Nejvyšší soud Rozsudek občanské

30 Cdo 739/2007

ze dne 2007-04-30
ECLI:CZ:NS:2007:30.CDO.739.2007.1

30 Cdo 739/2007

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky v

právní věci žalobce Z. S., zastoupeného advokátem, proti žalované obchodní

společnosti B., k.s., zastoupené advokátkou, o zaplacení částky 200.000,- Kč a

o poskytnutí zadostiučinění, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 23 C

22/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne

13. září 2006, č.j. 1 Co 64/2006-93, t a k t o :

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. září 2006, č.j. 1 Co 64/2006-93,

a rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 16. prosince 2005, č.j. 23C

22/2005-58, se zrušují a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 16. prosince 2005, č.j. 23C 22/2005-58,

uložil žalované zaplatit žalobci částku 200.000,- Kč (výrok I.) a současně

uveřejnit

na vlastní náklad formou tiskové inzerce v jednom celostátním deníku omluvu

ve znění: “Omluva. Na velkoplošné venkovní tiskové reklamě naší společnosti

jsme k podpoře prodeje míchačky stavebních hmot v měsíci září 2004 užili slovní

spojení „Upeč … třeba zeď“. Tímto jednáním jsme neoprávněně změnili a užili

část verše textu písně „Dej cihlu k cihle“, který zní „Upeč třeba chleba,

postav třeba zeď“. Panu Z. S., autoru textu písně „Dej cihlu k cihle“ se

omlouváme. B., k.s.“. Rozhodl též o náhradě nákladů řízení.

Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že žalobce je autorem písně „Dej cihlu k

cihle“, která je známá též pod názvem „D.“. Součástí textu písně je i verš

„upeč třeba chleba, postav třeba zeď“. Na sporem dotčeném billboardu je

vyobrazena míchačka na beton, u níž stojí žena, pod názvem žalované B. H. S. je

uveden text: „upeč…“ a o řádek níže se současným posunutím text „…třeba zeď“.

Pod tímto textem je uvedena cena, údaj o výkonu míchačky a době záruky. Vpravo

je umístěn obrázek znázorňující zeď. Soud se neztotožnil s tvrzením žalované,

že užitím „sloganu“ na reklamním billboardu v podobě „Upeč… … třeba zeď“,

doplněným o rozsáhlou obrazovou úpravu, se nejedná o neoprávněné užití

autorského díla žalobce a jeho změnu. Zmíněná píseň, jejímž autorem je žalobce,

obsahuje mimo jiné i verš „upeč třeba chleba, postav třeba zeď“. Text písně,

která text v podobě uvedené na billboardu obsahuje, je dílem ve smyslu zákona

č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen autorský zákon).

Autorské právo se nevztahuje jen k dílu dokončenému, ale na jeho jednotlivé

části (§ 2 odst. 3 cit. zákona). Pokud dojde k užití pouze části díla pro

reklamní účely, je i k takovému užití potřeba souhlasu autora díla. Soud

prvního stupně konstatuje, že z billboardu žalované je zcela nepochybné, že při

propagaci výrobku došlo k užití části díla žalobce, konkrétně části textu

písně, který lze považovat za notoricky známý. Při vnímání této reklamy, resp.

jejího textu se široké veřejnosti vybaví text písně „Dej cihlu k cihle“.

Žalovaná svým jednáním tak neoprávněně zasáhla do autorských práv žalobce, když

široká veřejnost, včetně veřejnosti umělecké, se může domnívat že žalobce k

užití části svého díla udělil žalované souhlas.

K odvolání žalobce Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 13. září 2006, č.j.

