Nejvyšší soud Rozsudek občanské

30 Cdo 644/2002

ze dne 2002-05-28
ECLI:CZ:NS:2002:30.CDO.644.2002.1

30 Cdo 644/2002

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Františka Duchoně a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Karla Podolky v právní

věci žalobce B. K., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) Z. K. a 2) D.

K., oběma zastoupeným advokátem, o neplatnost kupní smlouvy, vedené u

Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 15 C 2063/95, o dovolání žalobce proti

rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. 12. 2001, č. j. 47 Co

469/2001–139, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Okresní soud v Děčíně rozsudkem ze dne 4. 11. 1998, č. j. 15 C 2063/95–84,

určil, že kupní smlouva uzavřená mezi žalobcem a žalovanými dne 9. 8. 1993 o

prodeji domu čp. 121 v H., st. parcely č. 29, o výměře 565 m2 a louky č.

parcely 154, o výměře 1396 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 366 pro

katastrální území a obec H., u Katastrálního úřadu v D., je neplatná a určil,

že jako vlastník nemovitosti u Katastrálního úřadu v D. bude zapsán žalobce B.

K.

K odvolání žalovaných Krajský soud v Ústí nad Labem, jako soud odvolací,

rozsudkem ze dne 2. 4. 1999, č. j. 12 Co 113/99–95, změnil rozsudek okresního

soudu tak, že návrh na určení neplatnosti shora označené kupní smlouvy zamítl

stejně jako návrh, aby jako vlastník shora uvedených nemovitostí byl zapsán

žalobce.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten rozsudkem

ze dne 16. listopadu 2000, č. j. 22 Cdo 2413/99-116, zrušil jak dovoláním

napadený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem (v předchozím odstavci

označený), tak i rozsudek Okresního soudu v Děčíně ze dne 4. 11. 1998, č. j. 15

C 2063/95–84, a věc vrátil Okresnímu soudu v Děčíně k dalšímu řízení. Důvodem

zrušení rozsudků soudů obou stupňů byla skutečnost, že se zabývaly otázkou

neplatnosti kupní smlouvy pouze z důvodu nezaplacení kupní ceny žalovanými.

Nezabývaly se však otázkou neplatnosti kupní smlouvy z důvodu její neurčitosti

a nesrozumitelnosti, čehož se žalobce rovněž dovolával. Rozsudek odvolacího

soudu, stejně jako soudu prvního stupně, dovolací soud posoudil jako

rozhodnutí, které spočívalo na nesprávném právním posouzení věci.

Po doplnění dokazování Okresní soud v Děčíně, jako soud prvního stupně,

rozsudkem ze dne 2. 5. 2001, č. j. 15 C 2063/95–125, určil, že shora označená

kupní smlouva je neplatná podle § 37 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen

ObčZ), protože se jedná o právní úkon neurčitý a nesrozumitelný, zejména ve

formulaci druhého odstavce na straně druhé smlouvy. Z této formulace není

zřejmé, jaké další stavby a přístavby žalobce prodal, zda jde o věci

nemovité či movité, co je součást a co příslušenství a čeho. Není rovněž

zřejmé, v jakých mezích a hranicích žalobce věci užíval a je zde rovněž

neurčité vymezení práv žalobce v části smlouvy týkající se zřízení věcného

břemene. Ve smlouvě není odkaz na znalecký posudek.

Krajský soud v Ústí nad Labem, jako soud odvolací, rozsudkem ze dne 6. 12.

2001, č. j. 47 Co 469/2001–139, změnil rozsudek okresního soudu tak, že návrh

na určení neplatnosti předmětné kupní smlouvy zamítl a žádnému z účastníků

nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Odvolací soud vyšel ze závěru, že

žalobce a žalovaný jako otec a syn, kteří nemovitost po řadu let společně

užívali, předmětné nemovitosti podrobně znali. Před uzavřením kupní smlouvy byl

vypracován znalecký posudek ohledně ceny nemovitostí. Jak žalobce, tak i

žalovaný při uzavření kupní smlouvy museli vědět, že předmětem prodeje jsou obě

parcely i všechny stavby na nich umístěné. Nebylo proto nejmenších pochybností

o tom, co je předmětem koupě a prodeje. V předmětné kupní smlouvě byla

jednoznačně určena kupní cena a vyjádřeno zřízení doživotního a bezplatného

užívání nemovitostí žalobcem. Pouze formulace, že žalobce bude užívat

nemovitosti „jako by byl vlastníkem“, není zcela jednoznačná, nelze ji ovšem

vykládat tak, že by žalobce jako uživatel měl právo s nemovitostmi disponovat.

Odvolací soud posoudil některé formulace notářky, která smlouvu sepsala, jako

archaické s tím, že jsou ovlivněny její praxí, ale nemohou tím ovlivnit

určitost smlouvy. Dospěl proto k závěru, že předmětná smlouva je dostatečně

určitá, srozumitelná a obsahuje všechny náležitosti. Tvrzení žalobce, že

smlouva je neurčitá a nesrozumitelná, posoudil odvolací soud jako

účelové a jeho příčinu spatřoval ve změně stanoviska žalobce prodat

nemovitosti žalovaným.

