).

3. Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 14. 4. 2016,

č. j. 29 Co 49/2016-99, zamítl návrh na přerušení řízení a položení předběžných

otázek Soudnímu dvoru Evropské unie (výrok I rozsudku odvolacího soudu),

potvrdil rozsudek soudu prvního stupně (výrok II rozsudku odvolacího soudu) a

rozhodl o nákladech řízení (výrok III rozsudku odvolacího soudu).

4. Soud prvního stupně učinil následující závěr o skutkovém stavu věci. Žalobkyně jsou provozovatelkami fotovoltaických elektráren. Výroba elektrické

energie byla podporována v souladu se zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře

využívání obnovitelných zdrojů. Přijetím zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění

zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných

zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, byly

v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 zavedeny odvody z elektřiny ze

slunečního záření ve výši 26 %, respektive 28 % (dále jen „odvod“). Podle

žalobkyň je odvod v rozporu s právem EU a porušuje základní právní zásady

uznávané právem EU, zejména zásady ochrany legitimních očekávání, právní

jistoty, zákazu diskriminace či zákazu omezování volného pohybu kapitálu podle

čl. 63 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), a povinnost řádné

implementace směrnic 2001/77/ES, 2009/28/ES a 2005/89/ES. Žalobkyně navrhovaly,

aby soud prvního stupně předložil Soudnímu dvoru Evropské unie (dále jen

„SDEU“) následující předběžné otázky: „1) Je třeba vykládat principy primárního

práva EU, zejména ochranu legitimních očekávání, právní jistoty, zákazu

retroaktivity a zákazu diskriminace tak, že zakazují členským státům přijmout

vnitrostátní normu, jež v průběhu podpory mění pravidla garantovaná systémem

průběžné podpory obnovitelných zdrojů energie v neprospěch účastníků tohoto

systému (konkrétně retroaktivně sníží rozsah vyplácené podpory, který byl

zákonem členského státu výslovně označen za minimální)? 2) Je třeba směrnici

2001/77/ES o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na

vnitřním trhu s elektřinou (zejména její článek 3 odst. 1 a bod 14 její

preambule), směrnici 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných

zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (zejména

její článek 3 odst. 2 a bod 25 její preambule) a směrnici 2005/89/ES o

opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury

(zejména její článek 3 odst. 1, 2 a 4 a bod 12 její preambule) vykládat v

souladu s principy primárního práva EU (zejména ochrany legitimního očekávání,

právní jistoty, zákazu retroaktivity a zákazu diskriminace) tak, že nastaví-li

členský stát za účelem dosažení uvedenými směrnicemi vymezeného závazného cíle

konkrétní systém podpory obnovitelných zdrojů energie, není následně oprávněn

tento systém retroaktivně měnit tak, že poruší garance dané subjektům, jež

podle tohoto systému již investovaly? 3) Mohou retroaktivní zásahy do

nastaveného systému průběžné podpory obnovitelných zdrojů energie, jež mohou

odradit investory od investování v tomto odvětví v daném členském státě,

představovat opatření, které je v rozporu s článkem 63 odst. 1 SFEU, tedy tzv. svobodou volného pohybu kapitálu?

4) Za jakých podmínek může zásah státu do

principu ochrany legitimních očekávání, právní jistoty, zákazu retroaktivity a

zákazu diskriminace, jež jsou součástí primárního práva EU, být omluvitelný

újmou hrozící veřejnému zájmu? Jak musí být tato hrozící újma kvalifikována?“

5. Soud prvního stupně při právním posouzení základu nároku přihlédl k

účelu zákona č. 180/2005 Sb., k důvodové zprávě k zákonu a především k nálezu

pléna Ústavního soudu ze dne 15. 5. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 17/11, jímž byl

zamítnut návrh skupiny senátorů na zrušení zákonných ustanovení o zavedení

solárního odvodu pro léta 2011 až 2013. Soud prvního stupně neshledal

materiální ani formální podmínky pro postup podle ustanovení § 109 odst. 1

písm. d) občanského soudního řádu. Uvedl, že není soudem ve smyslu čl. 267

odst. 3 SFEU, tedy soudem, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými

prostředky, a proto není povinen obrátit se s otázkou výkladu či platnosti

předpisu práva EU na SDEU. Takový postup pak ani neshledal v projednávané věci

potřebným, neboť problematika solárního odvodu byla předmětem nejen posuzování

ústavnosti Ústavním soudem, ale též předmětem správních řízení soudních, která

dosáhla až k Nejvyššímu správnímu soudu, v nichž nevyvstaly žádné pochybnosti o

rozporu právní úpravy s právem EU. Soud prvního stupně dále připomněl, že

nároky uplatněné žalobkyněmi se nemohou odvíjet od ustanovení zákona č. 82/1998

Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím

nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č.

358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OdpŠk“), neboť činnost Parlamentu České republiky při

hlasování o návrhu zákona není úředním postupem ve smyslu § 13 OdpŠk (viz

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 25 Cdo 1124/2005, a

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 6. 2008, sp. zn. 25 Cdo 1220/2007). Soud

prvního stupně dále dospěl k závěru, že označené směrnice nemohly založit

dostatečně určité individuální právo žalobkyň, a tudíž nebyly splněny

předpoklady pro vznik odpovědnosti členského státu EU za škodu vzniklou

žalobkyním úhradou předmětných odvodů. Závěrem pak soud prvního stupně uvedl,

že by žaloba nemohla obstát ani v případě prokázání tvrzení žalobkyň o

likvidačním dopadu solárního odvodu pro ně samotné, neboť takovéto individuální

posouzení může být podle stávající judikatury Nejvyššího správního soudu a

Ústavního soudu předmětem přezkumu v linii správního řízení a správního

soudnictví, nikoli v řízení o náhradu škody.

6. Po skutkové stránce vyšel odvolací soud zcela ze zjištění soudu

prvního stupně. Odvolací soud se nejprve zabýval návrhem na předložení

předběžné otázky SDEU, přičemž nutnost takového postupu neshledal jak po

stránce formální, neboť lze-li jeho rozhodnutí napadnout dovoláním, není

odvolací soud povinen obrátit se na SDEU s otázkou výkladu či platnosti

předpisu práva EU, tak ani po stránce věcné, neboť nastolené otázky shledal

dílem formulované nekorektně (vycházejí ze zavádějících premis), dílem jsou pro

věc nevýznamné a dílem je odpověď na ně zřejmá z rozhodovací praxe Ústavního

soudu. Pokud jde o otázku odpovědnosti státu za škodu, odvolací soud se

ztotožnil s právním závěrem soudu prvního stupně, že nejde o případ

odpovědnosti za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. z důvodu neexistence