1 Co 64/2006-93, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil ve znění omluvy

odstavce II. výroku, která zní takto: “Omluva. Na velkoplošné venkovní tiskové

reklamě naší společnosti jsme k podpoře prodeje míchačky stavebních hmot v

měsíci září 2004 užili slovní spojení „Upeč … … třeba zeď“. Tímto jednáním jsme

neoprávněně změnili

a užili část verše textu písně „Dej cihlu k cihle“, který zní „Upeč třeba

chleba, postav třeba zeď“. Panu Z. S., autoru textu písně „Dej cihlu k cihle“

se omlouváme. B., k.s.“. Rozhodl též o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Odvolací soud mimo jiné poukázal na skutečnost, že mezi základní práva autora

patří právo na nedotknutelnost díla a právo udělit souhlas k nakládání s dílem

a v případě neoprávněného zásahu do autorských práv také právo na přiměřené

zadostiučinění. Zásada nedotknutelnosti díla znamená, že nikdo nesmí bez

souhlasu autora dílo užívat nebo je dokonce měnit. Zákonným předpokladem pro

vznik práva na přiměřené zadostiučinění je existence neoprávněného zásahu do

autorských práv, vznik nemajetkové újmy u autora díla a příčinná souvislost

mezi neoprávněným zásahem a vzniklou nemajetkovou újmou. Odpovědnost za

neoprávněný zásah do autorských práv je vybudována na objektivním principu.

Neoprávněným zásahem je zejména pozměňování díla či jiný zásah do díla bez

souhlasu autora, stejně jako užívání a nakládání s dílem bez poskytnuté licence.

Odvolací soud zdůraznil, že reklamní slogan v celém svém rozsahu

kopíruje část textu písně žalobce. Závěru, že jde o výsek z textu písně „Dej

cihlu k cihle“, odpovídá

i užití teček ve sloganu, neboť je zřejmé, že část textu je zde vypuštěna.

Píseň žalobce je natolik známá a oblíbená, text písně je natolik jedinečný a

výsledek zpracované reklamy takový, že neumožňuje žádný jiný závěr, než že v

reklamním sloganu je použita část textu písně. Přitom tvůrkyně billboardu

potvrdila, že píseň rovněž zná. Žalovaný, který billboard použil při své

reklamní kampani tak neoprávněně zasáhl do díla žalobce

a protiprávně porušil jeho autorská práva k textu písně „Dej cihlu k cihle“.

Soud druhého stupně se též ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že

neoprávněným zásahem a neoprávněným užitím díla žalovanou vzniklo žalobci právo

na zadostiučinění, přičemž požadovaná forma i způsob omluvy jsou zcela

přiměřené zásahu. Neoprávněným užitím předmětného díla bez jeho souhlasu

vzniklo žalované bezdůvodné obohacení, jehož výše byla prokázána zprávami o

obvyklé odměně za užití díla pro reklamu prostřednictvím billboardů.

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci byl doručen zástupkyni žalované dne

14. listopadu 2006, přičemž právní moci nabyl téhož dne.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dne 11. ledna 2007

včasné dovolání, jehož přípustnost odvozuje z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c)

občanského soudního řádu (dále jen \"o.s.ř.\"). Nesouhlasí s právním posouzení

věci odvolacího soudu (uplatňuje dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 2

písm. b/ o.s.ř.). Dovolatelka především poukazuje na skutečnost, že sporný text

je součástí celkového grafického vyobrazení, když reklamní sdělení mělo v rámci

obvyklého reklamního přehánění zdůraznit jednoduchost ovládání stavebního

stroje, kterého je schopna

i technicky nezkušená “hospodyňka”. Při porovnání reklamního sdělení s dílem

(písňovým textem) žalobce vyplývá, že idea a smysl obou jsou zcela odlišné.

Sporný text pak nebyl doprovázen hudbou (která spolu s textem žalobce tvoří

nedílný celek). Závěry soudu druhého stupně, že v reklamním sloganu je použita

část písňového textu, jehož autorem je žalobce, jsou opřeny pouze o skutečnost,

že žalovanou užitý text se nevýznamně slovně shoduje s částí autorského textu

žalobce. Text “Upeč… …třeba zeď”. nemůže být chápán ani jako část díla, neboť

zde absentuje naplnění legálního vymezení díla tak, jak je podává autorský

zákon. Závěry odvolacího soudu ztotožňující užitý text “sloganu” s textem písně

žalobce jsou ryze subjektivní a nelze je přezkoumat. Soud nevyvrátil stanovisko

žalované, že jde o náhodnou shodu tří slov se třemi slovy obsaženými v textu

žalobce. Nejde o dílo, ani o jeho část, ale pouze o jednotlivá slova,

z nichž nelze zákonné znaky díla dovodit. Tato slova nejsou tím, co určuje

autorskoprávní individualizaci díla.

