Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

32 Cdo 4970/2008

ze dne 2010-05-25
ECLI:CZ:NS:2010:32.CDO.4970.2008.1

32 Cdo 4970/2008

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Miroslava Galluse a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Pavla Koláře v právní

věci žalobce Ing. R. Z., zastoupeného JUDr. Ivanou Santariusovou, advokátkou se

sídlem ve Zlíně, Lešetín IV 778, PSČ 760 01, proti žalované ŠkoFIN s.r.o., se

sídlem v Praze 5, Pekařská 6, PSČ 155 00, IČ 45805369, zastoupené JUDr. Jiřím

Voršilkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 4, PSČ 110 00, o zaplacení

částky 509.647,15 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod

sp. zn. 15 C 127/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v

Praze ze dne 1. dubna 2008, č. j. 30 Co 572/2007-242, takto:

I. Dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. dubna

2008, č. j. 30 Co 572/2007-242, se odmítá v rozsahu, v němž směřovalo proti

výrokům o nákladech řízení.

II. Dovolání proti měnícímu výroku rozsudku Městského soudu v Praze ze

dne 1. dubna 2008, č. j. 30 Co 572/2007-242, ve věci samé, se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem změnil rozsudek

Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 26. června 2007, č. j. 15 C 127/2004-213, ve

výroku ve věci samé tak, že žalované uložil zaplatit žalobci částku 74.031,50

Kč s úrokem z prodlení ve výši 2,5 % od 12. července 2003 do 31. prosince 2004

a ve výši 8% od 1. ledna 2005 do zaplacení, změnil výrok o nákladech řízení a

rozhodl o nákladech odvolacího řízení, ve věci, v níž žalobce požadoval po

žalované zaplacení částky 509.647,15 Kč s 8% úrokem z prodlení od 29. března

2001 do zaplacení jako nákladů marně vynaložených v souvislosti s převzetím

práv a závazků ze smlouvy o finančním pronájmu a následné koupi motorového

vozidla uzavřené mezi žalovanou a PharmDr. J. S. dne 22. září 2000, č. 352977

(dále rovněž jen „leasingová smlouva“), k němuž došlo smlouvou ze dne 4. prosince 2000, když vozidlo Audi A6 Avant 2,5 TDI (dále též jen „vozidlo“), jež

bylo jejím předmětem, bylo žalobci odebráno orgány Policie České republiky. Shodně se soudem prvního stupně dospěl odvolací soud k závěru, že

žalobce nemá právo na náhradu škody, protože žalovaná neporušila žádnou smluvní

povinnost a nejsou tak dány předpoklady její odpovědnosti podle ustanovení §

373 obchodního zákoníku (dále rovněž jen „obch. zák.“). Na rozdíl od soudu

prvního stupně však na základě skutkových zjištění, z nichž vyplynulo, že mezi

prodávajícím vozidla T. K. (popřípadě jeho matkou L. M., na jejíž jméno bylo

vozidlo zaregistrováno v evidenci motorových vozidel) a společností GERHARD

HOREJSEK a spol. v.o.s., která záležitost zprostředkovávala a uzavřela za

žalovanou leasingovou smlouvu, v níž byla označena jako prodávající vozidla,

nebyla uzavřena kupní smlouva, a k přechodu vlastnického práva nedošlo ani s

ohledem na ustanovení § 446 obch. zák. Žalovaná sice nevěděla a ani vědět

nemohla, že šlo o odcizené vozidlo, leasingovou smlouvu, jejíž součástí byla i

kupní smlouva mezi společností GERHARD HOREJSEK a spol. v.o.s. a žalovanou,

však uzavírala za oba tyto subjekty I. K. V důsledku této skutečnosti muselo

být žalované známo, že kupní smlouva mezi T. K. a společností GERHARD HOREJSEK

a spol. v.o.s. nebyla uzavřena a uvedená společnost proto není vlastnicí

vozidla. Proto se sama vlastnicí vozidla nestala. Leasingová smlouva,

předpokladem jejíž platnosti je, že žalovaná je vlastnicí vozidla, je proto

neplatná a leasingové splátky zaplacené žalobcem jsou bezdůvodným obohacením

žalované. Žalovaná napadla rozsudek odvolacího soudu v části, v níž odvolací soud

změnil rozsudek soudu prvního stupně v zamítavém výroku ve věci samé, a v

části, v níž tímto rozhodnutím „nebyla přiznána žalovanému část náhrady nákladů

řízení oproti rozsudku soudu prvního stupně“, dovoláním, jehož přípustnost

opírá o ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (dále rovněž

jen „o. s. ř.“) a důvodnost o ustanovení § 241 odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř. Vady řízení před odvolacím soudem spatřuje dovolatelka v nesprávném

skutkovém zjištění, že kupní smlouva mezi T. K. a společností GERHARD HOREJSEK

a spol. v.o.s. nebyla uzavřena.