nezákonného rozhodnutí či nesprávného úředního postupu, ani o odpovědnost

členského státu EU za zmenšení majetku postižených žalobkyň porušením

komunitárního práva. Podle odvolacího soudu zákonná úprava předmětného odvodu

obecné principy práva EU neporušuje, což dovozuje zejména z obsáhlého

odůvodnění výše uvedeného nálezu pléna Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 17/11, a

z dalších soudem prvního stupně zmíněných rozhodnutí Ústavního soudu či

Nejvyššího správního soudu, které ze zmíněného plenárního nálezu argumentačně

vycházejí. K tvrzenému principu rovnosti a zákazu diskriminace odvolací soud

zopakoval, že zákonný odvod dopadl stejně na všechny provozovatele

fotovoltaických elektráren, jež byly uvedeny do provozu v daném období. Nešlo

tedy o selektivní přístup zákonodárce, který by různým subjektům ve

srovnatelném postavení ukládal různé povinnosti. K porušení principů právní

jistoty a ochrany legitimního očekávání, respektive ochrany legitimního

majetkového nároku odvolací soud shrnul, že původní zákonem garantovaná podpora

výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů byla stanovena v konkrétní hospodářské

situaci vyznačující se menším počtem provozovatelů fotovoltaických elektráren a

relativně vysokými vstupními náklady. Zákon č. 402/2010 Sb. pak byl přijat v

situaci, kdy došlo jak k výraznému nárůstu množství podporovaných zdrojů, tak k

výraznému poklesu investičních nákladů na jejich výstavbu. Za této situace se

zachování dosavadní výše podpory pro nové investory nejevilo jako únosné ani

ekonomicky odůvodněné. Odvolací soud dále uvedl, že soud prvního stupně správně

vysvětlil obsah a účel žalobkyněmi označených směrnic spočívající v tom, aby

členské státy ve stanovené době dosáhly požadovaného podílu elektřiny vyrobené

z obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě elektřiny, a tudíž i závěr, že

žádná ze směrnic individuální právo žalobkyň nezakládá, je podle odvolacího

soudu správný.

II. Dovolání a vyjádření k němu

7. Rozsudek odvolacího soudu napadly žalobkyně v celém rozsahu

dovoláním, ve kterém uplatnily následující dovolací důvody.

8. Odvolací soud nesprávně posoudil následující otázky: 1) zda lze

principy primárního práva EU definované SDEU (konkrétně princip právní jistoty,

ochrany legitimního očekávání a zákazu diskriminace) obsahově ztotožnit s

obdobnými pravidly upravenými právem České republiky, 2) zda je odvod v rozporu

s principy ochrany legitimního očekávání a právní jistoty, jak byly tyto

principy konstituovány judikaturou SDEU, 3) zda je odvod v rozporu s principem

zákazu diskriminace, jak byl tento princip konstituován judikaturou SDEU, a 4)

zda směrnice 2001/77/ES, 2009/28/ES a 2005/89/ES zakládají individuální práva

žalobkyň. Přípustnost dovolání ohledně daných otázek spatřují žalobkyně v tom,

že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázek hmotného práva, které v

rozhodování dovolacího soudu dosud nebyly vyřešeny.

9. K otázce 1) žalobkyně uvádějí, že rozsudek odvolacího soudu zcela

ignoruje, že právo EU je samostatným právním řádem nezávislým na právním řádu

členských států, včetně jejich ústavního pořádku, a svévolně odebírá SDEU

monopol na jeho interpretaci. Předmětná právní úprava skutečně může být

Ústavním soudem aprobována jako souladná s ústavním pořádkem a přitom ze strany

SDEU shledána rozpornou s právem EU. Odvolací soud podle žalobkyň žádným

způsobem nevyvrátil jejich argumentaci k této otázce detailně popsanou jak v

žalobách, tak i v replikách žalobkyň a v jejich odvolání. Tato skutečnost podle

nich sama zakládá nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku a je důvodem pro jeho

zrušení.

10. K otázce 2) uvádějí, že ačkoliv směrnice 2001/77/ES a 2009/28/ES

příliš konkrétních pravidel pro nastavení podpory neobsahují, což ostatně uvedl

i odvolací soud, tak „Zákon OZE“ stanovil jasná pravidla pro určení její výše,

diskreci žalované cíleně omezoval stanovením nepřekročitelných zákonných limitů

a žalobkyním poskytoval specifické záruky spočívající především v garanci

neklesající výše podpory po dobu životnosti fotovoltaických elektráren. Při

novelizaci zákona byla tedy žalovaná povinna jednat tak, aby nepoškodila

legitimní očekávání dotčených osob na tomto ustanovení založená. Zavedení

odvodu znamenalo podle žalobkyň průlom do této základní garance, neboť namísto

garantované výše podpory získávaly podporu zkrácenou právě o výši odvodu.

11. V otázce 3) žalobkyně trvají na tom, že odvod porušuje zákaz

diskriminace jakožto další z principů primárního práva EU. Právní úprava odvodu

dopadá na určitou úzce definovanou skupinu subjektů, tedy ty výrobce solární

energie, kteří uvedli své výrobny do provozu od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010.

Ostatní výrobci solární energie ani žádní výrobci energie z jiných

(obnovitelných) zdrojů energie přitom žádnému odvodu podrobeni nejsou. Pro

takové rozdílné zacházení podle názoru žalobkyň neexistují žádné objektivní

důvody, naopak toto zacházení vykazuje zjevné známky svévole.

12. V otázce 4) žalobkyně namítají, že zavedením odvodu došlo ze strany

žalované k nesprávné implementaci uvedených směrnic. Tato skutečnost pak podle

nich zakládá odpovědnost žalované za jim vzniklou škodu.

13. Žalobkyně dále v dovolání poukazovaly na řadu svých argumentů a

námitek, s nimiž se odvolací soud podle jejich názoru vyrovnal nedostatečně,

případně vůbec. Poukazovaly také na nedostatečné odůvodnění závěrů, které

odvolací soud v napadeném rozsudku učinil. Tyto skutečnosti podle nich

zakládají nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku a jeho vadu ve smyslu § 242

odst. 3 o. s. ř. (jiné vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné

rozhodnutí ve věci).

14. Závěrem žalobkyně navrhují Nejvyššímu soudu, pokud by měl pochybnost

o tom, zda zavedení a aplikace odvodu byly či nebyly v rozporu s právem EU, aby

podle čl. 267 SFEU položil SDEU předběžné otázky, jejichž zodpovězení je podle

žalobkyň pro posouzení jejich nároku klíčové a které žádaly položit již po

soudu prvního stupně.

15. Žalovaná se k dovolání vyjádřila pouze tak, že se zcela ztotožňuje s

napadeným rozsudkem.

III. Zastoupení, včasnost a náležitosti dovolání

16. Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl

podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1.

2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2

zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

17. Dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, za splnění

podmínky § 241 odst. 1 o. s. ř. a obsahovalo náležitosti vyžadované ustanovením

§ 241a odst. 2 o. s. ř. Nejvyšší soud se proto dále zabýval přípustností

dovolání.