Z uvedených důvodů žalovaná navrhla, aby dovolací soud rozsudek

odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

K podanému dovolání se žalobce vyjádřil podáním ze dne 26. ledna 2007.

Především shledává absenci zásadní právní otázky, která by měla být dovolacím

soudem řešena, přičemž má současně zato, že odvolací soud ve věci rozhodl

správně. Mimo jiné poukazuje na to, že shoda reklamního sloganu s textem

žalobce nemůže být náhodná, jak tvrdí žalovaná. V tomto případě bylo nepochybně

užito výsledku tvorby žalobce

pro reklamu žalované. Žalobce navrhuje, aby dovolání bylo odmítnuto

pro nepřípustnost, resp. aby bylo zamítnuto, neboť rozhodnutí odvolacího soudu

je správné.

Dovolací soud uvážil, že dovolání žalované bylo podáno oprávněnou

osobou, řádně zastoupenou advokátem podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. a

stalo se tak

ve lhůtě stanovené ustanovením § 240 odst. 1 o.s.ř. Dále vzal v úvahu, že

dovolání je charakterizováno obsahovými i formálními znaky požadovanými

ustanovením § 241a odst. 1 o.s.ř. Opírá se o případ přípustnosti dovolání podle

§ 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., přičemž dovolací soud má zato, že napadené

rozhodnutí řeší právní otázku zásahu

do autorských práv v rozporu s hmotným právem, a je tudíž rozhodnutím majícím

po právní stránce zásadní význam ve smyslu § 237 odst. 3 o.s.ř.

Poté dovolací soud napadený rozsudek Vrchního soudu v Olomouci

přezkoumal ve výroku ve věci samé v souladu s ustanovením § 242 odst. 1 až 3

o.s.ř. a dospěl

k závěru, že jej z hlediska výtek obsažených v dovolání nelze považovat za

správný

(§ 243b odst. 2 o.s.ř.).

Z ustanovení § 242 o.s.ř. vyplývá, že právní úprava institutu dovolání

obecně vychází ze zásady vázanosti dovolacího soudu podaným dovoláním. Dovolací

soud je přitom vázán nejen rozsahem dovolacího návrhu, ale i uplatněným

dovolacím důvodem. Současně, je-li dovolání přípustné, je dovolací soud povinen

přihlédnout i k vadám uvedeným v ustanovení § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm.

a) a b) a § 229 odst. 3 o.s.ř., jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít

za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a to i tehdy, když nebyly uplatněny v

dovolání. Ty však z obsahu spisu seznány nebyly. Odlišná je však situace u

výtek obsažených v dovolání.

Dovolatelkou uplatněný dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 2

písm. b) o.s.ř. dopadá na případy, kdy dovoláním napadené rozhodnutí spočívá na

nesprávném právním posouzení věci. Jde o omyl soudu při aplikaci práva na

zjištěný skutkový stav. O takový případ jde tehdy, pokud soud buď použil jiný

právní předpis, než který měl správně použít nebo jestliže sice aplikoval

správný právní předpis, avšak nesprávně jej vyložil. Nesprávné právní posouzení

věci může být způsobilým dovolacím důvodem jen tehdy, bylo-li rozhodující pro

výrok rozhodnutí odvolacího soudu.

V souzené věci má určující význam, zda zmiňovaným textem „sloganu“

na reklamním billboardu s reklamou žalované došlo k neoprávněnému zásahu

do autorských práv žalobce jako tvůrce textu písně „Dej cihlu k cihle“ (resp.

„D.“). Jak již bylo zmíněno, odvolací soud dovodil, že reklamní slogan v celém

svém rozsahu kopíruje část textu písně žalobce, přičemž úvaze, že jde o výsek z

textu písně „Dej cihlu k cihle“, odpovídá i užití teček ve sloganu, a je tak

zřejmé, že část textu zde byla vypuštěna. Přitom píseň žalobce je natolik známá

a oblíbená, text písně natolik jedinečný a výsledek zpracované reklamy takový,

že neumožňuje žádný jiný závěr, než že v reklamním sloganu je použita část

textu písně.