Ze smluv mezi uvedenou společností a žalovanou,

jimiž byl proveden důkaz, vyplynulo, že vozidla byla nakupována jejím jménem na

účet žalované, a že i v tomto případě došlo k vyúčtování kupní ceny a jejímu

zaplacení. Interpretace výpovědi svědkyně I. K. v trestním řízení, na jejímž

základě dospěl odvolací soud k závěru, že k uzavření kupní smlouvy nedošlo,

není správná. Tato svědkyně chtěla vyjádřit, že vozidlo bylo zakoupeno pro

žalovanou a nikoliv, že společností GERHARD HOREJSEK a spol. v.o.s. zakoupeno

nebylo, nedokázala to však přesně formulovat pro nedostatek právnického

vzdělání. V důsledku nesprávného závěru o skutkovém stavu věci pak odvolací soud

dospěl k nesprávnému právnímu závěru, že nelze použít ustanovení § 446 obch. zák., protože společnost GERHARD HOREJSEK a spol. v.o.s. - tak jako v jiných

obdobných případech - vozidlo pro žalovanou koupila a následně jí je prodala. Protože původ vozidla byl prověřen, došlo ke koupi vozidla nepochybně v dobré

víře. Z uvedených důvodů žalovaná navrhla zrušení napadeného rozhodnutí a

vrácení věci odvolacímu soudu. Žalobce se k dovolání nevyjádřil.

Dovolání není přípustné v části, v níž dovolatelka napadá část výroku, v

níž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů. V části, v

níž je napadena část výroku, jíž byl změněn rozsudek soudu prvního stupně ve

věci samé, je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o. s.

ř., není však důvodné.

Se zřetelem k době vydání rozsudku odvolacího soudu se uplatní pro

dovolací řízení - v souladu s bodem 12. čl. II. přechodných ustanovení zákona

č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve

znění pozdějších předpisů a další související zákony - občanský soudní řád ve

znění účinném do 30. června 2009.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout

pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání je vymezena v ustanoveních § 237 až 239 o. s. ř., z

nichž je zřejmé, že dovolání není přípustné proti rozhodnutí odvolacího soudu o

nákladech řízení (toto rozhodnutí v taxativním výčtu uvedeném ve zmíněných

ustanoveních není obsaženo), jak uzavřel Nejvyšší soud např. v usnesení ze dne

31. ledna 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněném ve Sbírce soudních

rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2003. Dovolací soud je proto jako

nepřípustné v této části odmítl [§ 243b odst. 5 věta první a § 218 písm. c)

o. s. ř.].

Vzhledem k přípustnosti dovolání v části, v níž je napaden měnící výrok

odvolacího soudu ve věci samé, dovolací soud přezkoumal, zda řízení netrpí

vadami uvedenými v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3

o. s. ř. (tzv. zmatečnostmi), jakož i jinými vadami řízení, které mohly mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny.

Takové vady, k nimž přihlíží v případě přípustného dovolání z úřední povinnosti

(srov. § 242 odst. 3, větu druhou, o. s. ř.), však neshledal, byť dovolatelka

tvrdí, že odvolací soud jimi řízení zatížil. Podle vylíčení dovolacího důvodu,

jímž vytýká odvolacímu soudu domnělé vady řízení, je totiž zřejmé, že ve

skutečnosti uplatňuje dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř.,

tedy že napadené rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá oporu v

provedeném dokazování.

Dovolací soud poté přezkoumal rozhodnutí odvolacího soudu v napadeném

rozsahu (srov. § 242 odst. 1 o. s. ř.) jsa vázán uplatněným dovolacím důvodem

včetně toho, jak jej dovolatelka obsahově vymezila (srov. § 242 odst. 3 věta

první o. s. ř.), tedy správnost závěru, že mezi T. K. a společností GERHARD

HOREJSEK a spol. v.o.s. nedošlo k uzavření kupní smlouvy, z něhož pramení

tvrzené nesprávné právní posouzení, že žalovaná se nestala vlastníkem vozidla,

nemohla proto platně uzavřít leasingovou smlouvu a nenáleží jí tak žalobcem

zaplacené leasingové splátky.

Skutkové zjištění nemá oporu v provedeném dokazování, jestliže výsledek

hodnocení důkazů soudem neodpovídá ustanovení § 132 o. s. ř., protože soud vzal

v úvahu skutečnosti, které z provedených důkazů nebo z přednesů účastníků

nevyplynuly, nebo ani jinak nevyšly za řízení najevo, nebo jestliže soud

pominul rozhodné skutečnosti, které byly provedenými důkazy prokázány, resp.

vyšly za řízení najevo, nebo v hodnocení důkazů, popřípadě poznatků, které

vyplynuly z přednesů účastníků, nebo které vyšly najevo jinak, z hlediska

závažnosti, zákonnosti, pravdivosti, eventuálně věrohodnosti, je logický

rozpor, nebo konečně jestliže výsledek hodnocení důkazů neodpovídá tomu, co

mělo být zjištěno způsobem vyplývajícím z ustanovení § 133 až 135 o. s. ř.