IV. Přípustnost dovolání

18. Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná

rozhodnutí odvolacího soudu, jestliže to zákon připouští.

19. Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné

proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí,

jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního

práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací

praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

20. Dovolání směřující proti napadenému rozsudku v rozsahu jeho výroku I

(tedy výroku, kterým odvolací soud zamítl návrh na přerušení řízení a položení

předběžných otázek SDEU) není přípustné, neboť nejde o rozhodnutí odvolacího

soudu, kterým se odvolací řízení končí (§ 237 o. s. ř.), ani o rozhodnutí

uvedené v § 238a o. s. ř. Nejvyšší soud proto dovolání v uvedeném rozsahu

odmítl jako nepřípustné podle § 243c odst. 1 o. s. ř.

21. Dovolání směřující proti výroku II napadeného rozsudku v rozsahu

potvrzení zamítnutí návrhu na přerušení řízení k položení předběžné otázky SDEU

výrokem I rozsudku soudu prvního stupně neobsahuje zákonem stanovené

náležitosti (§ 241a odst. 2 a 3 o. s. ř.), když v dovolání absentuje jakýkoli

dovolací důvod týkající se uvedeného procesního postupu odvolacího soudu a v

důsledku toho nutně chybí i vymezení podmínek přípustnosti. Nejvyšší soud proto

dovolání i v uvedeném rozsahu odmítl jako nepřípustné podle § 243c odst. 1 o.

s. ř.

22. Ani dovolání směřující proti výroku III napadeného rozsudku

neobsahuje náležitosti vyžadované § 241a odst. 2 a 3 o. s. ř., a proto je

Nejvyšší soud i v tomto rozsahu odmítl podle § 243c odst. 1 o. s. ř.

23. Z uvedených důvodů se Nejvyšší soud zabýval přípustností dovolání

jen v rozsahu, v jakém jím byl napaden rozsudek odvolacího soudu potvrzující

rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé.

24. Žalobkyněmi prvně uvedená otázka ohledně toho, zda lze ztotožnit

principy primárního práva EU (konkrétně princip právní jistoty, ochrany

legitimního očekávání a zákazu diskriminace) s obdobnými principy upravenými

právem České republiky, přípustnost dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř.

nezakládá, neboť na jejím vyřešení rozhodnutí odvolacího soudu výlučně nestojí.

V situaci, kdy odvolací soud dovodil nemožnost založení odpovědnosti žalované v

režimu zákona č. 82/1998 Sb., mohla žalovaná odpovídat žalobkyním za tvrzenou

škodu jen z titulu porušení práva EU, pro jehož výklad není obsah určitých

právních zásad nebo institutů v českém právu určující (viz princip autonomního

výkladu unijního práva). Toho se však výslovně týkají zbylé dovolací námitky,

nikoli námitka první.

25. Dovolání je přípustné pro posouzení otázky, zda směrnice Evropského

parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. 9. 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z

obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou (dále jen „směrnice

2001/77/ES“), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. 4.

2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném

zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (dále jen „směrnice 2009/28/ES“) a

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES ze dne 18. 1. 2006 o

opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury (dále

jen „směrnice 2005/89/ES“) zakládají individuální práva žalobkyň jako jeden z

předpokladů odpovědnosti státu za porušení unijního práva a zda zavedením

odvodu došlo k porušení základních principů práva EU, a to principu právní

jistoty, legitimního očekávání a zákazu diskriminace, neboť jde o otázky, které

dosud nebyly v judikatuře Nejvyššího soudu vyřešeny.

V. Důvodnost dovolání a právní úvahy dovolacího soudu

26. Dovolání v rozsahu, v jakém bylo připuštěno, není důvodné.

27. Žalobkyně staví svůj nárok na náhradu škody na předpokladu, že

zavedením odvodu došlo k porušení práva EU, a to buď tím, že je odvod v rozporu

se závazky České republiky plynoucími ze směrnic uvedených v předchozím

odstavci nebo s právními zásadami, které jsou součástí práva EU, případně

obojím.

28. Jak uvedl Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 20. 8. 2012, sp. zn. 28

Cdo 2927/2010, podmínky aplikace principu odpovědnosti státu za škodu

způsobenou porušením unijního práva vyplývají a byly jasně vymezeny ustálenou

judikaturou SDEU. Existenci náhrady škody jako institutu plynoucího z unijního

(tehdy komunitárního) práva vyvodil SDEU již v rozsudku ze dne 19. 11. 1991, ve

spojených věcech C-6/90 a C-9/90, Francovich a Bonifaci proti Italské republice

[1991], ECR I-05357. SDEU zde připomněl, že Smlouva o EHS (dnes SFEU) vytvořila

vlastní právní řád začleněný do právních systémů členských států, jenž zavazuje

soudy, a jehož subjekty nejsou jen členské státy, ale rovněž jejich státní

příslušníci, jímž právo EU ukládá jak povinnosti, tak práva. Dále v rozhodnutí

zdůraznil, že „je věcí vnitrostátních soudů, kterým přísluší v rámci jejich

pravomoci uplatňovat ustanovení práva Společenství [Unie], aby zajistily plný

účinek těchto norem a poskytovaly ochranu právům, jež tyto normy poskytují

jednotlivcům. … Je namístě konstatovat, že plná účinnost norem by byla

zpochybněna a že ochrana práv, která přiznávají, by byla oslabena, kdyby

jednotlivci neměli možnost získat náhradu škody, jsou-li jejich práva narušena

porušením práva Společenství ze strany členského státu. Možnost náhrady škody k

tíži členského státu je nezbytná zvláště tehdy, kdy … je plný účinek norem

Společenství [Unie] podmíněn činností ze strany státu, a kdy v důsledku toho

jednotlivci v případě jeho nečinnosti nemohou uplatnit u vnitrostátních soudů

práva, jež jim přiznává právo Společenství.“ Z výše uvedených závěrů tak SDEU

dovodil, že zásada odpovědnosti státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením

práva EU je unijnímu právu vlastní a svůj základ nachází „rovněž v článku 5

Smlouvy [dnes článek 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii], podle něhož členské

státy [učiní] veškerá vhodná obecná i zvláštní opatření k plnění závazků, které

vyplývají z práva Společenství [v dnešním znění: ze Smluv nebo z aktů orgánů

Unie].“

29. V rozhodnutí ze dne 5. 3. 1996, ve spojených věcech C-46/93 a

C-48/93, Brasserie du p?cheur SA, Factortame Ltd a další [1996], ECR I-01029,

pak SDEU dále rozvedl, že v případě porušení práva přiznaného jednotlivci přímo

normou práva ES (EU) vyplývá právo na náhradu škody z přímého účinku právních

norem Unie, jejichž porušením byla vzniklá škoda způsobena. Porušením přímo

účinných norem tak vzniká odpovědnost státu za škodu. Jelikož Smlouva o EHS

(dnes SFEU) neobsahuje žádné ustanovení, které by výslovně upravovalo důsledky

porušení práva přiznaného jednotlivci, musí být odpovědnost státu posuzována se

zřetelem na základní zásady právního systému EU.