Podle ustanovení § 2 odst. 1 autorského zákona, v němž je vymezován

institut autorského díla je předmětem práva autorského dílo literární a jiné

dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti

autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby

elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam

(dále jen \"dílo\"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem,

dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a

dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným

fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné,

jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla

urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické. Podle třetího odstavce

tohoto ustanovení se právo autorské vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé

vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav, pokud splňují podmínky podle

odstavce 1 nebo podle odstavce 2, jde-li o předměty práva autorského v něm

uvedené. Podle čtvrtého odstavce tohoto ustanovení je předmětem práva

autorského také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu

díla do jiného jazyka, aniž by tím bylo dotčeno právo autora zpracovaného nebo

přeloženého díla. Podle šestého odstavce dílem podle tohoto zákona není

zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě,

myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický

a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.

Právo autorské má soukromoprávní povahu, která je dána přirozenou

soukromou povahou vztahů vyplývajících z tvorby (z duševní tvořivé činnosti),

jež toto právo upravuje, a které se týkají dvou následujících právních

skutečností, s nimiž nejsou spojeny žádné formální zápisné principy ani

principy poplatkové, protože povahově ani nejsou zapotřebí. (Tyto závěry platí

nejen pro vznik a užití díla, ale i pro vznik autorského práva k němu). Jedná

se o tyto právní skutečnosti:

a) vytvoření díla (jeho vznik)

b) veřejné nebo jiné užití díla (v původní, poněkud ideologicky

zabarvené, právní terminologii jeho \"společenské uplatnění\"), jímž často

dochází k hospodářskému zhodnocení díla samého, resp. k hospodářskému

zhodnocení majetkových autorských práv k dílu.

Právo autorské je v objektivním smyslu tohoto pojmu souhrnem právních

norem soukromoprávní povahy, které tvoří zvláštní normativní systém. (Jenž je

dílčím subsystémem práva občanského, resp. soukromého vůbec.) Obsahem tohoto

normativního systému jsou právní normy, které jsou stanoveny zejména v

autorském zákoně. Právo autorské je tedy založeno na soukromoprávních

(občanskoprávních) principech, které jsou obecně normativně platné, a které

jsou legálně vyjádřeny zejména v občanském zákoníku jako soukromoprávní normě

generální právní povahy. (Základní oporu přitom mají v ústavním řádu naší

republiky.) Právo autorské tvoří, společně

i s jinými právy k výsledkům duševní tvořivé činnosti a společně i s některými

zvláštními právy majetkovými (tj. společně s ostatními nehmotnými právy),

podsystém občanského práva hmotného (charakterizovaný nehmotnými statky jako

svými objekty

a zjevnou ochrannou funkcí), v jehož rámci má zvláštní postavení. Toto svébytné

systémové postavení je dáno tím, že právo autorské upravuje samostatný druh

občanskoprávních vztahů, a to vztahů vznikajících z \"duševní tvořivé činnosti

\". Tyto vztahy mají rovněž své svébytné předměty ideální povahy. V tomto

případě literární díla a jiná díla, která v důsledku své přirozené mimoprávní

povahy ani nejsou majetkovými hodnotami.

Právo autorské je v objektivním smyslu tvořeno souhrnem

soukromoprávních norem upravujících absolutní (zákonnou) ochranu literárních,

jiných uměleckých

a vědeckých děl (jako statků nehmotné povahy), které jsou výsledky duševní

tvůrčí činnosti fyzických osob. Tato ochrana je poskytována prostřednictvím

normování vztahů vznikajících z příslušné duševní tvořivé činnosti, tzn. vztahů

týkajících se vytvoření děl a jejich veřejného nebo jiného užití. Formálně je

právo autorské vyjádřeno zejména v autorském zákoně, jakož i v některých

sekundárních předpisech.

Autorské právo je tzv. právem absolutním. Tvoří součást skupiny práv

k výsledkům duševní tvořivé činnosti, které jsou spolu s některými právy

majetkovými součástmi vyšší třídy práv duševního vlastnictví, jenž patří do

globálního generálního systému práv ke všem statkům nehmotným. Právní postavení

osoby autorskoprávně oprávněné, tj. zejména autora, se vyznačuje tím, že

takováto osoba vylučuje kohokoli jiného z jakéhokoli působení na nehmotné dílo

jí ovládané. Takovéto osobě, jejíž

právo bylo ohroženo nebo porušeno, přísluší žalobní nárok na prosazení svého

výlučného panství nad příslušným ideálním statkem vytvořeným tvůrčí činností.