Skutkové zjištění nemá oporu v provedeném dokazování v podstatné části tehdy,

týká-li se skutečností, které byly významné pro posouzení věci z hlediska

hmotného, popř. procesního práva (jde tedy o případ, kdy nesprávné skutkové

zjištění bylo příčinou nesprávného rozhodnutí). Přitom není významné, zda ke

skutkovým zjištěním nebo skutkovému závěru dospěl odvolací soud sám nebo zda

převzal (vzal za své) skutková hodnocení a skutkový závěr soudu prvního stupně.

Samotné hodnocení důkazů nelze napadnout dovolacím důvodem podle §

241a odst. 3 o. s. ř. Na nesprávnost hodnocení důkazů lze usuzovat - jak

vyplývá ze zásady volného hodnocení důkazů (§ 132 o. s. ř.) - jen ze způsobu,

jak soud hodnocení důkazů provedl. Nelze-li soudu v tomto směru vytknout žádné

pochybení, pak není ani možné polemizovat s jeho skutkovými závěry, například

namítat, že soud měl uvěřit jinému svědkovi, že z provedených důkazů vyplývá

jiné skutkové zjištění, apod.

V posuzované věci dovolací soud žádné pochybení odvolacího soudu z

hlediska ustanovení § 132 o. s. ř. neshledává. Odvolací soud svá skutková

zjištění vedoucí k závěru, že nedošlo k uzavření kupní smlouvy mezi T. K. a

společností GERHARD HOREJSEK a spol. v.o.s. podrobně v napadeném rozhodnutí

odůvodnil a uvedl, z jakých důkazů a skutečností, které vyšly za řízení najevo,

vycházel. Pochybení odvolacího soudu Nejvyšší soud neshledal ani v jeho

hodnocení důkazů, a to zejména hodnocení obsahu výpovědi svědkyně Kučerové v

trestním řízení, které nevykazuje žádný logický rozpor. Argumentace žalované,

že odvolací soud měl obsah její výpovědi vyložit jinak, je tak lichá.

Lze dodat, že ani z obsahu výpovědi svědkyně K. před soudem prvního

stupně nelze dovodit, že by k uzavření dovolatelkou tvrzené kupní smlouvy

došlo, a tato skutečnost není zřejmá ani z leasingové smlouvy, byť je v ní

společnost GERHARD HOREJSEK a spol. v.o.s. označena jako prodávající. Přestože

žalovaná byla odvolacím soudem poučena ve smyslu ustanovení § 118a o. s. ř. o

možnosti právního posouzení věci jako bezdůvodného obohacení (protože uzavření

kupní smlouvy mezi T. K. a společností GERHARD HOREJSEK a spol. v.o.s. neměl

odvolací soud za prokázané) a vyzvána k doplnění skutkových tvrzení a důkazních

návrhů k prokázání opaku, žádná nová skutková tvrzení nepřednesla a důkazy

nenavrhla.

Dovolací soud proto uzavřel, že dovolací důvod podle § 241a odst. 3

o. s. ř. nebyl naplněn.

Ani nesprávné právní posouzení věci odvolacím soudem vymezené obsahem

dovolání dovolací soud neshledal.

Právní posouzení věci je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud

posoudil věc podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo

právní normu správně určenou nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový

stav nesprávně aplikoval.

Právní posouzení věci odvolacím soudem je založeno na tom, že

existence kupní smlouvy mezi T. K. jako prodávajícím a společností GERHARD

HOREJSEK a spol. v.o.s. jako kupující nebyla prokázána (a prodávající nadto

nebyl vlastníkem vozidla). Za tohoto skutkového stavu je zcela správný úsudek,

že nenabyla-li společnost GERHARD HOREJSEK a spol. v.o.s. sama vlastnictví k

vozidlu, nemohla je převést na žalovanou. Protože za obě společnosti jednala

táž osoba, žalovaná musela vědět, že její právní předchůdkyně není vlastnicí

vozidla. Nemohla tak nabýt vlastnického práva způsobem uvedeným v ustanovení §

446 obch. zák., podle něhož je za podmínek tam stanovených možno nabýt

vlastnického práva i od nevlastníka. Nebyla-li vlastnicí vozidla, nemohla

uzavřít platnou leasingovou smlouvu s J. S. Tento logický řetězec pak vede k

závěru, že leasingové splátky přijaté žalovanou od žalobce jako právního

nástupce J. S. jsou jejím bezdůvodným obohacením. Ani dovolací důvod

nesprávného právního posouzení tak naplněn nebyl.

Lze tedy uzavřít, že dovolatelce se prostřednictvím uplatněných

dovolacích důvodů správnost skutkových zjištění odvolacího soudu, ani správnost

jeho právního posouzení věci zpochybnit nepodařilo. Dovolací soud proto poté,

co přezkoumal napadené rozhodnutí, aniž ve věci nařídil jednání (§ 243a odst. 1

věta prvá o. s. ř.), v souladu s ustanovením § 243b) odst. 2 část věty před

středníkem o. s. ř. dovolání v části, v níž směřovalo proti měnícímu výroku ve

věci samé, zamítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b

odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., neboť žalovaná,

jejíž dovolání bylo zamítnuto, nemá na jejich náhradu právo, a žalobci v

souvislosti s tímto řízením podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady

nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 25. května 2010

JUDr. Miroslav Gallus

předseda senátu