30. Konkrétní podmínky, za jakých odpovědnost státu za porušení unijního

práva dává vzniknout právu jednotlivce na náhradu škody, vyplývají z rozsudku

SDEU ze dne 19. 11. 1991, ve spojených věcech C-6/90 a C-9/90, Francovich a

Bonifaci proti Italské republice [1991], ECR I-05357, rozsudku SDEU ze dne 5. 3. 1996, ve spojených věcech C-46/93 a C-48/93, Brasserie du p?cheur SA,

Factortame Ltd a další [1996], ECR I-01029, a rozsudku SDEU ze dne 30. 9. 2003,

ve věci C-224/01, Gerhard Köbler [2003], ECR I-10239, a jsou konstruovány

následovně:

a. cílem porušeného právního předpisu je přiznání práv jednotlivcům:

právo na náhradu škody jednotlivci tedy vzniká za situace, dopustí-li se

členský stát porušení takové normy unijního práva, která ve prospěch tohoto

jednotlivce zakládá dostatečně určitelné subjektivní právo nebo chrání jeho

právní zájem;

b. porušení musí být dostatečně závažné, přičemž míra závažnosti se v

podmínkách unijního práva vykládá v závislosti na rozsahu volného uvážení

svěřeného daným předpisem vnitrostátnímu orgánu. Dostatečná závažnost porušení

je přitom ustálenou judikaturou SDEU definována tak, že vzniká za okolností,

kdy rozhodující orgán zjevně a závažně překročil meze své diskreční pravomoci

(srov. rozsudek SDEU ze dne 4. 7. 2000, ve věci C-352/98, Laboratoires

Pharmaceutiques Bergaderm SA a Jean-Jacques Goupil [2000], ECR I-05291). V

případě Brasserie du p?cheur SA, Factortame Ltd a další bylo SDEU vymezeno, že

„mezi skutečnosti, ke kterým musí příslušný soud v tomto ohledu přihlédnout,

patří především stupeň jasnosti a přesnosti porušené normy, rozsah prostoru pro

uvážení, který tato norma ponechává orgánům státu nebo Společenství [Unie],

úmyslná nebo neúmyslná povaha spáchaného protiprávného jednání a vzniklé škody,

omluvitelnost nebo neomluvitelnost případného nesprávného právního posouzení,

skutečnost, že k opomenutí mohlo přispět chování orgánu Společenství [Unie],

přijetí nebo zachování vnitrostátních opatření nebo zvyklostí, které jsou v

rozporu s právem Společenství [Unie]“ (srov. rozsudek SDEU ze dne 5. 3. 1996,

ve spojených věcech C-46/93 a C-48/93, Brasserie du p?cheur SA, Factortame Ltd

a další [1996], ECR I-01029, odst. 56). Východiskem pro zjištění, zda je

porušení unijního práva, kterého se členský stát dopustil, dostatečně závažné,

je tedy zjištění, jakou mírou volného uvážení disponoval, respektive jaké měl

pravomoci ve vztahu k výkladu a aplikaci unijního práva. Platí přitom

závislost, že tam, kde orgán disponuje širokou mírou uvážení, je porušení

závažné, rovná-li se zjevnému a závažnému porušení mezí tohoto uvážení, a

naopak, tam, kde je míra uvážení omezená, nebo vůbec neexistuje, je závažnost

konstituována již porušením unijního práva samým o sobě (srov. MALÍŘ, Jan. Odpovědnost členských států za škodu v právu Evropské unie. Univerzita Karlova

v Praze, Právnická fakulta, 2008, s. 107);

c. mezi porušením povinnosti ze strany členského státu a škodou

způsobenou poškozenému musí existovat příčinná souvislost.

V rámci posuzování

příčinné souvislosti je přitom, na základě judikatury SDEU, třeba zkoumat, zda

nedošlo k narušení příčinné souvislosti jednáním či opomenutím jiného subjektu

práva nebo zásahem vyšší moci (srov. rozhodnutí SDEU ze dne 15. 6. 1999, ve

věci C-140/97, Rechberger a další [1999], ECR I-03499), anebo tím, že poškozený

sám ke vzniku škody přispěl svým jednáním či opomenutím, případně tím, že

nesplnil svou zmírňovací povinnost ve vztahu ke škodě.

31. Všechny tři podmínky (porušení unijního právního předpisu

přiznávajícího práva jednotlivci, dostatečně závažné porušení, příčinná

souvislost mezi porušením právního předpisu a škodou) musí být splněny

kumulativně a platí pro jakýkoli způsob porušení unijního práva, jsou tedy

nutné a zároveň postačující pro to, aby jednotlivcům vzniklo právo na náhradu

škody (srov. rozsudek SDEU ze dne 5. 3. 1996, ve spojených věcech C-46/93 a

C-48/93, Brasserie du p?cheur SA, Factortame Ltd a další [1996], ECR I-01029,

bod 51, rozsudek SDEU ze dne 19. 3. 1991, ve věci C-202/88, British

Telecommunication [1991], ECR I-01223, bod 38, rozsudek SDEU ze dne 23. 5.

1996, ve věci C-5/94, Hedley Lomas [1996], ECR I-02553, bod 24, rozsudek SDEU

ze dne 22. 6. 2011, ve věci C-346/09, Denkavit Nederland BV a další [2011], ECR

I-05517, bod 47, rozsudek SDEU ze dne 18. 1. 2001, ve věci C-150/99, Stockholm

Lindöpark [2001], ECR I-00493, bod 36, rozsudek SDEU ze dne 25. 1. 2007, ve

věci C-278/05, Carol Marilyn Robins a další [2007], ECR I-01053, bod 69,

rozsudek SDEU ze dne 24. 3. 2009, ve věci C-445/06, Danske Slagterier [2009],

ECR I-02119, bod 20, či nejnověji rozsudek SDEU ze dne 26. 1. 2010, ve věci

C-118/08, Transportes Urbanos y Servicios Generales SAL [2010], ECR I-00635,

bod 30 části D).

32. S ohledem na výše uvedené je třeba posoudit, zda zavedením odvodu

došlo k porušení práv žalobkyň přiznaných jim právem EU. Žalobkyně na tuto

otázku odpovídají kladně a odkazují přitom na směrnice 2001/77/ES, 2009/28/ES a

2005/89/ES.