řádu (dále jen OSŘ) a jako důvod dovolání uvedl nesprávné právní posouzení

věci podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) OSŘ. Dovolatel opětovně

zdůraznil, že neplatnost kupní smlouvy jakožto právního úkonu spatřuje v jeho

neurčitosti a nesrozumitelnosti, neboť není zřejmé, jaké další stavby a

přístavby žalobce prodal, zda jde o věci nemovité či movité a co je součást a

co je příslušenství a čeho. Dále není z kupní smlouvy zřejmé, v jakých mezích a

hranicích navrhovatel věci užíval, není jasně vymezeno ani zřízení věcného

břemene. Formulace „užívání, jako by byl vlastníkem“ umožňuje nejen užívání a

braní plodů a užitků, ale i zatěžování nemovitosti a její zcizení, případně

odstranění, jak to vyplývá z obsahu vlastnického práva. A konečně dovolatel

namítl, že otázka přesného vymezení předmětu kupní smlouvy má zásadní význam i

do budoucna, neboť pro nového nabyvatele by formulace kupní smlouvy byla

nesrozumitelná. Jedná se proto i o právní jistotu třetích osob.

Žalovaní se k dovolání nevyjádřili.

Po zjištění, že dovolání bylo podáno účastníkem řízení, řádně zastoupeným

advokátem podle § 241 OSŘ, že bylo podáno ve lhůtě určené v § 240 odst. 1

OSŘ a splňuje formální i obsahové náležitosti podle § 241a odst. 1 OSŘ, se

dovolací soud nejprve zabýval přípustností dovolání, neboť podle ustanovení §

236 odst. 1 OSŘ lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu,

pokud to zákon připouští.

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) OSŘ, protože

směřuje proti rozsudku odvolacího soudu, kterým byl změněn rozsudek soudu

prvního stupně ve věci samé.

Dovolací soud přezkoumal napadený rozsudek odvolacího soudu v souladu s

ustanovením § 242 odst. 1 až 3 OSŘ a dospěl k závěru, že jeho rozhodnutí je

správné. V přezkoumávané věci je jádrem sporu posouzení platnosti dvoustranného

právního úkonu, tedy kupní smlouvy uzavřené ve formě notářského zápisu dne 9.

8. 1993 mezi žalobcem a žalovanými. Po posouzení obsahu kupní smlouvy dovolací

soud dopěl k závěru, že označení předmětu smlouvy - všech nemovitostí i rozsahu

výkonu vlastnických práv k těmto nemovitostem je dostatečně určité. Formulaci

„v těch mezích a hranicích, jak prodávající nebo jeho právní předchůdci uvedené

nemovitosti užívali, nebo k tomu byli oprávněni\" je třeba posuzovat v

souvislosti s dalším textem smlouvy, podle něhož na nemovitosti neváznou žádné

dluhy a závady, což znamená, že šlo o převod všech vlastnických práv v

mezích zákona. Dále je ve smlouvě jasně dohodnuta kupní cena a dostatečně

srozumitelně je vyjádřeno i zřízení věcného břemene pro žalobce.

Formulace „doživotní a bezplatné právo užívání celých předmětných nemovitostí,

jako by byl vlastníkem“ je sice poněkud neobratná, ale zcela nepochybně z ní

vyplývá, že věcné břemeno je vázáno pouze na osobu žalobce a jeho smrtí

zanikne. Pokud je ve smlouvě dohodnuto užívání nemovitostí žalobcem v tom

rozsahu, jako by byl vlastníkem, nelze z toho dovozovat, že jako uživatel by

měl všechna práva vlastníka, tedy i právo nemovitost zcizit. Vlastnictví totiž

přešlo dnem zápisu do katastru nemovitostí na žalované jako nabyvatele, kteří

tím nabyli všechna práva vlastníka ve smyslu ustanovení § 123 ObčZ. K tomu lze

dodat, že předmětné nemovitosti i rozsah jejich užívání oba účastníci smlouvy,

tedy otec jako prodávají a syn jako kupující, dobře znali, společně je po

řadu let užívali. Proto se také, jak je ve smlouvě uvedeno, oba shodli na

obsahu smlouvy tak, jak jej notářka formulovala. Pokud jde o námitku

dovolatele, že kupní smlouva by byla nesrozumitelná pro případného nového

nabyvatele, a že jde tedy i o právní jistotu třetích osob, jedná se podle

názoru dovolacího soudu o otázku obsahu případné další kupní smlouvy s

eventuálním novým nabyvatelem, která by musela být formulována tak, aby byla

pro obě strany určitá a srozumitelná. Jednalo by se ovšem o uspořádání dalších

právních vztahů do budoucna, což s předmětným sporem nemá žádnou souvislost.

Z výše uvedeného vyplývá, že odvolací soud předmětnou věc správně posoudil

podle příslušných ustanovení ObčZ, ve věci správně rozhodl a své rozhodnutí

také náležitě a přiléhavě odůvodnil. Dovolací soud proto neshledal, že by zde

byl dán dovolatelem tvrzený dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) OSŘ,

tj. nesprávné právní posouzení věci.

Podle ustanovení § 242 odst. 3 OSŘ rozhodnutí dovolacího soudu lze přezkoumat

jen z důvodů uplatněných v dovolání. Je-li dovolání přípustné, dovolací soud

přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a

b) a § 229 odst. 3 OSŘ, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Tyto vady však tvrzeny nebyly a

dovolacím soudem, který je vždy povinen napadené rozhodnutí odvolacího soudu z

hlediska těchto vad posuzovat, rovněž shledány nebyly. Na základě výše

uvedených skutečností dovolací soud dovolání zamítl podle ustanovení § 243b

odst. 2 OSŘ.

Výrok o nákladech řízení vychází ze skutečnosti, že dovolatel v dovolacím

řízení úspěšný nebyl a žalovaným žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly (§

243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 142 odst. 1 OSŘ).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. května 2002

JUDr. František Duchoň, v. r.

předseda senátu