Za charakteristické znaky autorského práva lze proto považovat následující

znaky,

z nichž první dva se váží k subjektivní stránce tohoto práva:

a) jedná se o právo absolutní právní povahy příslušející pouze

individuálně určené osobě, jíž je původně pouze tvůrce (autor, původce) jako

osoba fyzická, čemuž na druhé straně odpovídá povinnost individuálně neurčených

cizích osob (kohokoli) zdržet se jakýchkoli neoprávněných zásahů do oprávnění

nositele autorského práva. Autorské právo tedy působí erga omnes, tj. i proti

autorovi samému. Je v tomto smyslu univerzální povahy. Autor má podobné (nikoli

stejné) právní postavení jako vlastník (majitel), přestože v důsledku přirozené

povahy díla nemůže být vlastníkem (majitelem) tohoto ideálního předmětu.

Literární dílo, jiné dílo umělecké je hodnotou (statkem) nemajetkovou, pro níž

tudíž neplatí stejný právní režim jako pro věc nebo

pro majetkové právo či jinou majetkovou hodnotu (jakou je např. ochranná

známka, obchodní tajemství, know how aj.). Podobnost s právem vlastnickým se

ovšem projevuje v právní rovině tak, že, stejně jako má vlastník věci anebo

majitel jiné majetkové hodnoty výlučná oprávnění ke svému předmětu, tak má i

autor výlučná oprávnění ke svému dílu. Obsah autorského práva ale není shodný s

obsahem práva vlastnického ani jiného věcného práva, nýbrž je svébytný, byť

jistou měrou podobný.

b) jedná se o právo nepromlčitelné, neboť nejde o právo majetkové

(srov. § 100 odst. 2 občanského zákoníku ), nýbrž o smíšené osobněmajetkové

právo k výsledkům duševní tvořivé činnosti, mající personální základ (v nauce

bývá právo autorské řazeno mezi tzv. tvůrčí práva, která obsahují jednotlivá

oprávnění jak osobní, tak i majetková). Jako celek ovšem autorské právo není

ani osobním \"právem na ochranu osob\" ve smyslu občanského zákoníku, mezi něž

systémově patří jen jedna jeho obsahová součást,

a to osobní \"právo na ochranu autorství\". Toto dílčí právo se jako zvláštní

právo osobnostní prolíná s obecnou občanskoprávní kategorií absolutního

osobního \"práva

na ochranu osob\", a to právě pokud jde o ochranu osobnosti fyzické osoby

(autora).

Z hlediska ochrany práv si lze představit jednoskutkový souběh ohrožení nebo

porušení osobního \"práva na ochranu autorství\" ve smyslu autorského zákona s

ohrožením nebo porušením osobního práva na ochranu osobnosti autora jako

fyzické osoby ve smyslu občanského zákoníku.

c) předmětem autorského práva je jednotlivě určený ideální statek

(dílo), který je nehmotný, nicméně musí být vždy hmotně vyjádřen

(materializován) v jakékoli lidskými (nikoli zvířecími) smysly vnímatelné

(seznatelné), tj. jinému člověku sdělitelné, podobě (formě). Povahově nemůže

jít o pouhé druhové určení díla, protože tento ideální předmět je vždy

individualizovaným výsledkem osobní tvůrčí činnosti konkrétní fyzické osoby

(autora), směřující různými tvůrčími cestami (literárními

a jinými uměleckými styly a vědeckými metodami apod.) k jedinečně osobitému

nehmotnému projevu (výtvoru a jeho ztvárnění), v němž se, ontologicky vzato,

zračí

i sama osobnost původce (autora). Připomíná se, že se jedná o výron či pečeť

jeho osobnosti. Každá lidská osobnost (nejen osobnost tvůrce, autora) duchovně

pramení mimo sféru právního řádu, který ji pouze uznává (aprobuje) jako právně

významnou (nemajetkovou) hodnotu (statek) a chrání ji svými vlastními zákonnými

prostředky.