33. Směrnice 2001/77/ES měla za účel podporovat zvýšení příspěvku

obnovitelných zdrojů energie k výrobě elektřiny na vnitřním trhu s elektřinou a

vytvořit základnu pro odpovídající budoucí rámec Společenství (viz čl. 1

směrnice). V bodě 14 úvodních ustanovení směrnice, kterého se žalobkyně

dovolávají, bylo uvedeno: Členské státy provozují na vnitrostátní úrovni různé

systémy podpory obnovitelných zdrojů energie, včetně zelených osvědčení,

investiční pomoci, osvobození od daně nebo snížení daně, vrácení daně a

programů přímé cenové podpory. Důležitým prostředkem k dosažení účelu této

směrnice je zaručit řádné fungování těchto systémů, dokud nezačne fungovat

rámec Společenství, aby byla zachována důvěra investorů.

34. Směrnice 2001/77/ES byla s účinností od 1. 4. 2010 v převážném

rozsahu nahrazena směrnicí 2009/28/ES, jejímž cílem je stanovit společný rámec

pro podporu energie z obnovitelných zdrojů tím, že stanoví závazné národní

cíle, pokud jde o celkový podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné

spotřebě energie.

35. Soudní dvůr Evropské unie se výkladem posledně uvedené směrnice,

který se s ohledem na kontinuitu právní úpravy uplatní i ve vztahu k prvně

uvedené směrnici, zabýval v rozsudku ze dne 20. 9. 2017, ve spojených věcech

C-215/16, C-216/16, C-220/16 a C-221/16, v řízeních Elecdey Carcelen SA

(C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU

(C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16) proti

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, jejichž předmětem bylo zaplacení

poplatku, který zatěžuje větrné elektrárny určené na výrobu elektrické energie.

Předkládající soud se mimo jiné tázal, zda je uvedený poplatek v souladu s

cílem, který sleduje směrnice 2009/28, neboť cílem této směrnice je podporovat

a rozvíjet spotřebu energií z obnovitelných zdrojů tím, že zejména umožňuje

členským státům zavést „režim podpor“, který je definován v čl. 2 druhém

pododstavci písm. k) této směrnice. Takovýto poplatek, který se platí kromě

dalších obecných a zvláštních daní zatěžujících výrobu energie, by mohl podle

předkládajícího soudu narušit závazné národní cíle, které jsou uvedeny v čl. 3

odst. 1 až 3 uvedené směrnice, ve spojení s přílohou I této směrnice, pokud jde

o podíl energie z obnovitelných zdrojů v roce 2020.

36. Soudní dvůr Evropské unie v uvedeném rozsudku v bodech 26 až 33

připomněl, že „směrnice 2009/28, jak vyplývá z jejího článku 1, má za cíl

stanovit společný rámec pro podporu energie z obnovitelných zdrojů tím, že

stanoví závazné národní cíle, pokud jde o celkový podíl energie z obnovitelných

zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie.

Členské státy tak mají podle čl. 3 odst. 1 směrnice 2009/28 povinnost zajistit,

aby se v roce 2020 podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné

spotřebě energie rovnal alespoň celkovému národnímu cíli, který je uveden v

příloze I části A této směrnice a který musí být v souladu s cílem, jenž

spočívá v dosažení nejméně 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů.

Členské státy jsou kromě toho podle čl. 3 odst. 2 uvedené směrnice povinny

zavést opatření, která účinným způsobem zajistí, aby se podíl energie z

obnovitelných zdrojů rovnal podílu uvedenému v ‚orientačním plánu‘ stanoveném v

příloze I části B směrnice nebo ho překračoval.

Za účelem dosažení těchto cílů mohou členské státy podle čl. 3 odst. 3 směrnice

2009/28 použít ‚režimy podpor‘ ve smyslu čl. 2 druhého pododstavce písm. k)

této směrnice, a poskytnout tak zejména investiční pomoc, osvobození od daně

nebo snížení daně, vrácení daně nebo stanovit povinnost využívat energii z

obnovitelných zdrojů.

Je však třeba konstatovat, že žádné z těchto ustanovení nezakazuje členským

státům stanovit takový poplatek, jako je ten, o který se jedná ve věci v

původním řízení, který zatěžuje větrné generátory určené na výrobu elektrické

energie.

Jak vyplývá ze samotného znění čl. 3 odst. 3 směrnice 2009/28, a zejména z

výrazu ‚mohou‘, nejsou členské státy vůbec povinny zavést za účelem podpory

využívání energie z obnovitelných zdrojů režimy podpory, a a fortiori, pokud se

rozhodnou takovéto režimy zavést, nemusí to být to být formou osvobození od

daně nebo snížení daně.

Členské státy tedy disponují určitým prostorem pro uvážení, pokud jde o

opatření, která považují za vhodná k dosažení závazných národních cílů

stanovených v čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2009/28 ve spojení s přílohou I této

směrnice.

Možnost členských států stanovená v čl. 3 odst. 3 směrnice 2009/28 zavést

režimy podpor, které jsou určeny na podporu využívání energie z obnovitelných

zdrojů, například formou osvobození od daně nebo snížení daně, proto neznamená,

že tyto státy nemohou zdanit podniky rozvíjející takovéto zdroje energie,

zejména větrné generátory určené na výrobu elektrické energie.“

37. V bodech 38 až 41 uvedeného rozsudku SDEU dodal, že „zvýšení

využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektřiny sice představuje

jeden z důležitých prvků balíčku opatření nezbytných ke snížení emisí

skleníkových plynů, které představují jednu z hlavních příčin klimatických

změn, proti kterým se Evropská unie a její členské státy zavázaly bojovat, a

pro plnění zejména Kjótského protokolu a Rámcové úmluvy Organizace spojených

národů o změně klimatu. Takovéto zvýšení slouží také k ochraně zdraví a života

osob a zvířat, jakož i ochraně rostlin, což jsou důvody obecného zájmu uvedené

v článku 36 SFEU. Kromě toho z čl. 194 odst. 1 písm. c) SFEU vyplývá, že rozvoj

obnovitelných zdrojů energie je jedním z cílů, jimiž je vedena politika Unie v

oblasti energetiky (rozsudek ze dne 1. července 2014, ?lands Vindkraft,

C-573/12, EU:C:2014:2037, body 78 až 81).

Nelze přitom vyloučit, že takový poplatek, jako je ten, o který se jedná ve

věci v původním řízení, může učinit výrobu a využívání větrné energie méně

atraktivním, jakož i ohrozit jeho rozvoj.

