Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

32 Cdo 2295/2008

ze dne 2009-07-07
ECLI:CZ:NS:2009:32.CDO.2295.2008.1

32 Cdo 2295/2008

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc., a JUDr. Hany

Gajdziokové v právní věci žalobce J. B., zastoupeného JUDr. Z. K.,

advokátem, proti žalovanému M. A., zastoupenému JUDr. J.. P., advokátem,

o 333 009 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.

44 Cm 20/97, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne

20. listopadu 2007, č. j. 4 Cmo 96/2007-202, takto:

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2007, č. j. 4 Cmo

96/2007-202, se zrušuje a věc se vrací odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Podle obsahu spisu se žalobce domáhal v řízení úhrady doplatku ceny za

provedené stavební práce. Žalobní návrh odůvodnil tvrzením, že mezi účastníky

byla ústně uzavřena smlouva o dílo za dohodnutou cenu 1 275 000 Kč bez daně z

přidané hodnoty (dále též jen „DPH“), s DPH ve výši 1 338 750 Kč, dílo bylo

předáno žalovanému a vyúčtováno fakturami v celkové výši 1 323 009 Kč včetně

DPH, přičemž žalovaný uhradil jen 990 000 Kč.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 6. června 2006, č. j. 44 Cm

20/97-166, uložil žalovanému zaplatit žalobci 283 009 Kč s 11,5% úrokem z

prodlení p. a. od 31. října 1998 do zaplacení (bod I. výroku), zamítl žalobu v

rozsahu 11,5% úroku z prodlení p. a. z částky 283 009 Kč od 16. prosince 1994

do 30. října 1998 (bod II. výroku), dále zamítl žalobu v rozsahu 50 000 Kč

s 11,5% úrokem z prodlení p. a. z této částky od 16. prosince 1994 do

zaplacení (bod III. výroku), uložil žalobci povinnost uhradit státu náklady

řízení ve výši 4 815 Kč (bod IV. výroku), tutéž povinnost žalovanému ve

výši 11 235 Kč (bod V. výroku), a žalovanému uložil zaplatit

žalobci náklady řízení ve výši 45 220 Kč (bod VI. výroku).

K odvolání žalovaného Vrchní soud v Praze ve výroku označeným rozsudkem změnil

rozsudek soudu prvního stupně v napadené části takto: v bodě I. výroku tak, že

zamítl žalobu o zaplacení částky 283 009 Kč s 11,5% úrokem z prodlení od 31.

října 1998 do zaplacení, v bodě IV. výroku tak, že výše náhrady nákladů řízení

činí 16 050 Kč, v bodě V. výroku tak, že žalovanému se uvedená povinnost

neukládá a v bodě VI. výroku tak, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému

náklady řízení ve výši 37 475 Kč (výrok I.). Dále rozhodl o nákladech

odvolacího řízení mezi účastníky (výrok II.).

Mezi účastníky řízení nebylo sporné, že žalobce pro žalovaného dohodnuté dílo

provedl, předal mu ho bez vad a vyúčtoval, přičemž ani následně nebyly žádné

vady reklamovány. Mezi stranami zůstala sporná jen výše ceny díla, na níž se

dříve dohodly. Žalovaný tvrdil, že cena díla byla dohodnuta částkou 1 020 000

Kč, přičemž žalobci uhradil 1 040 000 Kč.

Odvolací soud vyšel při přezkoumání napadeného rozsudku ze skutkového stavu

zjištěného soudem prvního stupně, který nedoznal změn ani v odvolacím řízení. V

odůvodnění rozhodnutí zejména uvedl, že mezi účastníky řízení byla podle § 536

obchodního zákoníku (dále též jen „obch. zák.“) ústně uzavřena smlouva o dílo,

v níž došlo k dohodě o rozsahu díla i k cenové dohodě. Žalobce dílo v

dohodnutém rozsahu (bez jakýchkoliv víceprací) provedl, předal je a vyúčtoval

žalovanému, který úspěšně doložil, že za ně zaplatil 1 040 000 Kč. Odvolací

soud konstatoval, že bylo na žalobci, aby prokázal své tvrzení o ústně

dohodnuté ceně díla ve výši 1 275 000 Kč bez DPH. To se mu však podle jeho

názoru nepodařilo, jelikož ze žádného z provedených důkazů (zejména z výslechu

žalobce či svědků RNDr. J. B. nebo J.A.) tvrzená skutečnost o ceně díla ve výši

1 275 000 Kč bez DPH nevyplývá. Za tohoto stavu proto soud prvního stupně

pochybil, zjišťoval-li cenu díla znaleckým posudkem. Odvolací soud je podle

svého vyjádření přesvědčen o tom, že výši cenové dohody nelze prokazovat

jakýmkoliv znaleckým posudkem oceňujícím (až následně) hodnotu provedených

prací. Protože soud prvního stupně koncentroval řízení a žalobce nenavrhl jiné

důkazy k prokázání svého tvrzení o dohodnuté ceně díla, není možné jeho žalobě

vyhovět. Proto změnil rozsudek soudu prvního stupně v napadených bodech výroku

I., IV., V. a VI. tak, jak je shora uvedeno.

Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním, opíraje jeho

přípustnost o ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) občanského soudního

řádu (dále též jen „o. s. ř.“), z důvodu nesprávného právního

posouzení věci podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. a z důvodu podle

§ 241a odst. 3 o. s. ř., t. j. že napadené rozhodnutí vychází ze skutkového

zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném

dokazování. Naplnění posléze uvedeného dovolacího důvodu spatřuje v tom, že

odvolací soud pominul významné skutečnosti, které byly prokázány, a dále v

logickém rozporu v provedeném hodnocení důkazů.

Dovolatel nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, že by v řízení důkazní

břemeno neunesl. Podle něho bylo v řízení nepochybně prokázáno, že mezi

účastníky byla uzavřena ústní smlouva o dílo s tím, že teprve po skončení všech

prací dojde ke konečnému stanovení ceny, a to znaleckým posudkem vypracovaným

Ing. V. B., což, stejně jako rozsah díla, učinily strany v řízení nesporným.

Podle názoru dovolatele šlo o způsob určení ceny podle § 536 odst. 3 obch.

zák., který byl v zájmu i samotného žalovaného, neboť šlo o rozsáhlé dílo, kdy

rozsah prací a náklady zhotovitele nebylo možné určit dopředu. Jestliže strany

projevily vůli takto smlouvu uzavřít a k dohodě o ceně mezi nimi následně

nedošlo, je třeba podle dovolatele vyjít z ustanovení § 546 odst. 1 obch. zák.

a objednatel je povinen zaplatit cenu, která se obvykle platí za srovnatelné

dílo v době uzavření smlouvy za obdobných obchodních podmínek. V praxi to pak

znamená, že cenu bude v takových případech obvykle určovat na žádost

zhotovitele soud na základě znaleckého posudku, což učinil i soud prvního

stupně, který při rozhodování z ustanovení §§ 536 a 546 obch. zák. vyšel.

Za zavádějící označuje dovolatel tu část odůvodnění napadeného rozsudku, kdy

odvolací soud vyjadřuje své přesvědčení o tom, že „(předem) ústně uzavřené

cenové dohody nelze prokazovat jakýmkoliv znaleckým posudkem oceňujícím (až

následně) hodnotu provedených prací“. Tato úvaha odvolacího soudu by podle

dovolatele mohla platit pouze v případě, že by se účastníci smlouvy předem

dohodli na konečné ceně. Tak tomu však v posuzované věci nebylo, jelikož ve

spisu je dostatek důkazů o tom, že se účastníci dohodli na zahájení prací s

tím, že cena bude dohodnuta později na základě znaleckého posudku, který budou

obě strany respektovat. Rovněž tak bylo dohodnuto, že práce budou prováděny

etapovitě, když po každé etapě bude provedeno vyúčtování a po dokončení všech

prací vystavena konečná faktura. Dovolatel, poukazuje na předchozí dobrou

vzájemnou spolupráci, dohodnutý rozsah prací v předmětné věci, jakož i

vyjádření žalovaného ze dne 3. ledna 2002, označuje za zcela

nesmyslné tvrzení o cenové dohodě ve výši 1 020 000 Kč. V této souvislosti dále

uvádí, že rozsah prací ve výši 1 275 000 Kč bez DPH od počátku předvídal a tuto

cenu žalovanému sdělil, přičemž jen z důvodů na straně žalovaného přistoupil na

dohodu, že konečná cena díla bude stanovena až po dokončení všech prací.

Dovolatel navrhl, aby dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu a věc mu

vrátil k dalšímu řízení.

Podle názoru žalovaného je dovolání žalobce nedůvodné, jelikož odvolací soud

se zabýval všemi aspekty sporu a věc správně posoudil, dospěl-li k závěru o

neunesení důkazního břemene žalobcem. Proto navrhl, aby dovolací soud dovolání

zamítl a přiznal mu náhradu nákladů řízení.

Dovolání je v této věci přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř., neboť

směřuje proti rozsudku odvolacího soudu, jímž byl změněn rozsudek soudu prvního

stupně ve věci samé (včetně souvisejících výroků o nákladech řízení), a je i

důvodné.

Dovolací soud nejprve zkoumal, zda řízení netrpí vadami uvedenými v § 229

odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o. s. ř. (tzv.

zmatečností), jakož i jinými vadami řízení, které mohly mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny. Tyto vady, k

nimž dovolací soud přihlíží v případě přípustného dovolání z úřední povinnosti

(srov. § 242 odst. 3, větu druhou, o. s. ř.), však dovoláním namítány nejsou a

dovolací soud je z obsahu spisu neshledal.

Nejvyšší soud proto rozhodnutí odvolacího soudu přezkoumal v napadeném rozsahu

(srov. § 242 odst. 1 o. s. ř.), jsa vázán uplatněným dovolacím důvodem včetně

toho, jak jej dovolatel obsahově vymezil (srov. § 242 odst. 3, větu první, o.

s. ř.).

Skutečnost, že žalobce neprokázal své tvrzení o cenové dohodě, na níž odvolací

soud své rozhodnutí založil, není pro závěr o nedůvodnosti žaloby dostačující.