V důsledku toho je i předmět autorského práva (dílo) nezcizitelným, neboť to

jeho přirozená mimoprávní povaha, bytostně spjatá s osobností tvůrce,

nepřipouští (srov.

§ 118 odst. 1 občanského zákoníku ), což platí i pro případ, pokud by snad

tento ideální předmět byl eventuálně teoreticky považován za hodnotu majetkovou

(kdy však povahově se nejedná o hodnotu majetkovou, resp. jde o hodnotu

nemajetkovou, s níž jsou pouze spojena některá práva majetková, resp. osobně-

majetková smíšená,

a to vedle vůdčích, prioritních, nemajetkových práv osobních, morálních,

základu osobnostního).

d) z hlediska funkčního se jedná o právo literární, jiné umělecké a

vědecké tvorby, právně politicky cílené k ochraně nehmotných autorských výtvorů

(plodů autorovy duševní činnosti) a k uplatnění těchto nehmotných výsledků. V

tomto aspektu je zapotřebí posuzovat i předměty autorského práva, které se

povahově pohybují

v poměrně vágních (z hlediska právního) kategoriích literárního umění,

ostatního umění či vědy. Tato funkční povaha autorského práva je významná i pro

obsah a rozsah subjektivních autorských práv a platí pro jakékoli předměty

tohoto práva. Funkční povaha autorského práva má význam i při jeho výkladu.

Autorské právo není univerzálním ani žádným \"sběrným\" ochranným právem

(systémem), jak ostatně vyplývá z jeho povahy, nýbrž ochranným právem

zvláštním. To znamená, že předmětem autorského práva může být jen to, co v

rámci naplnění všech legálních pojmových znaků díla podle autorského zákona

koresponduje uvedené funkční povaze tohoto soukromého práva, která prolíná

všemi legálními pojmovými znaky jeho předmětů.

K základním principům autorského práva patří tradiční zásady, podle

nichž je subjektem (v původním smyslu) autorského práva autor jako fyzická

osoba,

popř. spoluautoři ve společenství fyzických osob, dále zásada, že autor

svobodně rozhoduje o užití svého díla, za něž mu přísluší odměna, že autor

požívá ochrany svých (oprávněných) zájmů osobních i majetkových, že autor díla

si může osobovat jeho autorství nezávisle na tom, zda existuje na pohled stejné

dílo vytvořené jiným autorem (což ale bývá prolamováno případy tzv. „děl malé

mince“ a počítačovými programy), dále též zásada, že autorské právo lze omezit

s ohledem na obecný zájem na některých přípustných užitích autorova díla jinou

osobou a nakonec i to, že každá osoba, která dílo šíří nebo je jinak užije, je

povinna, až na úzké výjimky v obecném zájmu, zaplatit autorovi odměnu.

Tvůrčí činnost, všechny její druhy, jako pojem autorskoprávní, lze

charakterizovat jako činnost spočívající ve \"vytvoření\" něčeho nehmotného s

tím, že dosažení tohoto cíleného i necíleného výsledku závisí v osobních

vlastnostech tvůrce, bez nichž by tento výtvor (duševní plod tvůrčí povahy

literární, jiné umělecké nebo vědecké) nebyl vůbec dosažen. \"Zvláštními

osobními vlastnostmi\" autora díla je zejména schopnost tvořit, což je

schopnost jeho ducha, a to in concreto tvořit literárně, jinak umělecky nebo

vědecky. S touto schopností bývá spojeno i nadání (talent), fantazie aj. prvky

patřící mezi osobní vlastnosti, které si lidský duch přináší do běžného života

a které rovněž nabývá například životní praxí, vzděláním, životní zkušeností

apod. K výkonu tvůrčí činnosti je zapotřebí i bohatost fantazie, inspirace a

často i intuice, tvůrčí prostředí, tvůrčí klid nebo naopak tvůrčí vzruch apod.,

někdy i potřeba tvůrčí svobody aj. prvky, jevy nebo vlivy. Právě z povahy

\"zvláštních osobních vlastností\" vyplývá, že duševní plod tvorby, k níž byly

tyto zvláštní osobní vlastnosti člověka využity, je povahově (a pojmově)

neoddělitelným tvůrčím projevem individualizovaného lidského ducha, formujícího

samu osobnost. Proto je i samo \"vytvoření\", resp. tvorba, díla tvůrčí

činností nezaměnitelného osobitého rázu.

Z toho pak nauka, alespoň ve větší části kontinentální Evropy, odvozuje

teoretickou koncepci autorskoprávní individuality díla relativněji chápanou ve

smyslu statistické pravděpodobnosti jedinečnosti díla. Nikoli tedy ve smyslu

jedinečnosti díla naprosto absolutní ve smyslu filozofickém. Autorskoprávní

doktrinální chápání jedinečnosti díla ve smyslu statistické pravděpodobnosti je

jistým juristickým ústupkem z přirozených ontologických pozic, který si

vyžádaly změny technických poměrů a v jejich důsledku vznik celé řady děl,

tradičně označovaných jako \"díla malé mince\" (Werke der Kleine Münze, oeuvres

de petit valeur), která postrádají individualizační rysy, popř. je mající jen v

zanedbatelné míře, která není dostatečná k rozlišení jednotlivých děl. Takto

(a podobně) chápaná jedinečnost díla bývá v nauce označována jako jeho

\"autorskoprávní individualita\", tzn. jako jedinečnost díla v načrtnutém

juristickém (autorskoprávním), tj. specifickém, významu tohoto výrazu. Nejde o

individualitu

v obecném smyslu, nýbrž o nejosobitější ztvárnění výtvoru na základě autorova

svobodného výběru z tvůrčích možností. Jedinečnost díla přitom odpovídá i pojmu

neopakovatelnost díla. Při tomto pojetí díla jako předmětu práva autorského

tedy nejde o individualitu díla stoprocentní, ale jen o jedinečnost, která se

blíží jedinečnosti absolutní. Zmíněná tvůrčí činnost, nebo-li tvorba díla,

přitom nespočívá ve vynalezení, kdy stejného výsledku (řešení) lze dosáhnout

různými individuálními postupy, ani nespočívá v objevení toho, co již

objektivně existovalo, ale nebylo známo. Proto nelze tvůrčí činnost ve smyslu

zákona charakterizovat jako činnost technickou apod. (srovnej Komentář k

autorskému zákonu, I. Telec, 1998).

Při úvaze, zda žalovaná zasáhla do práva autorského žalobce bylo třeba

spolehlivě zjistit, zda užití sporného (byť minimálního) textu mělo skutečně

charakter bezprostředního užití díla žalobce (které je zřejmě spíše v obecném

povědomí známo jako píseň, tj. jako skladba uzavřené formy, jejímž podkladem je

slovesný text), resp.zda se případně jedná o zpracování díla žalobce, nebo zda

nejde ani o jeden z těchto případů. Je přitom třeba uvážit, že v daném případě

předmětem ochrany není vlastní látka, resp. myšlenka díla nebo jeho části,

nýbrž tvůrčí a proto chráněná činnost autora spočívající v tom, jak jím byla

tato látka ve své vnější i vnitřní formě zpracována. Řešení této otázky však

vyžaduje mimo jiné odborného posouzení, k němuž však sám soud povolán není. Za

tohoto stavu proto závěry odvolacího soudu (stejně jako soudu prvního stupně),

pokud již nyní dovodily zásah do práva autorského žalobce, se jeví jako

předčasné.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto z

uvedeného důvodu rozsudek odvolacího soudu, stejně jako předcházející rozsudek

Krajského soudu v Brně s přihlédnutím k ustanovení § 243b odst. 2 a 3 o.s.ř.

zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. K projednání věci

nebylo nařízeno jednání (§ 243a odst. 1 o.s.ř.).

Odvolací soud (soud prvního stupně) je vázán právním názorem dovolacího

soudu (§ 243d odst. 1 věta první o.s.ř. ve spojení s § 226 odst. 1 téhož

zákona).

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení soud rozhodne v novém

rozhodnutí o věci (§ 243d odst. 1 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. dubna 2007

JUDr. Pavel P a v l í k , v.r.

předseda senátu