Nicméně, i pokud by se připustilo, že tento poplatek, nehledě na jeho

regionální dosah a skutečnost, že se týká jen jednoho obnovitelného zdroje

energie, může vést k tomu, že dotyčný členský stát nesplní závazný národní cíl

stanovený v příloze I části A směrnice 2009/28, znamenalo by to nanejvýš

porušení povinností, které pro tento členský stát vyplývají z této směrnice,

aniž by zavedení takovéhoto poplatku mohlo být samo o sobě považováno za

neslučitelné s uvedenou směrnicí, protože členské státy, jak již bylo uvedeno v

bodě 32 tohoto rozsudku, disponují při naplňování uvedeného cíle určitým

prostorem pro uvážení, s výhradou, že dodržují základní svobody zaručené

Smlouvou o FEU.“

38. Z uvedeného je zřejmé, že samotné zatížení žalobkyň odvodem není v

rozporu s cíly směrnice 2001/77/ES, ani směrnice 2009/28/ES. Dále je zřejmé, že

směrnice nezakládají přímé právo jednotlivcům, neboť státy mají při naplňovaní

cílů směrnice určitý prostor pro uvážení a případné pochybení při tomto uvážení

by vedlo výlučně k založení odpovědnosti státu za porušení jeho závazku z

unijního práva vůči EU, nikoli vůči jednotlivcům.

39. To stejné pak platí pro směrnici 2005/89/ES, podle jejíhož čl. 1

tato směrnice stanoví opatření, která se zaměřují na zajištění zabezpečení

dodávek elektřiny pro řádné fungování vnitřního trhu s elektřinou a zajištění:

a) dostatečné úrovně výrobní kapacity, b) dostatečné rovnováhy mezi nabídkou a

poptávkou, a c) vhodné úrovně propojení mezi členskými státy pro rozvoj

vnitřního trhu (odst. 1). Tato směrnice vytváří rámec, uvnitř něhož mají

členské státy definovat průhledné, stabilní a nediskriminační politiky

zabezpečení dodávek elektřiny, které by byly slučitelné s požadavky

konkurenčního vnitřního trhu s elektřinou (odst. 2). Z uvedeného je zřejmé, že

i směrnice 2005/89/ES se obrací výhradně na členské státy (srov. zejm. čl. 1

odst. 2), aniž by zakládala konkrétní práva jednotlivcům.

40. Soudní dvůr Evropské unie ve své judikatuře opakovaně připomněl, že

zásady právní jistoty a ochrany legitimního očekávání jsou součástí právního

řádu Společenství. Z tohoto důvodu musejí být dodržovány orgány Společenství,

ale též členskými státy při výkonu pravomocí, které jim byly svěřeny směrnicemi

Společenství (viz v tomto smyslu zejména rozsudky SDEU ze dne 3. 12. 1998, ve

věci C-381/97, Belgocodex SA [1998], ECR I-08153, bod 26, ze dne 26. 4. 2005,

ve věci C-376/02 ,„Goed Wonen“ [2005], ECR I-03445, bod 32, jakož i ze dne 21.

2. 2008, ve věci C-271/06, Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG [2008], ECR I-00771,

bod 18).

41. Z toho vyplývá, že taková vnitrostátní právní úprava, jako je právní

úprava v zákoně č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů,

jejímž cílem je provést ustanovení směrnice 2001/77/ES do českého právního

řádu, musí dodržovat tyto obecné zásady práva Společenství.

42. Podle ustálené judikatury SDEU je však pouze věcí předkládajícího

soudu, aby přezkoumal, zda je takováto vnitrostátní právní úprava v souladu s

uvedenými zásadami (viz zejména rozsudky SDEU ze dne 11. 5. 2006, ve věci

C-384/04, Federation of Technological Industries a další [2006], ECR I-04191,

bod 34, ze dne 14. 9. 2006, ve spojených věcech C-181/04 až C-183/04, Elmeka NE

[2006], ECR I-08167, body 35 a 36, jakož i ze dne 17. 7. 2008, ve věci

C-347/06, ASM Brescia SpA [2008], ECR I-05641, bod 72).

43. Podle ustálené judikatury SDEU zásada právní jistoty, jejímž

logickým důsledkem je zásada ochrany legitimního očekávání, vyžaduje jednak,

aby právní pravidla byla jasná a přesná, a jednak, aby jejich použití bylo pro

právní subjekty předvídatelné (viz zejména rozsudky SDEU ze dne 15. 2. 1996, ve

věci C-63/93, Fintan Duff a další [1996], ECR I-00569, bod 20, ze dne 18. 5.

2000, ve věci C-107/97, Max Rombi a Arkopharma SA [2000], ECR I-03367, bod 66,

jakož i ze dne 7. 6. 2005, ve věci C-17/03, VEMW a další [2005], ECR I-04983,

bod 80). Tento požadavek je třeba zvlášť přísně dodržovat, pokud jde o právní

úpravu, která může přinášet finanční zatížení, aby bylo dotčeným osobám

umožněno se s určitostí seznámit s rozsahem povinností, jež jsou jim uloženy

(viz rozsudek SDEU ze dne 29. 4. 2004, ve věci C-17/01, Walter Sudholz [2004],

ECR I-04243, bod 34).

44. Pokud jde o jasnost a přesnost, nemá Nejvyšší soud pochyb o tom, že

tento požadavek právní úprava zavádějící odvod splnila.

45. Podle judikatury SDEU zásada právní jistoty nevyžaduje, aby nedošlo

k legislativním změnám, ale spíše vyžaduje, aby zákonodárce přihlédnul ke

zvláštní situaci hospodářských subjektů a případně stanovil, že se nová právní

pravidla použijí s určitými úpravami (viz výše uvedený rozsudek SDEU, ve věci

C-17/03, VEMW a další, bod 81).

46. V rozsudku ze dne 10. 9. 2009, ve věci C-201/08, Plantanol GmbH &

Co. KG proti Hauptzollamt Darmstadt [2009], ECR I-08343, který se týkal obdobné

situace, v níž se v důsledku zavedení odvodu ocitly žalobkyně, když v tam

posuzované věci bylo odňato původně přiznané osvobození od daně, SDEU k

principu legitimního očekávání v bodech 52 až 57 dále uvedl:

„Je třeba připustit, že takový hospodářský subjekt, jako je žalobkyně v

původním řízení, který zahájil svou činnost za platnosti režimu osvobození od

daně ve prospěch biopaliv, dotčeného ve věci v původním řízení, a jenž za tím

účelem učinil nákladné investice, může být považován za subjekt, jehož zájmy

jsou dotčeny předčasným zrušením tohoto režimu, a to tím spíše, pokud je toto

zrušení provedeno náhlým a nepředvídatelným způsobem, aniž by mu byl ponechán

čas nezbytný ke přizpůsobení se nové právní situaci. Z ustálené judikatury Soudního dvora vyplývá, že možnost dovolávat se ochrany

legitimního očekávání má každý hospodářský subjekt, u kterého vzbudil

vnitrostátní orgán důvodné naděje. Pokud však opatrný a obezřetný hospodářský

subjekt je s to předvídat přijetí opatření, které se může dotknout jeho zájmů,

nemůže se dovolávat takovéto zásady, pokud je toto opatření přijato. Navíc

hospodářské subjekty nemají důvod k tomu, aby mohly legitimně očekávat, že bude

zachován existující stav, který může být změněn v rámci posuzovací pravomoci

vnitrostátních orgánů (viz v tomto smyslu zejména rozsudek ze dne 15. 7. 2004,

Di Lenardo a Dilexport, C-37/02 a C-38/02, Sb. rozh. s. I-6911, bod 70 a

citovaná judikatura, jakož i rozsudek ze dne 7. 9. 2006, Španělsko v. Rada,

C-310/04, Sb. rozh. s. I-7285, bod 81). Pokud jde o očekávání, které může mít osoba povinná k dani ohledně daňového