Zjistil-li totiž odvolací soud, že v rámci ústně uzavřené smlouvy o dílo došlo

mezi účastníky k „cenové dohodě“, pak je pro posouzení věci rozhodující otázka,

zda žalobou uplatněný nárok na doplatek ceny díla má oporu v dohodě o ceně

díla. Odvolací soud (stejně jako soud prvního stupně) však v odůvodnění

rozhodnutí nikde neuvedl obsah takové dohody, tedy zda a v jaké výši byla cena

ve smlouvě dohodnuta nebo zda a jakým postupem byl účastníky ve smlouvě

stanoven způsob jejího určení. Bez tohoto zjištění nelze oprávněnost žaloby

posuzovat.

Podle § 536 odst. 1 obch. zák. se smlouvou o dílo zavazuje zhotovitel k

provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení.

Podle ustanovení § 536 odst. 3 obch. zák., ve znění účinném do 31. prosince

2000 (tedy před nabytím účinnosti novely, provedené zákonem č. 370/2000 Sb.),

které je třeba v posuzované věci aplikovat, platilo, že cena musí být ve

smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení,

ledaže strany ve smlouvě projeví vůli uzavřít smlouvu i bez tohoto určení.

Podle § 269 odst. 1 obch. zák. platí, že ustanovení upravující v hlavě II této

části obchodního zákoníku jednotlivé typy smluv se použijí jen na smlouvy,

jejichž obsah dohodnutý stranami zahrnuje podstatné části smlouvy stanovené v

základním ustanovení pro každou z těchto smluv.

Podstatnými částmi smlouvy o dílo (viz § 269 odst. 1 obch. zák.) jsou vymezení

díla (popřípadě předmětu díla) a určení ceny nebo vymezení způsobu jejího

určení, popřípadě projev vůle účastníků uzavřít smlouvu bez určení ceny. Pokud

smlouva o dílo neobsahuje obě tyto podstatné části, není platně uzavřena (srov.

Chalupa R., Štenglová I., Tomsa M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 2.

vydání. Praha C. H. Beck 1994, strana 443, jakož i komentář k § 536 v jeho

dalších následujících vydáních).

Cena díla je tak ve smyslu § 269 odst. 1 obch. zák. podstatnou částí smlouvy,

ledaže strany ve smlouvě projeví vůli uzavřít ji bez určení ceny, tedy bez

dohody o ceně nebo způsobu jejího určení. O takto projevenou vůli (uzavřít

smlouvu bez určení ceny) se však nejedná v případě, kdy si strany ve smlouvě

sjednají, že dohodu o ceně, resp. způsobu jejího určení uzavřou dodatečně

(například formou dodatku ke smlouvě). Cena díla nebo dohoda o způsobu jejího

určení v takovém případě zůstává podstatnou částí smlouvy o dílo podle § 269

odst. 1 a § 536 odst. 3 obch. zák. a dohoda o ceně nebo způsobu jejího určení

je nezbytnou podmínkou pro vznik smlouvy o dílo.

Ze zjištění soudů obou stupňů nevyplývá (a netvrdí to ani dovolatel), že by

účastníci ve smlouvě projevili vůli ji uzavřít bez určení ceny díla. To má ten

důsledek, že ke vzniku smlouvy o dílo byla nutná dohoda o ceně díla. Pokud by

k dohodě o ceně díla ve smyslu cit. ustanovení (a tím i ke vzniku smlouvy o

dílo) nedošlo, bylo by třeba nárok žalobce posuzovat podle ustanovení

občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení. Jestliže se ovšem účastníci o ceně

díla dohodli [a podle zjištění odvolacího soudu tomu tak bylo, uvedl-li v

odůvodnění napadeného rozsudku, že došlo k dohodě o rozsahu díla i k cenové

dohodě a vytýkal-li soudu prvního stupně pochybení, „když se mezi účastníky

ústně dohodnutou cenu díla pokoušel zjistit znaleckým posudkem ...“, jelikož

„výši (předem) ústně uzavřené cenové dohody nelze prokazovat jakýmkoliv

znaleckým posudkem ...“], pak odvolací soud nemůže obsah takové dohody při

posuzování nároku žalobce na doplatek ceny díla pominout.

Z výše uvedeného vyplývá, že rozhodnutí odvolacího soudu není správné a že

dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci podle § 241a odst. 2 písm.

b) o. s. ř. byl v posuzované věci naplněn. Nejvyšší soud proto, aniž

nařizoval jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o. s. ř.), napadený rozsudek

odvolacího soudu v napadeném měnícím výroku ve věci samé (včetně závislých

výroků o nákladech řízení před soudy obou stupňů) zrušil (§ 243b odst. 2,

část věty za středníkem, o. s. ř.) a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 243b

odst. 3, věta první, o. s. ř.).

Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud závazný (§ 243d odst. 1,

část první věty za středníkem, o. s. ř.). O náhradě nákladů řízení včetně

nákladů dovolacího řízení soud rozhodne v novém rozhodnutí o věci (§ 243d odst.

1, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. července 2009

JUDr. Miroslav Gallus

předseda senátu