zvýhodnění, Soudní dvůr v tomto ohledu již rozhodl, že pokud směrnice v daňové

oblasti ponechává členským státům široké pravomoci, nemůže být změna právních

předpisů přijatá v souladu se směrnicí považována za nepředvídatelnou (viz

rozsudek ze dne 29. 4. 2004, Gemeente Leusden a Holin Groep, C-487/01 a C-7/02,

Recueil, s. I-5337, bod 66). Přitom jak vyplývá z bodů 33 až 37 tohoto rozsudku, členské státy disponují

širokou posuzovací pravomocí, pokud jde o opatření, která mají přijmout za

účelem dosažení cílů stanovených v čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 2003/30, a

mimo jiné mohou za tímto účelem stanovit pro společnosti zpracovávající ropu

povinný procentní podíl biopaliv. Proto pokud je předmětem vnitrostátní právní úpravy, která zrušila dotčený

režim osvobození od daně, uložit dodržování povinného minimálního podílu

biopaliv v pohonných hmotách, nemůže být vyžadováno, aby uvedené zrušení, v

rozporu s tím, co navrhuje předkládající soud, bylo podmíněno výjimečnými

okolnostmi. Nicméně je věcí předkládajícího soudu, aby určil, zda opatrný a obezřetný

hospodářský subjekt mohl předvídat možnost takového zrušení v takovém kontextu,

jako je kontext ve věci v původním řízení.

Pokud jde o režim stanovený

vnitrostátní právní úpravou, uvedený soud musí celkově a konkrétně posoudit,

zda bylo náležitě respektováno legitimní očekávání hospodářských subjektů, s

přihlédnutím ke způsobům poskytování informací běžně používaným členským

státem, který tuto právní úpravu přijal, a k okolnostem projednávané věci (viz

v tomto smyslu výše uvedený rozsudek ‚Goed Wonen‘, bod 43).“

47. V posuzované věci bylo již dříve vysvětleno, že český zákonodárce

měl širokou posuzovací pravomoc při implementaci směrnice 2001/77/ES i směrnice

2009/28/ES. Změna právních předpisů spočívající v zavedení odvodu, který není

se směrnicemi v rozporu, nemohlo být proto pro žalobkyně nepředvídatelné.

48. Nadto otázka porušení principu legitimního očekávání a právní

jistoty ve vztahu k odvodu již byla v českém právu s konečnou platností

vyřešena nálezem pléna Ústavního soudu ze dne 15. 5. 2012, sp. zn. Pl. ÚS

17/11, a to v neprospěch přesvědčení žalobkyň (srov. zejm. bod 71 a 72

odůvodnění nálezu). Tímto nálezem, s jehož odůvodněním souhlasí, je přitom

Nejvyšší soud vázán (čl. 89 odst. 2 Ústavy).

49. Lze tedy učinit další dílčí závěr, že zavedením odvodu nebyla

porušena zásada legitimního očekávání a právní jistoty, jak jsou obsaženy v

právu EU.

50. Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace je zakotvena zejména

v čl. 20 a 21 Listiny základních práv Evropské unie, které jsou určeny členským

státům, pokud provádějí unijní právo (srov. čl. 51 odst. 1 Listiny základních

práv Evropské unie). Jestliže tedy Česká republika zavedla odvod v rámci

implementace směrnice 2001/77/ES a směrnice 2009/28/ES, bylo její povinností

při tom dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace (k tomu srov.

rozsudek SDEU ze dne 26. 9. 2013, ve věci C-195/12, Industrie du bois de

Vielsalm & Cie (IBV) SA proti Région wallonne, body 48 až 51). Podle ustálené

judikatury SDEU zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace vyžaduje, aby se

srovnatelnými situacemi nebylo zacházeno odlišně a s odlišnými situacemi

stejně, není-li takové zacházení objektivně odůvodněno (viz zejména rozsudky ze

dne 16. 12. 2008, ve věci C-127/07, Arcelor Atlantique et Lorraine a další

[2008], ECR I-09895, bod 23, ze dne 12. 5. 2011, ve věci C-176/09, Lucembursko

proti Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie [2011], ECR I-03727, bod 31,

jakož i ze dne 21. 7. 2011, ve věci C-21/10, Károly Nagy [2011], ECR I-06769,

bod 47). Případné porušení zásady rovného zacházení z důvodu odlišného

zacházení předpokládá, že dotčené situace jsou srovnatelné s ohledem na veškeré

prvky, které je charakterizují (viz zejména výše citovaný rozsudek SDEU, ve

věci C-127/07, Arcelor Atlantique et Lorraine a další, bod 25).

51. Ústavní soud v řadě svých rozhodnutí (např. nálezy ve věcech

vedených pod sp. zn. Pl. ÚS 16/93, Pl. ÚS 36/93, Pl. ÚS 5/95, Pl. ÚS 33/96, Pl. ÚS 15/02) vyložil obsah ústavního principu rovnosti. Ztotožnil se v nich s

chápáním rovnosti, jak ji vyjádřil Ústavní soud ČSFR v nálezu pléna ze dne 8. 10. 1992, sp. zn. Pl. ÚS 22/92 (publikovaném pod číslem 11/1994 Sbírky nálezů a

usnesení Ústavního soudu ČSFR). Ústavní soud ČSFR v něm pojal rovnost jako

kategorii relativní, jež vyžaduje odstranění neodůvodněných rozdílů. Zásadě

rovnosti v právech je proto třeba rozumět tak, že právní rozlišování v přístupu

k určitým právům nesmí být projevem libovůle, neplyne z ní však závěr, že by

každému muselo být přiznáno jakékoli právo. Tento závěr vyplývá i z úpravy

článků 1 až 4 zařazených pod obecná ustanovení Listiny základních práv a svobod

(dále jen „Listina“). Článek 1 Listiny, jehož porušení je výslovně namítáno,

nelze vykládat izolovaně od dalších obecných článků 2 až 4 Listiny, ale naopak

je nutno pojmout je jako jediný celek. Z úpravy těchto obecných ustanovení je

zřejmé, že základní chráněné hodnoty vyjmenované v článku 3 Listiny

nekoncipoval ústavodárce jako absolutní. Totéž odráží i ustanovení článku 4

Listiny, který přímo předpokládá existenci zákonem stanovených povinností a

omezení, ale i článek 2 odst. 3 Listiny, v němž se předvídá možnost uložit

určité povinnosti či omezení. Rovněž mezinárodní instrumenty o lidských právech

a mnohá rozhodnutí mezinárodních kontrolních orgánů vycházejí z toho, že ne

každé nerovné zacházení s různými subjekty lze kvalifikovat jako porušení

principu rovnosti, tedy jako protiprávní diskriminaci jedněch subjektů ve

srovnání se subjekty jinými. Aby k porušení došlo, musí být splněno několik

podmínek: s různými subjekty, které se nacházejí ve stejné nebo srovnatelné

situaci, se zachází rozdílným způsobem, aniž by existovaly objektivní a rozumné

důvody pro uplatněný rozdílný přístup. Ústavní soud tímto odmítl absolutní

chápání principu rovnosti, přičemž dále konstatoval: "rovnost občanů nelze

chápat jako kategorii abstraktní, nýbrž jako rovnost relativní, jak ji mají na

mysli všechny moderní ústavy" (srov. nález pléna Ústavního soudu ze dne 17. 5. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 36/93). Obsah principu rovnosti tím posunul do oblasti

ústavněprávní akceptovatelnosti hledisek odlišování subjektů a práv. Hledisko

první spatřuje přitom ve vyloučení libovůle. Hledisko druhé vyplývá z právního

názoru, vyjádřeného v nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 7. 6. 1995 ve věci

vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 4/95: "nerovnost v sociálních vztazích, má-li se

dotknout základních lidských práv, musí dosáhnout intenzity, zpochybňující,

alespoň v určitém směru, již samu podstatu rovnosti. To se zpravidla děje

tehdy, je-li s porušením rovnosti spojeno i porušení jiného základního práva,

například práva vlastnit majetek podle čl. 11 Listiny, některého z politických

práv podle čl. 17 a následující Listiny apod." (shodně nález pléna Ústavního

soudu ze dne 8. 11. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 5/95).

Hlediskem druhým při posuzování

protiústavnosti právního předpisu, zakládajícího nerovnost, je tedy tímto

založené dotčení některého ze základních práv a svobod.

52. Ze srovnání judikatury SDEU a Ústavního soudu je zřejmé, že jak

unijní, tak i české právo chápou princip rovného zacházení a zákazu

diskriminace shodně.

53. Otázka porušení principu rovného zacházení a zákazu diskriminace ve

vztahu k odvodu již byla s konečnou platností vyřešena nálezem pléna Ústavního

soudu ze dne 15. 5. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 17/11, a to v neprospěch přesvědčení

žalobkyň (srov. zejm. bod 71 a 72 odůvodnění nálezu). Tímto nálezem, s jehož

odůvodněním souhlasí, je přitom Nejvyšší soud vázán (čl. 89 odst. 2 Ústavy) a

pro stručnost na ně odkazuje.

54. Lze tedy učinit další dílčí závěr, že zavedením odvodu nebyla

porušena zásada zákazu diskriminace, jak je obsažena v právu EU.

55. Nejvyšší soud nevyhověl návrhům žalobkyň na přerušení řízení a

položení žádosti o zodpovězení předběžné otázky SDEU. Otázka č. 3 týkající se

čl. 63 odst. 1 SFEU nebyla žalobkyněmi učiněna předmětem dovolacího řízení a

jde tedy o otázku, která nebyla pro posouzení dovolání významná. Odpověď na

otázky č. 1, 2 a 4 je zjevná z ustálené judikatury SDEU, tedy jde o tzv. acte

éclairé, s výjimkou otázky, zda směrnice 2005/89/ES zakládá konkrétní práva

jednotlivcům. Odpověď na ni je však jasná do té míry, že nezůstává prostor pro

jakoukoli rozumnou pochybnost (tzv. acte clair). Z uvedeného je zřejmé, že

Nejvyššímu soudu nevznikla podle čl. 267 SFEU povinnost předběžné otázky SDEU

položit (srov. rozsudek SDEU ze dne 6. 10. 1982, ve věci C-283/81, Srl CILFIT a

Lanificio di Gavardo SpA proti Ministero della sanit? [1982], ECR 03415).

56. Vzhledem k přípustnosti dovolání Nejvyšší soud podle § 242 odst. 3

věta druhá o. s. ř. dále přezkoumal, zda nebylo řízení postiženo vadami

uvedenými v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o. s.

ř., respektive jinými vadami řízení, které mohly mít za následek nesprávné

rozhodnutí ve věci, a shledal, že řízení před soudy obou stupňů takovými vadami

řízení zatíženo nebylo.

57. K námitce nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku Nejvyšší soud

odkazuje na závěry obsažené v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2013, sp.

zn. 29 Cdo 2543/2011, uveřejněného pod číslem 100/2013 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek: „Měřítkem toho, zda rozhodnutí soudu prvního stupně je

či není přezkoumatelné, nejsou požadavky odvolacího soudu na náležitosti

odůvodnění rozhodnutí soudu prvního stupně, ale především zájem účastníků

řízení na tom, aby mohli náležitě použít v odvolání proti tomuto rozhodnutí

odvolací důvody. I když rozhodnutí soudu prvního stupně nevyhovuje všem

požadavkům na jeho odůvodnění, není zpravidla nepřezkoumatelné, jestliže

případné nedostatky odůvodnění nebyly - podle obsahu odvolání - na újmu

uplatnění práv odvolatele. Obdobně platí, že i když rozhodnutí odvolacího soudu

nevyhovuje všem požadavkům na jeho odůvodnění, není zpravidla nepřezkoumatelné,

jestliže případné nedostatky odůvodnění nebyly - podle obsahu dovolání - na

újmu uplatnění práv dovolatele.“

58. Nejvyšší soud neshledal, že by napadené rozhodnutí trpělo takovou

vadou odůvodnění, která by žalobkyním bránila v uplatnění opravného prostředku

a neztotožnil se proto s jejich názorem o vadě nepřezkoumatelnosti napadeného

rozsudku.

VI. Závěr

59. Nejvyšší soud z výše uvedených důvodů dovolání žalobkyň podle

ustanovení § 243d písm. a) o. s. ř. v rozsahu, v jakém jím byl napaden rozsudek

Městského soudu v Praze ze dne 14. 4. 2016, č. j. 29 Co 49/2016-99, potvrzující

rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 26. 11. 2015, č. j. 18 C

37/2014-167, ve věci samé, zamítl; ve zbylém rozsahu dovolání podle § 243c

odst. 1 odmítl.

60. S ohledem na výsledek dovolacího řízení jsou žalobkyně povinny

nahradit žalované společně a nerozdílně náklady tohoto řízení (srov. § 243c

odst. 3 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 část věty před středníkem a §

146 odst. 3 o. s. ř.), jež sestávají z náhrady hotových výdajů advokáta

stanovených paušální částkou 300 Kč [§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o

odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb

(advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 5. 2018

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu